В Судебную коллегию по уголовным делам Челябинского областного

advertisement
В Судебную коллегию по уголовным делам
Челябинского областного суда
454006 г.Челябинск, ул. Труда 34
От защитника, обвиняемого по ч.4 ст.111 УК РФ
Захарова Александра Петровича,
адвоката Ассоциации «Коллегия Адвокатов Жерновой и Партнеры»
Биктимирова Евгения Альбертовича
номер в реестре адвокатов 91/292
Адрес коллегии 299011 г.Севастополь,
ул. Очаковцев 19 офис 412
тел 8-912 -899-31-45
Дело № 1-10
Апелляционная жалоба
на приговор Миасского городского суда Челябинской области от 19.01.2016 года
Приговором городского суда Челябинской области от 19.01.2016 года судья Руднев С.Е.
Захаров Александр Петрович, признан виновным в совершении преступления,
предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ, и ему применяя положения ч.1 ст.62 УК РФ, было
назначено наказание в виде лишения свободы сроком 9(девять) лет без ограничения
свободы с отбыванием наказания исправительной колонии строгого режима, изменена
мера пресечения до вступления приговора в законную силу с подписки о невыезде и
надлежащем поведении на заключение под стражу, и взыскано с Захарова Александра
Петровича по приговору суда в пользу Шмаровоз Лилии Анваровны в счет возмещение
расходов на погребение 29 670 (двадцать девять тысяч шестьсот семьдесят) рублей и
компенсацию морального вреда 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.
С данным приговором суда я ознакомлен 27.01.2016 года, после того, как был
вызван подсудимым для оказания ему юридической помощи и прибыл из г.Севастополя.
Мной 27.01.2016 года было заключено с Захаровым А.П. и его супругой Захаровой
В.А. соглашение об оказании Захарову А.П. юридической помощи, связанной с
представлением его интересов в суде апелляционной инстанции и с составлением
апелляционной жалобы. 27.01.2015 года
была согласована
позиция защиты и
требования перед судом апелляционной инстанции с подсудимым Захаровым А.П.
находящимся под стражей в следственном изоляторе г. Златоуста.
В связи с минимальным количеством времени, для подготовки защиты к
апелляционной жалобе, мной подается ее краткий вариант, с целью недопущения
пропуска срока обжалования, а дополнения к апелляционной жалобе будут направлены
в ближайшие дни, после моего личного ознакомления со всеми материалами уголовного
дела.
В соответствии со ст. 389.15 УПК РФ, основаниями отмены или изменению
приговора в апелляционном порядке являются:
-несоответствие выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам
уголовного дела, установленным судом первой инстанции;
-существенное нарушение уголовно-процессуального закона;
-несправедливость приговора.
-неправильное применение уголовного закона.
Считаю данный приговор незаконным, несправедливым, необоснованным,
вынесенным с существенными нарушениями уголовного и уголовно-процессуального
законодательства и подлежащим изменению по следующим причинам.
1. Выводы суда не соответствуют фактическим обстоятельствам уголовного дела,
установленным в судебном заседании, судом были существенно нарушены нормы
уголовно-процессуального закона, неправильно применены нормы уголовного
закона.
1.1. При вынесении приговора были нарушены нормы уголовно-процессуального
законодательств.
1.1.1. Судом нарушены требования ст.304 УПК РФ.
Так, в соответствии с ч. 3 указанной статьи, в водной части обвинительного
приговора указываются следующие сведения: наименование суда, постановившего
приговор, состав суда, данные о секретаре судебного заседания, об обвинителе, о
защитнике, потерпевшем, гражданском истце, гражданском ответчике и их
представителях. Вместе с тем, в нарушение ч.3 ст. 304 УПК РФ, в вводной части
обвинительного приговора не правильно указаны сведения о месте работы
Захарова А.П. не ООО « ЛИГА», а ООО «АВТОЛИГА», а также не указан
государственный обвинитель Нечаев П.В. который участвовал в судебных
заседаниях (протокол судебного заседания от 29.09.2015 года том № 2 л.д. 118124).
