Uploaded by nikola19121982

gr pravo otv bilety

advertisement
1. Понятие обязательств в гражданском праве. Особенности обязательственных правоотношений.
Обязательство - это гражданское правоотношение, в силу которого одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого
лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а другая сторона - кредитор имеет право
требовать от должника исполнения его обязанности (ст. 307 ГК).
Иногда термином "обязательство" обозначают также:
- обязанность (долг) должника;
- документ, в котором фиксируется эта обязанность.
При регулировании отношений, возникших на основании договоров (договорные обязательства), подход должен быть следующим:
1) в первую очередь к таким отношениям должны применяться установленные законом правила об отдельных видах договоров.
Причем часто эти правила бывают нескольких уровней. Например, к договору бытового подряда в первую очередь применяются
специальные нормы о бытовом подряде (ст. ст. 730 - 739 ГК). Общие положения о подряде (ст. ст. 702 - 729 ГК) применяются, если
иное не установлено этими специальными нормами;
2) при отсутствии таких правил к отношениям применяются общие положения о договоре (ст. ст. 420 - 453 ГК). При этом возможны две ситуации: а) в целом отношения урегулированы нормами об отдельном виде договора, но некоторые связи, возникающие при его исполнении, прекращении и т.п., остались неурегулированными; б) заключен договор, законом не предусмотренный,
но ему не противоречащий;
3) общие положения об обязательствах (ст. ст. 307 - 419 ГК) применяются, если иное не предусмотрено указанными правилами
об отдельных видах договоров и общими положениями о договоре.
К регулированию отношений, возникающих при причинении вреда (деликтных обязательств) и вследствие неосновательного
обогащения (кондикционных обязательств), применяются соответственно нормы, предусмотренные в ст. ст. 1064 - 1101 (гл. 59) и
ст. ст. 1102 - 1109 (гл. 60) ГК. Общие положения об обязательствах (ст. ст. 307 - 419 ГК) применяются, если иное не предусмотрено
указанными специальными нормами или не вытекает из существа соответствующих отношений.
Общие положения об обязательствах применяются также к требованиям: а) возникшим из корпоративных отношений; б) связанным с применением последствий недействительности сделок, если иное не установлено законом или не вытекает из существа
соответствующих отношений.
В своей совокупности нормы общей и особенной частей образуют обязательственное право как крупное подразделение - подотрасль - гражданского права.
Все обязательства характеризуются общими чертами, наличие которых позволяет выделять обязательства среди иных гражданско-правовых отношений. К таким общим чертам (признакам) обязательств относятся следующие.
1. Обычно это отношения имущественные. Их объектами являются материальные блага. Вопрос о возможности существования
неимущественных обязательств (объекты которых - нематериальные блага) много лет является дискуссионным. Законодательство
не исключает существование таких обязательств. Более того, в законе содержатся нормы о неимущественных обязательствах.
Например, о предварительном договоре (ст. 429 ГК), который всеми исследователями квалифицируется как организационный (и
противопоставляется имущественному договору), о договорах об организации перевозок (в частности, ст. 798) и т.д. Норм о неимущественных договорах в законе становится все больше. Так, в 2015 г. в ГК были включены положения о корпоративных договорах (ст. 67.2), о рамочных договорах (ст. 429.1), о соглашении и порядке ведения переговоров (ст. 434.1) и т.д. Однако несомненно, что в общей массе обязательств преобладают имущественные правоотношения. Неимущественные обязательства обычно обслуживают имущественные (призваны обеспечить возникновение имущественных обязательств, их динамику, надлежащее исполнение и т.д.).
2. Они опосредуют перемещение материальных благ (товарообмен). Это отношения экономического оборота.
Неимущественные обязательства призваны обслуживать такой оборот и лишь в исключительных и редчайших случаях могут
иметь самостоятельное значение.
3. В обязательстве существует полная определенность лиц, участвующих в нем. Это относительное правоотношение.
4. Обязанное лицо (должник) должно совершить строго определенное действие (передать определенное имущество, уплатить
определенную сумму денег и т.п.). Наряду с действием иногда должник обязан не совершать определенных действий. Но, как показывает деловая и юридическая практика, не может быть обязательства, в силу которого должник обязывается только бездействовать.
5. В обязательстве интерес управомоченного лица - кредитора - удовлетворяется посредством действий лица обязанного - должника (в результате акта передачи имущества должником, выполнения им работ и т.д.).
6. Обязательство характеризуется повелительностью содержания: носитель права (кредитор) не столько сам действует, сколько
требует определенного действия от лица обязанного (должника);
7. Обязательство существует определенный или неопределенный срок. Невозможно существование бессрочных обязательств
(исключение из этого правила составляет, например, обязательство из договора найма жилого помещения в государственном и муниципальном жилищном фонде социального использования, которое является бессрочным).
2. Виды гражданско-правовых обязательств.
В зависимости от степени определенности объекта обязательства с "количественной стороны" принято выделять несколько видов обязательств.
Во-первых, однообъектное обязательство - оно имеет один, строго определенный объект, по поводу которого существуют права
и обязанности, например должник обязан передать определенную вещь (совокупность вещей), выполнить определенную работу,
результат которой передать кредитору, и т.д.
Во-вторых, альтернативное обязательство. Им признается правоотношение, в силу которого должник обязан совершить одно из
двух или нескольких действий (воздержаться от совершения действий). Например, должник обязан передать одну из двух или более вещей, передать вещь либо выполнить работу и передать ее результат кредитору, оказать одну из двух или более услуг и т.п.
Право выбора принадлежит должнику, если иное не вытекает из закона, иных правовых актов или договора. "Иное" может выражаться в том, что право выбора принадлежит кредитору или третьему лицу.
После того как лицо, имеющее право выбора (должник, кредитор, третье лицо), осуществило выбор, обязательство становится
однообъектным (кредитор может требовать только совершения того действия, в пользу которого сделан выбор).
В-третьих, факультативное обязательство. Им признается правоотношение, по которому должник обязан совершить определенное действие, но он (и только он) вправе заменить это основное исполнение другим (факультативным) исполнением, предусмотренным условиями обязательства. Должник обязан передать одну определенную вещь (совокупность вещей), выполнить определенную работу, оказать одну определенную услугу и т.п., но вправе заменить предмет исполнения.
При первом приближении создается впечатление о тождественности альтернативных и факультативных обязательств. Существует мнение, в соответствии с которым факультативное обязательство - это разновидность обязательства альтернативного. Однако есть существенные различия между ними.
Если в альтернативном обязательстве должник обязывается к совершению того или другого действия (одного из двух или более
действий), то в факультативном обязательстве должно быть совершено одно определенное действие, однако вместо этого должник
вправе (но не обязан) совершить другое действие (например, передать другую вещь).
В альтернативном обязательстве есть несколько предметов исполнения. И если, предположим, стало невозможным исполнение
одним предметом (например, вещь погибла), то кредитор может требовать исполнения другим предметом. В факультативном обязательстве предмет один (но по усмотрению должника может быть заменен другим). И если исполнение этим одним основным
предметом стало невозможным, кредитор не может требовать факультативного предмета исполнения.
По структуре содержания обязательства бывают:
- простые (односторонние) - одна сторона (кредитор) имеет право требовать определенного поведения, а другая сторона (должник) несет соответствующую обязанность (например, договор займа);
- сложные (двусторонние, взаимные, встречные) - каждый из участников обязательства имеет права и несет обязанности. Соответственно, согласно ГК, каждая из сторон считается должником другой стороны в том, что обязана сделать в ее пользу, и одновременно ее кредитором в том, что имеет право от нее требовать (п. 2 ст. 308). Каждое сложное обязательство в ходе анализа рассматривается как ряд простых. Большинство обязательств являются сложными.
Обязательства опосредуют перемещение материальных благ. Такое опосредование производится в различных правовых формах
(купля-продажа, аренда, подряд и др.).
Однако та или иная правовая форма предопределена экономическим содержанием регулируемых правом общественных отношений или, иными словами, - направленностью этих отношений. Соответственно, в зависимости от направленности обязательств
их традиционно подразделяют на обязательства:
1) направленные на передачу имущества в собственность (купля-продажа, дарение и т.д.), во временное пользование (аренда,
жилищный наем и т.д.);
2) направленные на выполнение работ (подряд и подобные ему договоры);
3) направленные на оказание услуг (юридических, финансовых и т.д.);
4) направленные на уплату денег.
Данная классификация охватывает подавляющее большинство обязательств. Возможна дифференциация обязательств и по
иным критериям.
По характеристике предмета обязательства их подразделяют на делимые - возможно исполнение по частям (например, уплата
денег) и неделимые - исполнение по частям невозможно (например, обязанность передать определенную вещь).
Выделяются также обязательства, неразрывно связанные с личностью должника или кредитора (например, обязательство художника написать портрет). Значение такого выделения обязательств, в частности, в том, что должник должен лично произвести
исполнение или исполнение должно быть произведено лично кредитору. Смерть гражданина в соответствующих случаях влечет
прекращение обязательства (ст. 418 ГК).
Обязательства, связанные друг с другом, могут быть главными (основными) и акцессорными (дополнительными). Так, если по
договору купли-продажи обязанность покупателя по оплате товара обеспечена поручительством, то купля-продажа - основное обязательство, поручительство - дополнительное. Дополнительное обязательство производно и зависимо от основного; прекращение
основного обязательства влечет прекращение дополнительного.
Обычно обязательство, как и любое другое правоотношение, обеспечено принудительной силой государства: в случае нарушения права можно обратиться к суду за защитой. Однако существуют натуральные обязательства - требования кредитора не подлежат судебной защите. Например, если истек срок исковой давности и сторона спора заявила о необходимости применения исковой
давности, суд выносит решение об отказе в иске (п. 2 ст. 199 ГК). Однако обязанное лицо, исполнившее обязанность по истечении
срока исковой давности, не вправе требовать исполненное обратно (п. 1 ст. 206 ГК). По общему правилу не подлежат судебной защите требования граждан и юридических лиц, связанные с организацией игр и пари или с участием в них (п. 1 ст. 1062 ГК).
Выделяются алеаторные (рисковые) обязательства. "Отличительное свойство этих договоров состоит в том, что предоставление,
к которому является обязанной сторона, находится в зависимости от наступления неизвестного события". Ими являются обязательства страхования, игры и пари, ренты и др.
Существуют фидуциарные обязательства. Их отличает доверительный характер отношений участников обязательства. Так, в
полном товариществе его участники несут ответственность по обязательствам товарищества принадлежащим им имуществом (п. 1
ст. 69, ст. 75 ГК). Должен быть очень высокий уровень доверия друг к другу, чтобы объединиться в полное товарищество (например, в 1847 г. было создано "Товарищество А.И. Абрикосова Сыновей"). К таким обязательствам обычно относят также договоры
поручения, доверительного управления имуществом и др.
Бывают обязательства, в которых участвует один кредитор и один должник. Нередко на стороне должника или кредитора, а
иногда и на обеих сторонах участвуют несколько лиц. Такие отношения именуют обязательствами с множественностью лиц. Они
делятся на обязательства с активной и пассивной множественностью, долевые, солидарные и субсидиарные.
Выделяются также охранительные обязательства, регрессные и др
При неисправности должника (неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательства) он привлекается к ответственности. Кроме того, при неисполнении обязательств кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре (например,
передачи вещи, выполнения работ, уплаты денег и т.д.). Иное может быть предусмотрено законом или договором, а также следовать из существа обязательства (см., например, ст. 398 ГК).
3. Особенности обязательств в сфере предпринимательской деятельности.
Предпринимательское обязательство — одна из гражданско-правовых категорий. Она выражает содержание особой правовой
формы предпринимательских отношений, составляющих предмет предпринимательского права.
Таким образом, предпринимательское обязательство — это урегулированное гражданским законодательством отношение планово-стоимостного характера, в котором в целях достижения установленных планом и договором результатов один субъект обязан
в пользу другого совершить определенного вида хозяйственно-оперативные и (или) хозяйственно-управленческие предпринимательские действия, а другой вправе требовать их совершения.
В соответствии с предпринимательско-правовой концепцией предпринимательско-правовые формы объединяются в три крупные группы, подсистемы обязательств применительно к трем группам предпринимательских отношений — горизонтальным, вертикальным, внутрихозяйственным — гражданско-правовые-оперативные, производственно-управленческие, внутрипроизводственные.
Гражданско-правовые-оперативные — это обязательства, в форму которых облекается выполнение предпринимательскими
структурами производственно-оперативных функций, т.е. непосредственная производственная деятельность предпринимательских
организаций. Производственно-управленческие обязательства — обязательства, в форму которых облекается выполнение органами
хозяйственного руководства планово-организационных функций. Внутрипроизводственные — обязательства, в форму которых
облекается выполнение гражданско-правовых-оперативных и производственно-управленческих функций в рамках одного хозяйствующего субъекта, предпринимательской структуры. Названные термины определяют научные понятия обязательств указанныхгрупп. Действующее законодательство их не использует.
В актах предпринимательского законодательства и в документах договорные обязательства между предпринимательскими организациями в сфере народного хозяйства всегда обозначались термином «хозяйственный договор», теперь будем использовать
термин «предпринимательский договор».
Для предпринимательского обязательства как формы правовой связи субъектов предпринимательских отношений характерно,
что: а) сторонами его выступают конкретные субъекты предпринимательского права — предпринимательские организации или их
подразделения; б) содержание составляют определенные корреспондирующие права и обязанности, вытекающие из предпринимательства; в) объектом являются определенные действия по осуществлению предпринимательской деятельности и руководству
ею.венные. Во-первых, последнее не сводится к относительному. Во-вторых, не все относительные предпринимательские правоотношения трактуются в качестве обязательств Сторонами обязательств выступают участники предпринимательских отношений,
субъекты предпринимательского права.
Содержание предпринимательского обязательства составляют права и обязанности, вытекающие из предпринимательства.
В обязательственном правоотношении одна сторона имеет право требовать исполнения обязанности от другой стороны (право
на чужое действие). Поэтому субъективное право в производственном обязательстве (в качестве его содержания) можно определить как возможность требовать в собственных интересах и в интересах государства (народного хозяйства) от обязанной стороны
совершения определенных действий в планово-организационной и имущественной сферах.
Объектом гражданско-правового обязательства в предпринимательской деятельности являются конкретные действия по изготовлению и реализации продукции, выполнению работ, оказанию услуг или по осуществлению иной экономической деятельности
и руководству ею, входящие в единую сферу хозяйствования, предпринимательства.
Объектом гражданско-правового обязательства в предпринимательской деятельности являются конкретные действия по изготовлению и реализации продукции, выполнению работ, оказанию услуг или по осуществлению иной экономической деятельности
и руководству ею, входящие в единую сферу хозяйствования, предпринимательства.
Обязательственные правоотношения в предпринимательской сфере возникают на основе различных юридических фактов, из
которых наиболее важное значение имеют акты хозяйственного руководства, прежде всего акты планирования и предпринимательские договоры.
4. Обязательства со множественностью лиц.
Обычно каждая из сторон представлена одним лицом. Вместе с тем допускается наличие нескольких кредиторов, имеющих
право требования к одному должнику (сдача в аренду одному субъекту имущества, принадлежащего нескольким собственникам),
либо нескольких должников, обязанных произвести исполнение одному кредитору (двое граждан, которые разбили угнанную ими
автомашину, обязаны возместить вред ее собственнику). Может возникнуть и такое обязательство, где одновременно участвуют
несколько должников и несколько кредиторов. Увеличивается число лиц, но не меняется число сторон. Во всех этих случаях речь
идет о множественности лиц в обязательстве. Если в обязательстве несколько кредиторов (управомоченных субъектов), говорят об
активной множественности, при наличии нескольких должников (лиц обязанных) - о пассивной множественности.
Множественность лиц может существовать с момента возникновения обязательства (заключение договора займа несколькими
заемщиками) либо появиться позднее (в случае смерти заемщика его долг переходит наследникам умершего, а если заемщиком
было юридическое лицо, после его реорганизации обязанность вернуть сумму займа может быть возложена на нескольких его правопреемников).
По объему требований кредиторов и обязанностей должников обязательства со множественностью лиц делятся на несколько
видов.
Долевые обязательства - в них каждый из кредиторов может требовать, а каждый должник обязан исполнить обязательство в
пределах своей доли. Причем в соответствии со ст. 321 ГК действует презумпция равенства долей: доли равны, если иное не установлено нормативными актами либо не вытекает из условий обязательства.
В долевых обязательствах права и обязанности участников достаточно обособлены. Каждый из кредиторов вправе требовать
исполнения только в своей части, а каждый должник не отвечает за исполнение обязанности другими должниками. Для должника,
выплатившего свою долю, обязательство прекращается, равно как и для кредитора, получившего то, что ему причиталось. Долевое
обязательство имеет общее для всех его участников основание возникновения (например, договор), но самостоятельность и независимость их прав и обязанностей позволяют сделать вывод о том, что по сути это - совокупность отдельных правоотношений
В солидарных обязательствах иная ситуация. При наличии нескольких сокредиторов каждый из них может потребовать исполнения с единственного должника. При множественности лиц на стороне должника единственный кредитор вправе предъявить требование к любому из должников (ст. ст. 323, 326 ГК). В таких отношениях все зависит от воли кредитора: он может потребовать
исполнения как от всех должников совместно, так и от любого из них в отдельности либо возложить обязанность не на всех, а лишь
на отдельных содолжников. Размер требования при этом тоже определяется кредитором: в полном объеме с одного, а если с нескольких должников или всех - то с кого и в какой части.
Солидарные должники остаются обязанными до тех пор, пока обязательство не будет исполнено окончательно. Если кредитор
не смог взыскать установленный им размер долга с кого-либо из содолжников (например, из-за неплатежеспособности), он имеет
право потребовать недополученное им с остальных должников. Такой вид обязательств со множественностью лиц в меньшей мере
защищает должника - он заранее не знает, обратится ли именно к нему на стадии исполнения обязательства кредитор, а если да, то
каков будет объем предъявленного ему требования.
По российскому законодательству обязательство со множественностью лиц предполагается долевым, если его солидарный характер не установлен законом или договором (ст. 322 ГК). Иными словами, солидарность - это исключение из правила. Таков подход к обычным обязательствам. Если же среди участников есть предприниматели, законодатель занимает прямо противоположную
позицию: обязанности содолжников и требования нескольких кредиторов предполагаются солидарными. Они могут быть долевыми, если это прямо установлено нормативным актом, в том числе законом или условиями обязательства.
Если солидарность обязательства на стороне кредитора (активная) встречается в законе нечасто, то пассивная солидарность достаточно распространенное явление. Так, участники полного товарищества солидарно отвечают собственным имуществом по
долгам своей организации (ст. 75 ГК), учредители акционерного общества несут солидарную ответственность по долгам, возникшим до регистрации общества (п. 2 ст. 98 ГК), сонаниматели жилого помещения по договору коммерческого найма солидарно отвечают перед наймодателем (п. 4 ст. 677 ГК), солидарную ответственность перед потерпевшим несут сопричинители вреда (ст.
1080 ГК) и др.
Иногда солидарность устанавливается диспозитивной нормой: согласно п. 1 ст. 363 ГК по общему правилу должник и поручитель отвечают перед кредитором солидарно, но законом или договором поручительства может быть введена не солидарная, а субсидиарная (дополнительная) ответственность поручителя.
Солидарными являются обязательства, предмет которых неделим. Например, два подрядчика обязаны передать заказчику созданную ими в ходе исполнения договора подряда неделимую вещь. Законом (п. 1 ст. 707 ГК) в отношении данной обязанности
они признаны солидарными должниками.
При солидарной обязанности должников кредитор имеет самостоятельное право требования против каждого из них. Поэтому
должник, к которому обратился кредитор, защищаясь, может выдвигать возражения, как являющиеся общими для всех должников,
так и основанные на взаимоотношениях этого конкретного должника с кредитором. Примером возражения первого вида будет
ссылка должника на недействительность договора, породившего солидарное обязательство, ввиду несоблюдения установленной
формы. Если же должник утверждает, что при заключении сделки он был введен в заблуждение кредитором, это возражение второго вида. Но при этом личные возражения одного из солидарных должников не может использовать другой должник, к которому
кредитор предъявил свое требование (ст. 324 ГК).
ри солидарности кредиторов (активной множественности) каждый из них имеет самостоятельное право требования к должнику,
несмотря на общее основание возникновения всего солидарного обязательства. Поэтому должник в ответ на требование одного из
кредиторов не может выдвигать возражения, основанные на взаимоотношениях с другими солидарными кредиторами (п. 2 ст. 326
ГК).
Самостоятельность требования каждого кредитора проявляется и в том, что выбытие одного из кредиторов (смерть либо прекращение юридического лица) не меняет природу обязательства. Например, в случае смерти одного из кредиторов его право требования переходит к наследнику, а если таких правопреемников несколько, оно распределяется между ними по нормам наследственного права.
Если один из кредиторов простит долг (ст. 415 ГК), права остальных кредиторов сохраняют свою силу.
Надлежащее исполнение, произведенное одному из солидарных кредиторов, прекращает солидарное обязательство. Теперь
остальные кредиторы могут потребовать из поступившей суммы платежа своих долей. Возникает обязательство с активной (на
стороне кредитора) множественностью, а тот из первоначальных кредиторов, который принял исполнение от должника за всех
остальных кредиторов, становится перед ними должником. При этом доли кредиторов равны, если иное не вытекает из отношений
между ними.
5. Обязательства с участием третьих лиц.
В исполнении обязательства могут участвовать и иные (третьи) лица.
Во-первых, кредитор может переадресовать принятие исполнения третьему лицу. Причем в одних случаях это третье лицо принимает исполнение от имени кредитора ("по доверенности") и считается, что исполнение обязательства принято самим кредитором.
В других случаях обязательство исполняется в пользу третьего лица. Это допустимо, если стороны установили, что должник обязан
произвести исполнение не кредитору, а указанному им третьему лицу. Такое лицо имеет право требовать от должника исполнения
обязательства от собственного имени (а не от имени кредитора) и в свою пользу (а не в пользу кредитора).
Причем если третье лицо выразило должнику намерение воспользоваться своим правом получить исполнение, то стороны договора не могут расторгать или изменять заключенный ими договор без согласия этого (третьего) лица (иное может быть предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором). Только в том случае, если третье лицо отказалось от права, предоставленного ему по договору, кредитор может получать исполнение, если это не противоречит закону, иным правовым актам и договору
(ст. 430 ГК).
Во-вторых, должник может возложить исполнение обязательства на третье лицо, если из закона, иных правовых актов, условий
обязательства или его существа не вытекает обязанность должника исполнить обязательство лично. В соответствующих случаях
кредитор обязан принять исполнение, предложенное третьим лицом (п. п. 1, 4 ст. 313 ГК).
В-третьих, иногда третье лицо может исполнить обязательство независимо от воли должника (а может и вопреки его воле). Такое право принадлежит третьему лицу в следующих случаях: а) должником допущена просрочка исполнения денежного обязательства; б) при наличии опасности утраты этим лицом права на имущество должника (право аренды, право залога и т.д.) вследствие
обращения кредитором взыскания на это имущество (п. 2 ст. 313 ГК).
Закон исходит из того, что в первом случае кредитору в принципе не важно, кто исполняет денежное обязательство. А во втором случае преследуется цель защитить права третьего лица, поскольку вследствие неисправности должника перед кредитором
лицо может утратить свое право на имущество должника.
Во всех случаях исполнения обязательства третьим лицом к нему переходят права кредитора (он становится кредитором). Соответствующие права могут перейти полностью или в части в зависимости от того, исполнен ли долг полностью или частично. Во
втором случае права такого третьего лица как кредитора не могут использоваться в ущерб первоначальному кредитору. В частности, права такого третьего лица не имеют преимуществ при их удовлетворении за счет обеспечивающего обязательства (залог, поручительство и т.д.) или при недостаточности имущества должника для удовлетворения требования в полном объеме
6. Объем и размер возмещения вреда, причиненного здоровью граждан.
Порядок возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью граждан, определяется статьями 1084–1094, сгруппированными в
параграф 2 главы 59 Гражданского кодекса РФ. В них достаточно подробно освещается вся последовательность действий, связанных с определением объема и характера возмещения вреда, порядком исчисления заработка (дохода), утраченного в результате
повреждения здоровья или понесенного в случае смерти кормильца, порядок последующих изменений размера возмещения вреда и
порядок его увеличения в связи с повышением стоимости жизни и увеличением минимального размера оплаты труда.
Поскольку возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, производится в денежной форме, то важным является содержание статьи 1085 ГК РФ «Объем и характер возмещения вреда, причиненного повреждением здоровья»:
«1. При причинении гражданину увечья или ином повреждении его здоровья возмещению подлежит утраченный потерпевшим
заработок (доход), который он имел либо определенно мог иметь, а также дополнительно понесенные расходы, вызванные повреждением здоровья, в том числе расходы на лечение, дополнительное питание, приобретение лекарств, протезирование, посторонний уход, санаторно-курортное лечение, приобретение специальных транспортных средств, подготовку к другой профессии, если
установлено, что потерпевший нуждается в этих видах помощи и ухода и не имеет права на их бесплатное получение…
3. Объем и размер возмещения вреда, причитающегося потерпевшему в соответствии с настоящей статьей, могут быть увеличены законом…»
Особое внимание в гражданском праве уделено порядку возмещения вреда при повреждении здоровья лица, не достигшего совершеннолетнего возраста. При этом подход к исчислению объема компенсации причиненного вреда дифференцируется в зависимости от возраста пострадавшего, а также наличия у него заработка. Так, в случае увечья или иного повреждения здоровья несовершеннолетнего, не достигшего четырнадцати лет (малолетнего) и не имеющего заработка или дохода, лицо, ответственное за
причиненный вред, обязано возместить расходы, вызванные повреждением здоровья.
По достижении малолетним потерпевшим четырнадцати лет, а также в случае причинения вреда несовершеннолетнему в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, не имеющему заработка или дохода, лицо, ответственное за причиненный вред, обязано возместить потерпевшему помимо расходов, вызванных повреждением здоровья, также вред, связанный с утратой или уменьшением его трудоспособности, исходя из установленной в соответствии с законом величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации..
Если ко времени повреждения его здоровья, несовершеннолетний имел заработок, то вред возмещается исходя из размера этого
заработка, но не ниже установленной в соответствии с законом величины прожиточного минимума трудоспособного населения в
целом по Российской Федерации.
После начала трудовой деятельности несовершеннолетний, здоровью которого был ранее причинен вред, вправе требовать увеличения размера возмещения вреда исходя из получаемого им заработка, но не ниже размера вознаграждения, установленного по
занимаемой им должности, или заработка работника той же квалификации по месту его работы.
Возвращаясь к рассмотрению вопроса назначения компенсации за причиненный ущерб, необходимо отметить, что потерпевший, частично утративший трудоспособность, вправе в любое время потребовать от лица, на которое возложена обязанность возмещения вреда, соответствующего увеличения размера его возмещения, если трудоспособность его в дальнейшем уменьшилась в
связи с причиненным повреждением здоровья по сравнению с той, которая оставалась у него к моменту присуждения ему возмещения вреда.
В то же время и лицо, на которое возложена обязанность возмещения вреда, причиненного здоровью потерпевшего, вправе потребовать соответствующего уменьшения размера возмещения, если трудоспособность потерпевшего возросла по сравнению с той,
которая была у него к моменту присуждения возмещения вреда. Законом или договором может быть увеличен размер возмещения.
Интересно отметить, что согласно статьи 1072 «Возмещение вреда лицом, застраховавшим свою ответственность», «юридическое лицо или гражданин, застраховавшие свою ответственность в порядке добровольного или обязательного страхования в пользу
потерпевшего (статья 931, пункт 1 статьи 935), в случае, когда страховое возмещение недостаточно для того, чтобы полностью
возместить причиненный вред, возмещают разницу между страховым возмещением и фактическим размером ущерба».
7. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними, недееспособными лицами, лицами, не отдающими отчет в своих действиях.
Несовершеннолетние в возрасте до 14 лет не отвечают за причиненный им вред, т.е.полностью неделиктоспособны. Согласно
п. 1 ст. 1073 ГК ответственность за вред, причиненный малолетним, несут его родители (усыновители)или опекуны.Данные лица
отвечают за вред при наличии общих оснований деликтной ответственности. Противоправность их поведения состоит в плохом
воспитании ребенка, в неосуществлении за ним надлежащего надзора, т.е. в ненадлежащем исполнении ими обязанностей, возлагаемых на них законом (ст. 63, 150 Семейного кодекса РФ).
При этом ответственность за вред возлагается на обоих родителей, поскольку они в равной мере обязаны воспитывать детей
независимо от того, проживают ли они вместе с ними или отдельно.
Для возложения на родителей (усыновителей) или опекуна ответственности необходимо установить наличие причинной связи
между их противоправным поведением и вредом, т.е. определить, что именно вследствие плохого воспитания, неосуществления
надзора ребенок совершил действие, повлекшее возникновение вреда.
Законом установлена презумпция вины родителей(усыновителей) или опекуна за причинение вреда ребенком в возрасте до 14
лет: данные лица освобождаются от ответственности, если докажут, что вред возник не по их вине (п. 1 ст. 1073 ГК). Согласно действующему законодательству родители, лишенные родительских прав ,не освобождаются полностью от ответственности за вред,
причиненный несовершеннолетними.
Законом также установлена ответственность за вред, причиненный малолетним, находящимся в соответствующем воспитательном, лечебном учреждении, учреждении социальной защиты населения или другом аналогичном учреждении, которое в силу зако-
на является его опекуном(ст. 35 ГК). Такие учреждения отвечают за данный вред, если не докажут, что он возник не по их вине(п. 2
ст. 1073 ГК). Если малолетний причинил вред в то время, когда он находился под надзором образовательного, воспитательного,
лечебного или иного учреждения, обязанного осуществлять за ним надзор, либо лица, осуществляющего надзор на основании договора, это учреждение или лицо отвечает за вред, если не докажет, что вред возник не по его вине в осуществлении надзора (п. 3
ст. 1073 ГК).
Несовершеннолетние, достигшие 14-летнего возраста, самостоятельно несут ответственность за причиненный вред на общих
основаниях (п. 1 ст. 1074 ГК). В связи с этим требование потерпевшего о возмещении вреда должно быть предъявлено самому
несовершеннолетнему ,который и должен быть ответчиком по такому иску в суде. Вместе с тем закон учитывает, что у несовершеннолетнего в указанном возрасте не всегда имеются заработок, доходы, имущество, достаточное для возмещения причиненного
вреда. Соответственно, чтобы обеспечить восстановление нарушенных интересов потерпевшего в таких случаях, предусматривается, что вред должен быть возмещен полностью или в недостающей части его родителями (усыновителями) или попечителем, если
они не докажут, что вред возник не по их вине, т.е. что они осуществляли свои родительские обязанности надлежащим образом
(абз. 1 п. 2 ст. 1074 ГК). Таким образом, ответственность этих лиц носит дополнительный (субсидиарный) характер.
Если несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет, нуждающийся в попечении, находился в соответствующем воспитательном, лечебном учреждении, учреждении социальной защиты населения или другом аналогичном учреждении, которое в силу закона является его попечителем(ст. 35 ГК), это учреждение обязано возместить вред полностью, если не докажет, что вред возник не
по его вине(абз. 2 п. 2 ст. 1074 ГК).
В соответствии с п. 3 ст. 1074 ГК обязанность родителей (усыновителей), попечителя и соответствующего учреждения по возмещению вреда, причиненного несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет, прекращается при наличии следующих обстоятельств:
• достижении причинившим вред совершеннолетия;
• появлении у этого лица до достижения им совершеннолетия доходов или имущества, достаточных для возмещения вреда;
• приобретении несовершеннолетним полной дееспособности (в связи со вступлением в брак либо эмансипацией).
Гражданин, признанный судом недееспособным по основаниям, предусмотренным ст. 29 ГК, является полностью неделиктоспособным. Вред, причиненный таким гражданином, возмещают его опекун или организация,обязанная осуществлять за ним
надзор. Данные субъекты освобождаются от ответственности, если докажут, что вред возник не по их вине,т.е. что они осуществляли надзор за признанным недееспособным лицом, страдающим психическим расстройством, надлежащим образом (п. 1 ст. 1076
ГК). Если опекун умер либо не имеет достаточных средств для возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью потерпевшего, а сам причинитель вреда обладает такими средствами, суд с учетом имущественного положения потерпевшего и причинителя
вреда, а также других обстоятельств вправе принять решение о возмещении вреда полностью или частично за счет самого причинителя вреда (п. 3 ст. 1076 ГК).
Необходимо отметить, что гражданин, ограниченный в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками или
наркотическими средствами, сохраняет деликтоспособность в полном объеме и потому должен сам возмещать причиненный им
вред (ст. 1077 ГК).
Дееспособный гражданин или несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет, причинивший вред в таком состоянии, когда он
не мог понимать значения своих действий или руководить ими, не отвечает за причиненный им вред (абз. 1 п. 1 ст. 1078 ГК). При
этом имеются в виду такие случаи, когда у лица возникла временная неспособность отдавать себе отчет в своих действиях либо
руководить ими, вызванная какими-то неожиданными факторами (сильное душевное волнение, кратковременное обострение болезни и т.п.). Если же вред причинен лицом, которое не могло понимать значения своих действий или руководить ими вследствие
стойкого психического расстройства, обязанность по его возмещению может быть возложена судом на проживающих совместно с
этим лицом его трудоспособного супруга, родителей, совершеннолетних детей, которые знали о таком психическом расстройстве
причинителя вреда, но не ставили вопрос о признании его недееспособным (п. 3 ст. 1078 ГК).
Важное значение имеет норма п. 2 ст. 1078 ГК, согласно которой правило об освобождении от ответственности за причинение
вреда не применяется в тех случаях, когда причинитель вреда сам привел себя в состояние, в котором он не мог понимать значения
своих действий или руководить ими, употреблением спиртных напитков, наркотических средств или иным способом.
Обязанность по возмещению вреда (полностью или частично) может быть возложена на лицо, причинившее вред в таком состоянии, если вред причинен жизни или здоровью потерпевшего. При этом суд учитывает имущественное положение потерпевшего и
причинителя вреда, а также другие обстоятельства (абз. 2 п. 1 ст. 1078 ГК).
8. Возмещение вреда, причиненного источником повышенной опасности.
Основное правило рассматриваемого деликтного обязательства заключается в обязанности юридических лиц и граждан, деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающих, возместить вред, причиненный источником повышенной
опасности (ст. 1079 ГК).
Источник повышенной опасности - проявление исключительно в деятельности (использовании, в том числе организованном)
свойств и характеристик природных или созданных человеком предметов материального мира, обладающих особой вредоносностью и не поддающихся полному контролю со стороны человека.
ражданский кодекс предусматривает неисчерпывающий перечень источников повышенной опасности:
- использование транспортных средств, механизмов, электрической энергии высокого напряжения, атомной энергии, взрывчатых веществ, сильнодействующих ядов;
- осуществление строительной и иной связанной с нею деятельности.
Следует иметь в виду, что источником повышенной опасности может быть только деятельность: движущийся автомобиль, работающий механизм, самопроизвольное проявление вредоносных свойств материалов, веществ.
Субъектом обязательства возмещения вреда, причиненного источником повышенной опасности, выступают юридическое лицо
или гражданин, которые владеют источником повышенной опасности:
а) на праве собственности, праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления;
б) на праве аренды, по доверенности на право управления транспортным средством, в силу распоряжения соответствующего органа о передаче ему источника повышенной опасности и на ином законном основании.
Главная особенность данного вида деликтной ответственности заключается в том, что обязательство за вред, причиненный источником повышенной опасности, возникает у владельца независимо от наличия или отсутствия его вины.
Владелец источника повышенной опасности освобождается от ответственности только в следующих случаях:
- вред возник вследствие непреодолимой силы;
- вред явился результатом умысла потерпевшего;
- источник повышенной опасности выбыл из его обладания в результате противоправных действий других лиц.
В последнем случае ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности, несут лица, противоправно завладевшие источником. Вместе с тем если будет установлено, что в противоправном завладении источником повышенной опасности виновен и его владелец (например, оставил без присмотра работающее транспортное средство), суд вправе возложить ответственность как на владельца, так и на лицо, противоправно завладевшее источником повышенной опасности.
При отсутствии вины владелец источника повышенной опасности освобождается от ответственности полностью или частично,
если вред возник вследствие грубой неосторожности потерпевшего. С учетом имущественного положения гражданина, владеющего источником повышенной опасности, и при отсутствии умысла причинителя суд вправе уменьшить размер возмещения ущерба.
Вместе с тем закон не допускает отказа в возмещении при причинении вреда жизни или здоровью гражданина.
Если вред причиняется взаимодействием источников повышенной опасности (столкновением автотранспортных средств между
собой, взаимодействием механизмов и взрывчатых веществ и т.д.), то в таких случаях:
а) вред, причиненный в результате взаимодействия источников повышенной опасности их владельцами друг другу, возмещается
по общим правилам (ст. 1064 ГК);
б) если вред третьим лицам причинен в результате взаимодействия источников повышенной опасности, их владельцы несут ответственность как владельцы источника повышенной опасности солидарно.
9. Возмещение вреда, причиненного незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда.
Ответственность органов следствия, прокуратуры и суда за причиненный гражданам вред по существу является особой разновидностью деликтного обязательства государственных властных органов и должностных лиц.
Обязательство вследствие причинения вреда незаконными действиями органов следствия, прокуратуры и суда имеет существенные особенности (ст. 1070 ГК), отличающие это обязательство как от юридической конструкции генерального деликта, так и
от правил об общей ответственности государственных органов и должностных лиц
Указанные отличия сводятся к следующему.
Во-первых, закон в данном деликте ограничил состав причинителей вреда, ограничив его только правоохранительными и судебными органами.
Во-вторых, потерпевшим в данном виде обязательств может быть исключительно гражданин.
В-третьих, четко и исчерпывающе определены конкретные случаи незаконных вредоносных действий:
1) незаконное осуждение;
2) незаконное привлечение к уголовной ответственности;
3) незаконное применение в качестве меры пресечения заключения под стражу или подписки о невыезде;
4) незаконное привлечение к административной ответственности в виде административного ареста. Подобный порядок гражданско-правовой ответственности распространяется и на вред, причиненный юридическому лицу в результате незаконного привлечения к административной ответственности в виде административного приостановления деятельности .
В-четвертых, незаконность действий правоохранительных органов, причинивших вред гражданину, должна быть доказана
вступившим в силу оправдательным приговором, прекращением уголовного или административного дела по реабилитирующим
потерпевшего основаниям.
В-пятых, ответственность правоохранительных органов выражается в возмещении вреда в полном объеме, независимо от вины
должностных лиц органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда, кроме случаев причинения вреда при осуществлении правосудия, где условием ответственности служит установленная вступившим в силу приговором вина судьи.
10. Основания и условия возникновения обязательств из причинения вреда.
Общим и обязательным основанием возникновения любого обязательства из причинения вреда является факт причинения вреда
имуществу гражданина или юридического лица либо неимущественным благам гражданина
Вред представляет собой неблагоприятные последствия, возникающие в имущественной или неимущественной сфере потерпевшего. Вред может быть выражен в утрате, уничтожении или повреждении имущества, неполучении прибыли, дохода, нарушении (ограничении) личных неимущественных прав, умалении нематериальных благ, в том числе вследствие перенесенных нравственных или физических страданий.
Вред может быть причинен имуществу (имущественный вред) или личности. В случае причинения вреда личности, в том числе
таким нематериальным благам, как жизнь и здоровье, возмещению подлежит имущественный вред в виде расходов на восстановление здоровья и имущественной сферы потерпевшего, сократившейся в результате утраты здоровья. Иначе обстоит дело, если
возмещается моральный вред, вызванный нравственными, физическими страданиями, не имеющими материального эквивалента.
Его компенсация способна лишь помочь загладить перенесенные страдания, создать у потерпевшего ощущение восстановленной
справедливости.
Вопрос о наличии вреда неразрывно связан с необходимостью определения его размера. Причем как наличие, так и размер вреда доказываются потерпевшим.
При определении размера причиненного имущественного вреда учитываются общие правила ст. 15 ГК о составе убытков. В состав реального ущерба входят не только фактически понесенные лицом расходы, но и затраты, которые это лицо должно будет
произвести для восстановления нарушенного права (п. 2 ст. 15). Судебная практика выработала правило, согласно которому необходимость этих расходов и предполагаемый размер должны быть подтверждены обоснованным расчетом (смета затрат на устранение недостатков товаров, работ, услуг и т.п.). Размер неполученного дохода (упущенной выгоды) необходимо определять с учетом
разумных затрат, которые кредитор должен был понести, если бы обязательство было исполнено.
Применительно к обязательствам по возмещению вреда эти правила означают, что потерпевшему должны быть возмещены все
понесенные или будущие расходы, необходимые и достаточные для восстановления нарушенного права (к примеру, в случае травмы на производстве, полученной по вине работодателя, к ним относятся расходы на лечение), а также неполученные доходы, кото-
рые потерпевший определенно получил бы, если бы его права не были нарушены (в приведенном примере - неполученный заработок за период нетрудоспособности).
В соответствии с п. 3 ст. 393 ГК, применимым и к деликтным обязательствам, вред возмещается по ценам, существующим в том
месте, где обязательство подлежит исполнению (ст. 316 ГК), на день добровольного возмещения вреда либо на день предъявления
иска. Суд, исходя из обстоятельств дела, может учесть цены на день вынесения решения.
Общее правило, согласно которому каждому запрещается причинять вред другому, всякое причинение вреда предполагается
противоправным, а причиненный вред должен быть возмещен, если иное прямо не установлено законом, в юридической литературе получило наименование генерального деликта. На принципе генерального деликта, отраженном в п. 1 ст. 1064 ГК, основываются
институты специальных деликтов, урегулированных иными нормами гл. 59 ГК. Они конкретизируют основания возникновения и
порядок исполнения деликтных обязательств в зависимости от субъективных характеристик причинителя, характера деятельности,
в ходе которой причинен вред, вида нарушенного права и др. (описание специальных деликтов будет дано в последующих параграфах настоящей главы).
Помимо вреда, являющегося основанием возникновения деликтного обязательства, существуют и иные условия применения ответственности за возмещение вреда: это противоправность поведения причинителя, причинно-следственная связь между его поведением и возникшим вредом, а также вина причинителя. Перечисленные условия признаются общими, поскольку их наличие требуется во всех случаях, если иное не установлено законом. Если же иное установлено, говорят о специальных условиях ответственности. К таковым, например, относятся случаи причинения вреда источником повышенной опасности, владелец которого отвечает
независимо от вины (ст. 1079 ГК).
1. Противоправность поведения причинителя вреда. Противоправное поведение одновременно нарушает и правовую норму
(общее или специальное предписание либо запрет), и субъективное право, охраняемое этой нормой. Противоправность в деликтных обязательствах означает любое нарушение чужого субъективного абсолютного права, влекущее причинение вреда, если иное
не предусмотрено в законе. Презумпция противоправности поведения причинителя вреда основывается на принципе генерального
деликта, согласно которому всякое причинение вреда другому является противоправным, если законом не предусмотрено иное (к
примеру, лицо было управомочено причинить вред). Противоправное поведение может проявляться в двух формах - действия или
бездействия. Бездействие должно признаваться противоправным лишь тогда, когда на причинителе лежала обязанность совершить
определенное действие. Бездействие как форма противоправного поведения прямо названо только в ст. 1069 ГК: вред может возникнуть в результате действия или бездействия должностного лица государственного органа, органа местного самоуправления.
Однако противоправное бездействие может стать причиной возникновения вреда и в иных случаях. Например, бездействие родителей по воспитанию ребенка может повлечь их ответственность за вред, причиненный ребенком (ст. 1073 ГК).
2. Причинная связь между поведением причинителя и вредом. Причинная связь между противоправным действием (бездействием) причинителя и наступившим вредом существует, если: а) первое предшествует второму во времени; б) первое порождает второе. В любом случае причинно-следственная связь признается юридически значимой, если поведение причинителя непосредственно вызвало возникновение вреда. Так бывает, например, когда вред здоровью человека причинен нанесением ему причинителем
телесных повреждений. Причинно-следственная связь признается имеющей юридическое значение и в случаях, когда поведение
причинителя обусловило реальную, конкретную возможность наступления вредных последствий (например, загрязнение окружающей среды вредными выбросами химического комбината создало условия для развития у проживающего вблизи него человека
тяжелого заболевания). Эта причинно-следственная связь может быть установлена компетентными специалистами, экспертами.
3. Вина причинителя вреда. По общему правилу вред подлежит возмещению при наличии вины причинителя (п. 2 ст. 1064 ГК).
Понятия вины ГК не содержит. Но ст. 401 ГК приводит понятие невиновности, которое в данном случае звучит так: лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, которая от него требовалась с учетом характера обстановки, оно приняло все меры для предотвращения вреда. Вопрос о наличии вины как условия юридической ответственности традиционно разрешается на основе анализа психического отношения субъекта к своему поведению и его последствиям, в связи с чем различают вину в форме умысла или неосторожности.
Вред, причиненный вследствие умысла потерпевшего, не подлежит возмещению. Если же потерпевший проявил грубую неосторожность, то это приведет к снижению размера ответственности причинителя, когда тот несет ответственность при условии
своей вины (абз. 1 п. 2 ст. 1083 ГК). Простая неосторожность потерпевшего не учитывается.
В случаях, когда причинитель обязан возмещать вред независимо от своей вины, при отсутствии его вины и наличии грубой неосторожности потерпевшего размер возмещения должен быть уменьшен. Суд может в такой ситуации и отказать в возмещении
вреда, если иное не предусмотрено законом
11. Договор финансовой аренды (лизинг).
Договор финансовой аренды (лизинга) - это соглашение, в силу которого арендодатель (лизингодатель) обязуется приобрести в
собственность указанное арендатором (лизингополучателем) имущество у продавца, определяемого арендатором, если иное не
установлено договором, и предоставить арендатору это имущество за плату во временное владение и пользование.
Из определения следует, что лизинг всегда предусматривает передачу объекта аренды во владение.
К лизингу применимы, помимо правил ГК о финансовой аренде (ст. ст. 665 - 670), общие положения о договоре аренды, в зависимости от предмета лизинга могут применяться и, например, специальные нормы об аренде зданий и сооружений. Кроме того,
лизинговые отношения регулируются специальным Законом о лизинге.
При этом в основном нормы ГК должны иметь приоритет перед правилами этого Закона (абз. 2 п. 2 ст. 3 ГК), за исключением
особенностей договоров лизинга, заключаемых государственным или муниципальным учреждением (ст. 9.1 Закона о лизинге).
Квалифицирующими признаками лизинга являются особенности предмета и характер обязанностей арендодателя. Предметом
лизинга может быть только объект, который на момент заключения договора не принадлежит арендодателю. Кроме того, лизинг
всегда предусматривает обязанность арендодателя совершить сделку по приобретению объекта лизинга.
Сторонами лизинга являются арендатор и арендодатель. Однако лизинговое правоотношение существенным образом влияет на
права третьего лица - продавца, который стороной договора не является. Поэтому закон предусматривает обязанность арендодателя
уведомить продавца о том, что имущество специально приобретается для передачи в аренду определенному лицу.
. Предметом лизинга могут быть любые непотребляемые вещи, включая недвижимость, за исключением земельных участков и
иных природных объектов, имущественные комплексы, в том числе предприятия.
Закон о лизинге устанавливает обязательность соблюдения письменной формы договора, однако не под страхом недействитель-
ности.
Особенности прав и обязанностей:
1) арендодатель обязан заключить договор купли-продажи объекта лизинга. Право выбора продавца по умолчанию принадлежит арендатору, но может быть договором предоставлено арендодателю;
2) арендодатель, если договором не предусмотрено иное, должен обеспечить возложение на продавца обязанности передать
объект лизинга непосредственно арендатору в месте нахождения последнего (п. 1 ст. 668 ГК).
Распределение рисков:
1) риск несоответствия предмета лизинга целям использования этого предмета возлагается на сторону, осуществившую выбор
предмета;
2) риск неисполнения обязанностей продавца возлагается на сторону, выбравшую продавца. По общему правилу выбор и предмета лизинга, и продавца осуществляет арендатор;
3) арендатор несет риск как случайных, так и неслучайных утраты или повреждения предмета лизинга с момента передачи, если
только утрата или повреждение не произошли по вине арендодателя. Речь именно о распределении риска, а не об освобождении от
ответственности.
Стороны могут договориться об ином распределении рисков.
Взаимные права и обязанности арендодателя и продавца определяются договором купли-продажи между ними, в котором арендодатель выступает как покупатель. Вместе с тем договор лизинга серьезным образом воздействует на правоотношение куплипродажи, даже если продавец и покупатель не отразили это в тексте договора.
Арендатор и арендодатель являются солидарными кредиторами по договору купли-продажи в отношении всех прав и обязанностей, кроме права на расторжение или односторонний отказ от договора и обязанности оплатить товар. Причем исходя из формулировки закона договориться об ином нельзя. При передаче имущества в сублизинг соответствующее право требования от арендатора переходит к лизингополучателю по договору сублизинга.
Вместе с тем думается, что продавец несет ответственность за неисполнение требований арендатора или субарендатора только в
случае, если он надлежащим образом уведомлен о наличии соответствующих лизинговых (сублизинговых) отношений. Поскольку
специальных детальных правил о таком уведомлении нет, к такому уведомлению применяются правила ст. 385 ГК.
В случае если выбор продавца осуществлял арендодатель, если иное не установлено договором, он солидарно с продавцом отвечает перед арендатором за исполнение всех обязанностей продавца.
12. Договор финансирования под уступку денежного требования.
Договор финансирования под уступку денежного требования (договор факторинга) - это соглашение, в силу которого одна сторона (клиент) обязуется уступить другой стороне (финансовому агенту, фактору) денежные требования к третьему лицу (должнику) (1) в качестве встречного исполнения по договору либо (2) в качестве обеспечения исполнения обязательства по возврату полученных денежных средств, а фактор обязуется совершить не менее двух следующих действий, связанных с требованиями, являющимися предметом уступки:
- передавать клиенту денежные средства в счет денежных требований, в том числе в виде займа или предварительного платежа
(аванса);
- осуществлять учет денежных требований клиента к третьим лицам (должникам);
- осуществлять права по денежным требованиям клиента, в том числе предъявлять должникам денежные требования к оплате,
получать платежи от должников и производить расчеты, связанные с денежными требованиями;
- осуществлять права по договорам об обеспечении исполнения обязательств должников.
Участники оборота могут заключать и иные договоры об уступке прав (не являющиеся договорами факторинга), включающие
вышеуказанные действия.
Кроме того, обязанность фактора может состоять также в ведении для клиента бухгалтерского учета и предоставлении ему других финансовых услуг, связанных с денежными требованиями, являющимися предметом уступки.
Договор факторинга является:
- консенсуальным;
- двусторонне обязывающим (взаимным);
- возмездным.
Размер вознаграждения фактора может быть выражен в твердой сумме, в виде процента от стоимости уступленных требований
и т.п. За предоставление клиенту финансовых услуг фактор также получает отдельное комиссионное вознаграждение.
Стороны договора финансирования под уступку денежного требования:
- финансовый агент (фактор);
- клиент.
На стороне финансового агента может выступать любая коммерческая организация. Крупнейшими факторинговыми компаниями в России являются банки или их дочерние организации.
Закон не устанавливает особых требований к клиенту по договору финансирования под уступку денежного требования.
Вместе с тем, поскольку факторинг предполагает оказание клиенту финансовых услуг, в том числе по ведению бухгалтерского
учета, предполагается, что клиент является лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность.
Третье лицо (должник) не является субъектом договора факторинга, вместе с тем он участвует в отношениях, связанных с
уступкой прав.
Законодательством не установлено специальных требований к форме договора факторинга. Поскольку, как указывалось ранее,
финансовым агентом может быть только коммерческая организация (юридическое лицо), договор в силу подп. 1 п. 1 ст. 161 ГК
заключается в письменной форме. При этом, учитывая, что исполнение по договору факторинга состоит в том числе в передаче
прав, в случае если отдельный акт о передаче прав не составляется (условие о передаче прав включено непосредственно в текст
договора), применительно к договору должны быть выполнены условия о форме уступки требования, установленные ст. 389 ГК.
Основной обязанностью финансового агента является предоставление в качестве финансирования клиенту денежных средств.
Финансирование может быть осуществлено единовременно либо выплачиваться по частям; выражаться в российской или иностранной валюте (при международном факторинге). В обязанность финансового агента также входит оказание клиенту комплекса
финансовых услуг.
. Встречным предоставлением по договору факторинга является уступка денежного требования. Уступка неденежных требований данной договорной конструкцией не охватывается.
Уступаемые денежные требования должны быть надлежащим образом индивидуализированы: указан их размер (сумма, валюта), основания возникновения (реквизиты, предмет и стороны договора).
Аналогично правилам об общегражданской цессии (ст. 388.1 ГК) по договору факторинга могут быть переданы не только существующие, но и "будущие" денежные требования, по которым еще не наступил срок исполнения, в том числе и по договорам, которые на момент уступки еще не заключены. Будущие права считаются перешедшими к финансовому агенту в момент их возникновения или по наступлении иного предусмотренного договором события. При этом дополнительного оформления уступки в этих
случаях не требуется (ст. 826 ГК).
Уступаемое требование должно быть действительным. При этом в договоре факторинга стороны вправе распределить между
собой риски возражений должника, не известных клиенту на момент уступки.
Также клиент обязан уплатить вознаграждение за предоставляемые ему финансовые услуги.
Обязанность клиента может состоять не в уступке прав в пользу финансового агента, а в возврате полученных денежных
средств (подп. 4 п. 1 ст. 824, п. 2 ст. 831 ГК). В данном случае уступка прав будет нести обеспечительную функцию, являться гарантией возврата полученного клиентом финансирования (так называемая обеспечительная уступка денежного требования).
Должник клиента должен быть уведомлен о состоявшейся уступке. Уведомление может быть осуществлено как клиентом, так и
финансовым агентом. На практике уведомление должника клиентом обычно происходит указанием финансового агента в первичной документации (товарные накладные, счета-фактуры) в качестве получателя средств по оплате.
Обязанность по уведомлению должника о состоявшейся уступке может быть возложена и на финансового агента. В таком случае, учитывая повышенные риски должника по исполнению обязательства ненадлежащему лицу, финансовый агент по просьбе
должника обязан предоставить доказательства того, что уступка действительно имела место (предоставить оригинал договора, акта
передачи прав, письмо клиента и т.п.). При непредоставлении таких доказательств должник имеет право исполнить обязательство
первоначальному кредитору (клиенту).
При покупном факторинге финансовый агент имеет право на получение от должника всех сумм по уступленному денежному
требованию, в том числе превышающих размер финансирования. Однако при передаче требований в обеспечение обязательства по
возврату финансирования финансовый агент обязан перечислить клиенту полученные от должника средства, превышающие размер
основного (обеспечиваемого) обязательства. И напротив, при платеже в меньшем размере клиент продолжает отвечать перед фактором за остаток долга (ст. 831 ГК).
Генеральное правило цессии о том, что положение должника не может ухудшаться при передаче права, в связи с чем он сохраняет все имевшиеся возражения (ст. 386 ГК), в полной мере действует и в отношениях финансирования под уступку денежного
требования. Так, должник имеет право предъявить к зачету требования, основанные на договоре с клиентом, имевшиеся к моменту
получения уведомления об уступке прав в пользу финансового агента (ст. 832 ГК).
Однако содержащийся в договоре между клиентом и должником или между клиентом и лицом, уступившим ему право требования, запрет уступки, как и по общему правилу, установленному п. 3 ст. 388 ГК, не является препятствием для заключения договора
факторинга, уступка будет действительной (п. 1 ст. 828 ГК). Вместе с тем клиент в данном случае будет нести ответственность перед своим должником (контрагентом) за причиненные тому убытки (например, связанные с дополнительными расходами по исполнению обязательства). При этом последующая уступка денежного требования по покупному факторингу допускается, если иное
не предусмотрено договором. По обеспечительному факторингу действует обратное правило: по умолчанию последующая уступка
запрещена (ст. 829 ГК).
Клиент отвечает перед фактором за недействительность (наличность) уступаемых прав, но по общему правилу не несет ответственности за исполнение переданных требований третьим лицом (п. 1 ст. 827 ГК).
При этом стороны могут предусмотреть в договоре установление ответственности за исполнимость требований.
13. Действия в чужом интересе без поручения.
Сущность действий в чужом интересе без поручения состоит в том, что в результате совершенного в чужом интересе действия
возникает обязательство, содержанием которого является обязанность заинтересованного лица возместить понесенные расходы
лицу, которое совершило такие действия. Эта обязанность остается в силе и в том случае, когда действия в чужом интересе не привели к предполагаемому результату.
Условиями действия в чужом интересе являются:
- отсутствие договоренности сторон о совершении таких действий;
- наличие объективной выгоды или пользы для заинтересованного лица;
- осуществление действий с заботливостью и осмотрительностью, т.е. действия не должны сопровождаться явной небрежностью действующего лица;
- отсутствие в действиях противоправных целей.
Действия в чужом интересе могут быть как фактическими, так и юридическими. Примером фактических действий будет спасение имущества жильцов горящей квартиры, юридических - передача спасенного имущества на хранение профессиональному хранителю до возвращения жильцов из отпуска.
Правовое регулирование действий в чужом интересе осуществляется нормами гл. 50 ГК.
Сторонами действий в чужом интересе без поручения являются лицо, в интересах которого указанные действия совершены, лицо, совершившее действия в чужом интересе, а также иногда третье лицо, с которым лицо вступает в правоотношения, действуя в
чужом интересе. Сторонами данных отношений могут выступать любые лица, за исключением государственных и муниципальных
органов, для которых такие действия являются одной из целей их деятельности.
Одной из основных обязанностей лица, действующего в чужом интересе, является уведомление заинтересованного лица о таких
действиях. Уведомление может быть произведено как до начала действий, так и в период их осуществления. Уведомление не требуется, если действия совершаются в присутствии заинтересованного лица. Форма уведомления в ГК не названа, однако если лицо,
действующее в чужом интересе, реализует право на возмещение необходимых расходов, то могут потребоваться доказательства
расходов.
Одобрение заинтересованным лицом осуществляемых в его интересах действий свидетельствует о том, что к отношениям сторон применяются нормы о поручении или ином гражданско-правовом договоре, соответствующие существу правоотношений. Если
заинтересованное лицо отказалось одобрить действия, совершаемые в его пользу, то эти действия не влекут для данного лица правовых последствий.
Лицо, действующее в чужом интересе, вправе требовать от заинтересованного лица возмещения произведенных им расходов,
понесенного им реального ущерба, иных убытков (за действия после одобрения).
Данные требования не зависят от достижения результатов таких действий. Основанием отказа в возмещении может являться
неодобрение заинтересованным лицом таких действий.
Заинтересованное лицо обязано выплатить вознаграждение лицу, действующему в чужом интересе, при одновременном наличии двух условий:
- если действия в чужом интересе привели к положительному для заинтересованного лица результату;
- если выплата вознаграждения предусмотрена или законом, регулирующим конкретные отношения, или соглашением с заинтересованным лицом, или обычаями делового оборота.
14. Договор складского хранения.
Договор складского хранения - это разновидность договора хранения, по которому товарный склад (хранитель) обязуется за
вознаграждение хранить товары, переданные ему товаровладельцем (поклажедателем), и возвратить эти товары в сохранности (п. 1
ст. 907 ГК).
Договор складского хранения является возмездным и реальным.
Стороны договора складского хранения: товарный склад (хранитель), товаровладелец (поклажедатель).
Товарным складом в качестве хранителя признается организация, осуществляющая в качестве предпринимательской деятельности хранение товаров и оказывающая связанные с хранением услуги (п. 1 ст. 907 ГК). На товарный склад распространяется статус
профессионального хранителя (ст. 886 ГК). К товарным складам относятся, например, нефтехранилища, элеваторы, холодильники,
овощехранилища, таможенные склады и т.п.
Из числа товарных складов ГК выделяет особую группу - товарные склады общего пользования. В п. 1 ст. 908 ГК установлено,
что товарный склад признается складом общего пользования, если из закона, иных правовых актов вытекает, что он обязан принимать товары на хранение от любого товаровладельца. Из этого следует, что договор складского хранения, заключаемый товарным
складом общего пользования, признается публичным договором (п. 2 ст. 908 ГК).
Товаровладельцем (поклажедателем) может быть только коммерческая или иная организация либо индивидуальный предприниматель.
Объект договора складского хранения - только товары (т.е. не просто вещи, а вещи, предназначенные для последующей реализации).
Письменная форма договора складского хранения считается соблюденной, если его заключение и принятие товара на склад
удостоверены складским документом (п. 2 ст. 907 ГК).
Насколько большое значение придает ГК складским документам, следует уже из того, что из 12 статей параграфа "Хранение на
товарном складе" ровно половина статей освещает именно "складские документы".
Складские документы. В подтверждение принятия товара на хранение товарный склад выдает один из следующих складских
документов: складскую квитанцию; простое складское свидетельство; двойное складское свидетельство.
Складская квитанция - это документ, выданный на определенное имя, удостоверяющий принятие товара складом и содержащий
основные характеристики товара. Какие-либо требования к содержанию и форме этого документа в ГК отсутствуют. Складская
квитанция не является оборотным документом, поэтому ее нельзя заложить. Выдачей складской квитанции обычно оформляется
хранение, во время которого товаровладелец не намерен распоряжаться товаром, а по окончании срока хранения рассчитывает сам
забрать его со склада.
Простое складское свидетельство - это документ, выданный на предъявителя и подтверждающий передачу товара на хранение.
Он должен содержать обязательные сведения, перечень которых указан в ст. 917 ГК. В связи с тем, что простое складское свидетельство является ценной бумагой на предъявителя, ГК устанавливает строгие требования к форме этого документа. При отсутствии в нем хотя бы одного из обязательных реквизитов, указанных в ст. ст. 913, 917 ГК, документ не является простым складским
свидетельством. Товар, принятый на хранение с выдачей простого складского свидетельства, может в течение срока его хранения
быть: 1) предметом залога путем залога самого этого свидетельства; 2) передан другому лицу путем простого вручения этого свидетельства.
Двойное складское свидетельство состоит из двух частей: 1) складского свидетельства и 2) залогового свидетельства (варранта),
которые могут быть отделены одно от другого. Складское свидетельство удостоверяет право собственности на товар, которое посредством совершения на обороте свидетельства передаточной надписи (индоссамента) может быть передано любому лицу. Залоговое свидетельство используется для получения кредита под залог хранящегося на складе товара. Получение кредита подтверждается отделением залогового свидетельства от складского свидетельства и передачей его кредитору. Поскольку и двойное складское
свидетельство, и каждая из двух его частей выдаются на определенное имя и могут передаваться вместе или порознь по передаточным надписям другим лицам (ст. 915 ГК), они являются ордерными ценными бумагами. Товар, принятый на хранение по двойному
складскому свидетельству, может быть в течение срока его хранения предметом залога путем залога соответствующего свидетельства (ст. 912 ГК).
Порядок выдачи товара по договору складского хранения различается в зависимости от вида выданного хранителем складского
документа.
Порядок выдачи товара по складской квитанции на уровне ГК не регулируется. Товар выдается держателю складской квитанции в обмен на эту квитанцию.
Порядок выдачи товара по простому складскому свидетельству на уровне ГК не регулируется. Товар выдается держателю простого складского свидетельства в обмен на это свидетельство при условии, что оно не было заложено в обеспечение долга по этому
свидетельству. В случае если оно было заложено в обеспечение долга по этому свидетельству, товар выдается в обмен на это свидетельство при условии уплаты всей суммы долга по этому свидетельству.
Порядок выдачи товара по двойному складскому свидетельству установлен ст. 916 ГК. Товар выдается держателю складского и
залогового свидетельств (двойного складского свидетельства) в обмен на оба эти свидетельства вместе. Если держатель складского
свидетельства не имеет залогового свидетельства, но внес сумму долга по нему, товар выдается не иначе как в обмен на складское
свидетельство и при условии представления вместе с ним квитанции об уплате всей суммы долга по залоговому свидетельству.
Держатель складского и залогового свидетельств вправе требовать выдачи товара по частям, при этом производится обмен прежних свидетельств на новые свидетельства на оставшийся на складе товар.
15. Предмет залога, требования к предмету залога.
Предметом залога является имущество, специальным образом выделенное в составе имущества залогодателя или переданное
залогодержателю, из стоимости которого залогодержатель имеет право в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
обеспечиваемого залогом обязательства удовлетворить свои требования преимущественно перед другими кредиторами.
В качестве предмета залога могут выступать вещи как движимые, так и недвижимые. Среди движимых вещей самостоятельным
предметом залога могут быть ценные бумаги. 3алог ценной бумаги производится посредством передачи ее залогодержателю или в
депозит нотариуса, если договором не предусмотрено иное. При залоге именных ценных бумаг в реестре владельцев именных ценных бумаг на основании залогового распоряжения делается соответствующая запись о залоге.
Договор залога должен содержать точное определение предмета залога, т.е. конкретные параметры закладываемых ценных бумаг. Некоторые ценные бумаги, например вексель и коносамент, могут быть выданы в нескольких экземплярах. При залоге ценных
бумаг, выданных в нескольких экземплярах, следует требовать предъявления всех выданных экземпляров.
Ценная бумага, является, с одной стороны, самостоятельным объектом гражданских прав, с другой стороны, формой удостоверения другого объекта - имущественного права. Поэтому определение того, что именно является предметом залога при залоге ценной бумаги (сама ценная бумага или удостоверенное ею право), - сложная теоретическая проблема, с решением которой неразрывно связаны и чисто практические юридические вопросы.
Современное российское законодательство не содержит прямого ответа на этот вопрос. Если норма п. 4 ст. 338 ГК говорит о залоге имущественного права, удостоверенного ценной бумагой, то другие законодательные предписания говорят о залоге ценной
бумаги. Отмеченная проблема должна решаться исходя из того, что права из ценной бумаги следуют за правом на ценную бумагу,
иначе говоря, лишь тот, кто имеет право на бумагу, может осуществить право, вытекающее из бумаги.
Поэтому залог ценных бумаг есть залог особой разновидности имущества и он не может быть сведен к залогу имущественных
прав. При наступлении оснований для обращения взыскания объектом взыскания будет сама ценная бумага, а не право из нее. И
только лицо, купившее заложенную ценную бумагу на торгах, может осуществить право из нее.
В некоторых случаях залог ценной бумаги приравнивается к залогу конкретного имущества, права на которое закрепляет данная
ценная бумага. Так, например, п. 4 ст. 912 ГК устанавливает, что товар, принятый на хранение по двойному или простому складскому свидетельству, может быть в течение его хранения предметом залога путем залога соответствующего свидетельства.
Правовой режим залога бездокументарных ценных бумаг аналогичен режиму, установленному для залога прав, но не полностью совпадает с ним. Дело в том, что операции с бездокументарными ценными бумагами могут совершаться только при обращении к лицу, осуществляющему официальную запись прав. Именно возможность совершения залоговых операций с бездокументарными ценными бумагами только при обязательном посредничестве лица, официально совершающего записи прав, отличает залог
бездокументарных ценных бумаг от залога имущественных прав (требований), указанных в законе в качестве самостоятельного
предмета залога.
Залог имущественных прав (требований) является искусственным расширением идеи залога применительно к res incorporales.
Он близок по своей правовой природе к сделке цессии под отлагательным условием. Реализация права требования с публичных
торгов в случае наложения взыскания на него будет означать не что иное, как его принудительную цессию.
Формула п. 1 ст. 336 ГК не исключает возможности залога исключительных прав на использование объектов авторского и патентного права, на получение вознаграждения за их использование и т.п. Залог указанных прав возможен как отдельно, так и в составе имущественного комплекса.
Не могут быть предметом залога требования, неразрывно связанные с личностью кредитора, в частности требования об алиментах о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, и иные права, уступка которых другому лицу запрещена законом. Перечень прав, уступка которых запрещена, должен определяться с учетом требований ст. 383 ГК.
Действующим законодательством допускается, что договором о залоге, а в отношении залога, возникающего на основании закона, - законом может быть предусмотрен залог вещей и имущественных прав, которые залогодатель приобретет в будущем. При
буквальном толковании приведенной нормы нетрудно заметить, что она противоречит нормам п. 2, 3 ст. 335 ГК, согласно которым
залогодателем вещи может быть ее собственник, либо лицо, имеющее на нее право хозяйственного ведения, либо лицо, которому
принадлежит закладываемое право.
Поэтому норма п. 6 ст. 340 ГК должна рассматриваться как предписание, позволяющее брать в залог права требования по обязательствам, в силу которых в дальнейшем будут приобретены вещи и имущественные права.
Действующим законодательством к вещам отнесены и деньги. Но деньги (имеются в виду рубли РФ: наличные - как законное
платежное средство на территории России и безналичные - как законное средство расчета) не могут быть предметом залога, так как
сам смысл залога состоит в удовлетворении требований залогодержателя за счет денежных сумм, вырученных от реализации предмета залога. Иностранная валюта может быть предметом залога.
Недвижимые вещи как предмет залога обладают существенными особенностями, получающими свое отражение в законодательстве, в частности в Законе об ипотеке. Общие правила о залоге, содержащиеся в ГК, применяются к ипотеке в случаях, когда
самим ГК или Законом об ипотеке не установлены иные правила.
В соответствии с п. 1 ст. 5 Закона об ипотеке по договору об ипотеке может быть заложено недвижимое имущество, указанное в
п. 1 ст. 130 ГК, права на которое зарегистрированы в порядке, установленном для государственной регистрации прав на недвижимое имущество. По правилам об ипотеке недвижимого имущества могут передаваться в залог права арендатора (право аренды) недвижимости. Залог отдельных видов недвижимого имущества имеет свои особенности, отраженные в специальных правилах норм
гл. 11-13 (ст. 62-78) 3акона об ипотеке.
В соответствии с п. 1 ст. 336 ГК не может быть предметом залога имущество, изъятое из оборота. Например, не могут быть
предметом залога участки лесного фонда, ибо их оборот запрещен, золотая акция, находящаяся в государственной собственности, и
т.п. Залог отдельных видов имущества, в частности имущества граждан, на которое не допускается обращение взыскания, может
быть законом запрещен или ограничен.
Например, на движимое и недвижимое имущество богослужебного назначения не может быть обращено взыскание по требованиям кредиторов, поэтому такое имущество не может быть предметом залога. Не передается в залог имущество граждан, на которое не может быть обращено взыскание по исполнительным документам.
Объекты гражданских прав, ограниченные в обороте, могут быть предметом залога. Но при совершении сделки по передаче в
залог объектов, ограниченных в обороте, следует учитывать специальные требования законов и иных правовых актов, определяющих правовой режим объектов, ограниченных в обороте. Так, при совершении залоговых операций с золотыми слитками и иными
валютными ценностями необходимо учитывать правила о субъектном составе таких сделок и порядке их совершения.
Часть неделимой вещи, как часть имущества, раздел которого в натуре невозможен без изменения его назначения, не может
быть предметом залога. Если вещь является неделимой, то предметом залога может быть не реальная часть неделимой вещи, а доля
в праве собственности (праве хозяйственного ведения) на нее. Например, сособственник автомобиля не может заложить часть автомобиля, но может передать в залог свою долю в праве собственности с соблюдением правил п. 2 ст. 246 ГК.
Собственник нежилого здания не может отдать в залог какой-либо этаж, но может передать в залог долю в праве собственности,
соответствующую доле этажа в здании. Аналогичным образом, если неделимая вещь принадлежит на праве собственности (праве
хозяйственного ведения) нескольким сособственникам, каждый из них может передать в залог свою долю в праве собственности,
но не реальную часть такой вещи.
Если предметом залога является главная вещь, то права залогодержателя распространяются на ее принадлежности, если иное не
предусмотрено договором. На полученные в результате использования заложенного имущества плоды, продукцию и доходы право
залога распространяется только в случаях, предусмотренных договором.
При ипотеке предприятия или иного имущественного комплекса в целом право залога распространяется на все входящее в его
состав имущество, движимое и недвижимое, включая права требования и исключительные права, в том числе приобретенные в
период ипотеки, если иное не предусмотрено законом или договором.
Ипотека задания или сооружения допускается только с одновременной ипотекой по тому же договору земельного участка, на
котором находится это здание или сооружение, либо части этого участка, функционально обеспечивающей закладываемый объект,
либо принадлежащего залогодателю права аренды этого участка или его соответствующей части. С учетом требований нормы п. 3
ст. 340 ГК в одновременную ипотеку со зданием (сооружением) может быть отдан земельный участок, принадлежащий залогодателю на праве собственности или праве аренды.
В тех случаях, когда здание (сооружение) расположено на земельном участке, предоставленном собственнику здания (сооружения) на праве постоянного пользования, здание (сооружение) может быть передано в ипотеку без земельного участка. Это следует
из нормы ч. 3 ст. 69 Закона об ипотеке, согласно которой право залога не распространяется на принадлежащее залогодателю право
постоянного пользования земельным участком, на котором находится предприятие, здание или сооружение.
При обращении взыскания на такое предприятие, здание или сооружение лицо, которое приобретает это имущество в собственность, приобретает право пользования земельным участком на тех же условиях и в том же объеме, что и прежний собственник недвижимого имущества (залогодатель).
При ипотеке земельного участка право залога не распространяется на находящиеся или возводимые на этом участке здания и
сооружения залогодателя, если в договоре не предусмотрено иное условие. При отсутствии в договоре такого условия залогодатель
в случае обращения взыскания на заложенный земельный участок сохраняет право ограниченного пользования (сервитут) той его
частью, которая необходима для использования здания или сооружения в соответствии с его назначением. Условия пользования
этой частью участка определяются соглашением залогодателя с залогодержателем, а в случае спора - судом.
Если ипотека установлена на земельный участок, на котором находятся здания или сооружения, принадлежащие не залогодателю, а другому лицу, то при обращении залогодержателем взыскания на этот участок и при его продаже с публичных торгов к приобретателю участка переходят права и обязанности, которые в отношении этого лица имел залогодатель.
16. Порядок обращения взыскания на заложенное имущество.
По общему правилу обращение взыскания на предмет залога осуществляется по решению суда. Однако, во-первых, соглашением сторон договора залога может быть предусмотрен внесудебный порядок обращения взыскания. Во-вторых, такой (внесудебный)
порядок может предусматриваться законом (см., например, ст. 358 ГК и Закон о ломбардах).
Удовлетворение интересов залогодержателя за счет заложенного имущества происходит в результате последовательного совершения ряда действий:
а) обращение взыскания на заложенное имущество;
б) реализация предмета залога;
в) удовлетворение требований залогодержателя за счет суммы, вырученной в результате реализации заложенного имущества (в
некоторых случаях залогодержатель вправе оставить предмет залога за собой).
Следует, однако, помнить важное правило, предусмотренное п. 4 ст. 348 ГК, использование которого делает ненужным совершение указанных действий либо, если некоторые из них уже совершены, "перечеркивает" их правовое значение: должник и залогодатель, являющийся третьим лицом, вправе в любое время до продажи предмета залога прекратить обращение на него взыскания и
его реализацию, исполнив обеспеченное залогом обязательство или ту его часть, исполнение которой просрочено. Соглашение,
ограничивающее это право должника, ничтожно.
Законом устанавливаются случаи, когда невозможно миновать судебный порядок обращения взыскания на заложенное имущество. Перечень (не закрытый!) таких случаев дан в п. 3 ст. 349 ГК. В частности, только по решению суда может быть обращено
взыскание на предмет залога, если им является имущество, имеющее значительную историческую, художественную или иную
культурную ценность для общества. Только в судебном порядке можно обратить взыскание на предмет залога, если залогодателем
является гражданин и он признан безвестно отсутствующим. Кроме указанных двух случаев, в п. 3 ст. 349 ГК названы еще три случая, когда необходим судебный порядок, однако при определенных условиях все же допустим и внесудебный порядок обращения
взыскания на предмет залога:
1) предметом залога является единственное жилое помещение, принадлежащее на праве собственности гражданину. Соглашение об обращении взыскания во внесудебном порядке может быть заключено только после возникновения оснований для обращения взыскания;
2) имущество является предметом предшествующего и последующего залогов, если предусмотрены разные порядки обращения
взыскания или разные способы реализации заложенного имущества. Соглашением предшествующего и последующего залогодержателей можно установить внесудебный порядок обращения взыскания;
3) имущество заложено в обеспечение разных обязательств нескольким залогодержателям. Внесудебный порядок обращения
взыскания может быть предусмотрен соглашением всех созалогодержателей и залогодателя.
Законом могут предусматриваться и иные случаи, когда обращение взыскания на предмет залога возможно только в судебном
порядке.
Так, некоторые такие случаи указаны в ст. 55 Закона об ипотеке: при наличии определенных здесь же условий недопустим внесудебный порядок обращения взыскания, когда предметом залога является земельный участок из состава земель сельскохозяйственного назначения.
Если, несмотря на указание закона о том, что взыскание обращается на предмет залога только в судебном порядке, все же заключено соглашение, предусматривающее внесудебный порядок (кроме названных трех случаев), то такое соглашение ничтожно.
Существенными условиями соглашения о внесудебном порядке обращения взыскания (независимо от того, явилось ли оно частью договора залога или заключено впоследствии) являются условия:
1) о способе или нескольких способах реализации заложенного имущества, предусмотренных ГК. Если предусматривается несколько способов, то соглашением может быть установлено, что выбор способа будет осуществляться залогодателем. Поскольку
это не установлено, постольку право выбора способа принадлежит залогодержателю;
2) о стоимости (начальной продажной цене) заложенного имущества или о порядке ее определения (п. 7 ст. 349 ГК).
По исполнительной надписи нотариуса (без обращения в суд) взыскание на предмет залога может быть обращено только в том
случае, если договор залога, содержащий условие об обращении взыскания на предмет залога во внесудебном порядке, удостоверен нотариально (п. 6 ст. 349 ГК).
При обращении взыскания на предмет залога во внесудебном порядке должно быть направлено уведомление о начале обращения взыскания на заложенное имущество:
- залогодателю;
- всем известным залогодержателям;
- должнику.
Уведомление направляется залогодержателем, обращающим взыскание, либо нотариусом, по исполнительной надписи которого
производится обращение взыскания на предмет залога.
Реализация заложенного имущества возможна не ранее, чем через 10 дней с момента получения указанного уведомления о
начале обращения взыскания залогодателем и должником.
17. Основания прекращения обязательств.
Прекращение обязательства - это прекращение прав и обязанностей его сторон в силу наступления указанных в законе или договоре оснований. Основания (способы) прекращения обязательств - это правопрекращающие юридические факты (действия или
события), с которыми закон или договор связывает отпадение правовой связи кредитора и должника в обязательстве. Перечень оснований прекращения обязательств предусмотрен гл. 26 ГК, которая распространяется на все виды обязательств: договорные и
внедоговорные, регулятивные и охранительные, главные и дополнительные, взаимные и односторонние и т.д.
В соответствии с п. 1 ст. 407 ГК обязательство прекращается полностью или частично по основаниям, предусмотренным самим
Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором. Таким образом, перечень оснований прекращения обязательств, предусмотренный гл. 26 ГК, не является исчерпывающим. Например, в ст. 450.1 ГК закреплено правило, допускающее
возможность одностороннего отказа от договора (исполнения договора). Гражданский кодекс в разд. IV "Отдельные виды обязательств" предусматривает специальные основания для прекращения договорных обязательств, например для прекращения договора
субаренды (ст. 618), расторжения договора банковского счета (ст. 859), для досрочного прекращения договора страхования (ст.
958), для прекращения договора поручения (ст. 977), договора простого товарищества (ст. 1050) и т.д.
Прекращение обязательств может быть полным или частичным, например, когда по соглашению сторон договора куплипродажи прекращается обязательство продавца по передаче определенного количества товара покупателю.
Способы прекращения обязательств, предусмотренные гл. 26 ГК, по основанию их возникновения могут быть классифицированы на две группы:
- возникающие по воле участников правоотношения (исполнение обязательства, прекращение обязательства по соглашению
сторон, отступное, прекращение обязательства зачетом, новация, прощение долга);
- возникающие помимо воли кредитора и должника (прекращение обязательства совпадением должника и кредитора в одном
лице, невозможность исполнения, прекращение обязательства на основании акта государственного органа или органа местного
самоуправления, смерть гражданина, ликвидация юридического лица).
Прекращение обязательства по требованию одной из сторон допускается только в случаях, предусмотренных законом или договором. При этом согласно п. 3 ст. 307 ГК после прекращения обязательства его стороны обязаны действовать добросовестно, учитывая права и законные интересы друг друга.
18. Понятие и виды договоров в гражданском праве.
Договор - это соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей (ст. 420 ГК).
Термином "договор" обозначаются (в том числе в законе) и другие понятия. Во-первых, договором называют также правовое
отношение, порождаемое соглашением сторон. Во-вторых, договором именуют и документ, содержащий условия соглашения.
Договоры по своему назначению и содержанию необычайно разнообразны, причем в условиях рынка их круг расширяется за
счет применения новых договорных отношений. Для понимания правовых особенностей различных по своему назначению договоров и правильного применения к ним норм законодательства необходимо проводить разграничение между отдельными разновидностями договоров.
Традиционные договоры гражданского права. В части второй ГК, посвященной отдельным видам обязательств, закреплена традиционная для гражданского права система договоров, различающихся прежде всего по своему хозяйственному и правовому значению. На первый план в ГК вынесены наиболее важные и часто применяемые договоры о передаче права собственности (купляпродажа и ее виды), затем о временном пользовании чужим имуществом (аренда), выполнении работ и оказании разного рода
услуг (подряд, перевозка, хранение, страхование), о денежных операциях, представительстве и т.д.[7].
Закрепленная в ГК система договоров есть их классификация по типам, каждый из которых ввиду наличия особого предмета
или существенных правовых особенностей требует самостоятельной и притом достаточно полной правовой регламентации. Такая
классификация является основной и наиболее важной, ибо раскрывает юридические особенности договора каждого типа и исключает возможность применения к нему норм о договорах иного типа[8].
Наряду с систематикой договорных отношений по их типам договоры классифицируются по видам в зависимости от их юридических особенностей. Основные видовые признаки договоров также названы в нормах ГК и могут быть присущи как договорам
всех типов, так и лишь некоторым из них. Видовые особенности лежат в основе подразделения договоров на возмездные и безвозмездные, реальные и консенсуальные, а также позволяют выделить договоры с гражданами-потребителями, в пользу третьего лица
и предварительный договор. Есть и более частные видовые особенности договоров, связанные, например, с их формой (письменные и устные), сроками исполнения (длительные и разовые).
Наиболее общей видовой классификацией договоров является их подразделение на возмездные и безвозмездные (ст. 423 ГК). В
возмездном договоре каждая сторона получает определенное имущественное предоставление; в безвозмездном договоре одна из
сторон такого встречного предоставления не получает. Большинство договоров являются возмездными, и согласно п. 3 ст. 423 ГК
договор предполагается возмездным, если из закона, иных правовых актов, содержания или существа договора не вытекает иное.
В зависимости от момента, с которого договор начинает действовать, необходимо различать консенсуальные, реальные и формальные договоры (ст. 433 ГК). Консенсуальными (от лат. «consensus»-согласие) признаются договоры, заключенные в момент
получения лицом, направившим предложение о его заключении (оферту), согласия на это предложение (акцепта) или же в момент
заключения договора между присутствующими контрагентами. Реальными (от лат. «res»-вещь) являются договоры, для совершения которых в силу закона необходима, помимо соглашения сторон, передача имущества; они считаются заключенными только с
момента такой передачи.
Формальными договорами являются соглашения, подлежащие государственной регистрации (п. 3 ст. 433 ГК). Такие договоры
немногочисленны, к ним относятся главным образом договоры об установлении вещных прав на недвижимость (ст. 131 ГК). К числу формальных должны быть отнесены и договоры, требующие в силу закона обязательного нотариального оформления, например
договоры ренты (ст. 584 ГК). Формальные договоры приобретают юридическое значение после их регистрации (нотариального
оформления).
Значительной особенностью обладают договоры в пользу третьего лица, согласно которым должник обязан произвести исполнение не кредитору, а не участвовавшему в заключении договора третьему лицу, приобретающему таким образом право требовать
от должника исполнения (ст. 430 ГК).
Новеллой ГК является подробная регламентация предварительного договора (ст. 429), который в условиях рынка получает широкое применение. Это договор, в силу которого стороны обязуются заключить в будущем договор о передаче имущества, выполнении работ или оказании услуг (основной договор) на условиях, предусмотренных предварительным договором. Такой предварительный договор под страхом его недействительности заключается в письменной форме. Предварительный договор должен содержать условия, позволяющие установить предмет, а также другие существенные условия будущего основного договора. В предварительном договоре указывается срок для заключения основного договора, а если он не определен, основной договор необходимо
заключить в пределах года с момента заключения предварительного договора. Если обе стороны отказались заключить основной
договор либо одна из сторон не направила другой предложение заключить договор, обязательства предусмотренные предварительным договором, прекращаются. Какие-либо правовые последствия в этом случае не наступают.
ГК предусматривает для некоторых часто применяемых договоров важные видовые особенности (свойства), выделяя в системе
договорных отношений два договора: публичный (ст. 426 ГК) и присоединения (ст. 428 ГК).
Для публичного договора характерны два признака: во-первых, он может быть заключен только коммерческой организацией, и,
во-вторых, предпринимательская деятельность этой организации по своему характеру должна быть публичной, т.е. осуществляться
в отношении каждого, кто к ней обращается. В качестве примеров такой публичной деятельности в ст. 426 ГК названы розничная
торговля, перевозка транспортом общего пользования, услуги связи, энергоснабжение, медицинское, гостиничное обслуживание.
Специфика договора присоединения состоит в особом способе его заключения. Одна из сторон (обычно это предприниматель,
реализующий товары и услуги) предлагает другой составленный в виде формуляра или в иной стандартной форме перечень договорных условий, которые эта другая сторона может принять или отклонить, если хотя бы одно из предложенных условий для нее
неприемлемо.
Новый ГК впервые в отечественном законодательстве содержит норму о допустимости так называемых смешанных договоров.
К отношениям сторон в таких договорах применяются в соответствующих частях правила о договорах, элементы которых содержатся в смешанном договоре (п. 3 ст. 421 ГК). Смешанные договоры в условиях рынка получают широкое распространение. К ним
должны быть отнесены договоры об инвестировании (элементы договоров подряда и кредитования), договоры о перекачке нефтепродуктов по магистральным трубопроводам (элементы транспортировки, поставки, хранения).
К категории смешанных договоров следует отнести также получающие распространение в отечественной практике и имеющие
большую народнохозяйственную значимость соглашения о разделе продукции, предусматривающие освоение новых особо крупных месторождений природных ресурсов, часто с привлечением иностранных инвестиций. Эти договоры урегулированы специальным Законом о соглашениях о разделе продукции.
Организационные договоры. Это соглашения субъектов РФ, муниципалитетов, а также крупных предпринимателей (акционерных обществ, концернов и т.д.) об установлении делового сотрудничества, длительных хозяйственных связей и об основных условиях будущего производственного и коммерческого взаимодействия. Такие договоры именуются организационными, генеральными или рамочными соглашениями.
19. Порядок заключения гражданско-правовых договоров.
Порядок заключения договора в общей форме предусмотрен в п. 2 ст. 432 ГК и состоит в том, что одна сторона договора
направляет другой оферту (предложение заключить договор), а другая сторона, в случае ее согласия, выражает акцепт оферты
(принятие предложения). В соответствии с этим сторона, делающая оферту, именуется оферентом, а сторона, акцептующая оферту,
- акцептантом.
Исходя из этого, можно выделить следующие стадии заключения договора:
1) переговоры о заключении договора;
2) оферта;
3) рассмотрение оферты;
4) акцепт оферты.
Две из указанных стадий - оферта и акцепт - являются обязательными при заключении всех договоров. Стадия рассмотрения
оферты может носить обязательный характер в отдельных случаях, когда законодательством специально регламентируются срок и
порядок рассмотрения оферты (проекта договора) (п. 1 ст. 445 ГК). Что касается переговоров о заключении договора, то эта стадия
является факультативной и зависит по общему правилу от воли сторон, вступающих в договорные отношения
Если иное не предусмотрено законом или договором, граждане и юридические лица свободны в проведении переговоров о заключении договора, самостоятельно несут расходы, связанные с их проведением, и не отвечают за то, что соглашение не достигнуто. Законом установлен принцип добросовестности, который обязаны соблюдать стороны как при вступлении в переговоры о заключении договора, так и в ходе их проведения и по их завершении (п. п. 1, 2 ст. 434.1 ГК). В частности, не допускается вступление
в переговоры о заключении договора или их продолжение при заведомом отсутствии намерения достичь соглашения с другой стороной.
Законом предусмотрены действия, которые презюмируются недобросовестными при проведении переговоров о заключении договора:
1) предоставление стороне неполной или недостоверной информации, в том числе умолчание об обстоятельствах, которые в силу характера договора должны быть доведены до сведения другой стороны;
2) внезапное и неоправданное прекращение переговоров о заключении договора при таких обстоятельствах, при которых другая
сторона переговоров не могла разумно этого ожидать.
Важным, особенно в сфере предпринимательских правоотношений, является положение о том, что если в ходе переговоров о
заключении договора сторона получила от контрагента конфиденциальную информацию, то она обязана не раскрывать эту информацию и не использовать ее ненадлежащим образом для своих целей независимо от того, будет ли заключен договор.
В настоящее время в ГК также закреплено положение, устанавливающее ответственность недобросовестной стороны при проведении переговоров о заключении договора. В частности, согласно абз. 1 п. 3 ст. 434.1 ГК сторона, которая ведет или прерывает
переговоры о заключении договора недобросовестно, обязана возместить другой стороне причиненные этим убытки.
В законе установлена такая новая юридическая конструкция, как соглашение о порядке ведения переговоров. Сущность такого
соглашения состоит в том, что в нем могут быть конкретизированы требования к добросовестному ведению переговоров, порядку
распределения расходов на ведение переговоров, установлены иные подобные права и обязанности. Соглашение о порядке ведения
переговоров может устанавливать неустойку за нарушение предусмотренных в нем положений.
Законом установлены особенности регулирования отношений, связанных с переговорами о заключении договора. В частности,
правила ст. 434.1 ГК применяются независимо от того, был ли заключен сторонами договор по результатам переговоров. К отношениям, возникающим при установлении таких договорных обязательств, не исключается применение в соответствующих случаях
правил гл. 59 ГК, регулирующих отношения, возникающие вследствие причинения вреда.
Для того чтобы то или иное предложение заключить договор могло быть квалифицировано как оферта, оно должно отвечать
следующим требованиям:
а) адресовано одному или нескольким конкретным лицам;
б) быть достаточно определенным по своему содержанию;
в) выражать явное намерение лица, сделавшего предложение, считать себя заключившим договор с адресатом, которым будет
принято предложение;
г) содержать все существенные условия договора.
Акцептом признается ответ лица, которому адресована оферта, о ее принятии (абз. 1 п. 1 ст. 438 ГК). Акцепт характеризуется
тем, что:
- это выражение воли акцептанта о его согласии с условиями, содержащимися в оферте;
- такое согласие должно быть полным;
- безоговорочным;
- совершается лицом, которому была направлена оферта;
- в срок, установленный в оферте.
Акцепт может быть выражен в различной форме - письменного ответа, ответа по факсу, электронного документа, передаваемого
по каналам связи, позволяющим достоверно установить, от кого он исходит, а в соответствующих случаях и устно.
С момента получения акцепта оферентом договор считается заключенным. Поэтому отзыв акцепта после этого момента по общему правилу не допускается. Отзыв акцепта может быть совершен лишь до того момента, когда договор считается заключенным.
Законом предусмотрены случаи, когда акцепт считается неполученным (ст. 439 ГК):
- во-первых, если извещение об отзыве акцепта поступило лицу, направившему оферту, ранее акцепта;
- во-вторых, когда такое извещение поступило оференту одновременно с акцептом.
Важное практическое значение имеет положение, регулирующее заключение договора на основании оферты, определяющей
срок для акцепта. Согласно ст. 440 ГК, когда в оферте определен срок для акцепта, договор считается заключенным, если акцепт
получен лицом, направившим оферту, в пределах указанного в ней срока. Правовое значение законодатель придает дате получения
акцепта оферентом в пределах указанного в оферте срока, а не дате направления акцепта. Поэтому акцептанту необходимо заблаговременно направить оференту извещение об акцепте с тем, чтобы оно поступило адресату в пределах срока, указанного в оферте.
Законом установлена особенность заключения договора на основании оферты, не определяющей срок для акцепта. В такой ситуации необходимо учитывать то, что срок для акцепта оферты в соответствующих случаях может быть установлен в законе или
ином правовом акте. Когда в письменной оферте не определен срок для ее акцепта, то договор считается заключенным, если акцепт
получен лицом, направившим оферту, до окончания срока, установленного законом или иными правовыми актами. Если же срок
для акцепта не установлен в оферте, а также не определен в законе или ином правовом акте, договор считается заключенным при
соблюдении условия о том, что акцепт получен оферентом в течение нормально необходимого для этого времени. Продолжительность такого времени определяется судом в каждом отдельном случае с учетом конкретных обстоятельств дела..
Для того чтобы договор считался заключенным, необходимо, чтобы сторона, которой направлена оферта, выразила полный и
безоговорочный ее акцепт - ответ о согласии со всеми условиями, содержащимися в оферте. Если же ответ о согласии заключить
договор, направленный оференту, дан на иных условиях, чем предложено в оферте, то такой ответ не является акцептом. Содержание ответа может как частично, так и полностью отличаться от тех условий, на которых было предложено заключить договор. Ответ о согласии заключить договор на иных условиях, чем предложено в оферте, признается отказом от акцепта и в то же время является новой офертой (ст. 443 ГК). Акцептант в таком случае становится оферентом.
20. Обязательные основания заключения гражданско-правовых договоров.
В рамках общего вопроса о заключении договора в обязательном порядке в п. 1 ст. 445 ГК РФ четко разграничиваются две ситуации в зависимости от того, кто именно выступает в роли оферента: тот ли, на ком лежит обязанность заключить договор, или
его будущий контрагент. Статья 445 ГК РФ устанавливает два варианта заключения договора в обязательном порядке. При первом
– оферентом выступает покупатель (заказчик), при втором – обязанная сторона. Ни один из этих вариантов не предусматривает
срока направления оферты (проекта договора). Судебно-арбитражная практика исходит из отсутствия оснований для понуждения
обязанной стороны к заключению договора, если вторая сторона предварительно не обращалась к ней с предложением заключить
договор.
Поскольку оферта должна, как правило, исходить от потребителя (покупателя, заказчика) товара, работ, услуг, она может быть
направлена в виде проекта договора – одного документа, подписываемого сторонами, либо иного письменного документа посредством почтовой, телеграфной, телефонной, электронной или иной связи. Вторая сторона (обязанная) должна возвратить подписанный проект договора (акцептовать оферту в иной форме, предусмотренной ст. 434 или 438 ГК РФ) или известить другую строну об
отказе от акцепта либо о принятии оферты на иных условиях. Эти действия должны быть совершены в 30-дневный срок, включая
время, необходимое для доставки оференту проекта договора (извещения).
При втором варианте проект договора в виде одного документа, подписанного сторонами (оферту в иной форме), направляет