1.1.2. Согласно установленного УПК РФ требований первым доказательства по
уголовному делу представляет сторона обвинения( государственный обвинитель)
потерпевший, далее подсудимый и защитник. В конкретном
деле судом
изначально был определен именно такой порядок, вместе с тем, после того, как на
стадии ходатайств сторон, сторона защиты заявила ходатайство о допросе
эксперта проводившего судебно-медицинскую экспертизу трупа, суд вопреки
возражению защиты, вызвал на допрос этого эксперта не на стадии когда
доказательства представляла защита, а когда представлял доказательства
государственный обвинитель, при этом порядок изменения представления
доказательств изменен не был, допрос эксперта проводился в «перемешку» с
допросом свидетелей обвинения (смотреть протокол судебного заседания ( том №
2. л.д. 134-138), что явно не допустимо и ограничивало право подсудимого на
состязательность в судебном процессе.
Зашитой было заявлено мотивированное возражение, по данному поводу,
поскольку необходимость и ценность допроса эксперта была защитой
необходимо после допроса свидетелей защиты и специалиста
врачатравматолога обладающего специальными знаниями,
однако суд
эту
возможность подсудимому Захарову А.П. не предоставил, лишил возможности
качественно подготовиться к допросу эксперта будучи не уведомленными о
его вызове в суд и присутствии, НА СТАДИИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ СО
СТОРОНЫ ОБВИНЕНИЯ, более того, суд отказал защите и подсудимому в
повторном допросе эксперта, не указал об этом ходатайстве в протоколе судебного
заседания, о чем подана своевременная жалоба Захаровым А.П. после допроса
свидетелей защиты, а также отказал защите и в дополнительной экспертизе.
1.1.3.
Судом было ограничено право защиты и подсудимого Захарова получить
ответы на возникшие вопросы требующих специальные знаний в области медицины и
судебно-медицинской экспертизе.
Кроме того, суд в приговоре(поскольку судом
приговор не пронумерован, то я вынужден делать ссылку на приговор без указания
страниц) ссылается на доказательства вины Захарова А.П. и в частности на
акт
гистологического исследования и акт судебно-медицинского исследования трупа
Зарипова Д.В. от 03.06.2015 года, вместе с тем данные документы судом не
исследовались, так как этих документов в материалах уголовного дела не было, ни при
ознакомлении обвиняемого в порядке ст. 217 УПК РФ, так и в ходе судебного следствия,
и ни государственный обвинитель, ни потерпевший, ни защита, ни сам подсудимый эти
документы в суд не приобщали, об этих документах ходатайств стороны не заявляли.
В акте гистологического исследования проведенного по истечении более чем 30 дней
после смерти Зарипова Д.В. не следует однозначный вывод, о сроках полученных
повреждений и причин смерти, по которому бы эксперт мог сделать свой субъективный
вывод об установлении точной даты нанесения повреждений Зарипову Д.В. с точностью
до 30 минут с установлением конкретной даты 28.05.2015 года и время.
Почему судом делается ссылка на эти документы находящиеся в томе (№ 2 л.д.
198-205) и как они там оказались, непонятно ни мне, ни моему подзащитному Захарову
А.П. в связи с чем, ни эти документы ни сама судебно-медицинская экспертиза трупа не
может быть достоверной ясной и понятной, и требовалось проведение дополнительной
экспертизы, о чем собственно и заявлялось защитой и на допросе сам настаивал эксперт.
Кроме того, в приговоре делается ссылка на акт исследования трупа от 03.06.2015
года, в самой же экспертизе эксперт делает ссылку на акт исследования № 504 от
05.06.2015 года.
Получается было два акта исследования трупа проводимый одним экспертом?
И здесь уместное недоверие защиты и подсудимого к эксперту? Также осталось без
должной оценки суда неустранимое противоречие в показаниях свидетелей обвинения( о
том, что на теле Зарипова с 28.05.2015 по 02.06.2015 года имелись телесные повреждения,
синяки и ссадины, а в выводах и заключении эксперта указано, что на момент осмотра на
теле Зарипова наружных повреждений нет.