обязанная сторона. Вторая сторона вправе в течение тридцати дней: а) возвратить подписанный проект договора (извещение о принятии оферты) без возражений; б) возвратить договор с протоколом разногласий; в) уведомить оферента об отказе от заключения
договора.
Вторая сторона (потребитель) вправе, но не обязана заключить договор, однако для возвращения подписанного договора или
уведомления обязанной стороны об акцепте оферты (принятии оферты) либо об отказе от акцепта установлен срок, который должен соблюдаться контрагентом обязанной стороны. Вместе с тем акцепт возможен и в форме конклюдентных действий, т.е. использовании или оплаты товара, услуг, предложенных обязанной стороной. В целях наглядности сущность этих ситуаций можно
рассмотреть на примере энергоснабжающих организаций, для которых заключение договора с потребителем является обязательным.
При первой ситуации оферту (проект договора) разрабатывает тот, для кого заключение договора не является обязательным (в
приведенном примере – потребитель энергии). Разработанную им оферту потребитель направляет будущему контрагенту – энергоснабжающей организации. Последней предоставляется возможность в течение 30 дней, в зависимости от принятого ею решения,
направить оференту извещение о безоговорочном акцепте, об отказе от акцепта, о согласии заключить договор, но на иных условиях. В последнем случае составляется протокол разногласий, представляющий собой документ, в котором фиксируются отличная от
указанной в оферте позиция по отдельным условиям, а равно дополнительные условия, предложенные акцептантом. Если оферент
получил извещение об акцепте вместе с протоколом разногласий, он может передать возникшие разногласия на рассмотрение суда.
Ему на это предоставляется также 30 дней.
Получение извещения об отклонении протокола разногласий либо отсутствие ответа о результатах его рассмотрения по истечении 30-дневного срока дает право стороне, заявившей о разногласиях к предложенным условиям договора, обратиться в суд с требованием о рассмотрении разногласий, возникших при заключении договора. В случае непередачи в суд в 30-дневный срок протокола разногласий по условиям договора, относящимся к существенным, договор считается незаключенным.
При второй ситуации оферта (проект договора) исходит от стороны, для которой заключение договора является обязательным
(в рассматриваемом примере энергоснабжающая организация). Потребитель может, но не обязан направить извещение о принятии
оферты также в пределах 30 дней. Здесь могут быть те же, что и при первой ситуации, варианты: оферта принята полностью либо
имеет место полный или частичный отказ от акцепта. Если сторона, для которой заключение договора обязательно (энергоснабжающая организация), получит извещение, содержащее акцепт с протоколом разногласий, у нее возникает не право, как при первой
ситуации, а обязанность в течение 30 дней известить другую сторону. Здесь уже возможны два варианта извещения: протокол разногласий в редакции другой стороны – потребителя либо принимается, либо отклоняется. Если будет получено извещение об отклонении протокола разногласий, акцептант (потребитель) вправе в течение 30 дней передать возникшие разногласия на рассмотрение суда. К согласию приравнивается неполучение в указанный срок извещения об отказе адресата оферты от акцепта.
Во всех указанных случаях 30-дневные сроки применяются только при условии, если иное не установлено законом, другим правовым актом или же не согласовано самими сторонами. Необходимость соблюдения установленного в ст. 445 ГК РФ порядка подтверждается тем, что всякий раз, когда речь идет об обязанности заключить договор (в частности, п. 3 ст. 426 ГК РФ, посвященный
невозможности отказа от заключения публичного договора, п. 5 ст. 429 ГК РФ, посвященный предварительному договору, и п. 2 ст.
846 РФ, посвященный отказу от заключения договора банковского счета), соответствующая статья содержит отсылку к порядку,
установленному ст. 445 ГК РФ.
На практике может возникнуть вопрос о последствиях пропуска 30-дневных сроков. В подобных случаях сроки устанавливаются в интересах того лица, которое в течение соответствующего периода может совершить определенное действие. Таким образом,
другая сторона на протяжении того же периода оказывается связанной. Следовательно, пропуск срока влечет за собой в данном
случае утрату соответствующей стороной указанных возможностей, а для контрагента – освобождение от обязанности. Однако,
если контрагент готов пренебречь пропуском срока стороной, он должен это подтвердить. В качестве примера можно привести 30дневный срок для передачи разногласий в суд. Если сторона пропустит его, суд сможет принять от нее соответствующее требование только в случае, когда контрагент выразит на то свое согласие. Вывод, сделанный применительно к выступлению с офертой
стороны, для которой заключение договора не является обязательным, соответствует сложившейся арбитражной практике. Он, однако, несколько расходится с нею, когда речь идет о ситуации, возникающей для случаев, при которых с офертой выступает сторона, обязанная заключить договор по требованию контрагента. Судебная практика исходит из того, что согласие контрагента на рассмотрение дела при пропуске 30-дневного срока тогда оказывается необходимым лишь при условии, если расхождение касается
существенных условий. Между тем, на наш взгляд, любое условие, включенное в оферту или в протокол разногласий, в силу ст.
432 ГК РФ является существенным.
Специального внимания заслуживает ст. 507 ГК РФ. В ней установлен особый вид обязательств, связанных с уклонением от согласования условий договора. Указанное обязательство действует применительно к поставке в любых случаях возникновения между сторонами разногласий при заключении договора. Речь идет о том, что получение одной из сторон предложения ее потенциального контрагента о согласовании условий, по которым существуют разногласия, возлагает на сторону, получившую такое предложение, либо принять меры по согласованию условий, либо письменно заявить о своем отказе от заключения договора. Эти свои
действия сторона должна осуществить в рамках определенного срока. Он составляет 30 дней, если иное не установлено законом
или не согласовано сторонами. В случаях, когда указанное обязательство не будет выполнено, наступает определенная санкция.
Она состоит в том, что уклонившаяся от посылки соответствующего ответа сторона обязана возместить другой убытки, вызванные
ее уклонением от согласованных условий договора. Хотя мотивы законодателя в целом ясны, введение подобной конструкции вызывает все же некоторые сомнения. Они связаны прежде всего с тем, что таким образом вводится определенное ограничение свободы договоров. Соответствующая норма может поставить в особенно затруднительное положение участников оборота, вынужденных заключать по характеру своей деятельности многочисленные договоры. Весьма спорно приравнивание к деликту несвоевременного сообщения о своей реакции на полученное предложение снять расхождение, тем более что обязанность возмещения
убытков связывается с самим фактом "несообщения" вне зависимости от его причин. Наконец, сомнительно и то, что из всех договоров, почему-то, это сделано только для поставки.
21. Публичный договор.
Согласно определению публичного договора, данному в п. 1 ст. 426 ГК РФ предметом публичного договора являются отношения сторон, связанные с принятием одной из сторон на себя обязательств по продаже товаров, выполнению работ либо оказанию услуг потребителю.
Квалифицирующим признаком публичного договора, выделяющим этот тип договора, является субъектный состав лиц его участников, а также характер осуществляемой коммерческой организацией деятельности.
Согласно п. 1 ст. 426 ГК РФ одной из сторон публичного договора (продавцом, исполнителем) всегда является лицо, осуществляющее предпринимательскую или иную приносящую доход деятельность. ГК РФ также определены виды деятельности
(сфера деятельности), при осуществлении которой лицо, являющееся продавцом или исполнителем, принимает на себя обязательство заключить договор с тем, кто к нему обратится.
При этом следует учитывать, что, несмотря на применение в п. 2 ст. 426 ГК РФ термина "потребители", это понятие в данной статье распространяется на всех физических и юридических лиц и не совпадает с понятием "потребитель", используемым в
Законе РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей", согласно которому потребителями признаются граждане, приобретающие товары (работы, услуги) для личных бытовых нужд. На более широкое толкование термина "потребители" применительно к публичному договору указывают слова п. 1 ст. 426 ГК РФ "в отношении каждого, кто к нему обратится".
В п. 1 ст. 426 ГК РФ прямо упомянуты такие сферы деятельности, как розничная торговля, перевозка транспортом общего
пользования, услуги связи, энергоснабжение, медицинское, гостиничное обслуживание. Однако данный перечень не является закрытым, публичные договоры могут заключаются также в области страхования, банковских услуг и других сферах.
Поскольку согласно п. 1 ст. 426 ГК РФ публичный договор устанавливает обязанности лица по продаже товаров, выполнению работ либо оказанию услуг, существенными условиями для публичного договора каждого вида будут являться, соответственно, существенные условия договора купли-продажи, поставки, подряда или оказания услуг.
Согласно п. 1 ст. 432 ГК РФ существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе
или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно
которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.
Так, например, существенными условиями договора купли-продажи (поставки) считаются условия о цене, наименовании и
количестве товара (п. 1 ст. 454, п. 3 ст. 455 ГК РФ).
Для договора подряда существенными являются конкретизированный предмет договора (результат выполнения работ) и
срок выполнения работ.
Для договора возмездного оказания услуг ГК РФ в качестве существенного условия предусмотрено только точное и полное
определение предмета договора, которое должно содержать обязательное указание на вид оказываемой услуги.
Законодательство, регулирующее отношения в определенной сфере гражданского оборота, может конкретизировать и более полно определять существенные условия для договора данного вида (например, ст. 10 Федерального закона от 24.11.1996 N
132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации").
При этом при установлении условий публичного договора цена товаров, работ или услуг и другие его существенные условия определяются одинаковыми для всех потребителей (физических и юридических лиц). Установление льготной цены возможно
только в случае, если законом или иными правовыми актами допускается предоставление льгот отдельным категориям потребителей.
Перечисленные выше особенности публичного договора возлагают на лицо, осуществляющее предпринимательскую или
иную приносящую доход деятельность, обязанность заключить договор при наличии возможности предоставления потребителю
определенных товаров, услуг, выполнения работ.
При необоснованном уклонении этого лица от заключения публичного договора, другая сторона вправе обратиться в суд с
требованием о понуждении заключить договор (п. 4 ст. 445 ГК РФ).
При этом в соответствии с п. 20 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 N 49 "О некоторых вопросах
применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации о заключении и толковании договора" отказ лица,
обязанного заключить публичный договор, от его заключения при наличии возможности предоставить потребителю товары, услуги, выполнить работы не допускается (п. 3 ст. 426 ГК РФ). Бремя доказывания отсутствия возможности передать товары, выполнить соответствующие работы, оказать услуги возложено на лицо, обязанное заключить публичный договор (ст. 56 ГПК РФ, ст. 65
АПК РФ).
Следует также отметить, что отсутствие заключенного в письменной форме договора не освобождает потребителя товаров
(работ, услуг) от исполнения обязанностей по договору.
Статья 426 ГК РФ не содержит особых требований к порядку изменения и расторжения публичного договора. К публичным договорам применяются нормы гл. 29 ГК РФ.
Порядок расторжения договора, в том числе и публичного, установлен в ст. 450 ГК РФ, в соответствии с п. 2 которой по
требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только в случаях, предусмотренных ГК
РФ, другими законами или договором.
Статьей 451 ГК РФ судебный порядок расторжения договора также предусмотрен для случаев существенного изменения
обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора.
.
22. Правовое регулирование порядка изменения и прекращения гражданско-правовых договоров.
Заключенные договоры должны исполняться на тех условиях, на которых было достигнуто соглашение сторон, и не должны изменяться. Такое общее правило придает гражданскому обороту устойчивость. Это правило применяется и тогда, когда после
заключения договора принят закон, устанавливающий для сторон обязательные правила, иные, чем те, которые действовали при
заключении договора. В этих случаях условия заключенного договора, по общему правилу п. 2 ст. 422, сохраняют силу. Тем самым
у участников договора создается уверенность в стабильности условий заключенного ими договора, необходимая для нормального
развития гражданского оборота.
Кроме того, невозможно расторгнуть договор, если продавец и покупатель надлежащим образом полностью выполнил
свои обязанности. Поворот к первоначальному положению здесь возможен только при недействительности договора или посредством заключения сторонами нового договора, направленного на создание интересующих стороны последствий.
В основе изменения договора по соглашению сторон находится совместное волеизъявление его участников, соответствующее воле каждого из них и направленное на изменение договора на согласованных между ними условиях. Изменения договора
возможно по соглашению сторон, если иное не предусмотрено ГК, другими законами или договором. Так, например, стороны могут предусмотреть в договоре расторжение договора по инициативе одной из сторон при наступлении определённых обстоятельств.
По общему правилу соглашение об изменении договора совершается в той же форме, что и договор, если из закона, иных
правовых актов, договора или обычаев делового оборота не вытекает иного (п. 1ст. 452 ГК).
Поскольку договор может быть заключен в любой форме, предусмотренной для совершения сделок, то и соглашение об
изменении договора может быть совершено соответственно в устной, простой письменной и нотариальной форме. При этом изменение договора (как и договор) в письменной форме могут быть совершены как путём составления одного документа, подписанного сторонами, так и путём обмена документами по средствам почтовой, телеграфной, телетайпной, электронной или иной связи,
позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору.
Тогда оферта будет выражать намеренье лица, сделавшего такое предложение, считать себя заключившим договор на измененных условиях с адресатом, которым будет принято это предложение. При этом направить такую оферту могут, конечно, стороны по договору друг другу.
В сою очередь, акцептом будет признаваться ответ лица, которому адресована оферта, о принятии этой оферты, то есть о
согласии на соответствующее изменение договора.
По требованию одной из сторон договор может быть изменен лишь по решению суда, вступившему в законную силу.
Суд вправе принять такое решение об изменении договора только:
1) при существенном нарушении договора другой стороной;
2) в иных случаях, предусмотренных ГК, другими законами;
3) в случаях, предусмотренных договором (когда в договоре такие случаи предусмотрены).
Рассмотрим эти случаи немного подробнее.
1. Согласно п. 2 ст. 450 ГК существенным признается такое нарушение договора одной из сторон, которое влечет причинение другой стороне ущерба, при котором она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.
То есть для признания нарушения договора существенным необходимо наличие одновременно всех следующих условий:
а) заключение данного договора уполномоченными лицами в надлежащей форме с соблюдением всех требуемых по закону
условий;
б) подтверждение факта нарушения договора одной из сторон;
в) причинение другой стороне такого ущерба, при котором она в значительной степени лишается того, на что была вправе
рассчитывать при заключении договора;
г) наличие причинно-следственной связи между нарушением договора одной из сторон и причинением указанного ущерба
другой стороне;
д) наличие вины (умысла или неосторожности) в действиях стороны, нарушившей договор, кроме случаев, когда законом
или договором предусмотрены иные основания ответственности (например, в соответствии с п. 3 ст. 401 ГК при осуществлении
предпринимательской деятельности лицо несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства,
если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств).
2. Одним из наиболее распространенных случаев, предусмотренных ГК и предоставляющих право на изменение договора в
одностороннем порядке, является существенное изменение обстоятельств.
Существенным признаётся нарушение договора одной из сторон, которое влечёт для другой стороны такой ущерб, что она
в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора. Так, если между акционерным
обществом и аудиторской фирмой заключен договор на оказание аудиторских услуг, а после проведенной аудиторской проверки
налоговая инспекция обнаружила нарушения в области налогового законодательства, на которые не обратила внимания аудиторская фирма, акционерное общество вправе по суду требовать расторжение договора на оказание аудиторских услуг. К существенным нарушениям договора купли-продажи приватизированного объекта суды относят отказ покупателя от внесения платежа за
приобретённый им объект приватизации, а также нарушение условий, на которые объект приватизации приобретен по конкурсу.
Существенным изменением обязательств, из которых стороны исходили при заключении договора, в соответствии со статьёй 451, являются следующие изменения обстоятельств:
а) изменение тех обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, если иное не предусмотрено договором или не вытекает из его существа.
б) изменение обстоятельств настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы
ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях.
а) в момент заключения договора стороны исходили из того, что такого изменения не произойдет;
б) изменение обстоятельств вызвано причинами, которые заинтересованная сторона не могла преодолеть после их возникновения притой степени заботливости и осмотрительности, какая от нее требовалась по характеру договора и условиям оборота;
в) исполнение договора без изменения его условий настолько нарушило бы соответствующее договору соотношение имущественных интересов сторон и повлекло бы для заинтересованной стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишилась бы
того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора;
г) из обычаев делового оборота или существа договора не вытекает, что риск изменения обстоятельств несет заинтересованная сторона.
При расторжении договора по обоюдному решению сторон обычно проблем не возникает. Стороны составляют соответствующее соглашение, которое подписывают (подтверждают) те же лица, что и заключали данный договор, или их представители.
В организациях это могут быть лица, уполномоченные для принятия решений по данному вопросу в соответствии с учредительными документами.
Общие требования к форме и порядку расторжения договора определены в ГК. Однако от предусмотренных законом требований могут быть предусмотрены определенные отступления, установленные иными правовыми актами, договором и обычаями
делового оборота. То есть стороны могут подробно урегулировать основания, процедуру и сроки его расторжения непосредственно
в договоре наиболее удобным для себя образом. Но даже при отсутствии соответствующих положений в договоре данные вопросы
не останутся неурегулированными и будут разрешаться по правилам, установленным законодательно.
Соглашение о расторжении договора должно быть совершено в той же форме, что и договор. Следовательно, по общему
правилу при устном оформлении договора его расторжение также согласовывается устно.
Расторжение письменного договора может быть оформлено путем обмена письмами, телеграммами, а также путем подписания сторонами соглашения о расторжении договора.
Что касается расторжения сделок, заключение которых требует государственной регистрации договора, то и расторжение
сделки в этом случае также должно быть зарегистрировано.
Расторжение договора по требованию одной из сторон осуществляется по решению суда:
а) при существенном нарушении договора другой стороной;
б) в иных случаях, предусмотренных ГК, другими законами или договором.
Законодатель ввел основание расторжения договора - существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора. В договоре стороны вправе предусмотреть иные последствия существенного изменения обстоятельств, они также могут вытекать из существа обязательства.
Изменение обстоятельств признается существенным, если оно обладает следующим признаком: если стороны могли бы его
разумно предвидеть, то договор не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях. Стороны
могут сами достигнуть соглашения о расторжении договора по этому основанию и договориться о его последствиях.
Если соглашение сторон о расторжении договора не достигнуто, то по требованию заинтересованной стороны договор может быть расторгнут судом при наличии одновременно следующих условий:
1) при заключении договора стороны исходили из того, что такого изменения обстоятельств не произойдет;
2) изменение обстоятельств должно быть вызвано причинами, которые заинтересованная сторона не в силах преодолеть
после их возникновения при той степени заботливости и осмотрительности, какая требовалась от нее по характеру договора и
условиям оборота;
3) если бы договор исполнялся без изменения условий, то это настолько нарушило бы соответствующее договору соотношение имущественных интересов сторон и повлекло бы для заинтересованной стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишилась бы того, на что была вправе рассчитывать в момент заключения договора;
4) из обычаев делового оборота или существа договора не должно вытекать, что риск изменения обстоятельств несет заинтересованная сторона.
23. Содержание гражданско-правовых договоров.
Существенные условия договора
Содержание договора как соглашения (сделки) составляет совокупность согласованных его сторонами условий, в которых закрепляются права и обязанности контрагентов, составляющие содержание договорного обязательства. В письменных договорах
условия излагаются в виде отдельных пунктов.
К основному тексту письменного договора могут, кроме того, добавляться различные согласованные сторонами приложения и
дополнения, также входящие в его содержание в качестве составных частей договора. Наличие приложений, конкретизирующих
содержание договора, должно оговариваться в его основном тексте. Такие приложения становятся необходимыми частями, например, для большинства договоров поставки, строительного подряда, на выполнение научно-исследовательских и опытноконструкторских работ, банковского счета и др. Дополнения обычно в том или ином отношении меняют содержание отдельных
условий договора.
Среди условий договора необходимо выделять существенные условия. Существенными признаются все условия договора, которые требуют согласования, ибо при отсутствии соглашения сторон хотя бы по одному из них договор признается незаключенным
(п. 1 ст. 432 ГК), т. е. несуществующим.
Это условия, которые закон считает необходимыми и достаточными для возникновения того или иного договорного обязательства. Существенными признаются:
-условия о предмете договора;
-условия, прямо названные в законе или иных правовых актах как существенные;
-условия, необходимые для договоров данного вида;
-условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.
Условия о предмете договора индивидуализируют предмет исполнения (например, наименование и количество поставляемых
товаров), а нередко определяют и характер самого договора. Так, условие о возмездной передаче индивидуально-определенной
вещи характеризует договор купли-продажи, а о ее изготовлении — договор подряда. При отсутствии четких указаний в договоре
на его предмет исполнение по нему становится невозможным, а договор, по сути, теряет смысл и потому должен считаться незаключенным.
В ряде случаев закон сам называет те или иные условия договора в качестве существенных. Например, в ст. 942 ГК РФ прямо
указаны существенные условия договора страхования, а в ст. 1016 ГК РФ перечислены существенные условия договора доверительного управления имуществом. Иногда закон обязывает включить в договор то или иное условие, прямо не называя его существенным. Так, условие о размере вклада каждого из участников полного товарищества должно содержаться в учредительном договоре такого товарищества в силу п. 2 ст. 70 ГК РФ, а в договоре простого товарищества оно необходимо в силу его природы,
предполагающей соединение вкладов участников (п. 1 ст. 1041 ГК РФ). В обоих случаях речь, несомненно, идет о существенном
условии.
Участник будущего договора может заявить о своем желании включить в его содержание какое-либо условие, само по себе не
являющееся необходимым для данного договора, например предложить облечь его в нотариальную форму и распределить между
сторонами расходы по оплате пошлины, хотя по закону такая форма и не является обязательной для договоров данного вида. Данное условие также становится существенным, ибо при отсутствии соглашения по нему не получится совпадающего волеизъявления
сторон и договор придется считать незаключенным. Из этого следует, что наличие у сторон договора разногласий по любому из его
условий превращает последнее в существенное условие, а сам договор — в незаключенный.
Существенные условия договора могут подразделяться на предписываемые и инициативные. Такое деление важно с точки зрения организации и техники заключения договоров, особенно в сфере предпринимательской деятельности. Условия, необходимые
для заключения договоров данного вида, например условия о предмете договора, считаются предписываемыми законом. Условия,
которые сами по себе не требуются для заключения договора, но включены в него исключительно по желанию сторон, рассматриваются в качестве инициативных. Таковыми, в частности, могут быть условия, конкретизирующие срок исполнения договора (графики отгрузки товара, сдачи этапов работ и т. п.); условия, направленные на дополнительное улучшение качества предмета исполнения или повышение его сохранности (о таре или упаковке, порядке приемки товара или результата работ и т. п.); условия об особенностях ответственности за нарушение его условий и др.
В инициативных условиях наиболее отчетливо проявляется регулирующая функция договора и учитываются особенности конкретной экономической ситуации, в которой находятся и которую своими действиями создают или изменяют его участники. Отсутствие в конкретном договоре таких условий обычно свидетельствует о формальном подходе сторон к его заключению, непонимании и неумении использовать его регулятивные возможности, что почти всегда неблагоприятно сказывается на интересах самих
участников. Так, отсутствие в договоре конкретных условий об ответственности за его нарушение либо нередко встречающаяся
ссылка на «ответственность, предусмотренную законодательством» оставляют затем для потерпевшей стороны лишь возможность
взыскания с правонарушителя доказанных ею убытков, что во многих случаях является далеко не простым делом.
24. Понятие и содержание договора купли-продажи.
По договору купли-продажи продавец обязуется передать вещь (товар) в собственность покупателю, а покупатель обязуется
принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену) (ст. 454 ГК).
Договор купли-продажи - это договор о передаче имущества в собственность, двусторонне обязывающий, консенсуальный,
возмездный.
Сторонами договора купли-продажи могут быть любые субъекты гражданского права, обладающие необходимым объемом
сделкоспособности, поскольку в общих положениях о купле-продаже законодатель специальных требований к сторонам договора
купли-продажи не устанавливает.
К форме договора купли-продажи применяются общие правила о форме сделок (ст. ст. 158 - 163, 165 ГК).
Существенными условиями договора купли-продажи являются условия о наименовании и количестве товара (п. 3 ст. 455 ГК).
Предметом договора купли-продажи являются предметы материального мира (вещи, товары). При отчуждении товаров должны
соблюдаться правила об их оборотоспособности (ст. 129 ГК). Возможно заключение договора продажи ценных бумаг, валютных
ценностей, доли в уставном капитале хозяйственного общества, доли в праве общей долевой собственности, имущественных прав и
т.д. Правовое регулирование отношений по возмездному отчуждению иных объектов гражданского права (помимо вещей) осуществляется специальными нормами и, при необходимости, общими положениями о купле-продаже. Так, например, для правового
регулирования отчуждения имущественных прав Гражданский кодекс включает специальные нормы, содержащиеся в § 1 гл. 24 ГК
(ст. ст. 382 - 390). Поэтому положения, предусмотренные для купли-продажи вещей (товаров), применяются к продаже имущественных прав, если иное не вытекает из содержания или характера этих прав (п. 4 ст. 454 ГК).
Обязанности продавца по договору купли-продажи.
Продавец обязан передать товар в срок (ст. 454, ст. 456 ГК). Срок исполнения продавцом обязанности передать товар может
быть указан в договоре купли-продажи (п. 1 ст. 457 ГК) либо его можно определить из договора, в том числе если из договора ясно
вытекает, что при нарушении срока его исполнения покупатель утрачивает интерес к договору (п. 2 ст. 457 ГК).
Продавец обязан передать товар свободным от прав и притязаний третьих лиц (ст. 460 ГК). Соответственно, продавец обязан
предупредить покупателя об имеющихся обременениях. В случае передачи товара, обремененного правами третьих лиц, у продавца
появляется обязанность по выбору покупателя: 1) уменьшить цену товара; 2) вернуть товар и переданные денежные средства после
расторжения договора покупателем. Эти правила не действуют, если покупатель знал или должен был знать о правах третьих лиц
на товар.
Продавец обязан передать товар в согласованном количестве и ассортименте (ст. ст. 465, 467 ГК). Количество товара выражается в единицах измерения (штуках, граммах, литрах и т.д.). Количественной характеристикой товара является ассортимент - это
определенное соотношение товара по видам, моделям, размерам, цветам или иным признакам (ст. 467 ГК). Последствия нарушения
продавцом условия о количестве товара предусмотрены ст. 466 ГК. Так, по общему правилу, если продавец передал меньшее количество товара, чем определено договором, он обязан по выбору покупателя: 1) передать недостающее количество товара; 2) принять назад переданный покупателю товар с нарушениями о количестве; 3) вернуть уплаченную денежную сумму, если товар оплачен. Если же продавец передал большее количество товара (с излишками), у него появляется обязанность в разумный срок после
получения сообщения покупателя распорядиться излишками товара. Ответственность продавца за нарушение условия об ассортименте товаров установлена ст. 468 ГК и зависит от характера нарушения.
Продавец обязан передать товар надлежащего качества (ст. 469 ГК). Качество товара по договору купли-продажи - это соответствие товара определенным требованиям (ст. 469 ГК).
Продавец обязан передать товар комплектным и в комплекте (ст. ст. 478, 479 ГК). Комплект товаров - это определенный набор
товаров. Комплектность товаров - это набор составляющих частей одного товара. Комплект и комплектность товара согласовываются в договоре.
Продавец обязан передать товар упакованным и (или) в надлежащей таре (ст. 481 ГК). Назначением тары и упаковки является
обеспечение сохранности товаров при хранении и транспортировке.
Последствия неисполнения обязанности по упаковке и (или) затариванию товара установлены ст. 482 ГК. Если товар передается без тары, продавец обязан затарить и (или) упаковать товар. Если товар передается в ненадлежащей таре и (или) упаковке, про-
давец обязан их заменить. Либо вместо этого продавец будет обязан удовлетворить требования покупателя, предусмотренные статьей 475 ГК.
Продавец вправе требовать принятия товара покупателем (п. 3 ст. 484 ГК). В силу того что основной обязанностью продавца
является обязанность передать товар, продавец наделяется и активным правомочием требовать принятия товара покупателем.
Продавец вправе требовать оплаты товара покупателем (ст. ст. 486 - 489 ГК). В некоторых случаях при неоплате товара покупателем продавец вместо требования об оплате вправе предъявить требование о возврате товара, например при продаже товара в кредит, в рассрочку (п. 3 ст. 488, п. 2 ст. 489 ГК).
Продавец вправе приостановить дальнейшую передачу товара покупателю (п. 5 ст. 486 ГК). В случаях, когда продавец по договору обязан передать одновременно не только оплаченные, но и неоплаченные товары, он вправе приостановить передачу оплаченных товаров. Приостановление является правомерным до полной оплаты всех ранее переданных товаров.
Продавец вправе самостоятельно определить ассортимент передаваемых товаров или отказаться от исполнения договора (п. 2
ст. 467 ГК). Данное право появляется у продавца, если в договоре купли-продажи ассортимент не определен и не установлен порядок его определения, но из существа обязательства следует, что товары должны быть переданы в ассортименте. Продавец может
определить ассортимент, исходя из известных ему на момент заключения договора потребностей покупателя.
Обязанности покупателя по договору купли-продажи.
Покупатель обязан принять товар (ст. 484 ГК). Исключение из этого правила возможно, когда покупатель в определенной ситуации вправе не принимать товар (может правомерно потребовать замены товара или отказаться от исполнения договора при передаче ему некачественного товара при его существенных недостатках и т.д.). По общему правилу для обеспечения приемки товара
покупатель обязан совершить действия, которые необходимы с его стороны (п. 2 ст. 484 ГК). При неисполнении обязанности по
принятию товара продавец вправе потребовать от покупателя принять товар или отказаться от исполнения договора и требовать
возмещения убытков. Например, это могут быть расходы на транспортировку, погрузку-разгрузку, хранение товара и т.д.
Покупатель обязан оплатить товар (ст. 486 ГК). Если цена договором купли-продажи не предусмотрена и не может быть определена исходя из его условий, покупатель должен оплатить товар по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары (п. 3 ст. 424 ГК). Покупатель обязан оплатить товар непосредственно до или после передачи ему продавцом товара (п. 1 ст. 486 ГК).
Покупатель обязан (ст. 483 ГК) извещать продавца о любом нарушении условий договора купли-продажи (о количестве, об ассортименте, о качестве, комплектности, таре и (или) об упаковке товара). Такое извещение он обязан осуществлять в срок, предусмотренный правовыми актами или договором.
Права покупателя по договору купли-продажи.
Покупатель вправе требовать передачи товара в срок, в том числе с принадлежностями и документами (ст. ст. 463, 464 ГК). Если продавец отказывается передать покупателю проданный товар, покупатель вправе отказаться от исполнения договора куплипродажи, т.е. расторгнуть договор в одностороннем порядке. При непередаче продавцом принадлежностей или документов покупатель вправе назначить ему разумный срок для их передачи. А при пропуске этого срока продавцом покупатель вправе отказаться от
товара, если иное не предусмотрено договором.
Покупатель вправе требовать передачи товара в согласованном количестве и ассортименте (ст. ст. 466, 468 ГК).
Покупатель при нарушении условия об ассортименте товаров вправе: 1) отказаться от принятия и оплаты товаров; 2) потребовать возврата уплаченной денежной суммы, если они оплачены. Если продавец передал одновременно товары, ассортимент которых соответствует договору (ассортиментные), и товары с нарушением условия об ассортименте (неассортиментные), покупатель
вправе: 1) принять ассортиментные товары и отказаться от неассортиментных товаров; 2) отказаться от всех переданных товаров;
3) потребовать заменить неассортиментные товары на ассортиментные; 4) принять все товары по согласованной с продавцом цене.
Покупатель вправе требовать передачи товара надлежащего качества (ст. 469 ГК). При передаче покупателю товаров ненадлежащего качества у него появляется выбор варианта поведения.
Покупатель вправе требовать передачи товара комплектным и в комплекте (ст. ст. 478, 479 ГК). При передаче товара с нарушением этих условий покупатель вправе по своему выбору потребовать от продавца уценки или доукомплектования товара в разумный срок. При невыполнении требования о доукомплектовании покупатель вправе потребовать замены товара или возврата денежной суммы. Иное может быть предусмотрено договором или вытекать из существа обязательства.
Покупатель вправе требовать передачи товара упакованным и в надлежащей таре (ст. 481 ГК). Если товар передается без тары и
(или) упаковки, покупатель по общему правилу вправе потребовать от продавца затарить и (или) упаковать товар. Если товар передается в ненадлежащей таре и (или) упаковке, покупатель вправе потребовать заменить тару и (или) упаковку. Вместо предъявления продавцу подобных требований покупатель может потребовать: 1) уценки товара; 2) ремонта тары (упаковки); 3) возмещения
своих расходов на устранение недостатков тары (упаковки); 4) замены тары и упаковки; 5) возврата денежной суммы.
25.Правовые последствия нарушения условий договора купли-продажи.
В случае ненадлежащего исполнения другой стороной стороны договора имеют право избрать следующие способы защиты своих прав:
- возмещение убытков;
- взыскание неустойки;
- отказ от договора с возвратом купленного товара;
- требование реального исполнения договора.
При это формами гражданско-правовой ответственности являются только взыскание убытков и неустойки.
Взыскание убытков – это универсальная форма ответственности. Это значит, что убытки можно взыскать независимо от наличия указания на то в законе или договоре. Для этого необходимо только доказать: 1-неисполнение или ненадлежащее исполнения
обязанностей второй стороной; 2-наличие и размер убытков (как реального ущерба, так и упущенной выгоды); 3-причинно- следственной связи между 1 и 2. Вина при этом презюмируется.
Взыскание неустойки возможно только, если это прямо предусмотрено законом или договором. Для ее взыскания необходимы
три условия: основание, размер и база исчисления неустойки.
Ответственность продавца:
В соответствии со ст. 688 ГК для того, чтобы привлечь к ответственности продавца, покупатель сначала обязан предупредить
продавца о нарушении условий договора.
1. в случае отказа передать проданную вещь (ст. 665 ГК):
А) если вещь родовая, то покупатель может отказаться от договора или взыскать убытки;
Б) если вещь индивидуально-определенная, то покупатель может требовать принудительной передачи вещи.
2.в случае отказа передать вместе с товаром необходимые документы (ст. 666 ГК), то покупатель может установить разумный
срок для их передачи. Если в установленный срок документы не переданы – отказаться от договора и возвратить товар продавцу.
3.в случае нарушения условий о количестве товара (ст. 670 ГК):
А) если меньшее количество – требовать передачи не переданной части товара или отказаться от договора, либо требовать возврата уплаченной суммы;
Б) если большее количество – покупатель обязан известить об этом продавца. Если продавец не заберет товар в разумный срок,
покупатель имеет право принять товар с условием возмещения разницы стоимости.
4. в случае нарушения условий об ассортименте товара (ст. 672 ГК):
А) если весь товар не отвечает требованиям договора – покупатель имеет право отказаться от договора, или требовать возврата
уплаченной за товар денежной суммы;
Б) если часть товара не отвечает требованиям договора – покупатель имеет право: принять часть товара, соответствующего
условиям договора, и отказаться от остального товара; отказаться от всего товара; принять весь товар; потребовать замены не соответствующей части товара.
5.в случае нарушения условий о качестве товара (ст. 678 ГК) покупатель имеет право требовать привлечения к ответственности
продавца в случае, если недостатки выявлены в течение установленных сроков. Если установлен гарантийный срок – то в пределах
этого срока (ст. ст. 676 ГК), если не установлен (ч. 2 ст. 680 ГК) – то в пределах 2 лет (в отношении недвижимого имущества – 3
лет).
Срок исковой давности к требованиям в связи с недостатками проданного товара – 1 год со дня обнаружения недостатков в пределах вышеуказанных сроков (ст. 681 ГК).
При нарушении требований о качестве покупатель может требовать: соразмерного уменьшения цены, или безвозмездного
устранения недостатков, или возмещения расходов на устранение недостатков. При существенном нарушении требований к качеству товара покупатель имеет право: потребовать замены товара либо отказаться вот договора (ст. 678 ГК).
Ответственность покупателя: определяется общими нормами о нарушении денежных обязательств (ст. 625 ГК).
Покупатель за ненадлежащее исполнение обязательств может быть принудительно обязан:
1.в случае просрочки оплаты (ч. 3 ст. 692 ГК)
- уплатить сумму долга с учетом индекса инфляции;
- уплатить 3 % годовых с просроченной суммы;
- уплатить неустойку (для СПД размер неустойки не может превышать размер двойной учетной ставки НБУ).
2.в случае отказа принять и оплатить товар (ч. 4 ст. 692 ГК):
- оплатить товар;
- продавец может также отказаться от договора и требовать возмещения убытков.
26 Исполнение договора купли-продажи.
Момент исполнения продавцом своей обязанности передать товар покупателю определяется одним из трех вариантов:
во-первых, при наличии в договоре условия об обязанности продавца по доставке товара – моментом вручения товара покупателю,
во-вторых, если в соответствии с договором товар должен быть передан покупателю в месте нахождения товара – моментом
предоставления товара в распоряжение покупателя в соответствующем месте,
во всех остальных случаях – моментом сдачи товара перевозчику или организации связи
Таким образом, датой исполнения обязательства должна признаваться дата соответствующего документа, подтверждающего
принятие товара перевозчиком или организацией связи для доставки покупателю, либо дата приемо-сдаточного документа. Дата
исполнения продавцом своей обязанности по передаче товара имеет важное значение, поскольку именно этой датой, как правило,
определяется момент перехода от продавца к покупателю риска случайной гибели или случайной порчи товара.
Непередача продавцом покупателю товаров в установленный срок либо просрочка в передаче товара признаются неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства, вытекающего из договора купли-продажи, и влекут применение последствий,
предусмотренных ГК на случай нарушения гражданско-правового обязательства. В частности, покупатель вправе требовать от
продавца возмещения причиненных убытков (ст. 15, 393 ГК). В случае, если по договору купли-продажи продавец был обязан передать покупателю индивидуально-определенную вещь (вещи), покупатель вправе требовать отобрания этой вещи у продавца и
передачи ее покупателю на предусмотренных договором условиях (ст. 398 ГК). Договором могут быть предусмотрены иные последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения продавцом обязанности по передаче товара покупателю.
Передача права собственности на товар
Продавец обязан передать покупателю товар свободным от любых прав третьих лиц1. Исключение составляют лишь случаи, когда имеется согласие покупателя принять товар, обремененный такими правами (ст. 460 ГК).
Количество товаров
Количество подлежащих передаче покупателю товаров должно определяться в договоре в соответствующих единицах измерения или в денежном выражении. Вместе с тем допускается возможность согласования сторонами в договоре лишь порядка определения количества товара (п. 1 ст. 465 ГК). Это имеет важное значение, поскольку количество товаров относится к существенным
условиям договора и его отсутствие в договоре влечет признание договора незаключенным. При любом варианте определения количества товаров договор признается заключенным, если его содержание позволяет установить количество товаров, подлежащих
передаче покупателю на момент исполнения договора.
В случае нарушения условия договора о количестве товаров покупатель получает право, если иное не определено договором,
отказаться от переданных товаров и их оплаты, а если они оплачены, потребовать возврата денег и возмещения убытков (ст. 466
ГК).
Если же продавец передаст покупателю товары в количестве, превышающем указанное в договоре, покупатель может, поскольку иное не предусмотрено договором, принять все количество товаров, но при условии, что в разумный срок после получения сообщения покупателя об этом продавец не распорядится соответствующими товарами. В таком случае соответствующие това-
Ассортимент товаров
Договором купли-продажи может быть предусмотрено, что передаче подлежат товары в определенном соотношении по видам,
моделям, размерам, цветам и иным признакам (ассортимент). Продавец по такому договору обязан передать покупателю товары в
ассортименте, согласованном сторонами (ст. 467 ГК).
Правила, регулирующие взаимоотношения продавца и покупателя в ситуации, когда ими не согласованы условия договора об
ассортименте товаров, носят по преимуществу диспозитивный характер. Дело в том, что условие об ассортименте – это чисто договорное условие, которое должно определяться соглашением сторон. На практике нередко возникают ситуации, когда из существа
обязательства с очевидностью вытекает, что партия заказанных товаров должна быть передана покупателю в определенном ассортименте (например, когда приобретаются для реализации в розничной торговой сети партии одежды или обуви), однако соответствующее условие в договоре отсутствует. В этом случае продавец может передать покупателю товары в ассортименте, исходя из
известных ему на момент заключения договора потребностей покупателя, либо вовсе отказаться от исполнения договора. Товары,
не соответствующие условиям договора об ассортименте, считаются принятыми, если покупатель в разумный срок после их получения не сообщит продавцу о своем отказе от товаров.
В тех же случаях, когда сторонами в договоре согласовано условие об ассортименте подлежащих передаче покупателю товаров,
его нарушение влечет для продавца определенные негативные последствия (ст. 468 ГК). Такое нарушение дает покупателю право
отказаться от принятия и оплаты таких товаров, а если они уже оплачены, потребовать возврата уплаченной суммы и возмещения
убытков.
Если продавец передаст покупателю наряду с товарами, ассортимент которых соответствует договору, товары с нарушением
условий договора об ассортименте, покупатель получает право по своему выбору:
принять товары в ассортименте, предусмотренном договором, и отказаться от остальных товаров;
• отказаться от всех полученных товаров;
потребовать заменить товары, не соответствующие условиям договора об ассортименте, товарами в ассортименте, предусмотренном договором;
• принять все переданные товары.
Качество товара
Требования, предъявляемые к качеству товара, должны быть предусмотрены договором купли-продажи. Продавец обязан передать покупателю товар, качество которого соответствует договору. Если договор не содержит условия о качестве, продавец обязан
передать покупателю товар, пригодный для целей, для которых товар такого рода обычно используется. Если же продавец при заключении договора был поставлен покупателем в известность о конкретных целях приобретения товара, продавец обязан передать
покупателю товар, пригодный для использования в соответствии с этими целями.
При продаже по образцу или по описанию продавец обязан передать покупателю товар, который соответствует образцу или
описанию. Образец – это эталонное изделие, потребительские свойства (эксплуатационные характеристики) которого определяют
требования к качеству товара, подлежащего передаче покупателю.
Описание товара представляет собой определенный перечень потребительских свойств (эксплуатациоОбязанность покупателя
проверить качество переданного ему товара может быть предусмотрена законом, иными правовыми актами, обязательными требованиями государственных стандартов или договором купли-продажи. Порядок осуществления такой проверки определяется договором и должен при этом соответствовать обязательным правилам (если они имеются). Если же он не определен ни договором, ни
указанными правилами, но является обязательным, проверка качества товаров производится в соответствии с обычаями делового
оборота или иными обычно применяемыми условиями такой проверки.
Комплектность товара
По договору купли-продажи продавец обязан передать покупателю товар, соответствующий условию договора о комплектности, а при отсутствии такового в договоре комплектность товара определяется обычаями делового оборота либо иными обычно
предъявляемыми требованиями (ст. 478 ГК). Комплектность товаров необходимо отличать от понятия комплект товаров. Договором может быть предусмотрена обязанность продавца передать покупателю определенный набор товаров в комплекте (комплект
товаров). В этом случае обязательство может считаться исполненным с момента передачи покупателю всех товаров, включенных в
комплект.
Нарушение продавцом условий договора как о комплектности товара, так и о передаче товаров в комплекте влечет за собой
одинаковые последствия: покупатель вправе по своему выбору потребовать от продавца соразмерного уменьшения покупной цены
или доукомплектования товаров в разумный срок. Если же продавец в разумный срок не выполнит требования покупателя о доукомплектовании товаров, покупатель может потребовать замены некомплектных товаров на комплектные либо отказаться от исполнения договора и потребовать возврата уплаченной денежной суммы (ст. 480 ГК).
Вместе с тем следует учитывать, что замена товара, его до-укомплектование фактически возможны, если покупатель со своей
стороны своевременно известит продавца о несоблюдении последним условия договора о комплектности товара (о комплекте товаров).
Тара и упаковка
Продавец обязан передать покупателю товар в таре и (или) упаковке, за исключением товара, который по своему характеру не
требует затаривания и (или) упаковки. Иное может быть предусмотрено договором купли-продажи или вытекать из существа обязательства (п. 1 ст. 481 ГК).
27. Особенности купли-продажи недвижимого имущества.
Сторонами договора купли-продажи недвижимого имущества являются продавец и покупатель. В качестве продавца выступает,
как правило, собственник недвижимости, действующий непосредственно или через своего представителя. Благодаря обязательной
государственной регистрации права собственности, правомочия собственника подтверждаются «титулом», т.е. свидетельством,
выданным государственным регистрирующим органом. Заключая договор, покупатель имеет возможность установить принадлежность отчуждаемого недвижимого имущества с помощью информации, содержащейся в справке, выдаваемой регистрирующим
органом, которая подтверждает правомочия собственника.
Участниками договора продажи недвижимости на стороне, как продавца, так и покупателя могут выступать любые субъекты
права. Однако участие в договоре некоторых субъектов гражданского права связано с известными особенностями.
Некоторыми особенностями характеризуется процесс продажи недвижимого имущества, когда продавцом выступает юридиче-
ское лицо. Правда, эти особенности затрагивают внутренние процессы волеизъявления юридического лица, в частности акционерного общества. В Законе РФ «Об акционерных обществах» предусмотрены правила совершения крупных сделок, связанных с приобретением или отчуждением обществом имущества. Эти правила могут применяться к сделкам с недвижимым имуществом, если
его стоимость составляет более 25 % балансовой стоимости активов общества. Решение о совершении крупной сделки, предметом
которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 % балансовой стоимости активов общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, принимается советом директоров (наблюдательным советом) общества единогласно. При
стоимости выше 50 % решение о совершении такой сделки принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, присутствующих на собрании, в соответствии со ст. 78 Закона РФ «Об
акционерных обществах».
Для совершения сделки с недвижимостью, если она находится в совместной собственности супругов, а продавцом выступает
один из супругов, необходимо получить нотариально удостоверенное согласие другого супруга (главным образом, это имеет значение при продаже жилых помещений). При отсутствии такого согласия на совершение сделки она может быть признана недействительной в судебном порядке по требованию супруга, не участвовавшего в заключении сделки, но чье согласие необходимо было получить. Срок исковой давности для исков о признании такой сделки недействительной так же, как и для других оспоримых
сделок, устанавливается в один год и исчисляется со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права, в
соответствии с п. 2 ст. 181 ГК РФ, Гражданский кодекс РФ (ч. 1):
Предметом рассматриваемого договора является недвижимое имущество. Именно предмет договора является тем отличительным признаком, который позволил выделить этот вид договора купли-продажи. Учитывая свойства недвижимых вещей и их повышенную ценность, законодатель предъявляет особые требования к степени детализации предмета договора. Из содержания ст. 554
ГК РФ следует, что в договоре должны быть данные, позволяющие определенно установить, какое недвижимое имущество подлежит передаче покупателю по договору, в том числе сведения о расположении недвижимости на соответствующем земельном
участке либо в составе другого недвижимого имущества. Например, если предметом договора является здание, сооружение или
помещение, в договоре необходимо указать его месторасположение, адрес, назначение, год постройки, площадь, в том числе жилую, этажность и другие характеристики. При отсутствии в договоре требуемой законом детализации предмета договора условие о
предмете считается не согласованным, а договор не заключенным.
Когда предметом договора является земельный участок, важным положением гражданского и земельного законодательства является требование о том, что при заключении договора о продаже земельного участка должны быть точно указаны данные, позволяющие определить размер земельного участка, его местонахождение, перечень угодий, входящих в состав земельного участка,
цель использования земельного участка, его кадастровая оценка.
Земельным кодексом устанавливается специальное требование о том, что объектом купли-продажи могут быть только земельные участки, прошедшие государственный кадастровый учет.
Итак, договор продажи недвижимости, по общему правилу, совершается в письменной форме и не требует государственной регистрации. Стороны обязаны зарегистрировать только переход права собственности на имущество. При этом указанная регистрация не обязательно осуществляется одновременно с передачей недвижимости по акту. Исполнение обязанности продавца по передаче недвижимости покупателю может происходить как до регистрации перехода права собственности, так и после нее.
28. Особенности купли-продажи предприятий.
По договору купли-продажи предприятия продавец обязуется передать в собственность покупателя предприятие в целом как
имущественный комплекс (ст. 132 ГК), за исключением прав и обязанностей, которые продавец не вправе передать другим лицам.
Договор является разновидностью продажи недвижимости. Регулируется ст. 559-566 ГК, а при их недостаточности – применяются правила ГК о продаже недвижимости и лишь затем – общие положения о купле-продаже.
Особенности договора:
Договор является консенсуальным, взаимным, возмездным.
Сторонами договора, либо одной из сторон, являются субъекты предпринимательской деятельности.
Существенные условия – условия о составе и стоимости продаваемого предприятия, т.е. должны быть точно определены элементы имущественного комплекса, осуществляемые на основе полной инвентаризации.
Элементы, входящие в состав предприятия:
- земельные участки;
- здания, сооружения[27];
- оборудование, инвентарь, сырье, продукция;
- права требования, долги;
- права на обозначения, индивидуализирующие предприятие, его продукцию, работы, услуги, (фирменное наименование, товарные знаки, знаки обслуживания);
- другие исключительные права.
Не входят в состав продаваемого предприятия и не подлежат передаче права, полученные на основании разрешения (лицензии)
на занятие определенным видом деятельности.
Тем не менее, обязательства продавца перед третьими лицами, вытекающие из такой деятельности, могут быть переведены на
покупателя. В этом случае ГК предусматривает солидарную ответственность продавца и покупателя по этим обязательствам (п.3
ст.559 ГК).
Цена предприятия определяется сторонами свободно на основе инвентаризации предприятия и аудиторского заключения о его
составе и стоимости (Правила определения цены, предусмотренные п. 3 ст. 424 ГК, не применяются).
В цену предприятия включается и цена передаваемого с этим недвижимым имуществом земельного участка или права на него.
Это правило применяется, если иной порядок установления цены недвижимого имущества не определен договором или не установлен законом.
Договор заключается в простой письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами. Договор
подлежит государственной регистрации и считается заключенным с момента такой регистрации[28].
Необходимыми приложениями к договору являются документы, удостоверяющие состав и стоимость предприятия: акт инвентаризации, бухгалтерский баланс, заключение независимого аудитора о составе предприятия и его стоимости, перечень всех долгов
(обязательств), включаемых в состав предприятия, с указанием кредиторов, характера, размера и сроков их требования. При отсут-
ствии таких документов в регистрации может быть отказано.
До передачи предприятия покупателю продавец должен письменно уведомить кредиторов по тем обязательствам, которые
включены в состав продаваемого предприятия. Кредитор, который письменно не сообщил о своем согласии на перевод долга,
вправе в течение трех месяцев со дня получения уведомления о продаже предприятия потребовать либо прекращения или досрочного исполнения обязательства и возмещения причиненных этим убытков, либо признания договора продажи предприятия недействительным полностью или в соответствующей части.
Кредитор, который не был уведомлен о продаже предприятия, вправе сделать то же самое в течение года со дня, когда он узнал
или должен был узнать о передаче предприятия покупателю.
Если долги были переведены на покупателя без согласия кредитора, то после передачи предприятия покупатель и продавец
несут солидарную ответственность по таким включенным в состав предприятия долгам (п. 4 ст. 562 ГК).
Передача предприятия продавцом покупателю осуществляется по передаточному акту. Со дня подписания передаточного акта
обеими сторонами предприятие считается переданным покупателю. С этого же момента на покупателя переходит риск случайной
гибели или случайного повреждения имущества, переданного в составе предприятия. Поскольку договор продажи предприятия
вступает в силу после государственной регистрации, передача предприятия возможна только после такой регистрации.
Право собственности на предприятие переходит только с момента регистрации этого права в установленном законом порядке.
Таким образом, превращение покупателя предприятия в его собственника проходит три стадии: государственная регистрация договора, передача предприятия, государственная регистрация права собственности на него.
В случаях, когда договором предусмотрено сохранение за продавцом права собственности на предприятие, переданное покупателю, до оплаты предприятия или до наступления иных обстоятельств, покупатель вправе до перехода к нему права собственности
распоряжаться имуществом и правами, входящими в состав переданного предприятия, в той мере, в какой это необходимо для целей, ради которых предприятие было приобретено (п. 3 ст. 564 ГК).
Правила, определяющие последствия передачи предприятия с недостатками:
1. Если в передаточном акте указаны сведения о выявленных недостатках предприятия и об утраченном имуществе, покупатель
вправе требовать соответствующего уменьшения покупной цены.
2. Если в составе предприятия покупателю переданы долги (обязательства) продавца, не указанные в договоре продажи предприятия или в передаточном акте, покупатель также вправе требовать уменьшения покупной цены, кроме случаев, когда продавец
докажет, что покупатель знал о таких долгах во время заключения договора и передачи предприятия.
3. Если покупатель уведомил продавца о недостатках имущества, переданного в составе предприятия, или отсутствии отдельных видов имущества, подлежащих передаче, продавец может без промедления заменить имущество ненадлежащего качества или
предоставить покупателю недостающее имущество. В противном случае покупатель вправе требовать соразмерного уменьшения
покупной цены, устранения недостатков либо возмещения собственных расходов по устранению недостатков.
4. Если недостатки устранить невозможно или они не устранимы, а сами эти недостатки делают предприятие непригодным для
целей, названных в договоре, покупатель вправе в судебном порядке требовать расторжения или изменения договора продажи
предприятия и возвращения того, что было исполнено сторонами по договору.
5. К договору купли-продажи предприятия такое последствие недействительности договоров, как реституция, применяется
только если это не нарушает прав и охраняемых законом интересов кредиторов продавца и покупателя, других лиц и не противоречит общественным интересам.
29. Особенности розничной купли-продажи.
По договору розничной купли-продажи продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность по продаже товаров в
розницу, обязуется передать покупателю товар, предназначенный для личного, семейного, домашнего или иного использования, не
связанного с предпринимательской деятельностью. Из определения можно выделить характерные черты, позволяющие выделить
договор розничной купли-продажи в самостоятельный вид договора купли-продажи: Во-первых, необходимо отметить специфику
продавца как субъекта договора розничной купли-продажи. В качестве данного продавца может выступать только такая
коммерческая организация, которая осуществляет предпринимательскую деятельность по продаже товаров в розницу (торговое
предприятие). Во-вторых, определенными особенностями обладает и товар, выступающий в качестве предмета купли-продажи.
Специфика товара по договору розничной купли-продажи заключается в том, что он предназначен для личного, семейного, домашнего или иного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью. Нормы о розничной купле-продаже не распространяются на такие товары, как недвижимость, электро и теплоэнергия, газ и вода, так как их купля-продажа выделена в ГК в
качестве самостоятельных разновидностей 426 ГК. Условия публичного договора, не соответствующие указанным требованиям,
ничтожны. Будучи публичным, договор розничной купли-продажи может заключаться с использованием публичной оферты, под
которой в соответствии со ст. 437 ГК понимается содержащее все существенные условия договора предложение, из которого
усматривается воля лица, делающего предложение, заключить договор на указанных в предложении условиях с любым, кто отзовется.
Согласно ст. 494 ГК предложение продавцом в розничной купле-продаже товара в его рекламе, каталогах и описаниях товаров,
обращенных к неопределенному кругу лиц, признается публичной офертой, если оно содержит все существенные условия договора
розничной купли-продажи. Боле того, выставление в месте продажи (на прилавках, в витринах и т. п.) товаров, демонстрация их
образцов или предоставление сведений о продаваемых товарах (описаний, каталогов, фотоснимков товаров и т. п.) в месте их продажи признается публичной офертой независимо от того, указаны ли цена и другие
существенные условия договора розничной купли-продажи, за исключением случая, когда продавец явно определил, что соответствующие товары не предназначены для продажи. В этой связи публичную оферту следует отличать от рекламы. В соответствии
со ст. 2 Федерального закона "О рекламе", реклама представляет собой распространяемую в любой форме и любым способом информацию о физическом или юридическом лице, товарах, идеях и начинаниях, которая предназначена для неопределенного круга
лиц и призвана формировать или поддерживать интерес к этим физическому, юридическому лицу, товарам, идеям и начинаниям,
способствовать реализации товаров, идей и начинаний. Важнейшей отличительной особенностью рекламной информации является
тот факт, что она, по сути, представляет собой лишь предложение направлять оферты, но сама не содержит существенных условий
договора и соответственно не возлагает на лицо, ее распространяющее, обязательств оферента. Важно отметить, что необходимым
условием правильного оформления оферты является указание в ней всех существенных условий договора. При этом существенными признаются следующие условия договора: условия о предмете договора; условия, которые названы в законе или иных правовых
актах как существенные или необходимые для договоров данного вида; все те условия, относительно которых по заявлению одной
из сторон должно быть достигнуто соглашение.
30. Договор поставки, его элементы.
Договор поставки оформляет оптовый оборот, т.е. отношения между профессиональными продавцами и покупателями по возмездному переходу товаров для их последующей перепродажи или профессионального использования. В современных рыночных
условиях с учетом общемировой тенденции к дифференциации правового регулирования договорных отношений в зависимости от
их субъектного состава при проведении последней кодификации гражданского законодательства договор поставки был урегулирован в качестве одного из видов договора купли-продажи (§ 3 гл. 30 ГК). По договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им
товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным,
домашним и иным подобным использованием (ст. 506 ГК).
К особенностям договора поставки можно отнести следующие его черты. Во-первых, субъектный состав договора: в качестве
поставщика и покупателя (исходя из целей покупки) по общему правилу, выступают коммерческие организации или индивидуальные предприниматели, специализирующиеся на производстве соответствующих товаров либо профессионально занимающиеся их
закупками. Во-вторых, стабильность и долгосрочный характер отношений, складывающихся между профессиональными участниками имущественного оборота, что предполагает необходимость их детальной правовой регламентации. По правовой природе договор поставки является консенсуальным, возмездным, двусторонним договором.
Заключение договора поставки. Особенности заключения договора поставки проявляются в специальном порядке урегулирования разногласий при заключении договора (ст. 507 ГК). Когда при заключении договора между сторонами возникли разногласия по
его отдельным условиям, сторона, предложившая заключить договор и получившая от другой стороны предложение о согласовании этих условий, должна либо принять меры к согласованию соответствующих условий договора, либо письменно уведомить другую сторону об отказе его заключить. Выполнить одну из этих обязанностей сторона, получившая предложение о согласовании
условий, должна в течение 30 дней со дня получения такого предложения (иной срок может быть установлен законом или согласован сторонами) под страхом возмещения другой стороне убытков, вызванных уклонением от согласования условий договора.
Исполнение договора поставки. Обязанности поставщика.
Ввиду особой значимости отношений по поставкам условие о сроке (сроках) поставки имеет важное значение. Когда сторонами
предусмотрена поставка товаров отдельными партиями, но сроки их поставки (периоды поставки) в договоре не определены, товары должны поставляться равномерными партиями помесячно. Наряду с определением периодов поставки в договоре поставки может быть установлен график поставки товаров (декадный, суточный, часовой и т.п.). При этом досрочная поставка товаров может
производиться лишь с согласия покупателя; поставленные досрочно и принятые покупателем товары засчитываются в счет количества товаров, подлежащих поставке в следующем периоде.
Порядок поставки (ст. 509 ГК). Товар может отгружаться (передаваться) поставщиком покупателю по договору или лицу, указанному в качестве получателя в договоре либо в отгрузочной разнарядке покупателя. Содержание отгрузочной разнарядки и срок
ее направления покупателем поставщику определяются договором. Непредставление отгрузочной разнарядки в установленный
срок дает поставщику право либо отказаться от исполнения договора поставки, либо потребовать от покупателя оплаты товаров.
Кроме того, поставщик вправе потребовать возмещения убытков, причиненных в связи с непредставлением отгрузочной разнарядки. Доставку товаров поставщик осуществляет путем отгрузки их транспортом, предусмотренным договором, и на определенных в
нем условиях. Когда вид транспорта или условия доставки в договоре не определены, право выбора вида транспорта или определения условий доставки товаров принадлежит поставщику. Договором поставки может быть предусмотрена выборка (самовывоз)
товаров - получение товаров покупателем в месте нахождения поставщика.
Количество и ассортимент товара. Если иное не предусмотрено договором, поставщик обязан восполнить недопоставленное в
отдельном периоде количество товаров в следующем периоде (периодах) в пределах срока действия договора - принцип суммированного обязательства (ст. 511 ГК). Но покупатель вправе, уведомив поставщика, отказаться от принятия товаров, поставка которых просрочена. Ассортимент товаров, недопоставка которых подлежит восполнению, определяется соглашением сторон (ст. 512
ГК). Поставка товаров одного наименования в большем количестве, чем предусмотрено договором поставки, не засчитывается в
покрытие недопоставки товаров другого наименования и подлежит восполнению, кроме случаев предварительного письменного
согласия покупателя. Если поставщик не поставил предусмотренное договором количество товаров, покупатель вправе приобрести
непоставленные товары у других лиц с отнесением на поставщика всех необходимых и разумных расходов на их приобретение (п.
1 ст. 520 ГК). Неустойка за недопоставку или просрочку поставки товаров взыскивается с поставщика до фактического исполнения
обязательства в пределах его обязанности восполнить недопоставленное количество товаров в последующих периодах поставки,
если иной порядок уплаты неустойки не установлен законом или договором (ст. 521 ГК).
Качество и комплектность товара. Покупатель, которому поставлены товары ненадлежащего качества (ст. 518 ГК) либо некомплектные товары (ст. 519 ГК), вправе предъявить поставщику требования, предусмотренные ст. 475 или 480 ГК, за исключением
случаев, когда поставщик, получивший уведомление покупателя, без промедления заменит поставленные товары товарами надлежащего качества либо доукомплектует товары. Последствия невыполнения указанных требований покупателя те же, что и при недопоставке товаров (п. 1 ст. 520 ГК). Покупатель также вправе отказаться от оплаты товаров ненадлежащего качества и некомплектных товаров, а если такие товары оплачены, потребовать возврата уплаченных сумм впредь до устранения недостатков и доукомплектования товаров либо их замены (п. 2 ст. 520 ГК).
Обязанности покупателя. Принятие товара. Покупатель (получатель) должен совершить все необходимые действия по принятию товаров (ст. 513 ГК). В частности, покупатель обязан: 1) осмотреть товары в срок, определенный законом, иными правовыми
актами, договором или обычаями делового оборота; 2) проверить количество и качество товаров в тот же срок в порядке, установленном законом, иными правовыми актами, договором или обычаями делового оборота*(14); 3) незамедлительно письменно уведомить поставщика о выявленных несоответствиях или недостатках товаров. При получении товаров от транспортной организации
покупатель обязан проверить соответствие товаров сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах, а также принять эти товары от транспортной организации с соблюдением правил, регулирующих деятельность транспорта. Когда договором предусмотрена выборка товаров, покупатель обязан осмотреть товары в месте их передачи (ст. 515 ГК). Невыборка товаров в
установленный договором либо в разумный срок после получения уведомления поставщика дает последнему право отказаться от
исполнения договора либо потребовать от покупателя оплаты товаров.
В случае отказа от товара покупатель обязан обеспечить его сохранность, приняв товар на ответственное хранение, и незамедлительно уведомить поставщика (ст. 514 ГК). Поставщик обязан в разумный срок вывезти товар или распорядиться им, в противном случае покупатель вправе реализовать товар или возвратить его поставщику с возмещением последним необходимых расходов
покупателя по ответственному хранению, реализации или возврату товара. Неисполнение покупателем требования о принятии товаров на ответственное хранение дает поставщику право требовать их оплаты.
Если иное не установлено договором, покупатель обязан возвратить поставщику многооборотную тару и средства пакетирования, в которых поступил товар, в порядке и сроки, установленные законом, иными правовыми актами, принятыми в соответствии с
ними обязательными правилами или договором. К многооборотной таре относится специальная тара для определенного вида товаров (барабаны из-под кабеля и т.п.), а также инвентарная тара, являющаяся инвентарем поставщика. Средства пакетирования (поддоны, сетки, пленка и т.п.) предназначены для облегчения доставки, погрузки и выгрузки, хранения товара. Прочая тара и упаковка
товара
подлежат
возврату
поставщику
лишь
в
случаях,
предусмотренных
договором
(ст.
517
ГК).
Покупатель оплачивает поставляемые товары с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных договором поставки
(ст. 516 ГК). Если соглашением сторон порядок и форма расчетов не определены, то расчеты осуществляются платежными поручениями (§ 2 гл. 46 ГК). Когда договором поставки предусмотрено, что оплата товаров осуществляется получателем, а не покупателем по договору, но получатель неосновательно отказался от оплаты либо не оплатил товары в срок, поставщик вправе потребовать
оплаты поставленных товаров от покупателя.
Расторжение договора. Особенностью регулирования договора поставки является наличие в ГК перечня тех нарушений обязательств сторон по договору, которые предполагаются существенными и потому служат основанием для одностороннего отказа от
исполнения договора (п. 2 ст. 450, ст. 523 ГК). Для поставщика такими нарушениями считаются: 1) поставка товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для покупателя срок; 2) неоднократное нарушение
сроков поставки товаров. Нарушение договора поставки покупателем предполагается существенным в случаях: 1) неоднократного
нарушения сроков оплаты товаров; 2) неоднократной невыборки товаров. Договор поставки считается измененным или расторгнутым с момента получения другой стороной уведомления об отказе, если иной срок не предусмотрен в уведомлении либо не определен соглашением сторон.
При наличии указанных нарушений соответствующая сторона (поставщик или покупатель) вправе требовать возмещения убытков, причиненных расторжением или изменением договора (п. 5 ст. 453 ГК). ГК содержит специальные правила об исчислении таких убытков (ст. 524). Во-первых, если одной из сторон в разумный срок после расторжения договора совершена заменяющая
сделка, т.е. товар продан другому покупателю или приобретен у другого поставщика, убытки будут определяться разницей между
ценой по заменяющей сделке (более высокой для покупателя, более низкой для поставщика) и ценой, установленной в расторгнутом договоре. Такие убытки называют конкретными убытками. Во-вторых, если сделка взамен расторгнутого договора не совершалась, но на данный товар имеется текущая цена*(15), соответствующая сторона может требовать возмещения убытков в виде
разницы между ценой, установленной в договоре, и текущей ценой на момент расторжения договора. Такие убытки называют абстрактными убытками.
31. Договор контрактации, его элементы.
По договору контрактации производитель сельскохозяйственной продукции обязуется передать выращенную (произведенную)
им сельскохозяйственную продукцию заготовителю — лицу, осуществляющему закупки такой продукции для переработки или
продажи (п. 1 ст. 535 ГК РФ).
Договор контрактации является разновидностью договора купли-продажи и призван регулировать отношения, связанные с закупками у сельскохозяйственных производителей выращиваемой либо производимой ими сельскохозяйственной продукции.
Особенность правового регулирования договора контрактации заключается в том, что к отношениям, возникающим из данного
договора, не урегулированным правилами § 5 гл. 30 ГК РФ, применяются правила о договоре поставки, а в соответствующих случаях — о поставке товаров для государственных или муниципальных нужд (п. 2 ст. 535 ГК РФ). Кроме того, эти отношения регламентируются Федеральным законом от 2 декабря 1994 г. «О закупках и поставках сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для государственных нужд».
Договор контрактации является возмездным, консенсуальным, взаимным. Для него характерны следующие особенности.
Во-первых, в качестве продавца выступает производитель сельскохозяйственной продукции, прежде всего сельскохозяйственные коммерческие организации: хозяйственные общества, товарищества, производственные кооперативы, а также крестьянские
(фермерские) хозяйства, осуществляющие предпринимательскую деятельность по выращиванию или производству сельскохозяйственной продукции. Эти субъекты реализуют сельскохозяйственную продукцию, выращенную или произведенную ими в собственном хозяйстве. Поэтому нет законодательных ограничений для того, чтобы относить к договорам контрактации также договоры по реализации гражданами сельскохозяйственной продукции, выращенной или произведенной ими на приусадебных или дачных участках.
Во-вторых, в качестве покупателя выступает заготовитель, т. е. коммерческая организация либо индивидуальный предприниматель, осуществляющие предпринимательскую деятельность по закупкам сельскохозяйственной продукции для ее последующей
продажи либо переработки. К числу заготовителей по договору контрактации могут быть отнесены мясоперерабатывающие и молочные комбинаты, фабрики по переработке шерсти, а также оптовые торговые организации, заготовительные организации потребительской кооперации.
В-третьих, предметом договора является сельскохозяйственная продукция, произведенная (выращенная) в хозяйстве ее производителя. Имеется в виду продукции, которая непосредственно выращивается (зерно, овощи, фрукты и т. п.) или производится
(живой скот, птица, молоко, овечья шерсть и т. п.). Поэтому по договору контрактации не могут реализовываться товары, представляющие собой продукты переработки выращенной (произведенной) сельскохозяйственной продукции, например масло, сыр,
консервированные овощи или фруктовые соки. Реализация таких товаров должна осуществляться по договорам поставки.
Под реализуемой сельскохозяйственной продукцией следует понимать продукцию, которую еще предстоит вырастить (произвести) в будущем, уже имеющуюся у товаропроизводителя в момент заключения договора контрактации. Важным условием является
реализация именно той сельскохозяйственной продукции, которая произведена либо выращена непосредственным производителем
сельскохозяйственной продукции.
В-четвертых, при заключении договора правовое значение имеет цель приобретения заготовителем продукции: для ее последующей переработки или продажи. Если покупатель приобретает сельскохозяйственную продукцию для се потребления либо для
иных целей, не связанных с ее последующей переработкой или продажей, отношения сторон не могут регулироваться договором
контрактации.
В-пятых, ответственность производителя сельскохозяйственной продукции за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательства предусмотрена только при наличии его вины (ст. 538 ГК РФ). Что касается заготовителя, то он отвечает по общим
правилам гражданско-правовой ответственности.
32. Договор энергоснабжения, его элементы.
По договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим ее
потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии (п. 1 ст. 539 ГК). Данный договор имеет следующие квалифицирующие признаки.
1. Предмет данного договора - энергия. Вообще говоря, энергия (от греч. energeia - деятельность) - понятие собирательное, она
может быть электромагнитной, механической, химической, гравитационной, ядерной и т.п., при этом одни виды энергии могут
превращаться в другие в строго определенных количественных соотношениях, но при всех превращениях общее количество энергии сохраняется (так называемый закон сохранения энергии). Энергия - особый товар из-за следующих присущих ей особенностей:
а) энергия бестелесна: ее нельзя ассоциировать с обычными продаваемыми товарами - предметами материального мира (вещами
могут быть только энергоносители - жидкая нефть, нефтепродукты и т.п.);
б) энергия - товар делимый и потребляемый, причем если в договоре купли-продажи передача продавцом товара не сопровождается одновременным его потреблением покупателем (не представляют исключения и те случаи, когда товар является потребляемым - медикаменты, продукты питания и т.п.), то в договоре энергоснабжения акты передачи и потребления товара, напротив, совпадают, что вытекает из особенностей как самого товара, так и договора, направленного на снабжение им (хотя, разумеется, и здесь
возможны ситуации, когда покупатель использует полученную энергию позднее - после предварительной ее выборки, помещения в
автономный источник питания, например в аккумулятор, и накопления там). По этой причине всякий покупатель в договоре энергоснабжения (в том числе организации) именуется потребителем (см. п. 1 ст. 539 ГК), что, конечно же, не тождественно тому специально юридическому смыслу, который вкладывает в данный термин Закон о защите прав потребителей. Характерное для договора энергоснабжения потребление энергии покупателем в процессе ее получения заметно специализирует данный вид договора купли-продажи на фоне других его видов. Только здесь бестелесность товара и его расходование в процессе самого его получения
фактически сводит на нет столь принципиальные для договора купли-продажи вопросы права собственности и его перехода от одного контрагента к другому; проданный (и потребленный) товар во всяком случае исключает возможность последующего его возврата в натуре;
в) энергия - товар родовой. Разумеется, энергия может быть индивидуализирована по тем или иным признакам - внутренним
техническим (присущим самой энергии) или внешним (относящимися к ее производителям, поставщикам, месту расположения
сети, по которой она подается, и т.п.), однако индивидуализация энергии едва ли имеет практический смысл. Значение имеет, скорее, не сама энергия, а именно внешние обстоятельства (ее производитель, продавец, особенности подачи и т.п.), сама же энергия
часто потребляется в любом необходимом объеме (см. п. 3 ст. 541 ГК) и уж во всяком случае определяется наиболее общими и к
тому же стандартными показателями (см. п. 1 ст. 542 ГК). С данным - родовым - признаком энергии связан другой ее признак:
энергия - товар заменимый, причем и с экономической, и с юридической точки зрения;
г) энергия - универсальный и массово-востребованный товар: она нужна всем, важна не только как объект внутреннего оборота,
но и как стратегический ресурс во внешнем обороте (и даже во внешней политике);
д) особенности энергии как объекта и связанной с ним энергетической деятельности учитываются не только в договорной сфере, но и за ее пределами (см. ст. 1079 ГК).
е) электрическая и тепловая энергия - поименованный и самый распространенный предмет договора энергоснабжения, причем:
нормы § 6 гл. 30 ГК здесь уступают нормам специального законодательства; снабжение этими видами энергии специальное законодательство то и дело именует поставкой, что не подлежит буквальному толкованию: эти виды энергии de lege lata упомянуты
прямо в § 6 гл. 30 ГК, а их изъятие оттуда de lege ferenda поставит под сомнение саму целесообразность выделения(и сохранения)
договора энергоснабжения как вида договора купли-продажи; электрическая и тепловая энергия связаны между собой: их производство возможно в режиме комбинированной выработки, когда производство электроэнергии (теплоэлектростанциями) непосредственно связано с одновременным производством энергии тепловой; последнее обстоятельство как раз и предрешает особенности
правового регулирования теплоснабжения (см. ст. 1, 3, 45 Закона об электроэнергетике);
ж) еще более специфично сетевое снабжение газом, нефтью и нефтепродуктами, водой и другими товарами: при регулировании
этих отношений правила § 6 гл. 30 ГК уступают не только правилам законодательства (например, упоминавшегося выше Закона о
газоснабжении и Правилам поставки газа), но и существу обязательства (см. п. 2 ст. 548 ГК). К тому же сетевое снабжение газом
(речь идет о продаже природного, нефтяного (попутного), отбензиненного сухого газа, газа из газоконденсатных месторождений,
газа, добываемого и собираемого газо- и нефтедобывающими организациями, а также газа, вырабатываемого газо- и нефтеперерабатывающими организациями), хотя и признается формой энергоснабжения (т.е. деятельностью по обеспечению потребителей газом, в том числе по формированию фонда разведанных месторождений газа, его добыче, транспортировке, хранению и поставкам),
в то же время рассматривается именно в контексте поставки газа (в том числе для публичных нужд), а сама газопроводная сеть - в
контексте трубопроводного транспорта (см. ст. 2, 18, 25, 27 Закона о газоснабжении, а также Правила поставки газа).
Продавец в договоре энергоснабжения - энергоснабжающая организация, централизованно подающая энергию множеству подключенных к сети покупателей. От энергоснабжающей организации не требуется продажи собственной (самостоятельно генерированной) энергии (ср. с п. 1 ст. 535 ГК), поэтому энергоснабжающей организацией может быть всякая специализированная коммерческая организация, производящая или закупающая энергию для последующей ее реализации (продажи, перепродажи) покупателям.
Покупатель в договоре энергоснабжения также свободен от каких-либо специальных требований (ср. с п. 1 ст. 492, ст. 506, п. 1
ст. 535 ГК). Покупателем согласно прямому указанию ряда статей, содержащихся в § 6 гл. 30 ГК, и самому его названию (абонент,
потребитель) может быть всякий гражданин или юридическое лицо, потребляющие покупаемую энергию.
33. Договор постоянной ренты: заключение, содержание, исполнение.
Рента относится к группе институтов гражданского права, связанных с отчуждением (за плату или бесплатно) имущества, которое обеспечивает регулярный гарантированный доход, получаемый лицом в обмен на отчуждение имущества, сопряженный с
риском и неопределенностью размера ренты в силу длительности выплаты рентных платежей.
Легальное определение договора ренты дано в п. 1 ст. 583 ГК РФ. По договору ренты одна сторона (получатель ренты) передает
другой стороне (плательщику ренты) в собственность имущество, а плательщик ренты обязуется в обмен на полученное имущество
периодически выплачивать получателю ренту в виде определенной денежной суммы либо предоставления средств на его содержание в иной форме.
В соответствии со ст.423 ГК договор ренты является возмездным договором, в котором исполнение обязанностей одной стороной сопровождается платой или иным встречным предоставлением. Встречное предоставление за исполнение другой стороной обязанности может быть уплатой денег, передачей имущества, выполнением работы, оказанием услуги. Деньги используются в качестве общего эквивалента в возмездном договоре.
Виды договоров ренты. Классификация договоров ренты дана в п.2 ст.583 ГК РФ: по договору ренты допускается установление
обязанности выплачивать ренту бессрочно (постоянная рента) или на срок жизни получателя ренты (пожизненная рента). Пожизненная рента может быть установлена на условиях пожизненного содержания гражданина с иждивением.
Главным признаком постоянной ренты является бессрочный характер обязательства по выплате ренты, возложенного договором на плательщика ренты. Бессрочность обязательства по выплате постоянной ренты означает, что его существование не ограничивается каким-либо периодом времени, в том числе сроком жизни или существования получателя.
Получателями постоянной ренты могут быть граждане, а также некоммерческие организации (общественные и религиозные организации, различные благотворительные, культурные, образовательные и иные фонды и т. п.), если это не противоречит закону и
соответствует целям их деятельности (п.1 ст. 589 ГК РФ).
Получателями постоянной ренты не могут быть коммерческие юридические лица. Этот запрет объясняется тем, что их деятельность - предпринимательская, неразрывно связанная с оборотом имущества - несовместима с положением рантье, "живущего на
доход, в создание которого он не вовлечен. Данное ограничение объясняется и экономической сущностью ренты: рента как экономическое явление всегда представляет собой доход, не связанный с предпринимательской деятельностью.
Другим признаком договора постоянной ренты является возможность передачи прав получателя ренты в результате уступки
требования и возможность их перехода по наследству или в порядке правопреемства при реорганизации юридических лиц. Права
получателя постоянной ренты могут быть переданы гражданам, а также некоммерческим организациям, имеющим право быть получателями постоянной ренты.
Возможность передачи прав получателя ренты в результате уступки требования и возможность их перехода по наследству или в
порядке правопреемства при реорганизации юридических лиц может быть запрещена законом или договором (п.2 ст.589 ГК РФ).
Основной формой рентных платежей при постоянной ренте является денежная. Вместе с тем, договором постоянной ренты
может быть предусмотрена выплата ренты путем предоставления вещей (недвижимые и движимые вещи, неделимые вещи, сложные вещи, главная вещь и принадлежность, плоды, продукция и доходы, животные, валютные ценности, ценные бумаги), выполнения работ (изготовление или переработку (обработку) вещи либо на выполнение другой работы с передачей ее результата заказчику) или оказания услуг (услуг связи, медицинских, ветеринарных, аудиторских, консультационных, информационных услуг, услуг
по обучению, туристическому обслуживанию), соответствующих по стоимости денежной сумме ренты (п.1 ст.590 ГК РФ).[2]
При этом выплата и получение ренты в иностранной валюте допустимы только с соблюдением правил и ограничений, содержащихся в законодательстве о валютном регулировании и валютном контроле.
Во всех случаях, даже если стороны договорились о выплате постоянной ренты путем выполнения работ или оказания услуг,
размер ренты должен быть выражен в договоре в определенной денежной сумме. В противном случае будет затруднительно, в
частности, определить размер ответственности плательщика за просрочку выплаты ренты.
По соглашению сторон в договоре может быть предусмотрена смешанная форма выплаты постоянной ренты - частично деньгами, а частично вещами, работами и услугами.
По общему правилу размер выплачиваемой ренты увеличивается пропорционально увеличению установленного законом
МРОТ. Однако в договоре постоянной ренты стороны могут предусмотреть иную пропорцию изменения размера ренты либо вовсе
исключить возможность такого изменения.
34. Договор пожизненной ренты: заключение, содержание, исполнение.
Договор ренты с пожизненным содержанием интересный и рисковый инструмент. По данному документу получатель ренты
(физическое лицо) передает принадлежащее ему недвижимое имущество в собственность плательщика ренты, обязанного выплачивать получателю или указанному им третьему лицу ренту. Плательщиками ренты могут быть: физические лица; юридические
лица. Рентополучателем по договору пожизненного содержания с иждивением может быть только физическое лицо. Форма расчета
зависит от типа заключенного договора. Если подписано соглашение о пожизненной ренте, то выплаты осуществляются только в
денежной форме. Если заключен договор пожизненной ренты с иждивением, то обязательства будут исполняться посредством
предоставления жилища, еды, одежды, лекарств, ухода за получателем ренты, возможно, оплаты ритуальных услуг. В исключительных случаях – если получатель ренты еще достаточно крепок здоровьем — по подобному соглашению возможны выплаты в
денежной форме.
Минимальный размер платежа – 2 МРОТ. При увеличении последнего, сумма выплат также растет. Размер обязательств плательщика платежа ограничен величиной ренты по договору. Соответственно, и претензии рентополучателя ограничены. Законодательно определено, что все обязательства по данному договору прекращаются по факту смерти рентополучателя. Особенности договора пожизненного содержания В договоре должны быть подробно прописаны: виды и объем содержания; общая сумма пожизненного содержания; стоимость передаваемого имущества; величина ежемесячного платежа. Отсутствие информации по одному из
указанных пунктов приведет к признанию договора недействительным. Факт совершения сделки должен быть заверен у нотариуса.
Пошлина за регистрацию сделки – 1,5% от стоимости объекта недвижимости. Кроме того, документ подлежит обязательной регистрации в органах юстиции. Нотариус впоследствии будет требовать согласия рентополучателя при продаже имущества либо
наложении на него обременения. Основное отличие договора пожизненной ренты от договора с иждивением – это существование
особого рода отношений между получателем и плательщиком ренты, что обусловлено назначением договора с иждивением, его
социальной сущностью.
Необходимость в иждивении может появиться после совершения сделки. В данном случае придется удовлетворить потребности
получателя ренты. Обязательства плательщиков ренты Стандартно, плательщик ренты обязуется обеспечить получателю: жилищные условия, отвечающие требованиям законодательства. Рентополучатель может продолжать проживать не территории объекта
недвижимости, который был передан в собственность плательщику ренты, либо ему может быть предоставлено другое жилое помещение; питание определенного качества, соответствующего возрасту и особенностям состояния здоровья рентополучателя, договор может оговаривать, что плательщику ренты придется готовить и подавать пищу; одежду, с учетом климатических особенностей региона; уход, помощь в приеме пищи или лекарств, поддержание гигиены тела и дома, обеспечение медицинского обслуживания (вызов врача или скорой, лечение в условиях стационара); прочие условия.
Оплата похорон оговаривается отдельно. Условия договора пожизненного содержания могут предусматривать единовременную
выплату части стоимости объекта недвижимости (30-50%) при заключении сделки с последующим ежемесячным содержанием.
Исполнение обязательств по такому договору может быть возложено на третьих лиц, если рентополучатель не возражает, или
только одним из плательщиков, если их несколько. В случае заключения договора пожизненного содержания с иждивением выполнение обязательств предполагается в натуральной форме, исполнение обязательств в денежной форме возможно, если это условие прописано в договоре, но выплаты должны быть периодическими и пожизненными. Наследники рентополучателя не имеют
права получать выплаты по договору. По факту подписания договора пожизненного содержания плательщик ренты обязан содержать объект недвижимости в надлежащем состоянии, то есть выполнять текущий, косметический и капитальный ремонт помещения. Обязанность по уплате коммунальных платежей переходит плательщику ренты, что означает потерю льгот рентополучателя.
Платежи будут совершаться в полном объеме. Защита прав получателя ренты Плательщик ренты задерживает платежи — рентополучатель вправе потребовать уплаты компенсации в виде процентов, величина которых оговаривается в договоре или признается равной ставке банковского процента за день просрочки.
Плательщик ренты, ставший собственником помещения, имеет право продать его. В таком случае обязательства по договору
ренты переходят новому собственнику. В случае нарушения новым владельцем условий договора, прежний собственник несет субсидиарную ответственность. Условия расторжения договора пожизненного содержания Он может быть расторгнут при значительном нарушении плательщиком ренты обязательств, предусмотренных соглашением: оказание помощи не в полном объеме и с
нарушением сроков. Данное требование может быть удовлетворено по ходатайству наследников рентополучателя. В таком случае
рентополучатель может потребовать возврата переданного имущества либо получения некоторой суммы денег в соответствии с
условиями договора. Плательщик ренты может потребовать компенсации понесенных убытков только при условии выполнения
своих обязательств в полном объеме, но осуществить это на практике проблематично.
Признание сделки недействительной Сделка может быть признана недействительной, если будет доказано, что в момент подписания договора рентополучатель был недееспособен и не мог в полной мере осознавать последствия подписания соглашения. Данный факт может быть доказан посмертно на основании свидетельских показаний и заключения квалифицированных специалистов.
Безопасность плательщика ренты Дабы подтвердить выполнение условий договора плательщиком ренты необходимо: получать
подтверждение передачи денежных сумм (расписку, выписку по банковскому счету, квитанции о почтовом переводе и прочее);
сохранять все квитанции, свидетельствующие об оказании помощи рентополучателю (квитанции об оплате коммунальных платежей, чеки из магазина или аптеки, оплате медицинских счетов и прочее); подтверждать факт приобретения продуктов можно посредством заказа услуг по доставке товаров на дом специализированными фирмами; ежемесячно или один раз в квартал просить
рентополучателя давать расписки об отсутствии претензий к плательщику ренты, о том, что последний все обязательства по договору исполняет в полном объеме, и получатель ренты претензий не имеет.
35. Договор пожизненного содержания с иждивением.
Из всех договоров ренты, заключаемых в России начиная с 90-х годов прошлого века, договор пожизненной ренты на условиях
предоставления содержания является самым распространенным. Исходя из изложенного, закон при формулировании специальных
правил, посвященных пожизненному содержанию с иждивением, учитывает направленность ренты на обеспечение достойного существования получателя и пониженный уровень алеаторности сделки (как правило, заведомо понятно, что весь объем содержания
будет ниже стоимости имущества, переданного под выплату ренты).
Согласно п. 1 ст. 602 ГК обязанность плательщика ренты по предоставлению содержания с иждивением может включать обеспечение потребностей в жилище, питании и одежде, а если этого требует состояние здоровья гражданина, также и уход за ним. Договором пожизненного содержания с иждивением может быть также предусмотрена оплата плательщиком ренты ритуальных
услуг. Во избежание споров, которые характерны для отношений подобного рода, желательно, чтобы в заключаемом договоре были подробно определены обязанности плательщика ренты. Сказанное не означает, что предоставления, не указанные в договоре, но
необходимые для достойного существования получателя, плательщик может игнорировать. Норму п. 3 ст. 602 ГК о том, что при
разрешении спора между сторонами об объеме содержания, которое предоставляется или должно предоставляться гражданину, суд
должен руководствоваться принципами добросовестности и разумности, следует понимать таким образом, что степень заботы плательщика ренты о получателе должна быть выше, чем стандарт, требуемый от контрагентов иных договоров.
Поскольку размер ренты является существенным условием, в договоре пожизненного содержания с иждивением должна быть
определена стоимость всего объема содержания с иждивением в расчете на период времени. Например, "приобретение продуктов
питания, одежды, лекарств, еженедельная уборка помещения, стирка белья, предоставление иного необходимого содержания на
общую сумму не менее 20 000 рублей в месяц".
Заботясь о достойном существовании получателей, п. 2 ст. 602 ГК в два раза увеличивает нижнюю границу размера ренты по
сравнению с общими положениями о пожизненной ренте. Однако законодатель, обновляя редакцию ст. 602 ГК, не посчитал нужным распространить это правило на договоры, по которым имущество передано за плату.
При существенном нарушении плательщиком ренты своих обязательств получатель ренты вправе потребовать возврата переданного недвижимого имущества либо выплаты ему выкупной цены на условиях и по правилам о выкупе постоянной ренты. При
этом плательщик ренты не вправе требовать компенсации расходов, понесенных в связи с содержанием получателя ренты.
Это правило действует независимо от передачи имущества под выплату ренты за плату или бесплатно. Исходя из ослабления
алеаторности, ГК напрямую закрепляет, что при взыскании выкупной цены ренты или возврате переданного имущества уплаченная
рента не учитывается.
Кроме того, в целях обеспечения защиты интереса получателя на плательщика ренты возложена обязанность принимать необ-
ходимые меры для того, чтобы в период предоставления пожизненного содержания с иждивением использование имущества не
приводило к снижению его стоимости.
36. Мена. Дарение.
Договор мены представляет собой соглашение, в силу которого каждая из сторон обязуется передать в собственность другой
стороны один товар в обмен на другой (п. 1 ст. 567 ГК).
Договор мены опосредует передачу товара каждой стороной. Этим договор мены отличается от договора купли-продажи, в котором одна сторона передает товар, а другая - денежные средства за него. При этом каждая из сторон признается продавцом товара,
который она обязуется передать, и покупателем товара, который она обязуется принять в обмен (п. 2 ст. 567 ГК). Основной целью
заключения договора мены является переход права собственности на товар от одной стороны к другой.
Правовое регулирование отношений, возникающих из договора мены, осуществляется нормами гл. 31 ГК. Следует учитывать и
разъяснения, имеющиеся в Приложении к информационному письму Президиума ВАС РФ N 69.
К договору мены применяются также общие правила о купле-продаже (гл. 30 ГК), если это не противоречит правилам, установленным для мены, и существу мены (п. 2 ст. 567 ГК). Правила об отдельных видах договора купли-продажи к договору мены не
применяются. Эти правила содержат особенности правового регулирования, учитывающие специфику общественных отношений,
возникающих при определенных видах купли-продажи. Их свойства выделяются в связи с особым субъектным составом (например, необходимостью защиты слабой стороны в розничной купле-продаже), особым предметом (например, энергией или недвижимым имуществом) или особой целью использования товара (например, использованием предприятия для предпринимательских
целей). Указанные особенности правового регулирования по своей сути противоречат существу мены.
Сторонами договора мены могут быть любые субъекты гражданского права, обладающие необходимым объемом сделкоспособности.
К форме договора купли-продажи применяются общие правила о форме сделок (ст. ст. 158 - 163, 165 ГК).
В силу того что к договору мены применяются общие правила о купле-продаже, существенными условиями договора мены являются условия о наименовании и количестве товара (п. 3 ст. 455 ГК).
Предметами договора мены являются вещи, товары. По вопросу о возможности выступать в качестве предмета договора мены,
помимо предметов материального мира, иных видов имущества (в том числе имущественных прав) в юридической литературе существуют различные точки зрения.
При мене товаров должны соблюдаться правила об их оборотоспособности (ст. 129 ГК). В силу применения к отношениям, возникающим из договора мены, общих правил о купле-продаже у сторон договора мены имеются следующие обязанности: передать
товар в согласованном количестве и ассортименте (ст. ст. 465, 467 ГК); передать товар надлежащего качества (ст. 469 ГК); передать
товар комплектным и в комплекте (ст. ст. 478, 479 ГК); передать товар упакованным и (или) в надлежащей таре (ст. 481 ГК); передать товар с принадлежностями и документами (ст. ст. 463, 464 ГК и т.д.). Последствия нарушения сторонами договора мены этих
обязанностей, предусмотренные общими положениями о купле-продаже, не должны противоречить существу мены (п. 2 ст. 567
ГК).
Особенности правового регулирования отношений, возникающих из договора мены, проявляются в следующем.
1. Стороны обязаны передать товар в срок (ст. 569 ГК). Глава 31 ГК не содержит правил о сроке передачи товаров. Соответственно, применяются общие правила о договоре купли-продажи. Так, срок исполнения продавцом обязанности передать товар
может быть указан в договоре купли-продажи (п. 1 ст. 457 ГК) либо его можно определить из договора, в том числе если из договора ясно вытекает, что при нарушении срока его исполнения покупатель утрачивает интерес к договору (п. 2 ст. 457 ГК).
Ответственность сторон по договору мены за неисполнение обязанности по передаче товара в срок заключается в возможности
взыскать убытки (ст. ст. 463, 398 ГК). Если сроки передачи обмениваемых товаров определены договором мены, по которому они
не совпадают (ст. 569 ГК), к исполнению обязательства передать товар стороной, которая должна передать товар после передачи
товара другой стороной, применяются правила о встречном исполнении обязательств (ст. 328 ГК). Стороне, передающей товар последней, это дает возможность приостановить исполнение своего обязательства или отказаться от исполнения этого обязательства
и потребовать возмещения убытков.
С исполнением сторонами договора мены обязательств по передаче обмениваемых товаров связан переход права собственности
на товары. Для договора мены ст. 570 ГК установлены следующие особенности перехода права собственности. Право собственности на обмениваемые товары переходит к сторонам, выступающим по договору мены в качестве покупателей, одновременно после
исполнения обязательств передать соответствующие товары обеими сторонами, если законом или договором мены не предусмотрено иное. Данное правило защищает сторону, исполнившую обязанность по передаче товара, но еще не получившую товар от
контрагента
Нормами о договоре мены не урегулирован вопрос о моменте перехода риска случайной гибели (повреждения) обмениваемых
товаров. В связи с этим применяется общее правило ст. 211 ГК.
2. Стороны договора мены обязаны передать обмениваемый товар свободным от прав третьих лиц (ст. 571 ГК). Соответственно,
каждая сторона обязана предупредить покупателя об имеющихся обременениях. Последствием обременения может быть изъятие
товара у стороны договора мены третьим лицом. Сторона, у которой третьим лицом изъят товар, приобретенный по договору мены,
вправе потребовать от другой стороны возврата товара, полученного последней в обмен, и (или) возмещения убытков. Такие права
появляются у стороны договора мены, у которой изъят товар, при наличии оснований, предусмотренных ст. 461 ГК (при изъятии
товара по основаниям, возникшим до исполнения договора мены). Соответственно, сторона договора мены, передавшая обмениваемый товар, не свободный от прав третьих лиц и изъятый третьим лицом, обязана вернуть полученный ею обмениваемый товар и
(или) возместить убытки. Объем прав стороны договора мены, у которой изъят товар третьими лицами, шире по сравнению с правами покупателя в договоре купли-продажи в аналогичной ситуации (он вправе требовать только возмещения убытков). Если же
сторона договора мены, у которой изъят товар, знала или должна была знать о наличии оснований для его изъятия, она лишается
права требовать возврата товара и (или) возмещения убытков.
3. Одна из сторон договора мены может быть обязана оплатить разницу в цене обмениваемого товара (ст. 568 ГК). Ввиду возмездного характера договора мены и презумпции эквивалентности гражданско-правовых отношений обмениваемые товары предполагаются равноценными. Однако из договора мены может следовать, что обмениваемые товары признаются неравноценными. В
этом случае сторона договора мены, обязанная передать товар, цена которого ниже предоставляемого в обмен товара, обязана
оплатить разницу в цене обмениваемого товара. Эта обязанность должна быть исполнена непосредственно до или после исполне-
ния ее обязанности передать товар. Термин "непосредственно" толкуется по-разному, зачастую как "в кратчайший технически возможный срок". Иной порядок оплаты может быть предусмотрен договором. Неисполнение указанной обязанности по оплате разницы в цене обмениваемого товара дает право другой стороне взыскать такую разницу и проценты за пользование чужими денежными средствами (ст. 395 ГК).
4. Стороны договора мены обязаны нести расходы по исполнению договора (п. 1 ст. 568 ГК). Это могут быть расходы на доставку, перевозку товара, его погрузку, разгрузку и т.д. Если из договора не вытекает иное, расходы на передачу и принятие обмениваемых товаров осуществляются в каждом случае той стороной договора мены, которая несет соответствующие обязанности.
Ответственность за нарушение обязанности по несению расходов по исполнению договора выражается в обязанности возместить