Как такое может быть в принципе?
Судом этим обстоятельствам не дается оценка или комментарии ни в приговоре
суда, ни в протоколах судебного заседания.
Тогда почему это неустранимое сомнение в суде не устранено и не выяснено
судом?
В свою очередь суд не праве собирать и истребовать доказательства
самостоятельно для стороны защиты или обвинения без их ходатайств.
Исходя из требований части 3 статьи 15, статьи 21 УПК РФ, суд не является
оранном уголовного преследования. По смыслу статей 118 и 123 (часть 3) Конституции
Российской Федерации, суд, рассматривая уголовные дела, осуществляет исключительно
функцию отправления правосудия и не должен подменять органы и лиц, выдвигающих и
обосновывающих обвинение. Возложение на суд обязанности в той или иной форме
выполнять функцию обвинения препятствует независимому и беспристрастному
осуществлению правосудия, как того требуют статьи 10, 118 и 120 Конституции
Российской Федерации, статья 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и
пункт 1 статьи 14 Международного пакта о гражданских и политических правах.
Таким образом, при вынесении приговора были нарушены нормы уголовнопроцессуального законодательства, поскольку в приговоре дана оценка
доказательствам, неисследованным судом, а следовательно приговор был вынесен
основываясь на недопустимых доказательствах, которые должны быть исключены
из приговора, как недопустимое доказательство,
В соответствии с ч. 1 ст.75 УПК РФ, доказательства, полученные с нарушением
требований закона, являются недопустимыми, и суд не может положить их в основу
обвинения, а также использовать при доказывании обстоятельств, предусмотренных ст.73
УПК РФ.
1.1.4. Из обжалуемого приговора следует, что суд пришел к выводу о виновности
Захарова А.П. на показаниях якобы самого Захарова А.П. заключении экспертизы, и
показаний свидетелей, и потерпевшей, которые фактически в суде дали иные показания,
чем на предварительном следствии, в связи с чем, государственному обвинителю
приходилось с «особым усилием и старанием» устранять эти противоречия, (пример со
свидетелем Галковой, Николаевой, Шестаковым) несмотря на то, что показания
свидетелей данных в суде были достоверными и логичными.
Основным доводом суда, по которому суд посчитал Захарова А.П. виновным было то, что
якобы экспертом установлено точное время (временные пределы) повреждений
Зарипова установленных в экспертном заключении которые в дальнейшем повлекли
смерть Зарипова, по приговору суда это с 10-00 до 12-00 часов 28.05.2015 года.
Но в экспертизе этого времени (с 10-00 до 12-00 28.05.2015 года) нет, и в
постановлении следователя, которое защитой было оспорено в суде, такой вопрос
следователем не ставился.
Получается, что
суд вынес решение не на основании
судебно-медицинской
экспертизе трупа, а на показаниях эксперта данного им в суде, что явно не
допустимо, к тому же в акте гистологического исследования (№ 2 л.д. 198-205)
конкретный срок повреждений у Зарипова Д.В. установлен не был, эксперт этот
срок(временной промежуток) установил получается «на глазок», не объяснив ни
защите, ни подсудимому, ни суду по какой методики он этот вывод сделал и на
основании, чего такое достаточно точное время установления повреждений именно
28.05.2015 года, тогда как труп Зарипова на момент экспертизы (12.08.2015 года) был
уже захоронен 04.06.2015 года, а при проведении исследования трупа Зарипова Д.В.
ни 03.06.2015 года ни 05.06.2015 года, то есть когда делал эксперт исследования ему(
эксперту) не ставились и не могли ставиться следователем вопросы, и эксперт о них(
вопросах следователя) не знал, также ни 03.06.2015 года ни 05.06.2015 года эксперт
производивший вскрытие трупа Зарипова Д.В. не знал и не мог знать и результаты
гистологии, их тоже не было поскольку они только поступили от эксперта в лабораторию
21.06.2015 года как следует из экспертизы и постановления следователя.