вызванные этим убытки другой стороне договора мены.
5. Стороны договора мены обязаны вести себя активно при нарушении договора контрагентом (ст. 483 ГК). Указанная обязанность не установлена нормами о мене, а следует из общих положений о купле-продаже. Сторона договора мены обязана извещать
другую сторону о любом нарушении условий договора в срок, предусмотренный правовыми актами или договором. Если же такой
срок не установлен, извещение должно быть произведено в разумный срок. Такой срок начинает течь после того, как нарушение
соответствующего условия договора должно было быть обнаружено исходя из характера и назначения товара.
Договор дарения - это соглашение, по которому одна сторона (даритель) намеренно безвозмездно предоставляет за свой счет
имущественные выгоды другой стороне (одаряемому) с согласия последнего
Договор дарения:
- всегда безвозмездный (безэквивалентный);
- может быть реальным;
- может быть консенсуальным.
Предмет договора дарения понимается очень широко и не исчерпывается традиционным дарением материальных вещей или денег. Даритель в соответствии с п. 1 ст. 572 ГК:
- передает или обязуется передать одаряемому свою вещь в собственность;
- передает или обязуется передать одаряемому обязательственное право требования к себе. Это установление обязанности дарителя перед одаряемым (например, обязательство безвозмездно выполнить работы для одаряемого);
- передает или обязуется передать одаряемому свое обязательственное право требования к третьему лицу. В этом случае даритель осуществляет уступку права требования к третьему лицу по какому-либо обязательству в пользу одаряемого (например, третье
лицо, являющееся должником дарителя по договору займа, должно будет вернуть сумму займа одаряемому);
- освобождает или обязуется освободить одаряемого от его обязанности перед собой. Это прощение долга в соответствии со ст.
415 ГК;
- освобождает или обязуется освободить одаряемого от его обязанности перед третьим лицом. В этом случае может использоваться модель исполнения обязанности третьим лицом по ст. 313 ГК (например, когда даритель погасил кредит, выданный банком
одаряемому) или модель перевода долга (когда обязанности по возврату кредита переводятся с одаряемого на дарителя с согласия
банка).
Форма реального договора дарения в силу своей природы ("вещный договор", сопровождающийся передачей дара) может быть
только устной (что не исключает возможности письменного оформления договора).
Требование простой письменной формы: а) непременно письменной должна быть форма консенсуального договора дарения
("обещание дарения в будущем"). При несоблюдении простой письменной формы обещание дарения "не признается договором
дарения и не связывает обещавшего" (п. 2 ст. 572 ГК), т.е. договор считается незаключенным; б) письменная форма установлена
для дарения недвижимости. Государственная регистрация договора дарения недвижимости отменена с 1 марта 2013 г. Государственной регистрации подлежит только переход права собственности на недвижимость. Последствия несоблюдения письменной
формы напрямую законом не установлены, но исходя из законодательства о государственной регистрации прав на недвижимость
отсутствие документа-договора в этом случае явится препятствием для государственной регистрации перехода права на подаренную недвижимость; в) в письменной форме, независимо от того, является ли договор реальным или консенсуальным, должен быть
заключен договор, в котором дарителем является юридическое лицо, а стоимость дара превышает 3 000 руб. Несоблюдение письменной формы в этом случае влечет ничтожность договора дарения; г) дарение исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации подчиняется нормам части четвертой ГК. Такие договоры
должны заключаться в письменной форме, а если объект подлежит государственной регистрации в Роспатенте (изобретение, полезная модель, промышленный образец, товарный знак и некоторые другие), то государственной регистрации подлежит переход
исключительного права;д) в иных случаях, установленных законодательством (например, дарение бездокументарных ценных бумаг).
Даритель должен быть собственником вещи или обладателем права на момент передачи их в дар. Существует большая группа
случаев запретов дарения в зависимости от субъектного состава (эти запреты не распространяются на обычные подарки стоимостью до 3 000 руб.). Не допускается дарение от имени малолетних и граждан, признанных судом недееспособными.
Запрещено дарение между коммерческими организациями, поскольку цель их деятельности - извлечение прибыли, а не благотворительность (договоры дарения, в которых одной из сторон является гражданин или некоммерческая организация, разрешены).
Отказ от дара. До момента передачи дара одаряемый вправе отказаться от дара. Следовательно, в договоре дарения по модели
реального договора договор считается заключенным (и право на предмет дарения перешедшим) путем конклюдентных действий
одаряемого.
Даритель может отменить дарение по основаниям:
а) связанным с личностью одаряемого:
- в случае, если одаряемый умирает прежде дарителя (тем самым изъяв предмет договора дарения из наследственной массы);
- в связи с изменившимся отношением к личности одаряемого (одаряемый умышленно причинил дарителю телесные повреждения либо совершил покушение на жизнь дарителя, или кого-либо из членов его семьи, или близких родственников);
б) связанным с предметом договора дарения (вещью, представляющей для дарителя большую неимущественную ценность): если обращение одаряемого с подаренной вещью создает угрозу ее безвозвратной утраты. Тем самым ограничивается право собственности одаряемого по распоряжению даром.
37. Понятие и элементы договора аренды.
Договор аренды (имущественного найма) - это соглашение, в силу которого арендодатель (наймодатель) обязуется предоставить арендатору (нанимателю) имущество за плату во временное владение и пользование или во временное пользование (ч. 1 ст.
606 ГК).
Аренда - одна из конструкций, призванных оформлять передачу в возмездное пользование индивидуально-определенных вещей
без перехода права собственности. Значение аренды для разных правопорядков зависит от места аренды в системе соответствующих конструкций. Например, по римскому праву договор найма создавал правоотношение только между нанимателем и наймодателем и не имел никакого правового эффекта для третьих лиц. Так, при продаже имущества права арендатора не сохранялись
Признаки договора аренды.
Исходя из легального определения договор аренды является:
- консенсуальным , поскольку возникновение прав и обязанностей по договору связывается с достижением соглашения, а не с
передачей имущества арендатору;
- возмездным - в качестве аренды может быть квалифицирован только договор, который предполагает и передачу объекта аренды в интересах арендатора, а не, например, для обеспечения сохранности, и арендную плату;
- двусторонне обязывающим (взаимным), поскольку предполагает наличие прав и соответствующих им обязанностей у обеих
сторон.
Аренда всегда предполагает временное пользование непотребляемыми (абз. 1 п. 1 ст. 607 ГК) и индивидуально-определенными
вещами и имущественными комплексами. Арендатор должен вернуть не такое же имущество, а то же самое имущество.
Аренда может обременять право собственности, но не прекращает ни это право, ни иные права на соответствующий объект.
Арендодатель (наймодатель) - это сторона договора аренды, на которую возлагается обязанность передать имущество арендатору.
Консенсуальная природа договора аренды предполагает возможность договориться об аренде вещи, которая на момент заключения договора вообще не существует либо не находится в собственности арендодателя. Статья 608 ГК, согласно которой право
сдачи имущества в аренду принадлежит лишь собственнику, а также специально управомоченным законом или собственником лицам, должна быть истолкована в том смысле, что обязаться передать имущество в пользование может любое лицо, а эффективно
исполнить договор, осуществить передачу имущества, в результате которой возникнут права арендатора по владению и пользованию, - только собственник или управомоченное собственником лицо <1>. Однако в соответствии с правовой позицией, сформулированной ВАС РФ, само по себе отсутствие у арендодателя права сдавать имущество в аренду не освобождает арендатора от обязанности внести плату именно арендодателю
Арендатор (наниматель) - это сторона договора аренды, которая в результате исполнения договора приобретает право владеть и
пользоваться (или пользоваться), а в ряде случаев и распоряжаться объектом аренды, а также принимает на себя обязанность перед
арендодателем вносить арендную плату и возвратить арендованное имущество.
Арендатором по общему правилу может быть любое лицо с учетом общих положений о правосубъектности.
Единственным существенным условием <1> договора аренды является условие о предмете, т.е. описание имущества, передаваемого в аренду.
В договоре аренды необходимо указать данные, позволяющие определенно установить имущество, подлежащее передаче (п. 3
ст. 607 ГК). Однако, даже если предмет не описан должным образом, но передан арендатору, договор считается заключенным. Все
остальные условия, даже очень важные (о размере арендной платы, о сроке владения и пользования и т.д.), являются восполнимыми.
Предметом договора аренды могут быть:
1) индивидуально-определенные непотребляемые вещи;
2) имущественные комплексы, в частности предприятие (в силу прямого указания закона), единый недвижимый комплекс (ст.
133.1 ГК). Однако следует учитывать, что общего определения имущественного комплекса не существует. Многие имущественные
комплексы по разным причинам не могут быть предметом аренды, например наследство.
Стороны могут согласовать любой срок аренды, определив его календарной датой, истечением периода времени или указанием
на событие, которое должно неизбежно наступить (ст. 190 ГК). При этом законом могут устанавливаться предельные сроки для
особых видов аренды. Если стороны согласуют срок, превышающий предельный, договор будет считаться заключенным на предельный срок. Если срок аренды сторонами не определен, то применяется диспозитивное правило п. 2 ст. 610 ГК, согласно которому договор считается заключенным на неопределенный срок, т.е. с возможностью для любой стороны в любой момент в одностороннем порядке отказаться от договора. Нередко стороны прямо указывают в договоре аренды, что он заключен на неопределенный срок.
Законодатель не предусматривает каких-либо специальных требований к форме договора аренды движимого имущества, заключенного на срок не более года между физическими лицами. Это представляется справедливым и для соответствующих договоров, заключенных на неопределенный срок.
Простая письменная форма обязательна для договоров аренды, которые:
1) заключаются на срок более одного года; или
2) независимо от срока, если хотя бы одной из сторон является юридическое лицо.
Несоблюдение письменной формы аренды в указанных случаях по общему правилу недействительности договора не влечет,
применяются общие последствия несоблюдения письменной формы сделки.
38. Права и обязанности сторон при аренде.
Арендатор (наниматель) - это сторона договора аренды, которая в результате исполнения договора приобретает право владеть и
пользоваться (или пользоваться), а в ряде случаев и распоряжаться объектом аренды, а также принимает на себя обязанность перед
арендодателем вносить арендную плату и возвратить арендованное имущество.
Права и обязанности.
Относительные.
1. Обязанность арендодателя предоставить имущество и соответствующее право требования арендатора.
Имущество должно быть предоставлено в состоянии, соответствующем нормальному хозяйственному назначению, без скрытых
недостатков, не обремененное правами третьих лиц, со всеми необходимыми принадлежностями и документами. Соответствующие
правила диспозитивны. Договором аренды могут быть как предусмотрены дополнительные требования к арендованному имуществу (например, предоставление не только принадлежностей, но и запасных частей), так и оговорены недостатки, обременения,
согласовано отсутствие принадлежностей.
2. Обязанность арендатора пользоваться имуществом в соответствии с назначением имущества, если иное не установлено договором, и соответствующее право требования арендодателя. В этой обязанности проявляется "относительная" сторона пользования
арендодателем имущества. Арендатор обязан соблюдать те пределы пользования, которые обозначены в договоре или следуют из
назначения имущества, за это он отвечает перед арендодателем.
3. Обязанность арендатора своевременно вносить арендную плату и соответствующее право требования арендодателя. В зависимости от формы арендной платы, установленной договором, надлежащим исполнением данной обязанности могут быть действия
по передаче денег, по оказанию услуг, выполнению работ и т.д. Наиболее распространенной формой арендной платы является денежная. Из этого следует исходить и при установлении содержания обязанности арендатора в случае, если договор аренды не содержит условия об арендной плате.
4. Обязанность арендодателя производить капитальный ремонт, обязанность арендатора поддерживать имущество в исправном
состоянии, производить текущий ремонт, нести расходы на содержание и соответствующие им права требования.
5. Обязанность арендатора вернуть арендодателю имущество в том состоянии, в котором он его получил, с учетом нормального
износа или в состоянии, обусловленном договором, и соответствующее право требования арендодателя. Под нормальным износом
следует понимать такой износ, которому подверглось бы соответствующее имущество при использовании любым разумным и добросовестным арендатором по назначению в соответствии с условиями договора.
Абсолютные.
1. Права арендатора владеть и пользоваться (или только пользоваться) имуществом, а в ряде случаев распоряжаться им обладают следующими чертами:
- они связывают не только арендодателя, но и всех третьих лиц, которые обязаны воздерживаться от действий, препятствующих
осуществлению прав арендатора, т.е. являются элементами абсолютного правоотношения;
- они реализуются не посредством действий арендодателя (обязанного лица), а посредством действий арендатора (управомоченного лица);
- они защищаются против всякого и каждого, кто их нарушит, а не только против арендодателя, в частности арендатор может
предъявлять виндикационный и негаторный иски (ст. 305 ГК), но только в случае, если имущество ему было передано арендодателем;
- они в ряде случаев могут следовать за вещью, например сохраняться при смене собственника вещи.
2 Права на улучшения арендованного имущества, плоды, продукцию и доходы являются абсолютными. Однако некоторые права сторон, возникающие в связи с произведением улучшений, являются относительными. Отделимые улучшения - это вещи, имеющие вспомогательное назначение, т.е. предназначенные для использования вместе с арендованным объектом, которые могут быть
отделены от данного объекта без причинения вреда последнему.
Преимущественное право арендатора на заключение договора аренды на новый срок. Данное право является относительным.
Арендатор по истечении срока аренды обязан вернуть арендованное имущество и не вправе требовать заключения договора на
новый срок.
Суть преимущественного права состоит в том, что арендодатель, если решит сдавать имущество в аренду на новый срок, должен оказать предпочтение арендатору, надлежащим образом исполнявшему свои обязанности.
Данная обязанность возникает при соблюдении следующих условий:
1) арендатор в разумный срок до окончания договора (или в срок, указанный в договоре) уведомил арендодателя о желании заключить договор на новый срок;
2) арендатор выражает согласие заключить договор на тех условиях, на которых договор готов заключить арендодатель;
3) не прошел год с момента истечения срока договора аренды.
39. Особенности аренды недвижимого имущества.
По договору аренды здания или сооружения арендодатель обязуется передать во временное владение и пользование или во временное пользование арендатору здание или сооружение (п. 1 ст. 650 ГК РФ).
По договору аренды земельного участка арендодатель обязуется предоставить за плату во временное владение и пользование
либо во временное пользование земельный участок (ст. 606 ГК РФ).
Субъекты договора аренды недвижимого имущества:
1. арендодатель - собственник либо иное лицо, управомоченное законом или собственником сдавать имущество в аренду (ст.
608 ГК РФ).
2. арендатор - всякий дееспособный гражданин либо организация.
Существенными условиями договора аренды является:
1. его предмет (имущество, передаваемое в аренду, а также действия субъектов по договору - арендодателя и арендатора);
2. срок аренды;
3. арендная плата (ст. 654 ГК РФ).
Особенности договора
1. Договор аренды недвижимости должен быть заключен в письменной форме (п. 1 ст. 609 ГК РФ).
2. Договор аренды недвижимости, заключенный на срок не менее года, подлежит государственной регистрации (п. 2 ст. 609).
3. Договор субаренды не может быть заключен на срок, превышающий срок договора аренды (п. 2 ст. 615 ГК РФ).
4. Особенности аренды земельных участков установлены в Земельном кодексе РФ (п. 3 ст. 3 ЗК РФ).
5. По общему правилу арендодатель обязан осуществлять капитальный ремонт арендованного имущества, а арендатор - поддерживать имущество в исправном состоянии и производить текущий ремонт (ст. 616 ГК РФ).
6. Если иное не предусмотрено договором аренды, досрочное прекращение договора аренды влечет прекращение заключенного
в соответствии с ним договора субаренды.
7. Если основной договор аренды является ничтожным, ничтожными являются и заключенные в соответствии с ним договоры
субаренды (п. 2 ст. 618 ГК РФ).
40. Особенности аренды транспортных средств.
По договору аренды (фрахтования на время) транспортного средства арендодатель предоставляет арендатору транспортное
средство во временное владение и пользование с оказанием услуг по управлению им и его технической эксплуатации или без оказания таких услуг.
По мнению В. В. Витрянского, договор аренды транспортного средства (фрахтования на время) с экипажем и без экипажа имеет
ряд квалифицирующих признаков, относящихся к его предмету, что позволило выделить его в отдельный вид договора аренды.
Во-первых, по договору аренды транспортного средства передается не просто транспортное средство, а такое транспортное
средство, которое требует управления им и обеспечения его технической эксплуатации, причем и управление и эксплуатация
должны носить квалифицированный характер (профессионально подготовленный экипаж). Состав экипажа транспортного средства
и его квалификация должны отвечать определенным обязательным для сторон требованиям, а при их отсутствии — требованиям
обычной практики эксплуатации транспортного средства данного вида и условиям договора (п. 2 ст. 635 ГК РФ).
Во-вторых, это целевой характер использования транспортного средства, которое может эксплуатироваться лишь с определенной целью: для перевозки груза, пассажиров, почты или багажа.
В-третьих, в отношениях с третьими лицами арендатор транспортного средства выступает соответственно в качестве перевозчика грузов, пассажиров, почты или багажа, либо в качестве арендодателя транспортного средства (соглашение о субаренде), либо
владельцем транспортного средства, так как транспортное средство является источником повышенной опасности.
Необходимо разграничивать договор аренды транспортного средства с договором фрахтования (чартера).
Во-первых, договор фрахтования (чартер) (ст. 787 ГК РФ) — это договор перевозки, и соответственно его предметом являются
услуги но доставке грузов, пассажиров, почты и багажа в пункт назначения. Предметом договора аренды транспортного средства
(фрахтования на время) является предоставление транспортного средства во временное владение и пользование.
Во-вторых, по договору фрахтования (чартера) транспортное средство не передается фрахтователю, ему предоставляется вместимость транспортного средства.
В-третьих, по договору фрахтования (чартера) транспортного средства в отличие от договора аренды (фрахтования на время)
фрахтовщик не оказывает фрахтователю услуг по управлению транспортным средством и технической эксплуатации, эти действия
составляют существо обязательства по перевозке груза, пассажира и багажа в пункт назначения.
Действующий ГК РФ выделяет две разновидности договора аренды транспортных средств: аренда транспортного средства с
экипажем (ст. 632 ГК РФ) и аренда транспортного средства без экипажа (ст. 642 ГК РФ).
Общие положения об аренде применяются к отношениям, регулируемым данными договорами в той мере, в какой это установлено нормами § 3 гл. 34 ГК РФ. Наряду с ними применяются нормы, закрепленные в транспортных уставах и кодексах. В действующем транспортном законодательстве лишь КТМ РФ содержит главы, посвященные аренде морских судов. В частности, в гл. 10
фрахтованием судна на время (тайм-чартер), гл. II регламентируются отношения, связанные с договором фрахтования судна без
экипажа (бербоут-чартер).
По договору аренды (фрахтования на время) транспортного средства с экипажем арендодатель предоставляет арендатору транспортное средство за плату во временное владение и пользование и оказывает своими силами услуги по управлению им и по его
технической эксплуатации (п. 1 ст. 632 ГК РФ).
41. Договор безвозмездного пользования имуществом.
Договор безвозмездного пользования (договор ссуды) представляет собой правоотношение, в силу которого одна сторона (ссудодатель) обязуется передать или передает вещь в безвозмездное пользование другой стороне (ссудополучателю), а последняя обязуется вернуть ту же вещь в том же состоянии, в каком она ее получила, с учетом нормального износа или в состоянии, обусловленном договором (ст. 689 ГК).
По юридической направленности договор безвозмездного пользования относится к договорам по передаче имущества. В отличие от наиболее близкого, смежного договора, а именно договора аренды, договор ссуды не получил широкого распространения в
Договор безвозмездного пользования (договор ссуды), как следует из легальной конструкции, может быть как консенсуальным,
так и реальным, в зависимости от условий, на которых он заключен сторонами. Отличительным признаком данного договора является то, что он носит безвозмездный характер. Таким образом, у ссудополучателя отсутствует обязанность по встречному предоставлению ссудодателю денежных средств, иного имущества в собственность или в пользование, выполнению работ или оказанию
услуг. Договор безвозмездного пользования имуществом является двусторонне обязывающим договором, который порождает права и обязанности как у ссудодателя, так и у ссудополучателя.
Основным источником правового регулирования отношений по безвозмездному пользованию является ГК (гл. 36). Одновременно гл. 36 ГК содержит отсылки к смежному договору, а именно к договору аренды (гл. 34 ГК). К договору ссуды применяются
следующие нормы: ст. 607 ГК, определяющая перечень объектов, которые могут передаваться в пользование; п. 1 и абз. 1 п. 2 ст.
610 ГК о сроках действия договора, при этом порядок расторжения договора ссуды, заключенного на неопределенный срок, установлен специальной нормой - ст. 699 ГК; п. п. 1 и 3 ст. 615 ГК, определяющие обязанность ссудополучателя пользоваться имуществом в соответствии с условиями договора (а в том случае, если они не определены сторонами, в соответствии с назначением
имущества), а также последствия неисполнения ссудополучателем этой обязанности; п. 2 ст. 621 ГК о порядке продления договора;
п. п. 1 и 3 ст. 623 ГК о судьбе произведенных ссудополучателем улучшений переданной ему по договору вещи.
Сторонами в договоре безвозмездного пользования являются ссудодатель и ссудополучатель. В соответствии со ст. 690 ГК ссудодателем может быть собственник вещи, передаваемой в пользование, или иные лица, управомоченные собственником или законом. Таким образом, кроме собственника вещи, ссудодателем могут быть субъекты, обладающие как ограниченным вещным правом на вещь, передаваемую в пользование по договору ссуды, так и лица, чьи права на вещь являются обязательственными. К ограниченным вещным правам относятся право хозяйственного ведения и право оперативного управления
ГК не предъявляет каких-либо особых требований к ссудополучателю. Таким образом, ссудополучателем могут выступать любые субъекты гражданского права. Тем не менее действующее законодательство содержит определенные запреты относительно
субъектного состава участников договора ссуды. В том случае, если ссудодателем выступает коммерческая организация, в соответствии со ст. 690 ГК ссудополучателем не могут быть:
- лица, являющиеся учредителями или участниками юридического лица - ссудодателя;
- лица, являющиеся членами органов управления или контроля;
- руководитель этой организации.
Существенным условием договора безвозмездного пользования является условие о предмете. По данному договору может быть
передана индивидуально-определенная, непотребляемая вещь, как движимая, так и недвижимая.
Условие о сроке относится к обычным (необязательным) условиям договора. ГК допускает, что договор ссуды может быть заключен как на определенный в договоре срок, так и без указания срока. Тем не менее условие о сроке договора имеет важное значение. Если договор ссуды заключен без указания срока, то в соответствии со ст. 699 ГК каждая из сторон, как ссудодатель, так и
ссудополучатель, имеет право в любой момент в одностороннем порядке отказаться от договора, известив другую сторону за один
месяц. Условие о сроке извещения об отказе стороны в договоре, заключенном без указания срока его действия, носит диспозитивный характер. В соответствии со ст. 699 ГК ссудодатель и ссудополучатель в договоре могут предусмотреть и иной срок извещения
контрагента по договору об отказе от договора в одностороннем порядке.
Отличительным признаком договора ссуды является то, что он носит безвозмездный характер, поэтому условие о цене в данном
договоре отсутствует.
Глава 36 ГК не содержит специальных правил о форме договора безвозмездного пользования (ссуды). Таким образом, форма
данного договора подчиняется общим правилам о форме сделок (гл. 9 ГК) и ст. 434 ГК. Договор, заключенный между гражданами,
в случае, когда стоимость предмета ссуды не превышает 10 тыс. руб., может быть заключен устно (ст. 161 ГК). Договор с участием
юридического лица в любом случае должен заключаться в письменной форме. Несоблюдение простой письменной формы договора
лишает стороны в случае спора права ссылаться на свидетельские показания, но не лишает их права приводить письменные и другие доказательства (п. 1 ст. 162 ГК).
Договор ссуды является двусторонне обязывающим, поэтому как ссудодатель, так и ссудополучатель имеют как права, так и
корреспондирующие с ними обязанности. Однако безвозмездный характер договора ссуды определяет их специфику; закон, руководствуясь принципом справедливости, сужает объем возможных притязаний к ссудодателю . Договор безвозмездного пользования
имуществом может быть как реальным, так и консенсуальным. Если договор ссуды носит консенсуальный характер, то ссудодатель
обязан передать вещь ссудополучателю в состоянии, соответствующем условиям договора и ее назначению. При этом если ссудодатель не исполняет свою обязанность по предоставлению вещи ссудополучателю, то у последнего отсутствует право требовать ее
предоставления. В этом случае ссудополучатель в соответствии со ст. 692 ГК вправе потребовать только расторжения договора
безвозмездного пользования и возмещения понесенного им реального ущерба. Реальный договор безвозмездного пользования считается заключенным с момента передачи вещи ссудополучателю. Но и в реальном договоре ссуды на ссудодателе лежит обязанность по предоставлению вещи ссудополучателю в состоянии, соответствующем условиям договора и назначению вещи.
Независимо от того, какую модель договора - консенсуальный или реальный - использовали стороны при его заключении, ссудодатель обязан предоставить вещь ссудополучателю со всеми ее принадлежностями и относящимися к ней документами (инструкцией по использованию, техническим паспортом и т.п.), если иное не предусмотрено договором (п. 2 ст. 691 ГК). В случае
неисполнения ссудодателем этой обязанности у ссудополучателя есть право потребовать предоставления ему таких принадлежностей и документов либо расторжения договора и возмещения понесенного им реального ущерба. Такое право возникает у ссудополучателя в том случае, если без принадлежностей и документов предоставленная вещь не может быть использована по назначению
либо ее использование в значительной степени утрачивает ценность для ссудополучателя (п. 2 ст. 691 ГК).
В соответствии со ст. 693 ГК ссудодатель несет ответственность за недостатки вещи, предоставленной ссудополучателю. В отличие от договора аренды (ст. 612 ГК) ссудодатель отвечает не за любые недостатки, а только за те, которые он умышленно или по
грубой неосторожности не оговорил при заключении договора безвозмездного пользования. У ссудодателя отсутствует данная обязанность в случае, если недостатки вещи были им оговорены при заключении договора ссуды, либо были заранее известны ссудополучателю, либо должны были быть обнаружены ссудополучателем во время осмотра вещи или проверки ее исправности при заключении договора или при передаче вещи.
Ссудодатель обязан при заключении договора безвозмездного пользования предупредить ссудополучателя обо всех правах третьих лиц на вещь, передаваемую в пользование ссудополучателю. Права третьих лиц могут носить как вещный, так и обязательственный характер. Такими правами могут являться сервитут, право залога, аренды и т.п. В случае неисполнения ссудодателем
этой обязанности у ссудополучателя есть право потребовать расторжения договора ссуды и возмещения понесенного им реального
ущерба (ст. 694 ГК).
Ссудодатель несет ответственность за вред, причиненный третьему лицу в результате использования вещи, если не докажет, что
вред причинен вследствие умысла или грубой неосторожности ссудополучателя или лица, у которого эта вещь оказалась с согласия
ссудодателя (ст. 697 ГК). При этом, если вещь, переданная ссудополучателю в пользование по договору, по своим свойствам является источником повышенной опасности, именно ссудополучатель будет признан ее владельцем и, соответственно, он и будет
субъектом ответственности за причиненный вред (ст. 1079 ГК).
Ссудополучатель несет следующие обязанности:
- пользоваться вещью, переданной ему в пользование, в соответствии с условиями договора, а если такие условия в договоре не
определены, в соответствии с назначением вещи (ст. 689 ГК);
- поддерживать вещь, переданную ему в пользование по договору, в исправном состоянии, включая осуществление как текущего, так и капитального ремонта, нести все расходы на ее содержание, если иное не предусмотрено договором (ст. 695 ГК);
- вернуть вещь в том состоянии, в котором он ее получил, с учетом нормального износа или в состоянии, предусмотренном договором (п. 1 ст. 689 ГК);
- нести риск случайной гибели или случайного повреждения вещи, переданной по договору, в случаях, указанных в ст. 696 ГК.
С указанными обязанностями ссудополучателя корреспондируют права ссудодателя.
Ссудополучатель имеет право в любой момент отказаться от договора ссуды независимо от того, заключен он на определенный
срок или без указания срока его действия, с извещением об этом ссудодателя за один месяц в случае, если договором ссуды не
предусмотрен иной срок.
Нарушения сторонами условий договора ссуды являются основанием для его досрочного расторжения
42.Договор найма жилого помещения.
По договору найма жилого помещения одна сторона – собственник жилого помещения или управомоченное им лицо
(наймодатель) – обязуется предоставить другой стороне(нанимателю)жилое помещение за плату во владение и пользование для
проживания в нем (п. 1 ст. 671 ГК).
Характеристика договора найма жилого помещения:он является консенсуальным, возмездным, двусторонне обязывающим.
Предметомдоговора найма жилого помещения является изолированное (имеющее отдельный вход), благоустроенное
(применительно к условиям данного населенного пункта), отвечающее установленным санитарным и техническим требованиям
жилое помещение (п. 1 ст. 673 ГК, ст. 40, 52 ЖК). Это может быть жилой дом, квартира либо их части.
Сторонамидоговора найма жилого помещения являются наймодательи наниматель.Наймодателем могут выступать
граждане и юридические лица, а нанимателем – только физическое лицо.
Форма договоранайма жилого помещения может быть только письменная.
Срок договоранайма жилого помещения может быть как определенный, так и неопределенный.
Виды договоранайма жилого помещения:
• договор социального найма жилого помещения;
• договор коммерческого найма жилого помещения. Названные выше виды договора найма жилого помещения различаются между собой:
• основаниями их заключения;
• формой собственности наймодателя на сдаваемое в наем жилое помещение;
• размером жилого помещения, являющегося предметом договора;
• сроком действия договора;
• способом определения оплаты за пользование жилым помещением;
• условиями договора;
• правомочиями сторон договора;
• источниками их правового регулирования.
Оба вида договора регулируются гл. 35 ГК, однако к договору социального найма относятся только семь из восемнадцати статей. Это ст. 672, 674, 675, 678, 680, 681, п. 1–3 ст. 685 ГК. Кроме них указанный вид договора регулируется Жилищным
кодексом, Законом РФ «Об основах федеральной жилищной политики» от 24 декабря 1992 г. и рядом других нормативных актов.
43. Договор социального найма жилого помещения.
По договору социального найма жилого помещения одна сторона – собственник жилого помещения государственного жилищного фонда или муниципального жилищного фонда (действующие от его имени уполномоченный государственный орган или
уполномоченный орган местного самоуправления) либо управомоченное им лицо (наймодатель) обязуется передать другой стороне
– гражданину (нанимателю)жилое помещение во владение и в пользование для проживания в нем на условиях, установленных законом.
Договор заключается без установления срока его действия.
Изменение оснований и условий, дающих право на получение жилого помещения по договору социального найма, не является основанием расторжения договора социального найма жилого помещения.
Особенности договора социального наймажилого помещения:
а) предметом данного вида договора могут быть жилые помещения, входящие только в государственный и муниципальный
жилищный фонд;
б) указанные в п. «а» жилые помещения предназначены для предоставления слабозащищенным слоям населения: ветеранам войны, инвалидам, малоимущим гражданам;
в) предоставление права на заключение такого вида договора происходит на условиях очередности нуждающихся лиц в
данном населенном пункте;
г) предоставлению такой жилой площади в наем предшествует постановка на учет лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий, ведущийся по правилам, предусмотренным жилищным законодательством;
д) непосредственным основанием заключения такого вида договора найма жилого помещения является получение ордера в
местном органе власти будущим нанимателем;
е) договор нанимателем заключается с жилищно-эксплуатационным органом на основании предъявленного им ордера;
ж) размер жилого помещения, выдаваемого на основании ордера, зависит от количества лиц, вселяющихся в это жилое помещение, а также от установленной на момент выдачи ордера нормы жилой площади, выдаваемой на одного человека;
з) оплата нанимаемого жилого помещения осуществляется в соответствии с действующими на момент оплаты тарифами;
и) размер оплаты конкретным нанимателем жилого помещения может быть уменьшен при наличии у него соответствующих льгот либо подпадания его в категорию лиц, на которых распространяется выдача компенсации (субсидии) в силу малой обеспеченности денежными средствами;
к) моментом заключения договора является подписание его текста сторонами и получение нанимателем ключей от жилого
помещения;
л) сданный нанимателем ордер на жилое помещение является правообразующим документом, подлежащим ответственному хранению жилищно-эксплуатационной организацией.
Правомочия сторон по договору социального найма жилого помещения делятся на две группы:
а) правомочия, одинаковые с правомочиями сторон договора коммерческого найма жилого помещения;
б) правомочия, присущие только сторонам договора социального найма жилого помещения.
44. Предварительный договор в гражданском праве.
Классическим примером организационного договора является предварительный договор. Это соглашение, в силу которого стороны обязуются заключить в будущем договор о передаче имущества, выполнении работ или об оказании услуг (основной договор)
на условиях, предусмотренных предварительным договором (ст. 429 ГК). Цель его состоит в организации заключения какого-либо
договора в будущем.
Предварительным договором предусматриваются условия будущего имущественного договора (предмет и др.), а также срок, в
который стороны обязуются заключить основной договор. Если такой срок не определен, то основной договор должен быть заключен в течение года с момента заключения предварительного договора.
Предварительный договор должен быть заключен в форме, установленной для основного договора. Если форма основного договора не установлена, то предварительный договор облекается в простую письменную форму. Несоблюдение правил о форме
предварительного договора влечет его ничтожность.
Если одна из сторон предварительного договора уклоняется от заключения основного договора, то другая сторона вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заключить договор. Соответствующее требование может быть заявлено в течение шести
месяцев с момента неисполнения обязательства по заключению договора. При этом возможны разногласия сторон об условиях основного договора. В этом случае условия определяются решением суда. Основной договор считается заключенным с момента
вступления в законную силу решения суда или с иного момента, указанного в решении суда.
Кроме того, должны быть возмещены убытки, причиненные уклонением от заключения договора, если такое уклонение является необоснованным.
Обязанности, порожденные предварительным договором, прекращаются исполнением, т.е. заключением основного договора,
истечением срока исполнения предварительного договора, если ни одна из сторон в этот период не направит другой стороне предложение заключить основной договор.
45. Права и обязанности сторон по договору найма и социального найма жилого помещения. Сравнительный анализ.
Жилищный фонд- совокупность ж.помещений пригодных для постоянного проживания, расположенных в жилых или иных
строениях; помещений, которые в зависимости от форм собственности, характера использования, других факторов подчиняются
особому правовому режиму и удовлетворяют потребности граждан в жилье постоянно или временно.
В зависимости от оснований предоставления ЖП в пользование граждан подразделяютя: предоставляемые по договору соц.
найма, по договору коммерческого найма, по договору аренды, ЖП в домах жилищно-строительных и жилищных кооперативов,
ЖП, находящиеся в собственности граждан; служебные и специализированные ЖП, ЖП предоставляемые в пользование по иным
основаниям.
Договор коммерческого найма регулируется ГК, ЖЗ применяется к нему субсидиарно и только в случаях, предусмотренных ГК.
-ДКН оформляет отношения по пользованию ЖП во всех ЖФ, кроме фонда социального использования.
-По договору найма ЖП одна сторона- собственник ЖП (наймодатель) обязуется предоставить др. стороне (нанимателю) ЖП за
плату во владение и пользование для проживания в нем.
-Наниматель- только физическое лицо,ЖП используется исключительно для проживания в нем. Допускается использование ЖП
для осуществления профессиональной деятельности или ИПД на законных основаниях, если не нарушаются права и законные интересы других граждан, требования которым д.отвечать ЖП. Договор носит срочный характер. О намерении расторгнуть договор
наниматель предупреждает за 2 месяца
Условия: ЖП должно быть пригодным в санитарном и техническом отношении к проживанию, изолированное ЖП, плата за ЖП
Договор социального найма: по ДСН одна сторона-собственник (действующий от его имени уполномоченный гос.орган или
уполномоченный ОМС) либо уполномоченное им лицо (наймодатель) обязуется предоставить др. стороне-гражданину (нанимателю) ЖП во владение и в пользование для проживания в нем на условиях установленных законом (ст.60 ЖК РФ) а наниматель обязуется использовать это помещение по назначению, своевременно производить оплату помещения и коммунальных услуг.
- по ДСН предоставляется ЖП государственного или муниципального ЖФ
-предмет договора-ЖП изолированное
-ДСН заключается без установления срока его действия
-ДСН может быть расторгнут в любое время
-форма договора письменная, на основании решения о предоставлении ЖП ЖФ соц.использования.
-типовой договор, утверждается Правительством РФ
-общее правило ЖП предоставляются из МЖФ: малоимущим гражданам, признанным нуждающимися в ЖП, предоставляемого
по ДСН.
Имеют право на получение граждане:
1. доход на каждого члена семьи не выше установленного предела
2. имеющие имущество подлежащее налогооблажению, стоимость которого не превышает установленных пределов
3. признаны таковыми ОМС в порядке установленным законом субъекта РФ
4. и др. категории граждан, если это будет установлено соотвествующими НА
чтобы ЖП было предоставлено ОМС необходимо наделение гос.полномочиями на обеспечение указанной категории граждан
ЖП
По договору найма (как коммерческого, так и социального) жилого помещения одна сторона — собственник жилого помещения
или управомоченное им лицо (наймодатель) — обязуется предоставить другой стороне (нанимателю) жилое помещение за плату во
владение и пользование для проживания в нем. Договор найма жилого помещения заключается в письменной форме.Стороны договора — наймодатель и наниматель. Объект договора найма — жилое помещение.
Объектом договора социального найма может быть только жилое помещение в домах государственного и муниципального жилищного фонда. Наймодатель — собственник жилого помещения или управомоченное им лицо. Нанимателем может быть только
гражданин. Цель договора найма — обеспечение права гражданина на жилище. Юридическое лицо не может быть стороной договора найма жилого помещения, что не исключает возможности приобретения таким лицом права владения и пользования им, но на
основе иного договора (как правило, договора аренды). Однако фактическое пользование арендованным юридическим лицом жилым помещением может осуществлять только гражданин.
По требованию наймодателя договор найма жилого помещения может быть расторгнут в судебном порядке в случаях: невнесения нанимателем платы за жилое помещение за шесть месяцев, если договором не установлен более длительный срок, а при краткосрочном найме — в случае невнесения платы более двух раз по истечении установленного договором срока платежа; разрушения
или порчи жилого помещения нанимателем или другими гражданами, за действия которых он отвечает.
46. Прекращение договора найма и договора социального найма жилого помещения.
Прекращение договора происходит в силу прекращения прав и обязанностей его сторон по взаимному волеизъявлению, волеизъявлению одной стороны, а также вследствие события, не зависящего от воли его участников. Расторжение договора является
одним из оснований его прекращения и допускается по инициативе любой стороны.
Расторжение договора социального найма по инициативе нанимателя может иметь место в любое время и по любым причинам.
По требованию любой из сторон договор социального найма может быть расторгнут в судебном порядке в случае признания
жилого помещения непригодным для проживания.
По инициативе наймодателя договор социального найма может быть расторгнут только в судебном порядке и в силу виновного
поведения нанимателя. Жилищный кодекс выделяет пять оснований для такого расторжения:
1) невнесение нанимателем платы за жилое помещение и (или) коммунальные услуги в течение 6 и более месяцев подряд;
2) разрушение или повреждение жилого помещения нанимателем или другими гражданами, за действия которых он отвечает;
3) систематическое нарушение прав и законных интересов соседей, которое делает невозможным совместное проживание в одном жилом помещении; невозможность совместного проживания в одном жилом помещении детей и родителей, лишенных родительских прав;
4) использование жилого помещения не по назначению;
5) самовольное переустройство и (или) перепланировка, нарушающие права и законные интересы граждан либо создающие
угрозу их жизни или здоровью, при отказе суда сохранить жилое помещение в переустроенном (перепланированном) виде и отказе
нанимателя привести его в прежнее состояние.
В случае расторжения договора социального найма по инициативе наймодателя наниматель и члены его семьи выселяются из
занимаемого помещения в судебном порядке. Такое выселение допускается как без предоставления другого жилого помещения (ст.
91 ЖК), так и с предоставлением жилого помещения худшего качества (ст. 90 ЖК).
Выселение без предоставления другого жилого помещения производится в случае, если наниматель и члены его семьи используют жилое помещение не по назначению, систематически нарушают права и законные интересы соседей или бесхозяйственно обращаются с жилым помещением, допуская его разрушение. В таком же порядке выселяются лица, лишенные родительских прав,
если их совместное проживание с детьми, в отношении которых они лишены родительских прав, будет признано невозможным.
Согласно правовой позиции Конституционного Суда РФ подобное выселение нельзя рассматривать как противоречащее Конституции РФ, поскольку она запрещает только произвольное лишение жилища (ст. 40). Выселение же в судебном порядке и на основании федерального закона произвольным не является
Выселение с предоставлением другого жилого помещения осуществляется в отношении нанимателей, виновных в невнесении
платы за жилое помещение и коммунальные услуги в течение 6 и более месяцев подряд. Предоставляемое им жилое помещение
должно находиться в черте данного населенного пункта, отвечать установленным требованиям, однако может быть менее благоустроенным, чем ранее занимаемое, Выселение в указанном случае производится в жилое помещение размером 6 кв. м жилой площади на одного человека, т.е. по норме, установленной для вселения в общежитие.
Жилищным кодексом предусмотрено также четыре основания выселения с предоставлением другого благоустроенного жилого
помещения, не связанных с виновным поведением нанимателя (ст. 85):
1) снос дома, в котором находится жилое помещение;
2) перевод жилого помещения в нежилое;
3) признание жилого помещения непригодным для проживания;
4) капитальный ремонт или реконструкция дома, в результате которых жилое помещение не может быть сохранено или его
площадь уменьшится, и поэтому наниматель и члены его семьи могут быть признаны нуждающимися в жилых помещениях, либо
увеличится, в результате чего общая площадь занимаемого жилого помещения существенно превысит норму предоставления.
Споры, связанные с выселением и предоставлением других жилых помещений, разрешаются в судебном порядке. По делам о
выселении обязательно участие прокурора. Основаниями прекращения договора социального найма, не требующими выселения,
являются разрушение жилого помещения и смерть одиноко проживавшего нанимателя.
Основания расторжения договоров социального и коммерческого найма во многом совпадают. Договор коммерческого найма
может быть расторгнут как по инициативе нанимателя, так и по инициативе наймодателя.
Наниматель по договору коммерческого найма вправе с согласия проживающих с ним граждан в любое время расторгнуть заключенный договор, но ГК обязывает его предупредить наймодателя за 3 месяца.
По требованию наймодателя договор коммерческого найма может быть расторгнут только в судебном порядке и по исчерпывающему перечню оснований. Одно из таких оснований - невнесение нанимателем платы за жилое помещение. При этом для нанимателя долгосрочного договора коммерческого найма это последствие наступает в случае неполной либо несвоевременной платы за 6
месяцев, если договором не установлен более длительный срок. С нанимателем по договору краткосрочного найма договор расторгается в случае невнесения платы более 2 раз по истечении срока платежа.
Другим основанием является разрушение или порча жилого помещения нанимателем или гражданами, за действия которых он
отвечает, однако его регламентация в отличие от договора социального найма имеет особенности.
По требованию наймодателя договор коммерческого найма расторгается с нанимателем также в том случае, если наниматель
либо другие граждане, за действия которых он отвечает, используют жилое помещение не по назначению, а также систематически
(т.е. неоднократно) нарушают права и интересы соседей.
При этом суд также может предоставить срок (до года) для устранения нарушений и отсрочку исполнения своего решения на
этот же срок. Расторжение договора коммерческого найма по этому основанию допускается, в отличие от Жилищного кодекса, по
иску только наймодателя, но не заинтересованных лиц (соседей и др.).
ГК предусматривает ряд случаев, когда требование о расторжении договора коммерческого найма в судебном порядке может
быть заявлено и нанимателем, и наймодателем. К их числу относятся аварийность жилья, иная непригодность его для постоянного
проживания. Последствием расторжения договора является выселение нанимателя и всех граждан, проживающих с ним, без предоставления другой жилой площади.
47. Особенности правового регулирования краткосрочного договора найма жилого помещения.
В отличие от социального найма коммерческий наем жилого помещения является срочным договором.
Гражданский кодекс РФ устанавливает два вида срока такого договора: краткосрочный - до одного года и долгосрочный - от
одного года до пяти лет. При этом если срок не определен, то договор считается долгосрочным, заключенным на пять лет (ст. 683).
Применительно к краткосрочному договору найма жилого помещения ГК РФ содержит целый ряд ограничений по сравнению с
долгосрочным договором.
При заключении краткосрочного договора закон не предполагает включение в текст соглашения иных, кроме нанимателя, пользователей. Соответственно не предусматривается возможность разрешения проживания временных жильцов, а также сдача занимаемого жилого помещения по договору поднайма.
У нанимателя по краткосрочному договору нет преимущественного права на заключение договора на новый срок. Кроме того, в
случае смерти нанимателя или его выбытия краткосрочный договор найма жилого помещения прекращает свое действие.
На практике встречаются случаи заключения таких договоров без указания срока, но с привязкой к какому-нибудь событию.
Чаще всего такой привязкой выступает работа гражданина в организации, предоставившей ему жилище.
48. Договор обмена жилыми помещениями.
Обмен жилыми помещениями между нанимателями жилых помещений по договорам социального найма осуществляется на основании заключенного между этими нанимателями договора об обмене жилыми помещениями
Условием обмена является письменное согласие членов семьи нанимателя, в том числе временно отсутствующих, и наймодателя (ч. 1 ст. 72 ЖК РФ). Обмен жилыми помещениями возможен между гражданами, проживающими как в одном, так и в разных
населенных пунктах на территории РФ (ч. 5 ст. 72 ЖК РФ).
Если между нанимателем и членами его семьи не достигнуто соглашение об обмене, любой из них вправе требовать принудительного обмена в судебном порядке. При этом суд учитывает заслуживающие внимания доводы и законные интересы лиц, проживающих в обмениваемом помещении (ч. 3 ст. 72 ЖК РФ).
Обмен жилыми помещениями, в которых проживают несовершеннолетние, недееспособные или ограниченно дееспособные
граждане, допустим только с предварительного согласия органов опеки и попечительства. Решение этих органов должно быть принято в 14-дневный срок с момента подачи соответствующего заявления (ч. 4 ст. 72 ЖК РФ). Договор об обмене жилыми помещениями влечет расторжение ранее заключенных договоров социального найма и заключение новых договоров на жилые помещения,
полученные в результате обмена (ч. 5 ст. 74 ЖК РФ).
Условия, при которых обмен жилыми помещениями не допускается, изложены в ст. 73 ЖК РФ. Так, не разрешается обмен, если
к нанимателю предъявлен иск о расторжении или об изменении договора социального найма, а также если право пользования обмениваемым помещением оспаривается в судебном порядке.
Не может быть произведен обмен жилого помещения, признанного непригодным для проживания; если принято решение о капитальном ремонте дома с переустройством и (или) перепланировкой жилых помещений в доме, о сносе дома, где находится жилое
помещение, либо о переоборудовании дома для использования в других целях.
Участником обмена не может быть наниматель специализированного жилого помещения (ст. 100 ЖК РФ).
Обмен невозможен, если в коммунальную квартиру в результате обмена должны вселиться граждане, страдающие тяжелыми
формами некоторых хронических заболеваний (п. 4 ч. 1 ст. 51 ЖК РФ).
Недействительным признается обмен, если не соблюдены требования ст. 73 ЖК РФ; если нет согласия членов семьи на обмен
жилого помещения, включая временно отсутствующих, нет согласия органов опеки и попечительства.
49. Принцип свободы договора и его элементы.
Свобода договора является одним из основополагающих принципов международного права.
Данный принцип закреплен в ст. 1 ГК РФ и раскрывается в ст. 421 ГК РФ:
«1. Граждане и юридические лица свободны в заключении договора.Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена настоящим Кодексом, законом или добровольно принятым обязательством.2. Стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными
правовыми актами.3. Стороны могут заключить договор, в котором содержатся элементы различных договоров, предусмотренных
законом или иными правовыми актами (смешанный договор). К отношениям сторон по смешанному договору применяются в соответствующих частях правила о договорах, элементы которых содержатся в смешанном договоре, если иное не вытекает из соглашения сторон или существа смешанного договора.4. Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда
содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (статья 422).В случаях, когда условие
договора предусмотрено нормой, которая применяется постольку, поскольку соглашением сторон не установлено иное (диспозитивная норма), стороны могут своим соглашением исключить ее применение либо установить условие, отличное от предусмотренного в ней. При отсутствии такого соглашения условие договора определяется диспозитивной нормой.5. Если условие договора не
определено сторонами или диспозитивной нормой, соответствующие условия определяются обычаями делового оборота, применимыми к отношениям сторон».
Таким образом, принцип свободы договора включает в себя следующее:

право стороны самостоятельно решать, заключать ли ей договор или нет;

свобода выбора лица, с которым заключается договор;

лица, заключающие договор, могут определять условия такого договора самостоятельно;

право изменять или прекращать заключенный договор.
Свобода договора означает также право сторон договора:

выбрать его форму (ст. 434 ГК);

право выбрать способ обеспечения исполнения договора (гл.23) и др.
Таким образом, принцип свободы договора очень широк и многогранен.
Значение свободы договора:

имеет значительное влияние на рынок;

способствует прогрессу коммерческих взаимоотношений;

регулирует отношения, которые не могут в должной степени контролироваться отдельными государствами;

позволяет унифицировать международную практику.
Ограничения свободы договора
Существуют определенные случаи, когда свобода договора ограничивается. Такие случаи включают в себя:

случаи обязательного заключения договора (например, на электричество и воду с физическими лицами);

неравенство сторон;

противоречие публичному порядку.
Существуют и иные случаи ограничения свободы договора. При этом важно, что такие случаи чаще всего действуют
в интересах физических лиц или государства и намного реже встречаются в отношениях коммерческих предприятий друг с другом.
Среди норм ГК, ограничивающих свободу договора, прежде всего следует назвать ст. 426 ГК, устанавливающую обязанность
заключить публичный договор и право контрагента обязанной стороны обратиться в суд с иском о понуждении заключить договор.
Обязанность банка заключить договор банковского счета с клиентом, обратившимся с предложением открыть счет на объявленных банком условиях, установлена п.2 ст. 846 ГК.
Свобода договора ограничена также в нормах ГК, устанавливающих преимущественное право на заключение договора. ГК
устанавливает преимущественное право:
участников общей собственности на покупку доли в праве общей собственности (ст. 250 ГК); участников ООО на покупку доли
при продаже (уступке) одним из участников общества своей доли в уставном капитале (ст. 93); акционеров ЗАО на приобретение
акций, продаваемых другими акционерами этого общества (ст. 97); арендатора заключить договор аренды на новый срок предусмотрено ст. 621 ГК; нанимателя заключить договор найма жилого помещения на новый срок - ст. 684 ГК, а аналогичное право
заключения договора коммерческой концессии - ст. 1035 ГК.
Во всех этих случаях обладатель преимущественного права в соответствии со ст. 446 ГК пользуется правом судебной защиты,
если контрагентом допущены нарушения, связанные с заключением договора.
К законам, предусматривающим различные исключения из принципа свободы договора, относятся:

закон «О естественных монополиях» (от 17 августа 1995 г. N 147-ФЗ), ст. 8;