Из анализа заключения эксперта № 504 следует, что ответы на вопросы, поставленные
следователем, не ясны, то есть непонятно в каких именно экспертных исследованиях и
медицинских документах описаны повреждения, значащиеся в выводах эксперта.
Характер повреждения, описанных в гистологическом исследовании не соответствует
характеру повреждений, установленных у Зарипова в ходе судебно-медицинской
экспертизы.
В соответствии со ст.8 ФЗ РФ № 73-ФЗ от 23 мая 2003 года «О государственной судебноэкспертной деятельности в РФ», заключение эксперта должно основываться на
положениях дающих возможность проверить обоснованность и достоверность сделанных
выводов на базе общепринятых научных и практических данных. То есть, выводы
эксперта должны быть проверяемыми. В данном случае невозможно проверить, сделал ли
эксперт свои личные выводы о характере повреждений, имеющихся у потерпевшего, либо
они соответствуют выводам экспертизы и если да, то какой именно и где это указано
(название экспертизы, листы и т.п.).
Исследование проведено неполно, поскольку экспертом не приняты во внимание выводы
актов гистологического исследования и наличие в этом исследовании иных заболеваний
от которых могла произойти смерть.
Данные этой экспертизы не сопоставлены с показаниями обвиняемого и подсудимого, а
также показаний свидетеля защиты Чуенко. Исследование эксперта в этой части
полностью отсутствует, хотя установление именно этих обстоятельств могут выявить
правдивость показаний подсудимого, в том числе и доводы о том, что Зарипов телесные
повреждения мог получить в ином месте, при иных условиях и обстоятельствах и от
третьих лиц.
В соответствии с п. 15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21 декабря 2010
года № 28 «О судебной экспертизе по уголовным делам», согласно части 2 статьи 207
УПК РФ при возникновении сомнений в обоснованности заключения эксперта или при
наличии противоречий в выводах экспертов по тем же вопросам может быть назначена
повторная экспертиза, производство которой поручается другому эксперту.
Необоснованным следует считать такое заключение эксперта, в котором недостаточно
аргументированы выводы, не применены или неверно применены необходимые методы и
методики экспертного исследования. В соответствии с п. 8.6 Приказа Министерства
Здравоохранения РФ № 161 от 24 апреля 2013 года «Об утверждении инструкции по
организации и производству экспертных исследований в бюро судебно-медицинской
экспертизы», целью проведения (ситуационной экспертизы) является реконструкция
событий.
При этом объектами исследования являются:
-материалы уголовного дела, оконченные судебно-медицинские, криминалистические и
комплексные экспертные исследования;
-материалы следственных и экспертных экспериментов, выполненных в период
проведения ситуационных экспертиз;
-объекты ранее проведенных экспертных исследований, в том числе предметы одежды
участников событий, орудия нанесения повреждений, предметы обстановки места
происшествия т.д.), а также их образцы, копии и объективные модели;
-живые лица-фактические участники событий и статисты, привлекаемые
реконструкции обстоятельств, имеющих значение для ситуационного анализа;
для
-подлинное место происшествия или максимально соответствующе ему по документально
зафиксированным существенным параметрам и условиям имитации место происшествия.
Вместе с тем, как следует из заключения эксперта, в распоряжение эксперта были
предоставлены даже не материалы дела, а только Постановление следователя о
проведении экспертизы!!!!
Следовательно, объективности и справедливости ради, следует вывод, что экспертное
исследование проведено неполно, из него много чего не ясно подсудимому, эксперт не
знал и не мог знать все обстоятельства по делу, показания свидетелей, обвиняемого и
материалов уголовного дела. Эксперту не были представлены в распоряжение предметы
одежды потерпевшего Зарипова Д.В. в которой он находился 28.05.2015 года. Без
проведения ситуационной экспертизы, и реконструкция событий заключение эксперта
является неполном и неясным а, следовательно, неполными и неясным являются и
выводы эксперта.
На основании изложенного, стороной защиты в суде
заявлялось обоснованное
ходатайство о назначении по делу дополнительной или
повторной судебной
ситуационной экспертизы, формулировались вопросы эксперту в письменном виде
.Однако, в нарушение требований ч.2 ст.256 УПК РФ, суд рассмотрел ходатайство защиты
о назначении судебной , а результатом этого явился отказ в удовлетворении заявленного
ходатайства без указания обоснованных мотивов принятия данного решения.
Таким образом, в приговоре имеются обоснованные сомнения по выводам
эксперта и неясности которые судом устранены не были.
Кроме того, даже если «на минуточку» согласиться с выводом судом в приговоре
в том, что экспертом фактически было правильно установлено, что повреждения
повлекшие смерть Зарипова, были получены в период с 10 до 12 часов 28.05.2015 года,
то ни суд, ни эксперт не разрешил сомнение, о котором заявил Захаров А.П. и
свидетель обвинения Захарова М.А. которое трактуется в пользу обвиняемого, а
именно в том, что Захаров защищая свою собственность дважды скинул Зарипова из
кабины большегрузного автомобиля с высоты почти 180 см, а ранее Зарипов также
находясь в состоянии опьянения падал из кабины автомобиля на твердую
поверхность земли, и повреждения полученные при 3-х кратном падении Зарипова
с высоты около 180 см , также могли быть ( не исключено) причиной получения
тупой травмы , повлекшей разрыв брыжейки тонкой кишки и перелом ребер у
Зарипова Д.П.
Таким образом, анализ всей совокупности исследованных по делу доказательств
свидетельствует о непричастности
Захарова А.П.. к совершению преступления,
предусмотренного ч.4 ст. 111 УК РФ.
Так, в соответствии со ст.88 УПК РФ, каждое доказательство подлежит оценке с точки
зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в
совокупности-достаточности для разрешения уголовного дела.
Совокупность перечисленных в обвинительном приговоре доказательств виновности
Захарова А.П. в совершении инкриминируемого ему деяния не отвечает принципу
достаточности.
Так, положив в основу приговора показания Захарова А.П. данные им в статусе
подозреваемого, суд не учел, что тот давал показания в статусе подозреваемого и
следовательно, он не предупреждался об уголовной ответственности за дачу заведомо
ложных показаний. Вместе с тем и в ходе допроса в качестве обвиняемого и в ходе
допроса в суде подсудимым Захаров А.П. давал иные показания и они не являются
последовательными, поскольку Захаров их фактически изменил и дал этому конкретную
мотивировку. Суду необходимо было оценивать такие показания особенно тщательно, в
совокупности со всеми доказательствами, исследованными по делу. Учесть, что
подсудимый в суде лишь дополнял свои пояснения по обстоятельствам, которые не
были известны следствию и следователем не устанавливались.
Все указанные в приговоре доказательства якобы виновности Захарова А.П.
(показания свидетелей, потерпевшей, протоколы осмотра места происшествия,
вещественных доказательств, заключения судебных экспертиз и др.) сами по себе не
подтверждают предъявленное
Захарову А.П. обвинение, а лишь доказывают
обстоятельства, предусмотренные п.1 ч.1 ст. 73 УПК РФ.
Кроме того, стороной защиты в суде заявлялось обоснованное ходатайство о признании
доказательства заключения судебно-медицинской экспертизы трупа, и протоколов
показаний на местности свидетелей Николаевой и Шестакова недопустимыми в
соответствии со ст. 75 УПК РФ, поскольку они получено с нарушением закона, однако эти
ходатайства были судом отклонены, как и ходатайства о нарушении прав Захарова в ходе
следствия, о чем будет мной обжалование и обоснование в моей дополнительной
апелляционной жалобе.
При постановлении приговора судом нарушены требования ст.307 УПК РФ. Так, в
соответствии с п. 3 вышеуказанной статьи, описательно-мотивированная часть
обвинительного приговора должна содержать доказательства, на которых основаны
выводы суда в отношении подсудимого, и мотивы, по которым суд отверг другие
доказательства.
Вместе с тем, судом нарушены данные требования закона. Так, в описательномотивировочной части приговора отсутствуют показания свидетеля Чуенко, Вражнова ,
показания эксперта Суханова допрошенных по ходатайству защиты. Вместе с тем эксперт
Суханов показал суду, что для ответа на вопрос мог ли Зарипов получить травмы
указанные в экспертизе при падении левым боком, правым или задней частью с высоты в
том числе при падении из кабины автомобиля, эксперт заявил , что необходимо провести
ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ЭКСПЕРТИЗУ а также следственный эксперимент с
манекеном. (том № 2 л.д. 134-136)
В качестве доказательства обвинения в приговоре суд ссылается, что количество ударов
установлено на основании показаний свидетелей Солдатенко , Николаевой и Шестаковым
и выводом эксперта в экспертизе. Однако заключение ситуационной экспертизы в деле
нет, в том числе и с самим Захаровым. Не был проведен следственный эксперимент, с
участием Захарова, эксперта, Чуенко, Солдатенко и Суркова или иных лиц, что
свидетельствует о низком качестве предварительного следствия по данному делу, с
учетом допущенных нарушений прав Захарова А.П.
Как следует из обвинительного приговора суда, условиями нанесения ударов
Зарипову., которые описал в своих показаниях и воспроизвел при экспертном
исследовании
эксперт Суханов,
каких-либо повреждений, установленных при
исследовании трупа Зарипова которые могут соответствовать этим условиям, не
установлено. Силу ударов никто не устанавливал, в связи с чем, вывод суда в
приговоре о силе удара необоснован и подлежит исключению.
В самой экспертизе следует вывод, что Зарипов при жизни имел рост 180 см , то есть
аналогичный с ростом Захарова, Зарипов по количеству административных наказаний
характеризуется как
агрессивный, опасный
для общества человек, склонный к
преступлениям ранее дважды имеющий судимость. Если бы удары Захарова были
нанесены со значительной силой, то при сильных ударах на теле Зарипова неизбежны
были бы следы побоев, а через 5-6 дней это очевидно и без экспертизы, повреждения
были бы видны, однако довод суда о силе удара опровергается самим заключением
эксперта, что на теле Зарипова внешних признаков побоев и ссадин не было, что явно
противоречиво, и трактуется явно в пользу Захарова А.П.
Таким образом, условиями нанесения ударов
Захаровым
не могут
соответствовать повреждениям, установленных у Зарипова и поэтому при наличии
признания самим Захаровым его действий в части побоев, все его действия по данному
событию не могут квалифицироваться по статье УК РФ ч. 4 ст. 111 УК РФ, а могли быть
переквалифицированы судом, как побои предусмотренные ч.1 ст. 116 УК РФ, так как
дело возбуждено по факту и согласие потерпевшего ( частно-публичного заявление(
обвинения) не требуется.
«Побои — это нанесение многократных ударов по телу потерпевшего, его избиение.
Удары при этом наносятся твердым тупым орудием многократно (три раза и более)».
(Комментарий к УК РФ под общей редакцией Генерального прокурора РФ Скуратова
Ю.И. и Председателя ВС РФ Лебедева В.М., 1996 г.)
«Побои — это нанесение многократных ударов по телу потерпевшего, его избиение.
Удары при этом наносятся твердым тупым предметом многократно (три раза и более)».
(Практический комментарий к УК РФ. Институт повышения квалификации руководящих
кадров Генеральной прокуратуры РФ)
«Побои — это нанесение многократных ударов по телу потерпевшего, его избиение.
Удары при этом наносятся твердым тупым предметом многократно (три раза и более)».
(Комментарий к УК РФ для работников Прокуратуры под редакцией к.ю.н. заместителя
Генерального прокурора РФ, советника юстиции 1-го класса, заслуженного юриста
России Малиновского В.В.)
«Побои характеризуются многократным нанесением ударов (не
(Комментарий к УК РФ под редакцией д.ю.н. профессора Чучаева А.И.)
менее
трех)».
Аналогичное понимание побоев демонстрируется и в иной специальной юридической
литературе и справочниках. Например, в Медицинском справочнике за 2013 г. (глава 33),
Юридическом словаре (2009 г.), Энциклопедии юриста (2005 г.)
Таким образом, то что совершил Захаров А.П. 5- 6 ударов (точно никто не
установил) с учетом его собственных показаний, в том числе признание вины не по ч. 4 ст.
111 УК РФ, а только в части побоев по ч. 1 ст. 116 УК РФ подпадает именно под побои, а
в соответствии с принципом презумпции невиновности, сформулированным в ч. 3 ст. 14
УПК РФ, все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть устранены в
порядке, установленном УПК РФ, толкуются в пользу обвиняемого.
2. Несправедливость приговора, - наказание чрезмерно суровое.
Судом при назначении наказания Захарову А.П. ранее не судимому, при смягчающих
обстоятельствах, вынесено чрезмерно суровое наказание, несмотря на то, что срок
наказания находится в рамках санкций предусмотренных ч. 4 ст. 111 УК РФ
Не понятно почему суд не вынес более мягкое наказание, с учетом противоправности
поведения Зарипова Д,В. , а также с учетом того , что у Захарова имеются смягчающие
обстоятельства, явка с повинной, и иные обстоятельства.
При этом суд в приговоре не обосновал, не мотивировал, почему нельзя было суду
применить ст. 64 УК РФ, переквалифицировать действия Захарова А.Н. на иную статью, в
частности на ст. 116 УК РФ ч. 1 , о чем неоднократно заявлял сам Захаров и его
защитники, не назначил наказание более мягкое, с учетом всех обстоятельств дела.
В приговоре отсутствует позиция потерпевшей Шмаровоз по мере наказания
подсудимому. Суд полагаю, был обязан учесть и при вынесении наказания и
удовлетворении суммы морального вреда и то обстоятельство, что бесспорно жизнь
Зарипова находилась не во взаимосвязи с действием или бездействием Захарова, а
наоборот в бездействии самого Зарипова и его родных и близких и в частности матери
Зарипова –Шмаровоз, которая по ее показаниям в суде и на следствии, якобы все время
(последние 5 дней была дома, но при этом ходила на работу, и якобы видела мучения
своего сына от физической боли и травм).
Суд не выяснял этот момент, и не учел, что было очевидно всем и установлено в суде,
что потерпевшего Зарипова Д.В. можно было спасти, спасти ему жизнь, а значит и
квалификация действий Захарова по УК РФ была бы явно иная, чем ч. 4 ст. 111 УК
РФ.Полагаю, что суду следовало учесть и следующие обстоятельства, что и в ходе
предварительного расследования и в ходе судебного следствия никто не оспаривал факт
того, что Зарипов Д.В. фактически справоцировал конфликт между ним и Захаровым, о
чем суд делает ссылку в приговоре при смягчении наказания, однако судом в приговоре
полагаю необоснованно и бездоказательно делается вывод о том, что Зарипов находясь в
состоянии алкогольного опьянения не представлял опасности для Захарова, поскольку
якобы Захаров физически сильнее Зарипова и пользовался своим превосходством, в связи
с чем поведение ( но не действия !!!) подсудимого нельзя признать необходимой
обороной либо превышение ее пределов.
Вместе с тем подсудимый Захаров полагает, что именно защищал и оборонял свою
собственность, чем являлось его транспортное средство от преступника который посягал
на его собственность, поскольку неоспоримым фактом является то, что Зарипов
28.05.2015 года незаконно проник в автомобиль Захарова, без цели хищения, то есть с
точки зрения уголовного закона совершил преступление по факту предусмотренное ст.
166 УК РФ. Данного деяния Зарипова относилось и относиться к преступлениям против
собственности и отражена идей приоритетной охраны интересов личности, в связи с чем
Захаров и принял меры по пресечению преступления своими действиями в которых он и
сознался правоохранительным органам, при этом умысла на причинения ему тяжких
телесных повреждений у него не было.
Кроме того, судом не было учтено, что все свидетели и защиты и обвинения,
допрошенные в суде которые были лично знакомые с подсудимыми, охарактеризовали
Захарова А.П.
как неконфликтного человека, а из материалов дела следует, что
потерпевший Зарипов являлся при жизни к агрессивным, вспыльчивым человеком,
склонным к употреблению спиртных напитков, и нарушению общественного порядка и
прав собственности граждан.
При таких обстоятельствах назначение судом подсудимому Захарову А.П.. наказания
более сурового, чем можно было применить нарушает принцип справедливости.
В соответствии с требованиями ст. 389.15 УПК РФ указанные в жалобе причины и
основания приговора влекут его отмену или изменению в суде апелляционной
инстанции. Подсудимый Захаров А.П. просит суд и настаивает чтобы суд апелляционной
инстанции переквалифицировал его действия на ч. 1 ст. 116 УК РФ. При таких
обстоятельствах становится очевидным, что суд нарушил принцип непосредственности
судебного разбирательства и ограничил подсудимого в праве задать эксперту
дополнительные вопросы
назначить дополнительную экспертизу, что повлекло
нарушение его права на защиту.
Подводя итоги всему вышесказанному, следует констатировать, что выводы,
изложенные в приговоре суда, не соответствуют фактическим обстоятельствам
уголовного дела, установленным в судебном заседании, не дана надлежащая оценка
представленным суду доказательствам, налицо неполнота как предварительного так
и судебного следствия, при вынесении приговора нарушены нормы уголовного
закона, в частности, принцип презумпции невиновности, закрепленный ст. 14 УК
РФ, нормы уголовно-процессуального закона, закрепляющие право подсудимого на
защиту.
С учётом изложенного, прихожу к выводу, что в действиях Захарова А.П.
отсутствуют как объективная, так и субъективная сторона преступления,
предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ и он по данной статье уголовного кодекса должен
быть оправдан. С учетом позиции Захарова А.П. и поданной им апелляционной жалобы
в которой он просит изменить судебный приговор и переквалифицировать его действия с
ч. 4 ст. 111 УК на ч. 1 ст. 116 УК РФ, я поддерживает позицию своего подзащитного и
руководствуясь п.п. 1-3 ст. 389.15, 389.16, 389.17, п. 2 ч. 1 ст. 389.18, п. 2 ч. 1 ст. 389.20, ст.
389.23 УПК РФ
ПРОШУ:
- Приговор Миасского городского суда Челябинской области от 19.01.2016 год изменить.
-Переквалифицировать действия Захарова Александра Петровича
30.05.1957 года
рождения .
с ч. 4 ст. 111 УК РФ на ч.1 ст. 116 УК РФ и назначить минимальное наказание
предусмотренное ч.1 ст. 116 УК РФ.
-Отказать в удовлетворении гражданского иска потерпевшей Шмаровоз Л.А. в полном
объеме.
-Вызвать для повторного допроса эксперта Суханова, в связи с тем, что судом данное
ходатайство оставлено было без удовлетворения( данные имеются в материалах дела)
- Вызвать для повторного допроса свидетелей Николаеву, Шестакова, Галкову, Захарову,
Содатенко,(данные имеются в материалах дела)
-назначить по делу дополнительную, либо повторную судебно-медицинскую
экспертизу(вопросы и экспертное учреждение будет указано дополнительно)
Приложения:
1.Копия апелляционной жалобы по количеству участвующих лиц – 3 экз.
2. Ходатайство подсудимого Захарова А.П. об участии адвоката Биктимирова Е.А. в
суде апелляционной инстанции.
3. Ордер адвоката Биктимирова Е.А.
Адвокат
28.01.2016 года
Биктимиров Е.А.
Download