закон «О защите конкуренции» (от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ), ст. 10.
50. Ответственность сторон по договору перевозки.
Ответственность по договору перевозки ограничена пределами стоимости перевозимого груза (п. 2 ст. 796 ГК РФ). Основания
ответственности перевозчика: - неподача транспорта; - несохранность груза; - просрочка доставки груза; - нарушение иных обязательств по договору перевозки груза. Неподача транспорта.
Ст. 794 ГК РФ устанавливает перечень обстоятельств, освобождающих перевозчика и грузоотправителя от ответственности за
неподачу транспортных средств, либо за их неисполнение (непреодолимая сила, а также иные явления стихийного характера). Под
несохранностью груза следует понимать неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств. За несохранность груза перевозчик несет ответственность только при наличии вины. Вина перевозчика предполагается и на нем лежит бремя доказывания своей невиновности. Ответственность перевозчика при несохранности груза ограничивается его стоимостью (объявленной стоимостью груза, если это было сделано отправителем).
Упущенную выгоду перевозчик не возмещает. При несохранности груза перевозчик, кроме возмещения его стоимости, обязан
вернуть грузовладельцу провозную плату. В стоимость груза входит и стоимость многооборотной тары. Неисполнение обязательств имеет место при утрате груза, а ненадлежащее исполнение — в случае его порчи, недостачи, повреждения. Под утратой
следует понимать невозможность его выдачи получателю в течение установленных сроков в соответствии с транспортными уставами и кодексами.
Размер возмещения ущерба при утрате груза устанавливается равным стоимости утраченного груза, исходя из цен, которые
взимаются за аналогичные товары. Порча груза — несоответствие качества прибывшего в пункт назначения груза его характеристикам, указанным в транспортных документах. Повреждение груза — изменение физических свойств. Порча, повреждение, при
которых исключается использование его по назначению, приравнивается к утрате груза (п. 2 ст. 796 ГК РФ) и ущерб возмещается в
размере его стоимости. Если груз был сдан к перевозке с объявленной ценностью, то ущерб возмещается в размере объявленной
ценности.
Недостача груза (частичная утрата) — недостающее количество груза, принятого у отправителя и выданного получателю по одной накладной. Ответственность определяется в размере недостающего груза. Ответственность за просрочку доставки груза перевозчик несет только при наличии вины. Бремя доказывания лежит на перевозчике. Ответственность перевозчика в этом случае
наступает в форме неустойки, которая носит исключительный характер, и убытки сверх нее не взыскиваются. Транспортные уставы и кодексы предусматривают примерный перечень причин, освобождающих перевозчика от ответственности: - вина грузоотправителя или получателя; - недостатки тары или упаковки; - особые естественные свойства самих грузов; - сдача грузов к перевозке
без указания в транспортных документах их особых свойств (при перевозке, хранении); - сдача к перевозке груза, влажность которого превышает установленные нормы. Нарушение иных обязательств по договору перевозки грузов.
Грузоотправитель несет ответственность за: - неправильные указания в транспортном документе сведений о грузе; - выдачу груза не в пункте назначения; - несвоевременный вывоз груза со станции (порта) назначения (в форме повышенной платы за хранение
груза); - утрату перевозочных документов.
51. Система транспортных договоров.
Не существует единого транспортного договора как отдельного вида гражданско-правового обязательства
В литературе высказаны различные мнения по вопросу существования системы "транспортные договоры", "транспортные обязательства" Некоторые авторы выделяют в системе гражданско-правовых договорных обязательств самостоятельную группу
транспортных договоров. При этом авторы используют различные критерии градации: субъектный состав - участие в договоре
транспортной организации или индивидуального предпринимателя, осуществляющего транспортную деятельность; вид оказываемых услуг (перемещение с помощью транспортных средств груза, почты, пассажира, багажа); "направленность транспортных договорных обязательств". Другие авторы отрицают введение категории "транспортные договоры", мотивируя свою позицию тем, что
"в сфере транспортной деятельности используются самые разные договоры и типы и виды гражданско-правовых обязательств"
Транспортные договоры - это соглашения, заключаемые в целях организации, обеспечения и осуществления перевозок грузов,
почты, пассажиров и багажа. Понятие "транспортные договоры" шире понятия "договоры перевозки". В системе договорных гражданско-правовых обязательств по возмездному оказанию услуг как самостоятельный вид выделяются обязательства из договоров
перевозки (гл. 40 ГК).
Договоры перевозки как обобщающее понятие могут быть определены как система соглашений о перевозке за плату различными видами транспорта общего пользования грузов, почты, пассажиров, багажа и грузобагажа.
Следует учитывать то обстоятельство, что законодательное регулирование отношений по оказанию услуг перевозки, отношений
по обеспечению заключения и исполнения договоров перевозки происходит только в том случае, если перевозка как услуга осуществляется транспортом общего пользования (п. 1 ст. 789 ГК) за плату. Соответственно, исключаются из рассматриваемой сферы
отношения, возникающие в связи с перевозками различными видами транспорта для обеспечения собственных нужд юридического
лица или индивидуального предпринимателя.
Порядок заключения договора перевозки и законодательного регулирования возникающих отношений зависит от вида перевозки. Называя гл. 40 ГК "Перевозка", законодатель не формулирует легальное определение данного понятия. В транспортных уставах
и кодексах определяются только виды и разновидности перевозок (ст. 2 УЖТ, ст. 101 Воздушного кодекса, ст. ст. 67, 68, 95, 160
КВВТ, ст. ст. 2, 4, п. 1 ст. 115 КТМ, ст. 1 УАТ).
Перевозка - вид предпринимательской деятельности <1>, в ходе которой перевозчик за плату осуществляет перемещение груза,
почты, пассажира, багажа из пункта отправления в пункт назначения с использованием транспортного средства. В российском законодательстве содержится формальный подход: транспортом, используемым в связи с перевозкой, признаются только те перевозочные средства, которые указываются в специальном транспортном законодательстве <2> (п. 2 ст. 784 ГК) и имеют правовой
режим транспорта общего пользования (ст. 789 ГК). Договор перевозки порождает обязательство по возмездному оказанию услуг,
поскольку результат деятельности перевозчика не имеет материального выражения, реализуется и потребляется в процессе осуществления этой деятельности.
Важнейшую особенность отношений по перевозкам грузов, пассажиров и багажа составляет то обстоятельство, что они оформляются не одним договором, а системой договорных обязательств
При этом наряду с обязательством по перевозке возникают договорные обязательства иных видов. Такие обязательства возникают из договоров, обеспечивающих заключение и исполнение договора перевозки (транспортные организационные договоры,
договоры между перевозчиком и владельцем транспортных инфраструктур по оказанию услуг по использованию инфраструктуры
для осуществления перевозок грузов, пассажиров и багажа (см. ст. 2 УЖТ), договоры по возмездному оказанию в процессе перевозки различного вида иных услуг, в том числе договоры транспортной экспедиции (ст. 801 ГК), договоры буксировки (ст. 88
КВВТ, ст. 225 КТМ) и др.).
Договор перевозки может включать условия, содержащие элементы других договоров (подряда, хранения и др.), например,
устанавливать обязанность перевозчика выполнить погрузочно-разгрузочные работы (ст. 9 УЖТ).
Глава 40 ГК предусматривает возможность заключения в сфере перевозочной деятельности следующих групп договоров.
Во-первых, договоры перевозки (договор перевозки груза, договор перевозки пассажиров и багажа) (п. 1 ст. 784, ст. ст. 785, 786
ГК). В целях транспортировки грузов, пассажиров, багажа может заключаться договор фрахтования (чартер) (ст. 787 ГК), который
содержит в себе элементы договора аренды
Во-вторых, организационные договоры (договор об организации перевозок, договор об организации работы по обеспечению
перевозок, договор о прямом смешанном сообщении) (ст. ст. 798, 799, 788 ГК). Могут заключаться и иные, не поименованные в ГК
организационные договоры, например договор о подаче транспортных средств под погрузку и предъявлении груза к перевозке
Специальное транспортное законодательство построено таким образом, что оно регулирует отношения по перевозкам различными видами транспорта. Данное обстоятельство позволяет выделять договоры перевозки, осуществляемые транспортом: наземным (железнодорожным, автомобильным, городским наземным электрическим), внеуличным транспортом, воздушным, водным
(морским, внутренним водным транспортом Российской Федерации) (ст. 1 УЖТ, ст. 1 УАТ, ст. 32 Воздушного кодекса, ст. 2 КТМ,
ст. 3 КВВТ).
В зависимости от осуществления перевозки в пределах Российской Федерации либо за ее пределами различаются перевозки
внутригосударственные и международные
В зависимости от количества перевозчиков, участвующих в перевозке по единому транспортному документу, разграничиваются
перевозки местного сообщения, прямого сообщения и прямого смешанного (комбинированного) сообщения.
Перевозки местного сообщения - перевозки в пределах территориальных границ деятельности одной транспортной организации, осуществляемые по единому транспортному документу. Перевозки прямого сообщения - перевозки, осуществляемые несколькими транспортными организациями одного вида транспорта по единому транспортному документу
Перевозки прямого смешанного (комбинированного) сообщения - перевозки, осуществляемые несколькими транспортными организациями различных видов транспорта, но по единому транспортному документу, оформленному на весь маршрут следования
(ст. 788 ГК). В сфере железнодорожного транспорта выделяются перевозки в непрямом смешанном сообщении - перевозки, осуществляемые в пределах территории Российской Федерации несколькими видами транспорта по отдельным перевозочным документам на транспорте каждого вида (ст. 2 УЖТ).
52. Договор коммерческой концессии.
Договор коммерческой концессии представляет собой соглашение, в силу которого одна сторона (правообладатель) обязуется
предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав, включающий право на
товарный знак, знак обслуживания, а также права на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав, в частности на коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау).
Предметом договора коммерческой концессии выступает комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав (ст.
1229 ГК) на средства индивидуализации: товарный знак, знак обслуживания (ст. 1477 ГК), коммерческое обозначение (ст. 1538
ГК). Кроме того, учитывая, что для исполнения договора потребуются не только внешние атрибуты правообладателя, но и наличие
соответствующих навыков и умений, закон включает в комплекс прав, передаваемых по договору коммерческой концессии, право
на секрет производства (ст. 1465 ГК).
По модели коммерческой концессии, в том числе по смешанным договорам с элементами коммерческой концессии, работают
кафе (например, McDonald's, Subway), отели (Hyatt, Radisson и др.), магазины модной одежды (Emporio Armani, Dolce & Gabbana и
др.), автомагазины (BMW, Honda, Kia и др.) и многие другие.
Договор коммерческой концессии должен быть заключен в письменной форме. Несоблюдение письменной формы договора
влечет его недействительность. Такой договор считается ничтожным (ст. 1028 ГК).
Предоставление права использования комплекса принадлежащих правообладателю исключительных прав подлежит государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности (в настоящее время Роспатент). При несоблюдении требования о государственной регистрации предоставление права использования считается несостоявшимся. Регистрируется не договор, но именно предоставление исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. Отсутствие регистрации не делает договор недействительным. Например, пользователь,
если это предусмотрено в договоре, сможет потребовать от правообладателя зарегистрировать предоставление права.
Договор коммерческой концессии регулируется гл. 54 (ст. ст. 1027 - 1040) ГК.
Кроме того, к договору коммерческой концессии применяются правила разд. VII ГК о лицензионном договоре, если это не противоречит положениям гл. 54 ГК и существу договора коммерческой концессии.
Сторонами по договору коммерческой концессии являются правообладатель - лицо, которое предоставляет комплекс прав,
пользователь - лицо, получающее возможность использовать комплекс прав.
Сторонами по договору коммерческой концессии могут быть коммерческие организации и граждане, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей.
Основная обязанность правообладателя - передать пользователю техническую и коммерческую документацию и предоставить
иную информацию, необходимую пользователю для осуществления прав, предоставленных ему по договору коммерческой концессии, а также проинструктировать пользователя и его работников по вопросам, связанным с осуществлением этих прав.
Если договором коммерческой концессии не предусмотрено иное, на правообладателя также возлагаются обязанности:
- обеспечить государственную регистрацию предоставления права использования исключительных прав;
- оказывать пользователю постоянное техническое и консультативное содействие;
- контролировать качество товаров (работ, услуг), производимых пользователем.
Условно обязанности пользователя можно разделить на обязанность по уплате вознаграждения и обязанность по обеспечению
надлежащего использования комплекса прав.
Вознаграждение по договору коммерческой концессии может выплачиваться пользователем правообладателю в форме фиксированных разовых и (или) периодических платежей, отчислений от выручки, наценки на оптовую цену товаров, передаваемых правообладателем для перепродажи, или в иной форме, предусмотренной договором (ст. 1030 ГК).
Помимо обязанности по выплате вознаграждения, договором коммерческой концессии на пользователя могут быть возложены
следующие обязанности (ст. 1032 ГК):
- использовать предоставленный по договору комплекс прав указанным в договоре образом;
- обеспечивать соответствие качества производимых им товаров (работ, услуг) качеству аналогичных товаров, работ или услуг,
производимых непосредственно правообладателем;
- соблюдать инструкции и указания правообладателя, направленные на обеспечение соответствия характера, способов и условий использования комплекса исключительных прав тому, как он используется правообладателем, в том числе указания, касающиеся внешнего и внутреннего оформления коммерческих помещений, используемых пользователем при осуществлении предоставленных ему по договору прав;
- оказывать потребителям все дополнительные услуги, на которые они могли бы рассчитывать непосредственно у правообладателя
Закон исходит из необходимости стабильности отношений сторон по договору коммерческой концессии, поэтому при перемене
сторон договор сохранится (ст. 1038 ГК).
Правообладатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в случае существенного нарушения договора пользователем, а именно:
- нарушение пользователем условий договора о качестве производимых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг;
- грубое нарушение пользователем инструкций и указаний правообладателя;
- нарушение пользователем обязанности выплатить правообладателю вознаграждение в установленный договором срок.
При этом пользователю предоставляется срок на устранение выявленного нарушения. Правообладатель сможет отказаться от
договора только в случае, если пользователь после направления ему правообладателем письменного требования об устранении
нарушения не устранил его в разумный срок или вновь совершил такое нарушение в течение одного года с даты направления ему
указанного требования.
Пользователь будет иметь возможность отказаться от договора в следующих случаях:
- если прекратится принадлежавшее правообладателю право на товарный знак, знак обслуживания или на коммерческое обозначение, когда такое право входит в комплекс исключительных прав, предоставленных пользователю по договору коммерческой
концессии, без замены прекратившегося права новым аналогичным правом;
- если прекратится исключительное право, пользование которым предоставлено по договору. Если по договору были переданы
иные права, он сохранит действие, однако пользователь будет иметь возможность отказаться от договора и потребовать возмещения убытков.
Основанием прекращения договора коммерческой концессии также является признание любой из сторон договора несостоятельной (банкротом).
При досрочном прекращении договора, так же как и при его изменении, требуется государственная регистрация прекращения
предоставления права (либо регистрация перевода права на иное лицо, например на субконцессионера).
53. Права заказчика во время выполнения работы подрядчиком. Ответственность сторон за нарушение договора.
1. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
2. Если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что
окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмеще-
ния убытков.
3. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, заказчик вправе
назначить подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении подрядчиком в назначенный срок этого
требования отказаться от договора подряда либо поручить исправление работ другому лицу за счет подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.
Нарушение договора подряда, с учетом его взаимного характера, может произойти по вине, как заказчика, так и подрядчика.
Невыполнение заказчиком возложенных на него по договору обязанностей влечет, как правило, лишь обязанность выплатить подрядчику вознаграждение в полном объеме. Нарушение договора подрядчиком может состоять либо в невыполнении порученной
ему работы либо в ненадлежащем ее выполнении.
Последствия невыполнения обязанности выполнить определенную работу предусмотрены общими нормами об ответственности
за нарушение обязательств (ст. 397 ГК). В этом случае заказчик вправе выполнить работу за счет подрядчика либо потребовать
возмещения понесенных убытков. Законом или договором может быть предусмотрено, что заказчик вправе требовать лишь возмещения убытков, но не выполнения работы за счет подрядчика. Заказчик вправе выполнить работу за счет подрядчика не только
своими силами и средствами, но и поручить ее выполнение другому подрядчику, отнеся все расходы на неисправного подрядчика.
Если подрядчик ненадлежащим образом выполнил работу, допустив отступления от условий договора, ухудшившие работу, либо иные недостатки в работе, заказчику предоставлено право выбрать один из следующих вариантов поведения:
- потребовать безвозмездного исправления недостатков в работе в разумный срок;
- потребовать соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
- потребовать возмещения понесенных заказчиком необходимых расходов по исправлению своими средствами недостатков работы, при условии, что такое право заказчика предусмотрено договором.
Эти правила применяются в тех случаях, когда имеющиеся в работе недостатки могут быть исправлены либо носят незначительный характер. Если же отступления от условий договора и допущенные недостатки имеют существенный характер, заказчик
вправе расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков (п. 3 ст. 723 ГК).
Подрядчик вправе вместо устранения недостатков безвозмездно выполнить работу заново, возместив заказчику убытки за просрочку исполнения. Заказчик в этом случае обязан возвратить ранее полученный результат работы подрядчику (п. 2 ст. 723 ГК).
Условиями договора может быть предусмотрено освобождение подрядчика от ответственности за определенные недостатки.
Например, если подобная работа выполняется впервые либо заказчик потребовал выполнить работу по новой технологии, подрядчик вправе предложить Указчику снять с него риск возможных недостатков результата работы.
Речь идет именно о риске, поскольку такая оговорка в договоре не освободит подрядчика от ответственности, если недостатки
возникли вследствие виновных действий или бездействия подрядчика (п. 4 ст. 723 ГК).
Особой формой ответственности за нарушение договора подрядчиком является право заказчика потребовать досрочного расторжения договора и взыскания убытков с подрядчика в случаях, когда подрядчик своевременно не приступает к выполнению работы либо выполняет ее настолько медленно, что окончание ее к обусловленному сроку становится явно невозможным. Если при
выполнении работы заказчик убедится, что работа не будет выполнена надлежащим образом, заказчик назначает подрядчику соразмерный срок для устранения обнаруженных недостатков. При невыполнении подрядчиком этого требования заказчик вправе
расторгнуть договор и либо потребовать возмещения убытков, либо поручить исправление работы третьему лицу за счет подрядчика (ст. 715 ГК).
Кроме того, заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от договора, выплатив подрядчику часть
цены пропорционально выполненной работе и возместив ему убытки, вызванные расторжением договора, в пределах разницы
между ценой, определенной за всю работу, и ценой, выплаченной за выполненную ее часть (ст. 717 ГК). Законом реализация этого
правила не поставлена в зависимость от уважительности причин, вызвавших расторжение договора, как это было в ранее действовавшем законодательстве. Только условиями договора могут быть предусмотрены случаи, когда заказчик не вправе отказаться от
исполнения договора подряда.
Ответственность заказчика
• перед третьими лицами по договорам на выполнение отдельных работ при условии, что такие договоры заключены с согласия
генерального подрядчика и стороны предусмотрели в конкретном договоре основания привлечения заказчика к ответственности (п.
4 ст. 706 ГК РФ);
• в случае отказа от исполнения договора подряда (ст. 717, 720, 729 ГК РФ);
• при неоказании содействия подрядчику в случаях, объеме и порядке, предусмотренных договором подряда (ст. 718 ГК с учетом ст. 750 ГК РФ);
• в случае неисполнения встречных обязанностей (ст. 719 ГК РФ);
• за ненадлежащее качество работы (п. 2 ст. 723 ГК РФ);
• в случае приостановления работ по вине заказчика (ч. 2 п. З ст. 743 ГК РФ);
Ответственность иных лиц
Возможность участия в договоре подряда иных (третьих) лиц предусмотрена действующим законодательством (п. 4 ст. 706 ГК
РФ, п. 2 ст. 755 ГК РФ).
Так, согласно п. 4 ст. 706 ГК РФ «с согласия генерального подрядчика заказчик вправе заключить договоры на выполнение отдельных работ с другими лицами». В этом случае указанные лица несут ответственность в соответствии с условиями заключенного
договора.
54. Договоры по распоряжению исключительными правами.
Правообладатель вправе распорядиться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации любым не противоречащим закону способом, в частности, заключив договор об отчуждении исключительного
права, лицензионный договор, договор коммерческой концессии, доверительного управления, составив завещание и т.д. Основными договорами, опосредующими переход исключительного права, являются договор об отчуждении исключительного права и лицензионный договор.
Договор об отчуждении исключительного права ранее в качестве самостоятельного вида в гражданском законодательстве не
выделялся. В настоящее время возможность заключения данного договора предусмотрена в ст. 1234 ГК РФ. Согласно п. 1 ст. 1234
ГК РФ, по договору об отчуждении исключительного права одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать при-
надлежащее ей исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации в полном объеме другой стороне (приобретателю). Таким образом, по мнению законодателя, договор может быть реальным и консенсуальным,
безвозмездным или возмездным. Признание данного договора реальным вызывает серьезные нарекания в юридической науке (Э.П.
Гаврилов).
Реальные договоры считаются заключенными с момента передачи имущества, однако объекты интеллектуальной собственности
нематериальны, на них не может устанавливаться владение, эти объекты невозможно передать, поскольку передача права собственности на вещь не влечет перехода интеллектуальных прав. На этом основании Э.П. Гаврилов полагает, что любые договоры о
распоряжении такими объектами, в том числе договор об отчуждении исключительного права не могут быть реальными по своей
сути. Очевидно, с приведенными аргументами необходимо согласиться.
Существенным условием данного договора является условие о предмете: необходимо индивидуализировать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, исключительное право на которые передается по договору. Другим
существенным условием является условие о том, что исключительное право переходит от одного лица к другому в полном объеме.
Иначе данный договор будет, по общему правилу, считаться лицензионным (п. 3 ст. 1233 ГК РФ). Кроме того, для возмездного договора существенным условием также является условие о размере вознаграждения или о порядке его определения.
Договор об отчуждении исключительного права должен заключаться в письменной форме, несоблюдение которой ведет к недействительности договора. Кроме того, в случаях, предусмотренных законом, данный договор подлежит государственной регистрации. Обязательность государственной регистрации договора зависит от того, нуждается ли сам результат интеллектуальной
собственности или средство индивидуализации в регистрации (п.п. 1, 2 ст. 1232 ГК РФ). Так, произведения науки, литературы и
искусства в такой регистрации не нуждаются, напротив, изобретения, полезные модели, промышленные образцы охраняются при
условии их регистрации в соответствующем реестре уполномоченного государственного органа. В некоторых случаях регистрация
объекта интеллектуальной собственности по закону не требуется, однако допускается по желанию правообладателя, например, в
отношении программы ЭВМ (п. 7 ст. 1232, ст. 1262 ГК РФ). В этой ситуации договор об отчуждении исключительного права, по
общему правилу, также подлежит государственной регистрации (п. 7 ст. 1232 ГК РФ). Несоблюдение требования об обязательной
регистрации договора об отчуждении исключительного права влечет за собой недействительность самого договора.
Основной обязанностью правообладателя по договору является обязанность передать исключительное право. Исключительное
право на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации переходит от правообладателя к приобретателю в момент заключения договора об отчуждении исключительного права, если соглашением сторон не предусмотрено иное.
Чаще всего правообладатель заинтересован в том, чтобы принадлежащие ему результаты интеллектуальной деятельности (средства индивидуализации) приносили постоянную прибыль. С этой целью, как правило, заключается лицензионный договор. Под
лицензионным договором понимается договор, в силу которого одна сторона – обладатель исключительного права на результат
интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставлять другому лицу (лицензиату) право использования данного объекта в пределах, предусмотренных договором (ст. 1235 ГК РФ). Данный
договор является синаллагматическим договором, может быть реальным или консенсуальным, возмездным либо безвозмездным.
К числу существенных условий данного договора относится, прежде всего, условие о предмете. Предметом данного договора
является право лицензиата на использование результата интеллектуальной деятельности (средства индивидуализации). Таким образом, определяя предмет договора, прежде всего, нужно идентифицировать результат интеллектуальной деятельности (средство
индивидуализации), право использования которого предоставляется по данному договору. Поэтому, если выдается патент на изобретение, необходимо включить в договор сведения о дате выдачи (дате регистрации) и номере патента, органе, выдавшем (зарегистрировавшем) патент, а также о названии изобретения.
Другим существенным условием договора является способ использования исключительного права. Лицензиар может разрешить
лицензиату использовать объект интеллектуальной собственности любым возможным способом, несколькими способами или только одним из них. Например, лицензиар вправе передать право на любое использование изобретения, только на коммерческое использование, или только на импорт продукта, в котором оно было использовано. Если в договоре право использования результата
интеллектуальной деятельности (средства индивидуализации) не названо, считается, что оно не предоставлено лицензиату.
Кроме того, в возмездном лицензионном договоре существенным признается условие о размере вознаграждения или о порядке
его определения.
Лицензионный договор должен заключаться в письменной форме, несоблюдение формы ведет к недействительности договора.
В предусмотренных законом случаях договор подлежит государственной регистрации, при отсутствии которой также считается
недействительным (ст. 1232 ГК РФ).
В соответствии с консенсуальным лицензионным договором лицензиар обязан предоставить исключительное право лицензиату.
Лицензиар в любом случае обязан в течение срока действия договора воздерживаться от действий, способных затруднить осуществление лицензиатом права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах.
Лицензиар вправе разрешить лицензиату заключение сублицензионного договора.
В свою очередь, лицензиат обязан осуществлять предоставленное ему право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лишь в тех пределах, в которых это ему разрешено лицензиаром.
В ст. 1236 ГК РФ названы виды лицензионного договора. Если лицензионный договор предусматривает право лицензиара выдавать лицензии иным лицам, такой договор называется простой (неисключительной) лицензией. Если право использования объекта
интеллектуальной собственности по договору принадлежит исключительно лицензиату, договор называется исключительной лицензией.
55. Компенсация морального вреда в гражданском праве.
Компенсация морального вреда - это один из основных гражданско-правовых способов защиты неотчуждаемых прав и свобод
человека, других нематериальных благ (ст. 2 ГК). Приоритетная функция данного деликтного обязательства - это компенсация за
нарушение личных неимущественных прав и посягательство на иные нематериальные блага (достоинство личности, честь, доброе
имя и т.д.).
Кроме этого, законом может быть предусмотрено возмещение морального вреда и при нарушении прав имущественных, в том
числе вытекающих из договора. Так, Закон о защите прав потребителей прямо распространяет на противоправно действующего
продавца (изготовителя) обязательства возмещения морального вреда потребителю-гражданину практически по всем договорам с
участием граждан (купли-продажи, выполнения работ, оказания услуг и т.д.).
Существо компенсации морального вреда заключается в правиле: если гражданину причинен моральный вред (физические или
нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие
гражданину другие нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации (ст. 151 ГК).
судебной практике под моральным вредом понимаются нравственные или физические страдания, причиненные действиями
(бездействием), посягающими на принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона нематериальные блага (жизнь, здоровье, достоинство личности, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна и т.п.) или нарушающими его личные неимущественные права (право на пользование своим именем, право авторства и другие неимущественные права
в соответствии с законами об охране прав на результаты интеллектуальной деятельности) либо нарушающими имущественные
права гражданина.
Компенсация морального вреда осуществляется независимо от подлежащего возмещению имущественного вреда. В практике
иски о возмещении морального вреда заявляются как наряду с имущественными (например, требованиями о возмещении понесенных расходов), так и самостоятельно. Вместе с тем если потерпевшему была произведена компенсация в соответствии с Федеральным законом от 30 апреля 2010 г. N 68-ФЗ "О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на
исполнение судебного акта в разумный срок", то требования потерпевшего о компенсации морального вреда по этим же основаниям удовлетворению не подлежат (п. 4 ст. 1 указанного Закона).
Особенностью субъектного состава данного деликтного обязательства является то, что потерпевшим всегда является гражданин
(физическое лицо).
Ответственность за причинение морального вреда регулируется общими правилами генерального деликта, включающего обычный состав деликта (моральный вред, противоправные действия, причинная связь, вина).
В исключительных случаях закон прямо указывает на возможность компенсации морального вреда независимо от вины причинителя:
а) причинение вреда жизни или здоровью гражданина источником повышенной опасности;
б) причинение вреда гражданину в результате его незаконного осуждения, незаконного привлечения к уголовной ответственности, незаконного применения в качестве меры пресечения заключения под стражу или подписки о невыезде, незаконного наложения административного взыскания в виде ареста или исправительных работ;
в) причинение вреда распространением сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию.
Гражданский кодекс в качестве единственного способа исполнения обязательств по компенсации морального вреда определяет
денежную форму.
Размер компенсации морального вреда определяется судом в зависимости от характера причиненных потерпевшему физических
и нравственных страданий, а также степени вины причинителя вреда в случаях, когда вина является основанием возмещения вреда.
При определении размера компенсации вреда должны учитываться требования разумности и справедливости.
Характер физических и нравственных страданий оценивается судом с учетом фактических обстоятельств, при которых был
причинен моральный вред, и индивидуальных особенностей потерпевшего. Должно быть учтено и имущественное положение причинителя морального вреда.
56. Специальные виды хранения.
В ГК нормы об отдельных видах хранения сосредоточены в § 3 гл. 47. Основанием для такого выделения послужили две присущие этим видам хранения особенности. Во-первых, в качестве хранителя в этих видах хранения выступают специальные субъекты: ломбард; банк; транспортная организация общего пользования; организация, предлагающая своим посетителям услуги по хранению вещей в гардеробе; гостиница; лицо или организация, выступающие в качестве хранителя, осуществляющего хранение в
порядке секвестра. Во-вторых, в отличие от товарного склада услуги по хранению, которые оказывают эти специальные субъекты,
являются для них не единственным основным видом деятельности. Более того, оказание услуг по хранению этими субъектами
можно рассматривать как сопутствующие или дополнительные обязательства этих субъектов по отношению к своей основной деятельности. К числу видов специального хранения относятся и некоторые другие виды хранения, о которых в ГК нет прямых упоминаний, например хранение автотранспортных средств на автостоянках.
Хранение в ломбарде. Законом о ломбардах установлено: ломбардом является юридическое лицо - специализированная коммерческая организация, основными видами деятельности которой являются предоставление краткосрочных займов гражданам и
хранение вещей. Ломбарду запрещается заниматься какой-либо иной предпринимательской деятельностью, кроме предоставления
краткосрочных займов гражданам, хранения вещей, а также оказания консультационных и информационных услуг. Ломбард обладает статусом профессионального хранителя.
Особенность заключения договора хранения вещей в ломбарде состоит в том, что заключение договора хранения удостоверяется выдачей ломбардом поклажедателю именной сохранной квитанции.
Хранение ценностей в банке.. Договор хранения ценностей в банке - это вид договора хранения, по которому банк (хранитель)
обязуется на возмездной основе хранить ценности, которые переданы ему клиентом (поклажедателем), и возвратить эти ценности в
сохранности.
Договор хранения ценностей в банке является возмездным договором, он может быть и реальным, и консенсуальным.
Стороны договора хранения ценностей в банке: банк (хранитель) - коммерческий банк, иная кредитная организация, а также
Центральный банк РФ. На банк распространяется статус профессионального хранителя; клиент (поклажедатель) - гражданин или
юридическое лицо.
Объект договора хранения ценностей в банке - движимые вещи, относящиеся к ценностям. Ценности - это ценные бумаги, драгоценные металлы и камни, иные драгоценные вещи и другие ценности, в том числе документы (п. 1 ст. 921 ГК).
Заключение договора хранения ценностей в банке удостоверяется выдачей банком поклажедателю именного сохранного документа, предъявление которого является основанием для выдачи поклажедателю хранимых вещей (п. 2 ст. 921 ГК).
Договор хранения в камере хранения транспортной организации - это вид договора хранения, по которому транспортная организация (хранитель) обязуется возмездно с использованием камеры хранения (в том числе автоматической) хранить вещь (ручную
кладь), принятую от гражданина (поклажедателя), и возвратить ему эту вещь в сохранности.
Договор хранения вещей в камере транспортной организации является реальным и возмездным договором. В силу прямого ука-
зания п. 1 ст. 923 ГК он признается публичным договором.
Особенность заключения договора хранения в камере хранения транспортной организации в том, что в подтверждение принятия
вещи в камеру хранения (за исключением автоматических камер) поклажедателю выдается квитанция или номерной жетон. При
этом в соответствии с положениями п. 2 ст. 887 ГК считается, что простая письменная форма договора хранения соблюдена. В случае утраты квитанции или номерного жетона сданная в камеру хранения вещь выдается поклажедателю по представлении доказательств о принадлежности ему этой вещи (п. 2 ст. 923 ГК).
Срок хранения в камере хранения транспортной организации определяется правилами, установленными в соответствии с транспортными уставами и кодексами, иными законами, если соглашением сторон не установлен более длительный срок (п. 3 ст. 923
ГК).
Хранению в гардеробах организаций посвящена ст. 924 ГК. Установленные ею правила применяются также к хранению верхней одежды, головных уборов и иных подобных вещей, оставляемых гражданами без сдачи их на хранение в местах, отведенных
для этих целей в организациях и средствах транспорта. Гардероб - это помещение или место, предназначенное для хранения верхней одежды, головных уборов и иных подобных вещей. Гардеробы могут быть оборудованы вешалками, шкафами, ячейками и
иными приспособлениями для хранения одежды и иных вещей граждан. Обычно гардеробы обслуживаются гардеробщиками. Но
имеются и гардеробы самообслуживания.
Договор хранения в гардеробе организации - это вид договора хранения, по которому организация (хранитель) обязуется безвозмездно или возмездно хранить вещь, сданную гражданином (поклажедателем) в гардероб, и возвратить ему эту вещь в сохранности.
Договор хранения в гардеробе организации является реальным договором. Он может быть как возмездным, так и безвозмездным, поскольку в п. 1 ст. 924 ГК установлено, что хранение в гардеробах организаций предполагается безвозмездным, если вознаграждение за хранение не оговорено или иным очевидным способом не обусловлено при сдаче вещи на хранение.
Особенность заключения договора хранения в гардеробе организации состоит в том, что принятие вещи гардеробщиком и выдача гражданину номерного жетона (номера, иного знака) означают заключение договора хранения. При этом в соответствии с положениями п. 2 ст. 887 ГК считается, что простая письменная форма договора хранения соблюдена.
Хранение вещей, являющихся предметом спора (секвестр), как вид и способ хранения был известен еще римскому праву. В русском и советском гражданском законодательстве нормы регулирования этого вида специального хранения отсутствовали. Впервые
секвестр как договор о хранении спорной вещи урегулирован действующим ГК.
Гражданский кодекс в зависимости от того, по какому основанию передается вещь третьему лицу, различает два вида секвестра:
1) договорный секвестр - вещь передается по договору (п. 1 ст. 926); 2) судебный секвестр - вещь передается по решению суда (п. 2
ст. 926).
Отношения по хранению автотранспортного средства на автостоянке регулируются нормами, установленными Правилами оказания услуг автостоянок.
Автотранспортные средства - автомобили, мотоциклы, мотороллеры, а также прицепы и полуприцепы к ним (п. 1 Правил оказания услуг автостоянок).
Автостоянка - здание, сооружение (часть здания, сооружения) или специальная открытая площадка, предназначенные для хранения автомототранспортных средств (п. 2 Правил оказания услуг автостоянок).
Договор хранения автотранспортного средства на автостоянке - это вид договора хранения, по которому владелец автостоянки
(хранитель) обязуется принимать и хранить автотранспортное средство, переданное ему гражданином (поклажедателем), и возвратить его ему в сохранности.
57. Договор хранения: понятие, общая правовая характеристика. Виды хранения.
Договор хранения есть соглашение, по которому одна сторона (хранитель) обязуется хранить вещь, переданную ей другой стороной (поклажедателем), и возвратить эту вещь в сохранности (ст. 886 ГК).
Предмет договора хранения составляет услуга, направленная на сбережение и обеспечение сохранности переданного поклажедателем хранителю имущества, которое и выступает объектом хранения. На хранение обычно передаются движимые вещи. Но,
хотя закон не содержит прямого указания на возможность передачи на хранение объектов недвижимости, анализ его норм показывает, что объектом хранения может быть и недвижимое имущество. Вместе с тем объектом хранения не могут выступать имущественные права, поскольку хранение предполагает передачу имущества во владение, которая невозможна в силу "бестелесности"
прав.
Договор хранения может заключаться в отношении как индивидуально-определенных вещей, так и вещей, определяемых родовыми признаками. При этом в первом случае поклажедателю возвращаются те же вещи, которые передавались на хранение, во втором - поклажедатель получает от хранителя вещи соответствующего рода, качества и количества. При этом закон допускает смешение вещей, определяемых родовыми признаками, с вещами самого хранителя или других поклажедателей (хранение с обезличиванием). Пример - хранение овощей в овощехранилищах, жидкостей в цистернах и т.д.
Как правило, обязательство по хранению возникает на основании заключенного договора. В некоторых случаях хранение возникает при наступлении обстоятельств, указанных в законе. Пример подобного хранения в силу закона - хранение находки и безнадзорного животного.
Договору хранения присущи следующие признаки:
1) договор по общему правилу является реальным, однако он может быть и консенсуальным, если в нем предусмотрена обязанность хранителя принять на хранение вещь от поклажедателя в определенный договором срок;
2) возмездность хранения предполагается <1>, что не исключает и возможности его безвозмездности. В отдельных случаях безвозмездность договора презюмируется, если указание на иное отсутствует, к примеру хранение в гардеробах организаций;
3) договор является двусторонне обязывающим;
4) в отдельных случаях договор может быть публичным (хранение в ломбарде);
5) условия договора хранения могут быть согласованы сторонами, но он может быть заключен и путем присоединения поклажедателя к договору, условия которого выражены в формулярах или иных стандартных формах (договор присоединения
Сторонами договора хранения являются хранитель и поклажедатель.
Хранителем по договору хранения может выступать гражданин, индивидуальный предприниматель, юридическое лицо.
Закон отдельно выделяет профессиональных хранителей. К ним относятся коммерческие и некоммерческие юридические лица,
а также индивидуальные предприниматели, для которых хранение является профессиональной деятельностью.
На хранение отдельных видов вещей хранитель должен обладать специальным разрешением. Так, на хранение лома черных и
цветных металлов, огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ от него требуется наличие лицензии (Закон о лицензировании).
Поклажедателем может быть и гражданин, и юридическое лицо. Как правило, поклажедатель является собственником вещей,
передаваемых на хранение, однако таковым может быть и лицо, владеющее вещью на законном основании (например, арендатор).
В отдельных видах договора хранения к поклажедателю предъявляются специальные требования. Так, к примеру, договор хранения вещей в гостинице заключается с ее постояльцем.
К договору хранения применяются общие требования о форме сделок. Специальное правило ГК устанавливает необходимость
соблюдения простой письменной формы договора, если он заключен между гражданами на хранение вещи стоимостью, превышающей 10-кратный размер оплаты труда. Письменная форма договора требуется и в случае его заключения по модели консенсуального договора, предусматривающего обязанность хранителя принять вещь на хранение.
Особое правило действует, если договор хранения заключается в чрезвычайных условиях. При наличии чрезвычайных обстоятельств (стихийное бедствие, пожар, внезапная болезнь) поклажедатель, как правило, лишен (ограничен) возможности заключить
договор в письменной форме, и в этом случае факт передачи вещи на хранение может быть подтвержден свидетельскими показаниями.
Письменная форма считается соблюденной, если принятие вещи удостоверяется выдачей поклажедателю:
- сохранной расписки, квитанции, свидетельства или иного документа, подписанного хранителем;
- номерного жетона (номера), иного знака, удостоверяющего прием вещей на хранение, если такая форма подтверждения приема вещей на хранение предусмотрена законом или правовым актом либо обычна для данного вида хранения.
При несоблюдении требований закона о письменной форме договора хранения применяются правила ст. 162 ГК: договор не
признается недействительным, но стороны лишаются права ссылаться на свидетельские показания в подтверждение договора. Если
сам факт заключения договора не оспаривается, а возник вопрос о тождестве принятой и возвращенной вещи, то стороны могут
ссылаться на свидетельские показания (п. 3 ст. 887 ГК).
Существенным условием хранения является условие о предмете.
Срок в договоре хранения является одним из его условий, но не относится к числу существенных. Он определяется как период
времени, в течение которого хранитель обязан хранить вещь. Договор хранения может быть заключен как на конкретный срок
(срочный договор), так и без указания срока, до востребования (бессрочный договор). Независимо от срока хранения поклажедатель вправе в любой момент забрать свою вещь. Если по истечении срока действия договора стороны продолжают исполнять свои
обязательства, то считается, что срочный договор трансформировался в договор хранения до востребования.
Вознаграждение является одним из условий договора хранения. При заключении возмездного договора хранения стоимость
услуг хранителя определяется по соглашению сторон, но может быть определен на основе тарифов и ставок.
Стороны вправе самостоятельно определить срок исполнения обязанности по уплате услуг по хранению. Вознаграждение хранителю может быть уплачено при заключении договора, частями, если такая периодичность определена в договоре, или по окончании хранения.
Хранитель имеет право требовать уплаты вознаграждения за хранение при условии, что договор возмездный.
Хранитель вправе требовать от поклажедателя взять вещь обратно по истечении обусловленного срока хранения или срока,
предусмотренного для обратного получения вещи.
Заключение лишь консенсуального договора хранения порождает обязанность хранителя принять вещь на хранение. Стороны
могут указать в договоре конкретный срок или период времени, когда хранитель должен принять вещь. Хранитель освобождается
от обязанности принять вещь на хранение в случае, если она не была передана ему в обусловленный договором срок.
Обязанностью хранителя является обеспечение сохранности принятой на хранение вещи. Хранитель обязан принять все меры
для того, чтобы предотвратить хищение вещи, ее порчу, повреждение или уничтожение.
Хранитель должен лично исполнять свои обязанности по хранению. Допускается передача вещи на хранение третьему лицу, если это предусмотрено самим договором или при получении на это согласия поклажедателя.
Обязанностью хранителя является возврат вещи, которая была передана на хранение, поклажедателю либо лицу, указанному им
в качестве получателя. По общему правилу на хранение передается индивидуально-определенная вещь, следовательно, хранитель
должен вернуть поклажедателю именно ту самую вещь, что и была ему передана последним. Возвращаемая поклажедателю вещь
должна быть в том же состоянии, в каком она была принята, с учетом ее естественного ухудшения (износа) или иного изменения
вследствие ее естественных свойств (к примеру, уменьшение объема топлива из-за его естественного испарения). При хранении
вещей с обезличиванием поклажедателю возвращаются не те вещи, что были им переданы на хранение, а вещи того же рода, качества, сорта, количества, веса и т.п.
Поклажедатель вправе требовать от хранителя принятия вещи, если договор был заключен по модели консенсуального договора
хранения.
Поклажедатель обязан предупредить хранителя о свойствах имущества и особенностях его хранения.
Выплата вознаграждения хранителю является обязанностью поклажедателя.
Поклажедатель обязан взять у хранителя вещь обратно. Причем он должен исполнить эту обязанность незамедлительно после
истечения срока хранения. В отдельных случаях, если этого требуют обстоятельства (к примеру, требуется вывезти имущество со
склада хранителя), забрать вещь у хранителя поклажедатель вправе в разумный срок.
58. Особенности правового регулирования комиссионной торговли непродовольственными товарами.
Комиссионная торговля — оптовая, розничная торговля, осуществляемая на основании заключенных договоров комиссии.
По договору комиссии одна сторона (комиссионер) обязуется по поручению другой стороны (комитента) за вознаграждение совершить одну или несколько сделок от своего имени, но за счет комитента.
По сделке, совершенной комиссионером с третьим лицом, приобретает права и становится обязанным комиссионер, хотя бы
комитент и был назван в сделке или вступил с третьим лицом в непосредственные отношения по исполнению сделки.
Договор комиссии может быть заключен на определенный срок или без указания срока его действия, с указанием или без указания территории его исполнения, с обязательством комитента не предоставлять третьим лицам право совершать в его интересах и за
его счет сделки, совершение которых поручено комиссионеру, или без такого обязательства, с условиями или без условий относи-
тельно ассортимента товаров, являющихся предметом комиссии.
Основные термины и их определения:
· комиссионер — юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, принимающий от комитента товары на комиссию и
реализующий эти товары по договору розничной купли-продажи;
· комитент — гражданин Республики Беларусь, иностранный гражданин, лицо без гражданства, сдающий товар на комиссию
для осуществления комиссионером розничной продажи этого товара;
· покупатель — гражданин Республики Беларусь, иностранный гражданин, лицо без гражданства, имеющий намерение приобрести либо приобретающий товары для личного, семейного, домашнего потребления и иного подобного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью;
· предметы антиквариата — культурные ценности, созданные более 50 лет назад по отношению к дате приема на комиссию
(произведения живописи, графики, скульптуры, старинная мебель; предметы декоративно-прикладного искусства; уникальные и
редкие музыкальные инструменты; старинные монеты, ордена, медали и другие предметы коллекционирования);
· транспортные средства — автомобили, мотоциклы и другие механические транспортные средства, а также номерные агрегаты
(кузов, кабина, шасси, рама), подлежащие государственной регистрации в установленном законодательством порядке;
· транспортные средства не на ходу — транспортные средства, которые не могут быть приведены в движение с помощью установленных на них узлов и агрегатов ввиду их технического состояния.
В соответствии с Правилами принятые на комиссию товары продаются в специализированных магазинах и павильонах с торговым залом, а также в специализированных секциях (отделах) магазинов и павильонов с торговым залом (далее — магазин).
Комиссионер обязан предоставить покупателю информацию о специальных разрешениях (лицензиях) на все виды осуществляемой им деятельности, связанные с продажей товаров и подлежащие лицензированию, с указанием номера, даты выдачи, срока
действия, органа, выдавшего специальное разрешение (лицензию), а также по требованию покупателя предоставить возможность
для ознакомления с подлинником или копией специального разрешения (лицензии), оформленной в установленном порядке.
Комиссионер, осуществляющий комиссионную торговлю транспортными средствами, обязан иметь документ об оценке соответствия услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств требованиям нормативных правовых актов в
области технического нормирования и стандартизации в соответствии с законодательством.
Комиссионер, осуществляющий комиссионную торговлю радиоэлектронными средствами с радиоизлучением и (или) высокочастотными установками, обязан иметь разрешение на их реализацию, выданное Государственной инспекцией Республики Беларусь
по электросвязи Министерства связи и информатизации.
Комиссионеры вправе принимать на комиссию телефонные аппараты сотовой подвижной электросвязи при условии осуществления розничной торговли указанными аппаратами, принятыми по договору купли-продажи, и при обеспечении выполнения работ
(оказания услуг) по их ремонту.
За комитентом сохраняется право собственности на принятый на комиссию товар до момента его продажи покупателю.
Комиссионер отвечает перед комитентом за утрату, недостачу или повреждение находящихся у него принятых на комиссию товаров комитента.
Споры, возникающие между комиссионером и комитентом по выполнению условий договора комиссии, рассматриваются в соответствии с законодательством.
При реализации принятых на комиссию ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней комиссионер дополнительно должен предоставить информацию в соответствии с настоящими Правилами.
Оформление документов при приеме товаров на комиссию осуществляется комиссионером бесплатно.
По соглашению между комиссионером и комитентом на комиссию принимаются бывшие и не бывшие в употреблении (эксплуатации) товары в чистом виде, годные для использования, не требующие ремонта или реставрации, если иное не предусмотрено
правилами комиссионной торговли отдельными товарами.
Комиссионер вправе отказать в приемке товара, если он не соответствует вышеперечисленным критериям.
Не принимаются на комиссию:
· лекарственные средства и изделия медицинского назначения;
· предметы личной гигиены;
· парфюмерно-косметические товары;
· товары бытовой химии;
· белье нательное швейное и трикотажное;
· чулочно-носочные изделия;
Товары принимаются на комиссию по предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.
59. Права и обязанности сторон по договору поручения, комиссии, агентскому договору. Сравнительный анализ.
Обязанности доверителя:выдать поверенному доверенность на совершение действий, предусмотренных договором (за исключением только тех случаев, когда лицо может действовать без доверенности). Об этом может с очевидностью свидетельствовать
обстановка, в которой действует лицо. Напр., торговец на рынке попросил др. лицо поторговать его товаром. В этом случае имеет
место устная сделка-поручение при свидетелях и доверенность не требуется; обеспечить поверенного денежными средствами, необходимыми для исполнения поручения, а в случае их недостаточности, возместить понесенные поверенным расходы; выплатить
поверенному вознаграждение, если договор возмездный; без промедления принять от поверенного все исполненное им в соответствии с договором.
Права доверителя:отменить поручение в любое время; отвести заместителя, избранного поверенным.
Обязанности поверенного:выполнить поручение доверителя в соответствии с его указаниями, которые должны быть правомерными, осуществимыми и конкретными; исполнить данное ему поручение лично, за исключением случая передоверия поручения; сообщать доверителю по его требованию все сведения о ходе исполнения поручения; передавать доверителю без промедления
все полученное по сделкам, совершенным во исполнение поручения; представить отчет с приложением оправдательных документов, если это требуется по условиям договора.
Права поверенного:поверенный, действующий в качестве коммерческого представителя, вправе удерживать находящиеся у
него вещи, которые подлежат передаче доверителю, в обеспечение своих требований по договору поручения; отступить от указаний доверителя в его интересах в случае, если не мог предварительно запросить доверителя либо не получил от него ответа на свой
запрос в разумный срок, уведомив доверителя о допущенных отступлениях при первой возможности; поверенный, действующий в
качестве коммерческого представителя, может получить право от доверителя отступать от его указаний без предварительного запроса, но с последующим уведомлением доверителя; передать исполнение поручения другому лицу (заместителю) лишь в случаях
и на условиях, предусмотренных ст. 187 ГК. Если заместитель поверенного указан в договоре поручения, поверенный не отвечает
ни за его выбор, ни за ведение им дел. Если заместитель поверенного не указан в договоре, то последний отвечает за его выбор и за
ведение им дел.
В случае смерти поверенного его наследники обязаны известить доверителя о прекращении договора и принять меры для охраны имущества доверителя. Такая же обязанность лежит на ликвидаторе юридического лица, являющегося поверенным.
Договор поручения прекращаетсяпо следующим основаниям: исполнение поручения; отмена поручения доверителем; отказ
поверенного от исполнения поручения; смерть доверителя или поверенного; признание доверителя или поверенного недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим.
Обязанности комитента:уплатить комиссионеру вознаграждение после исполнения договора, а также в случае его неисполнения по причинам, зависящим от него, и при этом возместить комиссионеру понесенные им расходы; заявить комиссионеру в разумный срок по получении от него извещения о совершении сделки по цене выше согласованной с ним, о несогласии принять такую покупку (если комиссионер принимает разницу в цене на свой счет, то комитент обязан принять такую покупку); принять от
комиссионера все исполненное по договору; осмотреть имущество, приобретенное для него комиссионером, и известить последнего без промедления о недостатках имущества; освободить комиссионера от обязательств, принятых им на себя перед третьим лицом, по исполнении комиссионного поручения; уведомить комиссионера о прекращении договора (если он был заключен без указания срока действия) не позднее чем за 30 дней; незамедлительно распорядиться своим имуществом, находящимся в ведении комиссионера, в случае отмены поручения, а также распорядиться таким имуществом в течение 15 дней со дня получения уведомления комиссионера об отказе исполнить поручение.
Права комитента: право собственности на вещи, приобретенные им за свой счет, но поступившие от него комиссионеру; в любое время отказаться от исполнения договора, отменив свое поручение; не вправе вступать в непосредственные отношения с субкомиссионером без согласия комиссионера до прекращения договора.
Обязанности комиссионера: исполнить поручение на наиболее выгодных для комитента условиях; сообщить комитенту о неисполнении третьим лицом сделки, заключенной с ним, собрать необходимые доказательства и по требованию комитента передать
ему права по такой сделке с соблюдением правил об уступке прав требования; возместить комитенту разницу в случае продажи
имущества по цене ниже согласованной с ним; представить комитенту отчет и передать ему все полученное по договору.
Права комиссионера: на вознаграждение и на возмещение понесенных расходов, если договор не был исполнен по причинам,
зависящим от комитента; на вознаграждение за сделки, совершенные им до прекращения договора в случае, если комиссионер отказался от исполнения поручения комитента; на половину дополнительной выгоды, если комиссионер совершил сделку на условиях более выгодных, чем те, кот. были ему указаны; на заключение договора субкомиссии; на отступление от указаний комитента в
интересах последнего, если не мог предварительно запросить комитента либо не получил ответа на свой запрос в разумный срок.
Комиссионеру-предпринимателю может быть предоставлено комитентом право отступать от его указаний без предварит. запроса;
на удержание находящихся у него вещей, подлежащих передаче комитенту, и причитающихся ему денежных сумм из всех сумм,
поступивших к нему за счет комитента.
Комиссионер не имеет права: на возмещение расходов на хранение находящегося у него имущества комитента, если в законе
или договоре установлено иное; на отказ от исполнения договора, за исключением случая, когда он заключен без указания срока
его действия.
Обязанности принципала:
• уплатить агенту вознаграждение в размере и порядке, установленных в агентском договоре. Если размер вознаграждения в договоре не определен, то его следует определять в соответствии с п. 3 ст. 424 ГК, т. е. по цене аналогичной услуги. Если же не определен порядок уплаты вознаграждения, принципал обязан уплатить его в течение недели с момента представления ему агентом
отчета за прошедший период (норма диспозитивная) (ст. 1006 ГК);
• сообщить агенту об имеющихся у него возражениях по поводу его отчета в течение 30 дней со дня получения последнего
(норма диспозитивная) (п. 3 ст. 1008 ГК);
• не заключать аналогичных агентских договоров с другими агентами, действующими на определенной в договоре территории и
не действовать самостоятельно на этой территории так же, как агент, если это указано в договоре (п. 1 ст. 1007 ГК);
• полномочия по сделкам, совершенным агентом, возникают у принципала только в случае, если агент действовал от его имени
и за его счет (п. 3 ст. 1005 ГК).
Обязанности агента:
• не должен заключать с другими принципалами аналогичных агентских договоров, которые должны исполняться на той же
территории, если этот запрет указан в договоре (п. 3 ст. 1007 ГК);
• не продавать товары, не выполнять работы или не оказывать услуги исключительно определенной категории покупателей (заказчиков), проживающих или находящихся на определенной в договоре территории (п. 3 ст. 1007 ГК);
• представлять принципалу отчеты в порядке и в сроки, предусмотренные договором (п. 1 ст. 1008 ГК);
• прикладывать к отчету необходимые доказательства расходов, произведенных за счет принципала (п. 2 ст. 1008 ГК);
• правомочия по сделкам, совершенным за счет принципала, возникают у агента только в том случае, если он действовал от своего имени (ч. 2 п. 1 ст. 1005 ГК).
Права агента:
• получить вознаграждение за выполнение поручения принципала (ч. 1 ст. 1006 ГК);
• заключить субагентский договор с другим лицом, оставаясь при этом ответственным за действия субагента перед принципалом (п. 1 ст. 1009 ГК).
Агентский договор прекращаетсявследствие отказа одной из сторон от исполнения договора, заключенного без определения
срока окончания его действия; смерти агента; признания агента недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим; признания агента – индивидуального предпринимателя банкротом.
К отношениям, вытекающим из агентского договора, применяются правила о договоре поручения,если агент в отношениях с
третьими лицами действовал от имени принципала,или правила о договоре комиссии,если агент в отношениях с третьими лицами действовал от своего имени.Правила эти применяются субсидиарно и лишь в случае, если не противоречат нормам гл. 52 ГК,
посвященной агентированию.
60. Договор поручения, комиссии, агентский договор. Сравнительный анализ.
По договору поручения одна сторона (поверенный) обязуется совершить от имени и за счет другой стороны (доверителя)
определенные юридические действия. Права и обязанности по сделке, совершенной поверенным, возникают непосредственно у
доверителя.
Договор поручения консенсуальный, двусторонне-обязывающий и по общему правилу безвозмездный. Стороны договора поручения — доверитель и поверенный. В качестве доверителя и поверенного могут выступать как физ. так и юр. лица.
Предмет договора поручения — юридические действия, которые должны быть определены в договоре поручения. Договор поручения служит основанием возникновения у поверенного полномочия, в силу которого в результате совершения поверенным
юридических действий соответствующие этим действиям праа и обязанности возникают, изменяются или прекращаются непосредственно у доверителя.
По договору комиссии одна сторона (комиссионер) обязуется по поручению другой стороны (комитента) за вознаграждение
совершить одну или несколько сделок от своего имени, но за счет комитента. По сделке, совершенной комиссионером с третьим
лицом, приобретает права и становится обязанным комиссионер, хотя комитент и был назван в сделке или вступил в непосредственные отношения по исполнению сделки.
Договор комиссии консенсуальный, возмездный и двусторонне-обязывающий.
Предмет договора — совершение комиссионером сделок по поручению комитента и за его счет. В отличие от поверенного в договоре поручения, комиссионер действует от своего имени, поэтому именно он приобретает права и становится обязанным по
сделке.
Сторонами агентского договора являются принципал и агент.
По агентскому договору агент обязуется за вознаграждение совершать по поручению принципала юридические и иные действия
от своего имени, но за счет принципала, либо от имени и за счет принципала. Агентский договор является возмездным, консенсуальным и двусторонне-обязывающим.
Предмет агентского договора шире, чем предметы договоров комиссии и поручения. Если предметом договора комиссии является совершение комиссионером сделок, а предметом договора поручения — совершение поверенным не только сделок, но и иных
юридических действий, то статус агента предполагает совершение им не только юридических, но и фактических действий (выполнение работы, оказание услуги).
Агент всегда действует по поручению принципала. Но при этом, в зависимости от условий агентского договора, он может действовать либо от своего имени, как в договоре комиссии, либо от имени принципала — как поверенный в договоре поручения.
Агентский договор подчиняется общим правилам о форме сделок. Если агентский договор заключен в письменной форме и в
нем предусмотрены общие полномочия агента на совершение сделок от имени принципала, то в отношениях с третьими лицами
принципал не вправе ссылаться на отсутствие у агента надлежащих полномочий, если не докажет, что третье лицо знало или должно было знать об ограничении полномочий агента.
Агентский договор может быть заключен как на определенный, так и на неопределенный срок. Если срок договора не определен, то любая из сторон договора вправе в одностороннем порядке отказаться от его исполнения. А если агентский договор заключен на определенный срок, то он не может быть расторгнут в одностороннем порядке ни одной из сторон, и в этом одно из его существенных отличий от договором комиссии и поручения.
61. Формы безналичных расчетов.
Расчеты - это отношения, связанные с передачей денег или перечислением (переводом) денежных средств.
В связи с этим гл. 46 "Расчеты" существенно отличается от большинства глав разд. IV ГК ("Отдельные виды обязательств"), поскольку посвящена не специальному виду обязательственного правоотношения, а универсальным способам исполнения любого
денежного обязательства.
Расчеты делятся на наличные и безналичные.
Наличные расчеты представляют собой передачу наличных денег - монет и банкнот.
Безналичные расчеты - это правоотношения, связанные с исполнением поручения владельца банковского счета о перечислении
или получении денежных средств. Объектом правоотношений в данном случае являются безналичные денежные средства - права
требования к банку.
Свобода граждан в выборе способа расчетов не ограничена, они имеют право осуществлять как наличные (причем без ограничения по сумме), так и безналичные расчеты (п. 1 ст. 861 ГК). Юридические лица и индивидуальные предприниматели по общему
правилу должны осуществлять расчеты в безналичной форме. Для данных субъектов установлены ограничения наличных расчетов:
в настоящее время допустимым является осуществление расчетов в наличной форме между юридическими лицами и (или) индивидуальными предпринимателями в размере 100 тыс. руб. по одной сделке (договору)
. Глава 46 ГК практически полностью посвящена безналичным расчетам, тогда как регулирование расчетов наличными деньгами содержится в правилах об исполнении обязательств (гл. 22 ГК).
Наличные расчеты между гражданами обычно оформляются составлением расписки, в том числе в виде отметки на долговом
документе (ст. 408 ГК).
Наличные расчеты в случаях продажи товаров, выполнения работ и оказания услуг юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями по общему правилу возможны только с использованием контрольно-кассовой техники
Обязательным участником отношений по совершению безналичных расчетов является банк (иная кредитная организация), с которым у плательщика (получателя) заключен договор банковского счета. Безналичные расчеты представляют собой операции во
исполнение договора банковского счета. В расчетных отношениях, помимо плательщика, получателя средств и обслуживающих их
банков, также могут участвовать банки-посредники.
Безналичные расчеты осуществляются на основании расчетных документов, имеющих установленную форму и ряд обязательных реквизитов, отсутствие которых может послужить препятствием для совершения соответствующей операции. Все большее
распространение в банковской практике получает совершение расчетных документов в электронной форме, которая в настоящее
время установлена как основной способ совершения распоряжений о перечислении денежных средств
Выделяют следующие формы безналичных расчетов (платежные инструменты):
- расчеты платежными поручениями;
- расчеты по аккредитиву;
- расчеты по инкассо на основании платежных требований получателя средств (прямое дебетование) и инкассовых поручений;
- расчеты чеками;
- расчеты платежными (банковскими) картами;
- расчеты путем перевода электронных денежных средств.
Стороны гражданско-правового договора (основного договора) вправе избрать любую из возможных форм расчетов (ст. 421, п.
2 ст. 862 ГК).
Все большее распространение приобретают расчеты с использованием криптовалют, в частности биткойнов (Bitcoin) посредством технологии "блокчейн" (Blockchain)
Блокчейн представляет собой технологию децентрализованного (распределенного) хранения записей о совершенных операциях
(по сути, цепочку блоков данных о совершенных платежах).
Для расчетов с использованием криптовалют привлечения специализированного посредника (банка) для проверки транзакций
от двойного расходования не требуется - платежи записываются в публичный реестр, который фиксируется на компьютерах каждого из пользователей биткойна. В связи с этим использование криптовалют для осуществления платежей дешевле для участников
транзакций, чем проведение операций через банки, взимающие за свои услуги комиссионное вознаграждение.
Криптовалюты не являются ни деньгами, ни законным платежным средством, но могут быть приняты в качестве средства расчетов по соглашению участников сообщества пользователей соответствующей криптовалюты.
62. Договор банковского вклада.
По договору банковского вклада (депозита) одна сторона (банк), принявшая поступившую от другой стороны (вкладчика) или
поступившую для нее денежную сумму (вклад), обязуется возвратить сумму вклада и выплатить проценты на нее на условиях и в
порядке, которые предусмотрены договором (п. 1 ст. 834 ГК).
По договору банковского вклада, предметом которого является драгоценный металл определенного наименования (вклад в драгоценных металлах), банк обязуется возвратить вкладчику имеющийся во вкладе драгоценный металл того же наименования и той
же массы либо выдать денежные средства в сумме, эквивалентной стоимости этого металла, а также выплатить предусмотренные
договором проценты (п. 1 ст. 844.1 ГК).
Правовое регулирование отношений по договору банковского вклада осуществляется гл. 44 ГК (ст. ст. 834 - 844), гл. 3, 6 Закона
о банках и банковской деятельности, Законом о страховании вкладов физических лиц, Законом о противодействии отмыванию доходов. Прием вклада сопровождается открытием счета, поэтому к правоотношениям банка и вкладчика применяются нормы о договоре банковского счета, если иное не предусмотрено нормами гл. 44 ГК и не вытекает из существа договора банковского вклада.
Договор является реальным, односторонне обязывающим, возмездным, считается договором присоединения (ст. 428 ГК), может
быть договором в пользу третьего лица (ст. 430 ГК). Если в качестве вкладчика в договоре банковского вклада выступает гражданин, такой договор признается публичным (ст. 426 ГК). Депозитный договор, заключаемый с юридическими лицами, свойством
публичности не обладает. Тем не менее по общему правилу банк не вправе устанавливать различные условия возврата вкладов в
пределах определенного вида вкладов для юридических лиц, поскольку это может расцениваться как создание дискриминационных
условий и нарушение антимонопольного законодательства
В ст. 837 ГК названы два основных вида вкладов:
- вклад до востребования - с неограниченным сроком хранения на условиях выдачи вклада по первому требованию;
- срочный вклад - внесенный на условиях возврата вклада по истечении определенного договором срока.
Договором может быть предусмотрено внесение вкладов на иных условиях их возврата, не противоречащих закону. Банки имеют право конструировать иные виды вкладов в зависимости от правового статуса клиента, наступления определенных условий,
срока действия договора, внесенной суммы, процентных ставок, валюты вклада и пр., например условный вклад, вносимый на имя
другого лица, которому предоставляется право им распорядиться при наступлении оговоренного события (вступления в брак, рождения ребенка и т.д.); выигрышный (премиальный) вклад, доход по которому выплачивается в том числе в виде выигрышей; мультивалютный вклад, предназначенный для хранения средств в разных валютах с установлением различных процентных ставок, и др.
Содержание договора банковского вклада составляет совокупность его условий. Существенное условие данного договора в силу закона - условие о предмете договора банковского вклада, которым является финансовая услуга банка (п. 1 ст. 834 ГК).
Объект услуги - денежная сумма (вклад), выраженная в валюте Российской Федерации или иностранной валюте, внесенная как
в наличной, так и в безналичной форме. К существенным условиям договора относятся также цена договора банковского вклада ставка по вкладу (депозиту) и срок оказания банковской услуги
Стороны договора банковского вклада (депозита) - банк и вкладчик.
Банк - это кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять банковские операции по привлечению во
вклады денежных средств физических и юридических лиц. Банк, принимающий вклады, в силу закона обязан: а) иметь лицензию
Банка России; б) участвовать в системе обязательного страхования вкладов физических лиц. Банк России принимает депозиты
только от кредитных организаций, выступающих в качестве вкладчиков, с целью поддержания стабильности финансового рынка.
Вкладчиками (клиентами) банка могут быть любые субъекты гражданского права. Граждане с 14 лет вправе самостоятельно, без
согласия законных представителей вносить вклады в банки и распоряжаться ими (подп. 3 п. 2 ст. 26 ГК). К отношениям, вытекающим из договора банковского вклада с участием граждан, применяется Закон о защите прав потребителей, в частности, его нормы о
праве граждан на предоставление информации, об ответственности за нарушение прав потребителей, о компенсации морального
вреда. Такими правами обладают не только граждане, заказавшие финансовую услугу по привлечению банковского вклада (депозита), но и их наследники
По общему правилу вкладчики свободны в выборе банка для размещения во вклады принадлежащих им денежных средств и
могут иметь вклады в одном или нескольких банках.
Вклад может быть внесен в банк на имя определенного третьего лица - выгодоприобретателя, а не лица, вносящего вклад (п. 1
ст. 842 ГК). В этом случае в договоре еще одним существенным условием является точное указание имени гражданина (наименования юридического лица), в пользу которого вносится вклад. Выгодоприобретатель становится владельцем вклада с момента выражения им намерения воспользоваться вкладом или предъявления к банку соответствующего требования. До этого момента лицо,
внесшее вклад, может воспользоваться всеми правами вкладчика, в том числе использовать вклад полностью или частично (п. 2 ст.
842 ГК).
Банк вправе отказаться от заключения договора банковского вклада с возможным клиентом при наличии подозрений, что целью
заключения договора является совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем,
или финансирования терроризма.
Граждане и юридические лица - резиденты РФ вправе без ограничений открывать вклады в банках на территории других государств с обязательным уведомлением в течение одного месяца налоговых органов об открытии (закрытии) счетов по вкладам и об
изменении реквизитов счетов.
Письменная форма считается соблюденной не только при подписании сторонами одного документа, но и в случае, когда заключение договора банковского вклада удостоверено: сберегательной книжкой, сберегательным или депозитным сертификатом либо
иным выданным вкладчику документом, отвечающим требованиям законодательства, банковским правилам и обычаям.
Права и обязанности сторон договора. Поскольку договор банковского вклада является односторонне-обязывающим, постольку
содержание обязательства составляют обязанности банка.
Во-первых, при заключении договора банковского вклада, независимо от того, кто является вкладчиком - гражданин или юридическое лицо, банк обязан предоставить информацию об обеспеченности возврата вклада (п. 3 ст. 840 ГК). Банки - участники системы обязательного страхования вкладов обязаны предоставлять вкладчикам сведения о своем участии в системе страхования
вкладов, порядке и размерах получения возмещения по вкладам.
Во-вторых, по договору банковского вклада банк обязан выдать сумму вклада или ее часть по первому требованию вкладчика.
Условие договора, направленное на отказ гражданина-вкладчика от права на получение вклада по первому требованию, ничтожно
(п. 4 ст. 837 ГК).
Исключение составляют: 1) вклады граждан, внесение которых удостоверено сберегательным сертификатом и условия которых
не предусматривают право вкладчика на получение вклада по требованию (п. 2 ст. 837 ГК); 2) вклады, внесенные юридическими
лицами на иных условиях возврата, предусмотренных договором (п. 3 ст. 837 ГК).
Если срочный вклад возвращается клиенту по его требованию досрочно, то банк выплачивает проценты за пользование вкладом
на условиях договора до востребования (в пониженном размере), если иной расчет процентов не предусмотрен договором (п. 5 ст.
837 ГК).
Если по срочному вкладу досрочно истребуется часть вклада, на оставшуюся сумму вклада начисляются проценты в размере
для вкладов до востребования, если иное не предусмотрено условиями договора.
В случаях, когда по истечении срока возврата сумма вклада не была истребована, договор считается продленным на условиях
вклада до востребования, если договором не предусмотрено иное (п. 6 ст. 837 ГК).
Если сберегательные и депозитные сертификаты предусматривают право владельца сертификата на получение вклада по первому требованию, банк при досрочном предъявлении сертификата выплачивает сумму вклада и проценты в размере для вкладов до
востребования, если условиями сертификата не установлен иной размер процентов (п. 4 ст. 844 ГК).
В-третьих, банк обязан уплатить проценты на сумму вклада, размер которых устанавливается в договоре (п. 1 ст. 838 ГК). В силу возмездности депозитных отношений проценты подлежат уплате, даже если стороны договора не согласовали их размер; банк
обязан их выплатить по установленной ставке банковского процента по правилам п. 1 ст. 809 ГК.
Проценты на сумму вклада должны начисляться со дня, следующего за днем его поступления в банк, и до дня возврата вкладчику суммы вклада включительно, а если ее списание со счета вкладчика произведено по иным основаниям, до дня списания включительно (п. 1 ст. 839 ГК).
В-четвертых, по срочным вкладам и вкладам, внесенным на иных условиях возврата вкладчиками-гражданами, банки не вправе
в одностороннем порядке сокращать срок действия договоров, увеличивать или устанавливать комиссионное вознаграждение по
операциям, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом.
В-пятых, обязанностью банка является соблюдение банковской тайны о клиентах, об открытых ими счетах, операциях по вкладам, а также иных сведениях, устанавливаемых банком (ст. 857 ГК). Сведения, составляющие банковскую тайну, могут быть
предоставлены самим клиентам, их представителям и наследникам, нотариусам по наследственным делам о вкладах умерших
вкладчиков, судам и арбитражным судам (судьям); налоговым органам; органам принудительного исполнения судебных актов;
Росфинмониторингу; должностным лицам органов, уполномоченных осуществлять оперативно-розыскную деятельность (на основании судебного решения), и др.
Права клиента по договору. Во-первых, право распоряжения вкладом. Гражданин-вкладчик (его представитель) вправе давать
банку поручения о перечислении третьим лицам денежных средств со вклада, в том числе с использованием технологий дистанционного банковского обслуживания (включая интернет-банкинг)..
Во-вторых, права на денежные средства по договору банковского вклада могут быть переданы клиентом в залог (финансовый
залог). В этом случае открытый клиенту депозитный счет трансформируется в залоговый счет (ст. ст. 358.9 - 358.14 ГК).
63. Договор банковского счета.
По договору банковского счета банк обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведении
других операций по счету (п. 1 ст. 845 ГК).
Договор банковского счета является двусторонне обязывающим, возмездным, если только его безвозмездный характер прямо не
вытекает из соглашения сторон (п. 3 ст. 423, п. 1 ст. 851, п. 1 ст. 852 ГК), консенсуальным. Договор банковского счета можно рассматривать как публичный договор (ст. 426 ГК). Закон обязывает банк заключить данный договор с любым лицом, обратившимся к
нему с предложением открыть счет на условиях, объявленных банком. Банк не вправе отказать в открытии счета, за исключением
случаев, когда такой отказ вызван отсутствием у банка возможности принять на обслуживание либо когда такой отказ допускается
законом или иными правовыми актами (п. 2 ст. 846 ГК).
Сторонами договора банковского счета являются банк и клиент.
Законодатель уточняет, что под банком понимается собственно банк (в том числе Банк России), а также иная небанковская кредитная организация (далее по тексту - банк). К числу небанковских кредитных организаций относятся, в частности, органы Федерального казначейства, операторы электронных денежных средств, операторы платежных систем, операционные центры, платежные клиринговые центры и др., обладающие лицензией на право совершения банковских операций.
Клиентом (владельцем счета) может быть любой субъект гражданского права. К отношениям, вытекающим из договора банковского счета с участием граждан, применяется Закон о защите прав потребителей, в частности, его нормы о праве граждан на предо-
ставление информации, об ответственности за нарушение прав потребителей, о компенсации морального вреда.
Существенным условием данного договора в силу закона является условие о предмете договора, в который входят финансовые
услуги банка по списанию и зачислению средств, совершению иных операций по счету клиента (п. 1 ст. 845 ГК). Объектом услуги
являются находящиеся на банковском счете клиента денежные средства или драгоценные металлы, с которыми осуществляются
банковские операции. К существенным условиям договора относятся также цена договора банковского счета - стоимость банковских услуг и сроки выполнения банковских услуг, в том числе сроки обработки платежных документов. В зависимости от вида открываемого счета закон называет иные существенные условия, которые должны быть согласованы сторонами (п. 2 ст. 859.1, п. 2 ст.
860.1, п. 1 ст. 860.7 ГК).
Поскольку одной из сторон договора является банк (юридическое лицо), то договор банковского счета должен быть заключен в
письменной форме (п. 1 ст. 161 ГК).
Банковский счет всегда является персонифицированным (именным). Поэтому до приема на обслуживание банк обязан идентифицировать клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, а также бенефициарных владельцев. Для этих целей клиентгражданин представляет в банк документы, удостоверяющие личность, а клиент - юридическое лицо - учредительные документы,
документы, подтверждающие полномочия на распоряжение средствами на счете, и др.
Обязанности банка.
Во-первых, банк обязан совершать по распоряжению клиента или указанных им третьих лиц операции, предусмотренные для
счетов данного вида законом, банковскими правилами и обычаями, если иное не предусмотрено договором (п. 2 ст. 847, ст. 848
ГК), в частности, операции по выполнению распоряжений клиента о перечислении денежных средств со счета, зачислении средств
на счет, по приему и выдаче наличных денег, выдаче чековых книжек, организации электронного документооборота и др. По выполнении операций банк предоставляет клиенту промежуточные и окончательные выписки по счету (в том числе в электронном
виде, в виде sms-информирования), подтверждающие прием распоряжения к исполнению и его исполнение.
Во-вторых, банк обязан совершать операции по счету клиента в установленные сроки (ст. 849 ГК). Перечисление средств клиента и зачисление средств на его счет должно состояться не позже следующего операционного дня после получения банком платежного документа, если иное не установлено законом, договором или этим документом. В целом перевод денежных средств осуществляется в срок не более трех рабочих дней, начиная со дня списания денежных средств с банковского счета плательщика
В-третьих, за пользование денежными средствами клиента, находящимися на счете, банк обязан ежеквартально уплачивать
проценты, если иное не предусмотрено договором банковского счета (ст. 852 ГК). При отсутствии такого условия в договоре проценты выплачиваются в размере, обычно уплачиваемом банком по вкладам до востребования.
В-четвертых, денежные средства граждан, находящиеся на счетах в банке, подлежат страхованию в системе обязательного
страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации, к которым относятся: текущие счета, в том числе используемые для расчетов по банковским (пластиковым) картам для получения зарплаты, пенсии или стипендии; средства на счетах индивидуальных предпринимателей; средства на номинальных счетах опекунов и попечителей, бенефициарами по которым являются
подопечные; средства на счетах эскроу для расчетов по сделкам купли-продажи недвижимости на период государственной регистрации прав
В-пятых, обязанностью банка является соблюдение банковской тайны о клиентах, об открытых ими счетах, операциях и иных
сведениях, определяемых законом (ст. 857 ГК). Сведения, составляющие банковскую тайну, могут быть предоставлены самим клиентам, их представителям и наследникам, нотариусам по наследственным делам, бенефициарам по номинальным счетам и счетам
эскроу (ст. ст. 860.4, 860.9 ГК), судам и арбитражным судам (судьям); налоговым органам; органам принудительного исполнения
судебных актов; должностным лицам органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность (на основании судебного
решения), и др.
Права банка по договору.
Во-первых, банк имеет право использовать имеющиеся на счете денежные средства, гарантируя право клиента распоряжаться
ими по своему усмотрению (п. 2 ст. 845 ГК). В этих целях банк, как правило, вносит условие о наличии неснижаемого остатка денежных средств на банковском счете.
Во-вторых, банк вправе осуществлять зачет своих денежных требований к клиенту с обязательным информированием об этом
клиента. Зачетом прекращаются денежные требования банка к клиенту, связанные с оплатой услуг банка, возвратом средств и
уплатой процентов по кредиту, а также требования клиента к банку об уплате процентов за пользование денежными средствами,
если иное не предусмотрено договором (ст. 853 ГК).
Обязанности клиента по договору.
Во-первых, клиент обязан соблюдать банковские правила при совершении операций по счету: при даче указаний банку о производстве расчетов, переводе денежных средств, снятии со счета и т.д. (п. 1 ст. 847 ГК).
Во-вторых, клиент обязан оплатить услуги банка по совершению операций с его денежными средствами на счете (за расчетнокассовое обслуживание), если иное не предусмотрено договором банковского счета (п. 1 ст. 851 ГК). Плата за услуги банка может
взиматься ежеквартально из денежных средств клиента, находящихся на счете, в соответствии с действующими тарифами данного
банка (п. 2 ст. 851 ГК).
В-третьих, закон предписывает банку обновлять информацию о клиентах не реже одного раза в год, а в случае возникновения
сомнений - по запросу в течение семи дней. Права клиента по договору.
Во-первых, клиент вправе распоряжаться средствами на счете посредством представления в банк расчетного (платежного) документа по установленной форме. Договором может быть предусмотрено удостоверение права распоряжения счетом с применением технологий дистанционного доступа к банковскому счету (включая интернет-банкинг), электронных средств платежа (в том
числе банковскими картами) и иными способами с использованием аналогов собственноручной подписи: электронно-цифровой
подписи, кодов, паролей и иных средств (п. 2 ст. 160, п. 4 ст. 847 ГК).
Клиент вправе дать распоряжение банку о списании денежных средств со счета по требованию третьих лиц, в том числе связанному с исполнением клиентом своих обязательств. Банк принимает эти распоряжения при условии указания в них в письменной
форме необходимых данных, позволяющих идентифицировать лицо в момент предъявления им требования о платеже (п. 2 ст. 847
ГК).
Во-вторых, права на денежные средства по договору банковского счета могут быть переданы клиентом в залог (финансовый залог) при условии открытия банком клиенту залогового счета, за исключением случаев, указанных в законе. В залоговый счет может
быть трансформирован, например, уже открытый клиенту расчетный или текущий счет (ст. ст. 358.9 - 358.14 ГК).
64. Кредитный договор.
По кредитному договору банк или иная кредитная организация (кредитор) обязуются предоставить денежные средства (кредит)
заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и
уплатить проценты за пользование ею, а также предусмотренные кредитным договором иные платежи, в том числе связанные с
предоставлением кредита (п. 1 ст. 819 ГК).
Кредитный договор не является публичным (ст. 426 ГК), поскольку личность конкретного должника и его кредитоспособность
небезразличны для кредитора.
Кредитор обычно является сильной стороной при заключении кредитного договора, что дает ему возможность диктовать условия (неравенство переговорных возможностей). Если должник фактически лишен возможности влиять на разработанный банком
проект соглашения, кредитный договор может быть признан судом договором присоединения (ст. 428 ГК).
Предмет кредитного договора - денежные средства (п. 1 ст. 819 ГК). В юридической литературе традиционно отмечается, что
речь идет о безналичных денежных средствах. Однако наличные деньги вполне способны быть предметом потребительского кредита, как и безналичные средства - предметом займа.
Условие о предмете - денежной сумме или лимите кредитования - является единственным существенным условием кредитного
договора.
Форма кредитного договора письменная. Ее несоблюдение влечет ничтожность договора. Следует при этом помнить о положениях абз. 4 п. 2 ст. 166 и п. 2 ст. 431.1 ГК, запрещающих оспаривать договор той стороне, которая знала о пороке в договоре, но
выражала волю на сохранение его силы (например, получила кредит, платила проценты и вернула часть долга). Это ограничение
(эстоппель) не позволяет недобросовестному заемщику добиться признания кредитного договора недействительным и таким способом в том числе лишить кредитора акцессорных обеспечительных обязательств.
Содержание кредитного обязательства. Основная обязанность заемщика - вернуть сумму кредита с процентами в согласованный срок, как и в договоре возмездного займа. В кредитном договоре, заключенном с заемщиком, осуществляющим предпринимательскую деятельность, кредитору может быть дано право в одностороннем порядке менять срок возврата и размер процентов (п. 2
ст. 310, ст. 821.1 ГК, ч. 2 ст. 29 Закона о банках и банковской деятельности). Реализация этого права ограничена требованиями разумности и добросовестности (ст. 450.1 ГК)
Так, суд может отказать во взыскании части процентов в случае одностороннего, ничем не обусловленного непропорционального увеличения кредитором процентной ставки. Суд может оценить как ничтожное или не подлежащее применению условие кредитного договора о безусловном праве кредитора потребовать досрочного возврата кредита.
Нередко кредитные учреждения помимо процентов берут с заемщиков плату за дополнительные услуги при предоставлении
кредита - различные банковские комиссии. Обязанность заемщика вносить кредитору обусловленные договором платежи, связанные с предоставлением кредита, теперь (с 01.06.2018) предусмотрена законом (п. 1 ст. 819 ГК). Правомерным является взимание
платы за оказание заемщику самостоятельной услуги (ст. 779 ГК). Пример такой услуги - информирование заемщика о размере
текущей задолженности, датах произведенных и предстоящих платежей и т.п. Нельзя взимать плату за действия, неразрывно связанные с процессом кредитования, которые кредитор должен совершить в силу закона (например, рассмотрение заявки на кредит,
ведение ссудного счета, открытие кредитной линии и т.п.). Такие действия не создают для заемщика отдельного имущественного
блага
Если периодически взимаемая плата зависит от размера задолженности, то такая плата является формой процентов. В потребительском кредите (займе) взимание подобной платы запрещено
.
65. Договор займа.
По договору займа заимодавец передает заемщику в собственность деньги, родовые вещи или ценные бумаги, а заемщик обязуется вернуть такое же количество денег или вещей того же рода и качества либо таких же ценных бумаг (ст. 807 ГК).
Договор займа является реальным, если заимодавец - гражданин. Во всех остальных случаях договор может быть как реальным,
так и консенсуальным. Реальный договор займа характеризуется как односторонне обязывающий. По общему правилу и реальный,
и консенсуальный займы возмездны.
Реальный характер договора займа закреплен в легальном определении: "заимодавец передает...", а также в абз. 2 п. 1 ст. 807
ГК: если заимодавец - гражданин, то договор считается заключенным с момента передачи предмета займа. Это означает, что обещание займа, даже сделанное гражданином в письменной форме (подписанный договор займа), никаких обязанностей не порождает. Заемщик не может требовать от гражданина-заимодавца обещанного. Представляется, что правило о реальном характере займа
нельзя обойти с помощью конструкции предварительного договора о предоставлении займа. Предварительный договор обязывает к
заключению основного договора (ст. 429 ГК). Применительно к займу это означало бы обязанность заимодавца-гражданина передать деньги или вещи, что противоречит существу реальной сделки, делая ее консенсуальной.
Кроме того, в правоотношении займа нет встречных обязанностей (встречного исполнения, ст. 328 ГК), нет обмена. Такой договор, поскольку в нем отсутствуют встречность, обмен, является односторонне обязывающим: у кредитора - только право, а у
должника - только обязанность.
Консенсуальный договор займа не был предусмотрен ни законами Российской империи, ни законодательством СССР. В Российской Федерации впервые нормы, допускающие консенсуальный заем, появились в ГК в соответствии с Федеральным законом
от 26 июля 2017 г. N 212-ФЗ с тем, что они вступают в действие 1 июня 2018 г.
Как уже указывалось, граждан обещания дать взаймы не связывают в силу реального характера договора. Обещание займа порождает обязанность только для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. При этом возникающая из такого договора связь весьма условна. Во-первых, у заимодавца есть возможность отказать в предоставлении займа, если обстоятельства свидетельствуют о будущей неисправности заемщика (например, есть публикация о намерении заемщика обратиться с заявлением о своей несостоятельности). Во-вторых, заемщик наделен правом передумать и отказаться от получения займа даже после заключения
договора (п. 3 ст. 807 ГК). В предпринимательских договорах такое право заемщика может быть исключено или ограничено,
например, необходимостью возмещения убытков или платой за отказ от договора (п. 3 ст. 310 ГК). Схожие правила и ранее были
предусмотрены для кредитного договора, являющегося разновидностью договора займа (ст. 821 ГК). В-третьих, в практике арбитражных судов главенствует подход, в соответствии с которым понуждение к исполнению обязанности выдать кредит в натуре не
допускается
Необоснованный отказ предоставить кредит может повлечь лишь обязанность заимодавца по возмещению убытков. Этот подход применим и к консенсуальным договорам займа. Он объясняется тем, что заемщик получает имущественную ценность, ничего
не предоставляя взамен, давая лишь обещание вернуть заем. Проценты на сумму займа не являются эквивалентом суммы займа,
поскольку ими оплачивается лишь пользование полученным займом. В обменных (синаллагматических) обязательствах по общему
правилу требовать присуждения к исполнению обязательства (исполнения в натуре) может только тот, кто сам исполнение уже
предоставил (п. 3 ст. 328 ГК). Это тем более справедливо и для односторонне обязывающих обязательств, включая заем.
Таким образом, главное различие между реальным и консенсуальным договорами займа состоит в том, что в первом случае
обещание ничего не стоит, а во втором - можно взыскать убытки или обусловленную плату за неисполнение обязанности по предоставлению займа. Такие же потери может понести предприниматель, отказавшийся получать заем.
Возмездность является общим правилом для договоров займа денег. Если в договоре займа ничего не сказано ни о его возмездности, ни о размере процентов, срабатывает презумпция возмездности. Проценты по такому договору подлежат уплате ежемесячно
по ключевой ставке Банка России, действовавшей в соответствующие периоды, и начисляются до дня возврата займа, в том числе
досрочного.
Размер платы стороны могут определить следующими способами:
- фиксированная ставка, т.е. неизменный процент или сумма;
- плавающая ставка, изменяющаяся в зависимости от предусмотренных договором условий (например, курса валюты или ключевой ставки);
- иными способами, позволяющими определить размер процентов на момент их уплаты (например, процент от чистой прибыли
заемщика).
Безвозмездными предполагаются:
- займы родовых вещей и ценных бумаг (неденежные займы);
- договоры займа между гражданами, в том числе предпринимателями, на сумму, не превышающую 100 тыс. руб.
Предмет договора займа - это деньги, потребляемые родовые вещи и ценные бумаги. Деньги и родовые вещи всегда могут быть
заменены. Поэтому их гибель не освобождает от обязанности по возврату займа. Более того, предмет займа всегда тратится или
уничтожается в процессе потребления.
Условие о предмете - единственное существенное условие договора займа.
Общее правило: давать и брать взаймы могут любые субъекты, включая публичные образования, без ограничений. Исключение:
юридические лица могут публично занимать деньги под проценты у граждан, только если такое право дано им специальным законом (п. 6 ст. 807 ГК). Это запрет на привлечение денег так называемыми финансовыми пирамидами ("МММ", "Русский дом Селенга" и т.п.). Ограничение не касается привлечения денег посредством продажи облигаций (п. 4 ст. 807 ГК) - ценных бумаг, эмиссия
которых находится под государственным надзором (ст. 19 Закона о РЦБ). Не ограничено привлечение денег граждан банками на
основании договоров банковского вклада.
Письменная форма обязательна для договоров займа:
- на сумму свыше 10 тыс. руб.;
- где заимодавец - юридическое лицо.
Для реального договора займа, где без передачи предмета займа сделки нет, значение имеет не столько соблюдение формы договора, сколько наличие у заимодавца долгового документа. Так, заем считается предоставленным, если из документа (договора
займа в письменной форме, расписки и т.п.) следует, что деньги (вещи) переданы. Платежное поручение с указанием на заемный
характер перечисления денежных средств - полноценное доказательство предоставления займа.
Обычно в письменном договоре займа указывают предмет займа и обязательство заемщика по возврату. В консенсуальном договоре займа указывается также обязанность заимодавца по предоставлению. Передачу займа оформляют распиской заемщика,
выполненной в виде отдельного документа или надписи на договоре-документе. Другой способ подтверждения выдачи займа - указание в тексте договора: "заимодавец передал". В третьем варианте договор займа и его условия могут подтверждаться одной только распиской заемщика (п. 2 ст. 808 ГК).
Последствие несоблюдения письменной формы договора займа общее: недопустимость свидетельских показаний для доказывания факта заключения договора и его условий (п. 1 ст. 162 ГК). Для реального договора займа заключение договора и предоставление займа - это один и тот же факт, который не подлежит доказыванию свидетелями
Содержание заемного обязательства состоит из обязанностей заемщика по возврату займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором, а также по уплате процентов, если заем возмездный. В содержание консенсуального договора займа помимо
этого входит также обязанность заимодавца по предоставлению займа.
66. Существенные условия, права и обязанности сторон по договору страхования.
1. При заключении договора имущественного страхования между страхователем и страховщиком должно быть достигнуто соглашение: 1) об определенном имуществе либо ином имущественном интересе, являющемся объектом страхования; 2) о характере
события, на случай наступления которого осуществляется страхование (страхового случая); 3) о размере страховой суммы; 4) о
сроке действия договора. 2. При заключении договора личного страхования между страхователем и страховщиком должно быть
достигнуто соглашение: 1) о застрахованном лице; 2) о характере события, на случай наступления которого в жизни застрахованного лица осуществляется страхование (страхового случая); 3) о размере страховой суммы; 4) о сроке действия договора.
Права страхователя по договору:
1. на получение страхового возмещения при наступлении страхового случая
2. на изменение условий договора, в части изменения страховой суммы
3. На досрочное расторжение договора на страхование
Обязанности страхователя:
1. предоставление полной и достоверной информации о риске
2. сообщать страховой компании о факторах увеличения риска, о заключении др договоров страхования по поводу того же объекта страхования, фактах отчуждения застрахованного имущества, изменение адреса
3. оплатить страховые взносы
4. при наступлении страхового случая:
- принять все необходимые меры для предотвращения допонительного ущерб
- в установленные сроки известить страховщика об происшествии
- подать письменное заявление о выплате страхового возмещения с приложением соотв. документов подтверждающих страх.
случай.
-предоставить страховщику возможность осмотра застрахованного объектаи ведение расследования по факту страхового случая
Права страховщика:
1. направлять запросы в компетентные органы по поводу страхового случая
2. представлять интересы страхователя в переговорах о возмещении 3 лицами и в суде
3. отказаться от исполнения обязательств или уменьшить страховое возмещение если
- сообщил заранее ложные сведения о иске
- не известил страховщика в установленный срок
- не предоставил документов
- не принял мер по предотвращению дополнительного ущерба
- если страх.случай произошел по вине или грубой неосторожности страхователя (исключение страхование ответственности)
Обязанности страховщика:
1 . легко и понятно охарактеризовать в договоре страхуемые риски исключения из них
2. обеспечение неразглашения инфо составляющих коммерческую тайну страхователя
3. при получении заявления о выплате страхового возмещения:
- обеспечить осмотр объекта страхования
- составить акт о страховом случае
- рассчитать ущерб
-выплатить страх. возмещение
67. Субъекты и правила заключения и оформления договора страхования.
К субъектам договора страхования относятся:
1. страховщик;
2. страхователь;
3. факультативно - третьи лица, в пользу которых заключается договор (выгодоприобретатель или застрахованное лицо).
Страховщики - только юридические лица, имеющие лицензии на осуществление страхования соответствующего вида (ст.
938 ГК РФ).
Страхователи, по общему правилу, могут быть любые физические и юридические лица (если только страхование не связано исключительно с рисками предпринимательской деятельности).
Застрахованным лицом является лицо, чей интерес страхуется (застрахованным лицом может быть и сам страхователь).
В договоре личного страхования застрахованным лицом может быть только гражданин.
Выгодоприобретателем называется то лицо, которому страховщик должен выплатить страховое возмещение (страховую
сумму - по личному страхованию). Выгодоприобретателем может быть сам страхователь или третье лицо.
По правилам ст. 940 ГК договор страхования должен быть заключен в письменной форме. Несоблюдение письменной
формы влечет недействительность договора страхования, за исключением договора обязательного государственного страхования.
Договор страхования заключается на основании устного или письменного заявления страхователя, составленного по форме, установленной страховщиком. Договор может быть заключен путем составления одного документа, подписанного сторонами (п. 2 ст.
434 ГК), либо вручения страховщиком страхователю на основании его письменного или устного заявления страхового полиса
(страхового свидетельства), подписанного страховщиком. В последнем случае согласие страхователя заключить договор страхования на предложенных страховщиком условиях подтверждается принятием от страховщика указанного полиса. Страховое свидетельство должно содержать:

1) наименование документа;

2) наименование, юридический адрес и банковские реквизиты страховщика;

3) фамилию, имя, отчество или наименование страхователя и его адрес;

4) указание объекта страхования;

5) размер страховой суммы;

6) указание страхового риска;

7) размер страхового взноса, сроки и порядок его внесения;

8) срок действия договора;

9) порядок изменения и прекращения договора;

10) другие условия по соглашению сторон.
При заключении договора страхователь обязан сообщить страховщику все известные ему обстоятельства, имеющие существенное значение для суждения о степени страхового риска. Как правило, это делается с помощью заявления, написанного страхователем (или заполненного по уже готовой форме, предоставленной страховщиком). Существенными признаются во всяком случае
обстоятельства, определенно оговоренные в заявлении и/или договоре (страховом полисе). Заявление страхователя должно быть
заполнено четким (ясным) почерком, одними чернилами, не должно содержать исправлений и дописок. Если какая-либо строка в
заявлении и/или в страховом полисе осталась не заполнена (в том числе если в ней содержится прочерк), считается, что соглашением страхователя и страховщика сведения, не указанные в упомянутой строке, исключены из числа существенных обстоятельств
договора (страхового полиса).
Если страхователем является юридическое лицо, то как в заявлении, так и в договоре (страховом полисе) кроме подписи
полномочного представителя страхователя должна быть печать юридического лица.
Если договором не предусмотрено иное, его действие начинается в 00 час. 00 мин. дня, указанного в договоре (страховом
полисе) как дата начала страхования, но не ранее 00 час. 00 мин. дня, следующего за днем оплаты страховой премии или ее первого
взноса (при оплате страховой премии по частям в рассрочку). Днем оплаты страховой премии или ее первого взноса считается;

а) в случае наличного расчета – день поступления денег в кассу страховщика или день получения денег представителем страховщика. Факт приема наличных денежных средств оформляется квитанцией установленного образца;

б) в случае безналичного расчета – день поступления денег на расчетный счет страховщика.
Действие договора заканчивается в 24 час. 00 мин. дня, указанного в договоре (страховом полисе) как дата окончания страхования.
68. Понятие члена семьи нанимателя. Права и обязанности членов семьи нанимателя. Сравнительный анализ статуса
члена семьи нанимателя и постоянно проживающих с нанимателем лиц.
К членам семьи собственника жилого помещения относятся проживающие совместно с данным собственником в принадлежащем ему жилом помещении его супруг, а также дети и родители данного собственника. Другие родственники, нетрудоспособные
иждивенцы и в исключительных случаях иные граждане могут быть признаны членами семьи собственника, если они вселены собственником в качестве членов своей семьи.
Члены семьи собственника жилого помещения имеют право пользования данным жилым помещением наравне с его собственником, если иное не установлено соглашением между собственником и членами его семьи. Члены семьи собственника жилого помещения обязаны использовать данное жилое помещение по назначению, обеспечивать его сохранность.
Дееспособные и ограниченные судом в дееспособности члены семьи собственника жилого помещения несут солидарную с собственником ответственность по обязательствам, вытекающим из пользования данным жилым помещением, если иное не установлено соглашением между собственником и членами его семьи.
В случае прекращения семейных отношений с собственником жилого помещения право пользования данным жилым помещением за бывшим членом семьи собственника этого жилого помещения не сохраняется, если иное не установлено соглашением
между собственником и бывшим членом его семьи. Если у бывшего члена семьи собственника жилого помещения отсутствуют
основания приобретения или осуществления права пользования иным жилым помещением, а также если имущественное положение бывшего члена семьи собственника жилого помещения и другие заслуживающие внимания обстоятельства не позволяют ему
обеспечить себя иным жилым помещением, право пользования жилым помещением, принадлежащим указанному собственнику,
может быть сохранено за бывшим членом его семьи на определенный срок на основании решения суда. При этом суд вправе обязать собственника жилого помещения обеспечить иным жилым помещением бывшего супруга и других членов его семьи, в пользу
которых собственник исполняет алиментные обязательства, по их требованию.
По истечении срока пользования жилым помещением, установленного решением суда, соответствующее право пользования
жилым помещением бывшего члена семьи собственника прекращается, если иное не установлено соглашением между собственником и данным бывшим членом его семьи. До истечения указанного срока право пользования жилым помещением бывшего члена
семьи собственника прекращается одновременно с прекращением права собственности на данное жилое помещение этого собственника или, если отпали обстоятельства, послужившие основанием для сохранения такого права, на основании решения суда.
Статья 69. Права и обязанности членов семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма
1. К членам семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма относятся проживающие совместно с ним его
супруг, а также дети и родители данного нанимателя. Другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы признаются членами
семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма, если они вселены нанимателем в качестве членов его семьи
и ведут с ним общее хозяйство. В исключительных случаях иные лица могут быть признаны членами семьи нанимателя жилого
помещения по договору социального найма в судебном порядке.
2. Члены семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма имеют равные с нанимателем права и обязанности. Дееспособные и ограниченные судом в дееспособности члены семьи нанимателя жилого помещения по договору социального
найма несут солидарную с нанимателем ответственность по обязательствам, вытекающим из договора социального найма.
3. Члены семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма должны быть указаны в договоре социального
найма жилого помещения.
4. Если гражданин перестал быть членом семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма, но продолжает
проживать в занимаемом жилом помещении, за ним сохраняются такие же права, какие имеют наниматель и члены его семьи. Указанный гражданин самостоятельно отвечает по своим обязательствам, вытекающим из соответствующего договора социального
найма.
Статья 70. Право нанимателя на вселение в занимаемое им жилое помещение по договору социального найма других граждан в
качестве членов своей семьи
1. Наниматель с согласия в письменной форме членов своей семьи, в том числе временно отсутствующих членов своей семьи,
вправе вселить в занимаемое им жилое помещение по договору социального найма своего супруга, своих детей и родителей или с
согласия в письменной форме членов своей семьи, в том числе временно отсутствующих членов своей семьи, и наймодателя - других граждан в качестве проживающих совместно с ним членов своей семьи. Наймодатель может запретить вселение граждан в качестве проживающих совместно с нанимателем членов его семьи в случае, если после их вселения общая площадь соответствующего жилого помещения на одного члена семьи составит менее учетной нормы. На вселение к родителям их несовершеннолетних
детей не требуется согласие остальных членов семьи нанимателя и согласие наймодателя.
2. Вселение в жилое помещение граждан в качестве членов семьи нанимателя влечет за собой изменение соответствующего договора социального найма жилого помещения в части необходимости указания в данном договоре нового члена семьи нанимателя.
Статья 71. Права и обязанности временно отсутствующих нанимателя жилого помещения по договору социального найма и
членов его семьи
Временное отсутствие нанимателя жилого помещения по договору социального найма, кого-либо из проживающих совместно с
ним членов его семьи или всех этих граждан не влечет за собой изменение их прав и обязанностей по договору социального найма.
69. Правовые формы удовлетворения жилищных потребностей граждан.
Одной из правовых форм удовлетворения жилищных потребностей граждан является приобретение жилых помещений в частную собственность. Такое приобретение возможно по различным юридическим основаниями и не ограничено его количеством,
размерами или стоимостью. Так, право частной собственности на жилище может возникать в результате жилищного строительства. При этом необходимо учитывать, что жилые помещения относятся к недвижимым вещам (п. 1 ст. 130 ГК, ч. 2 ст. 15 ЖК) и
право собственности на такую вещь возникает с момента ее государственной регистрации ст. 219 ГК, ст. 18 ЖК). Право частной
собственности на жилище может возникать и путем совершения различных гражданско-правовых сделок — купли-продажи жилья,
мены, дарения, ренты.
Собственники жилых помещений в соответствии со ст. 209 ГК вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь
собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими
способами, распоряжаться им иным образом.
Собственник вправе совершать сделки, направленные на отчуждение жилого помещения, например, куплю-продажу, мену, дарение, завещание и т.п., а также сделки, направленные на передачу жилья в пользование, например, сдавать внаем, аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление.
Сторонами гражданско-правовых сделок с жилыми помещениями могут выступать граждане и юридические лица, а также субъекты Российской Федерации при продаже муниципального или государственного жилья. В случае если стороной в такой сделке
является государственная или муниципальная организация или юридическое лицо относящееся к некоммерческой организации
необходимо чтобы в их учредительных документах была предусмотрена возможность совершения сделок с жилыми помещениями,
учитывая их специальную правоспособность.
Для совершения сделки с жилым помещением необходимо, чтобы содержание сделки не противоречило закону, стороны совершающие сделку были право— и дееспособны, отчуждаемое жилое помещение принадлежало продавцу на праве собственности
(праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления), совпадение воли и волеизъявления сторон совершающих
сделку, сделка должна быть совершена в простой письменной форме, а само право собственности возникает с момента его государственной регистрации с одновременным кадастровым учетом.
Государственная регистрация права в Едином государственном реестре недвижимости является единственным доказательством
существования зарегистрированного права.
Государственной регистрации подлежат право собственности и другие вещные права на недвижимое имущество и сделки с ним
в соответствии со ст. 130, 131, 132, 133.1 и 164 ГК. В случаях, установленных федеральным законом, государственной регистрации
подлежат возникающие, в том числе на основании договора, либо акта органа государственной власти, либо акта органа местного
самоуправления, ограничения прав и обременения недвижимого имущества, в частности сервитут, ипотека, доверительное управление, аренда, наем жилого помещения (п. 6 ст. 1 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости»).
Гражданский кодекс РФ (гл. 33) устанавливает возможность собственников произвести отчуждение имущества под выплату
ренты либо за пожизненное содержание с иждивением.
По договору ренты собственник (получатель ренты) имеет право передать другому лицу (плательщику ренты) в собственность
имущество, а последний в обмен на имущество будет выплачивать бывшему собственнику ренту в виде денежной суммы либо иного содержания. По договору ренты допускается установление обязанности выплачивать ренту бессрочно (постоянная рента) или на
срок жизни получателя ренты (пожизненная рента). Пожизненная рента может быть установлена на условиях пожизненного содержания гражданина с иждивением.
Для приобретения жилых помещений в частную собственность возможно получение кредита или целевого займа под залог построенного жилья, обеспечиваемого ипотекой, а также получение целевых государственных и муниципальных субсидий, либо использование средств материнского (семейного) капитала.
Истечение срока приобретательной давности в отношении владения жильем также может стать основанием для его приобретения в частную собственность. Гражданин не являющийся собственником недвижимого имущества, но добросовестно, открыто и
непрерывно владеющий им как своим собственным в течение пятнадцати лет приобретает право собственности на это имущество
(ст. 234 ГК).
Бессрочная бесплатная приватизация занимаемых жилых помещений в домах государственного и муниципального жилищных
фондов социального использования также является одним из оснований приобретения гражданами РФ жилья в частную собственность
Полная выплата паевого взноса за квартиру, предоставленную в пользование члену жилищного или жилищно-строительного
кооператива также является одним из оснований приобретения права собственности на жилое помещение (п. 4 ст. 218 ГК, ч. 1 ст.
129 ЖК).
Жилищные потребности граждан могут удовлетворяться и без приобретения жилых помещений в частную собственность. Так
гражданину, принятому в члены жилищного кооператива, предоставляется жилое помещение в домах жилищного кооператива в
соответствии с размером внесенного паевого взноса во владение и пользование, а распоряжение им осуществляется в установленных законодательством пределах (подп. 5 ст. 10, ст. 124 ЖК).
Гражданин может использовать жилье и на ограниченном вещном праве пользования, например, возникшем в силу завещательного отказа. Гражданин, которому по завещательному отказу предоставлено право пользования жилым помещением на указанный
в соответствующем завещании срок, пользуется данным жилым помещением наравне с собственником данного жилого помещения
(ст. 1137 ГК, ст. 33 ЖК).
Одной из гражданско-правовых форм удовлетворения жилищной потребности является предоставление жилья гражданам в
субаренду юридическими лицами, которые сами арендуют жилые помещения. Эта возможность предусмотрена ст. 671 ГК: «Юридическим лицам жилое помещение может быть предоставлено во владение и (или) пользование на основе договора аренды или
иного договора. Юридическое лицо может использовать жилое помещение только для проживания граждан».
В данном случае надо иметь ввиду, что сдача в аренду возможна жилых помещений, относящихся к жилищному фонду коммерческого использования. Эти жилые помещения могут находиться в любой форме собственности — государственной, муниципальной и частной.
Жилищное законодательство предусматривает удовлетворение жилищной потребности граждан путем заключения не только
возмездных, но и безвозмездных сделок. Так, согласно п. 2 ст. 30 ЖК РФ собственник жилого помещения вправе предоставить во
владение и (или) в пользование принадлежащее ему на праве собственности жилое помещение гражданину на основании договора
найма, договора безвозмездного пользования или на ином законном основании, а также юридическому лицу на основании договора
аренды или на ином законном основании с учетом требований, установленных гражданским законодательством и Жилищным кодексом Российской Федерации.
70. Содержание и исполнение обязательств из неосновательного обогащения.
Неосновательное обогащение одного лица за счет другого независимо от того, в какой форме оно произошло, порождает между
приобретателем и потерпевшим обязательство по возмещению потерпевшему имущества, неосновательно утраченного им или сбереженного за его счет. Предметом требования потерпевшего (кредитора) по данному обязательству могут быть только вещи, определяемые родовыми признаками; имущественные права; деньги — как наличные, так и безналичные; не индивидуализированные
каким-либо образом ценные бумаги на предъявителя и бездокументарные ценные бумаги.
Если обязательство возникло вследствие неосновательного приобретения лицом вещей, определяемых родовыми признаками,
наличных денег, ценных бумаг на предъявителя, не индивидуализированных каким-либо образом, то главным элементом содержания обязательства является требование потерпевшего о возврате имущества того же рода в натуре или в денежном выражении. В
соответствии со ст. 1104 имущество, составляющее неосновательное обогащение приобретателя, должно быть возвращено потерпевшему в натуре. Причем приобретатель отвечает перед потерпевшим за любую (в том числе допущенную случайно) недостачу
(или ухудшение) неосновательно приобретенного или сбереженного имущества, если повлекшее недостачу событие произошло
после того, как приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности обогащения. До этого момента он отвечает лишь
за умысел и грубую неосторожность. Помимо указанного приобретатель должен возместить потерпевшему расходы по возврату
неосновательного обогащения в натуре.
Если невозможно возвратить в натуре неосновательно полученное или сбереженное имущество, приобретатель должен возместить потерпевшему действительную стоимость этого имущества на момент его приобретения, а также убытки, вызванные последующим изменением стоимости имущества, если приобретатель не возместил его стоимость немедленно после того, как узнал о
неосновательности обогащения (п. 1 ст. 1105 ГК РФ).
Если обязательство из неосновательного обогащения возникло вследствие передачи потерпевшим приобретателю имущественных прав, включая безналичные деньги и бездокументарные ценные бумаги, то потерпевший вправе требовать восстановления
прежнего положения, в том числе возвращения ему документов, удостоверяющих переданное право (ст. 1106 ГК РФ). Восстановление прежнего положения принимает различные формы: сделка по уступке прав может быть признана недействительной, запись
на счет депо по бездокументарным ценным бумагам — восстановлена, безналичные деньги — зачислены на счет потерпевшего.
Следует особо отметить, что ст. 1106 ГК РФ, согласно которой требовать восстановления прежнего положения, в том числе возвращения документов, удостоверяющих переданное право, может только лицо, передавшее путем уступки требования или иным
образом принадлежащее ему право другому лицу на основании несуществующего или недействительного обязательства, должна
толковаться расширительно. При буквальном толковании создается впечатление, что закон защищает потерпевшего только в случаях, когда он лишился своих прав в результате собственных действий по уступке права. Это далеко не так. Имущественные права,
безналичные деньги и бездокументарные ценные бумаги могут быть переведены с потерпевшего на приобретателя в результате
действий третьих лиц (банка, реестродержателя и т. п.) В таких ситуациях потерпевший, несомненно, вправе в силу общих предписаний ст. 1102 и 1106 ГК РФ требовать восстановления прежнего положения, в том числе возвращения ему документов, удостоверяющих права, непосредственно и от указанных третьих лиц.
Если обязательство из неосновательного обогащения возникло в связи с предоставлением приобретателю необоснованных
услуг или неосновательным пользованием чужим имуществом без намерения его приобрести (включая случаи неосновательного
сбережения за счет покушения на чужие права), то приобретатель должен возместить потерпевшему то, что он сберег вследствие
такого пользования по цене, существовавшей в то время, когда закончилось пользование, и в том месте, где оно происходило (п. 2
ст. 1105 ГК РФ). При этом при определении цены за неосновательное пользование чужим имуществом или услугами можно воспользоваться правилом п. 3 ст. 424 ГК РФ о применении цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары, работы и услуги.
В процессе исполнения обязательств из неосновательного обогащения часто возникает вопрос о возмещении потерпевшему неполученных доходов. Он должен решаться в соответствии с п. 1 ст. 1107 ГК РФ, согласно которому лицо, неосновательно получившее или сберегшее имущество, обязано возвратить или возместить потерпевшему все доходы, которые оно извлекло или должно было извлечь из этого имущества с того времени, когда узнало или должно было узнать о неосновательности обогащения.
В тех случаях, когда денежные средства передаются приобретателю в безналичной форме (путем зачисления на его банковский
счет), следует исходить из того, что приобретатель должен узнать о неосновательном получении средств при представлении ему
банком выписки о проведенных по счету операциях или иной информации о движении средств по счету в порядке, предусмотренном банковскими правилами и договором банковского счета. При представлении приобретателем доказательств, свидетельствующих о невозможности установления им факта ошибочного зачисления по переданным ему данным, обязанность уплаты процентов
возлагается на него с момента, когда он мог получить сведения об ошибочном получении средств.
Приобретатель в процессе исполнения обязательств из неосновательного обогащения вправе требовать возмещения затрат на
имущество, подлежащее возврату. В соответствии со ст. 1108 ГК РФ при возврате неосновательно полученного или сбереженного
имущества или возмещении его стоимости приобретатель вправе требовать от потерпевшего возмещения понесенных необходимых затрат на содержание и сохранение имущества с того времени, с которого он обязан возвратить доходы с зачетом полученных
им выгод. Право на возмещение затрат утрачивается в случае, когда приобретатель умышленно удерживал имущество, подлежащее
возврату.
Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату. Из общего правила о том, что неосновательное обогащение подлежит
возврату потерпевшему, закон в определенных случаях делает исключения. Данные исключения оформляются в законодательстве
через понятие "неосновательное обогащение, не подлежащее возврату". В соответствии со ст. 1109 ГК РФ не подлежат возврату в
качестве неосновательного обогащения:
а) имущество, переданное во исполнение обязательства до наступления срока исполнения, если обязательством не предусмотрено иное;
б) имущество, переданное во исполнение обязательства по истечении срока исковой давности;
в) заработная плата и приравненные к ней платежи, пенсии, пособия, стипендии, возмещение вреда, причиненного жизни или
здоровью, алименты и иные денежные суммы, предоставленные гражданину в качестве средства к существованию, при отсутствии
недобросовестности с его стороны и счетной ошибки;
г) денежные суммы и иное имущество, предоставленные во исполнение несуществующего обязательства, если приобретатель
докажет, что лицо, требующее возврата имущества, знало об отсутствии обязательства либо предоставило имущество в целях благотворительности.
Содержащийся в ст. 1109 ГК РФ перечень случаев, когда неосновательное обогащение не подлежит возврату, является закрытым и расширительному толкованию не подлежит.
Положение п. 1 ст. 1109 ГК РФ о том, что имущество, переданное во исполнение обязательства до наступления срока исполнения, если обязательством не предусмотрено иное, не подлежит возврату в качестве неосновательного обогащения, вытекает из
нормы ст. 315 ГК РФ. Из системного толкования указанных норм вытекает, что имущество, переданное досрочно во исполнение
обязательства, подлежит возврату в качестве неосновательного обогащения только тогда, когда самим досрочно исполненным обязательством предусмотрена обязанность такого возврата. Помимо этого, имущество, переданное во исполнение обязательства до
наступления срока исполнения, может подлежать возврату в качестве неосновательного обогащения, если сделка или иное основание возникновения исполненного обязательства будут признаны после передачи имущества недействительными по основаниям,
предусмотренным законом.
Имущество, переданное во исполнение обязательства по истечении срока исковой давности, не подлежит возврату в качестве
неосновательного обогащения (п. 2 ст. 1109 ГК РФ).
Норма п. 4 ст. 1109 ГК РФ содержит указание на два безусловных основания для отказа потерпевшему в возврате неосновательного обогащения:
а) правовая ошибка — предоставление имущества потерпевшим, заведомо знающим об отсутствии обязательства по предоставлению имущества;
б) предоставление имущества в целях благотворительности.
71. Договор простого товарищества.
Договор простого товарищества (договор о совместной деятельности) представляет собой соглашение двух или нескольких лиц
(товарищей), обязующихся соединить свои вклады и совместно действовать без образования юридического лица для извлечения
прибыли или достижения иной не противоречащей закону цели (п. 1 ст. 1041 ГК).
Это договор консенсуальный, по общему правилу срочный.
Данный договор в отличие от имущественных договоров не порождает гражданско-правового обязательства в классическом его
понимании. Объединение товарищей в этом случае не влечет появления у них по отношению друг к другу взаимных прав и обязанностей обязательственного характера. Участники же договора простого товарищества преследуют единую общую цель, как правило - получение прибыли. Кроме того, предполагается, что срок, на который создается простое товарищество, - более длительный,
чем сроки действия имущественных договоров.
Участники договора имеют следующие права:
- на участие в управлении и ведении общих дел товарищества (корпоративный характер);
- на информацию по ведению дел (неимущественный характер);
- долевой собственности на общее имущество (вещный характер);
- на получение прибыли (обязательственный характер).
Участники договора несут следующие обязанности:
- вносить вклады в общее дело;
- участвовать в ведении предусмотренной договором деятельности.
При заключении договора товарищи обязательно должны достичь согласия о цели их совместной деятельности, определить
размер и форму вкладов в общее дело, конкретный порядок совместной деятельности. В связи с этим существенными условиями
договора простого товарищества являются:
- предмет (совместное ведение конкретной деятельности);
- цель ведения совместной деятельности (достижение конкретных результатов);
- размер и форма вкладов в общее дело.
Форма договора простого товарищества законом не установлена. Следовательно, действуют общие правила о форме сделок (ст.
ст. 158 - 163 ГК).
Поскольку простое товарищество, не являясь юридическим лицом, не обладает самостоятельной правосубъектностью, общее
имущество товарищей, в отличие от уставного капитала хозяйственных обществ, складочного капитала хозяйственных товариществ и имущества производственного кооператива, не выполняет обеспечительной функции, так как кредиторы могут быть у
каждого из товарищей, но их нет у самого простого товарищества. В то же время по общему правилу общее имущество товарищей,
состоящее из их вкладов в общее дело, а также произведенная в результате совместной деятельности продукция и полученные от
такой деятельности доходы признаются их общей долевой собственностью (п. 1 ст. 1043 ГК).
В п. 1 ст. 1044 ГК определена презумпция дозволительности ведения общих дел товарищества каждым из товарищей от имени
всех остальных. Данная презумпция может быть опровергнута соглашением товарищей о возложении таких полномочий на конкретных товарищей либо о необходимости совместного ведения дел всеми участниками товарищества. Естественным образом отпадает вопрос о необходимости создания органа для такого объединения ввиду отсутствия у него организационного единства (один
из признаков юридического лица) и правосубъектности. В случае совместного ведения дел совершение любой сделки требует согласия всех товарищей.
Несмотря на то что простое товарищество не является юридическим лицом, данное объединение так или иначе взаимодействует
с третьими лицами (участвует в гражданском обороте). Правда, происходит это не напрямую, а опосредованно - через его участников. Причем если в полном товариществе участники совершают сделки от имени товарищества, то в простом товариществе все
действия юридического характера совершаются от имени товарищей.
Отсутствие правосубъектности у простого товарищества (и, как следствие, деликтоспособности) влечет необходимость возложения ответственности по общим обязательствам на самих товарищей. В любом случае каждый из товарищей несет ответственность всем своим имуществом.
В то же время в соответствии со ст. 1047 ГК порядок возложения ответственности на товарищей зависит от ответа на следующие вопросы: носила деятельность, которую вели товарищи, предпринимательский характер или нет; имели общие обязательства
товарищей договорный или внедоговорный характер.
Из-за того, что предпринимательская деятельность имеет рисковый характер (п. 2 ст. 2 ГК), вне зависимости от характера общих обязательств товарищей они обязаны нести солидарную ответственность по таким обязательствам. Также солидарная ответственность товарищей возникает, если их общие обязательства возникли не из договора, независимо от того, осуществлялась пред-
принимательская деятельность или нет. В то же время может возникать долевая ответственность каждого из товарищей. Если договор простого товарищества не связан с осуществлением его участниками предпринимательской деятельности, каждый товарищ
отвечает по общим договорным обязательствам всем своим имуществом пропорционально стоимости его вклада в общее дело (абз.
1 п. 1 ст. 1047 ГК).
Поскольку договор простого товарищества заключается его участниками в том числе с целью извлечения прибыли, ст. 1048 ГК
предусмотрен порядок ее распределения. Представляется, что данный порядок обусловлен положениями ст. 248 ГК (о плодах, продукции и доходах от использования имущества, находящегося в долевой собственности), где сказано, что по общему правилу доходы участников долевой собственности распределяются соразмерно их долям. Имущество товарищей, вложенное ими в общее
дело, принадлежит им на праве общей долевой собственности, соответственно, и прибыль, полученная товарищами в результате их
совместной деятельности, распределяется пропорционально стоимости их вкладов в общее дело. Иной порядок распределения
прибыли может быть предусмотрен самим договором простого товарищества или иным соглашением.
Другой порядок предусмотрен для покрытия общих расходов и убытков товарищей (ст. 1046 ГК). Здесь на первое место ставится соглашение товарищей, и только в случае отсутствия такового действует правило о пропорциональном (соответственно стоимости вклада в общее дело) распределении общих расходов и убытков.
В связи с тем что конструкция договора простого товарищества кардинально отличается от традиционной конструкции имущественных договоров, общие правила о прекращении (расторжении) имущественных договоров к договору простого товарищества
применимы только отчасти. Естественно, что истечение определенного товарищами срока договора или достижение поставленной
ими цели прекращает договор простого товарищества. В то же время данный договор формирует партнерские отношения, основанные на взаимном доверии и сотрудничестве товарищей (это фидуциарная сделка), в связи с чем выбытие хотя бы одного товарища
из состава участников (из общего дела) обычно влечет прекращение договора. Причем такое выбытие может произойти как по воле
товарища, так и независимо от его воли.
Группу оснований прекращения договора, связанных с волей товарищей, составляют:
- отказ одного из товарищей от дальнейшего участия в бессрочном договоре простого товарищества;
- расторжение срочного договора простого товарищества по требованию одного из товарищей в отношениях между ним и
остальными товарищами.
Более многочисленную группу оснований прекращения договора составляют случаи, когда договор простого товарищества прекращается независимо от воли его участников, это:
- объявление одного из товарищей недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим;
- объявление кого-либо из товарищей несостоятельным (банкротом);
- смерть товарища, ликвидация либо реорганизация участвующего в договоре простого товарищества юридического лица, если
только самим договором простого товарищества или последующим соглашением не предусмотрено замещение выбывшего товарища его правопреемниками;
- выдел доли товарища по требованию его кредитора;
- истечение срока договора простого товарищества.
Во всех перечисленных в данной группе случаях (за исключением последнего) законодатель делает оговорку, что презумпция
прекращения договора простого товарищества по указанным основаниям может быть опровергнута соглашением участников о сохранении договора в отношениях между остальными товарищами.
Последствия прекращения договора простого товарищества для его участников предусмотрены в п. 2 ст. 1050 ГК. В зависимости от правового режима имущества, находящегося в обладании участников товарищества, закон по-разному определяет правовую
судьбу такого имущества.
На время действия договора простого товарищества его участники передают в общее дело принадлежащее им имущество, становящееся общей собственностью товарищей. В то же время определенные вещи, принадлежащие товарищам, могут передаваться
в их общее владение и пользование. Кроме того, за время существования товарищества у товарищей могут возникнуть общие права
требования, равно как и общие обязательства в отношении третьих лиц.
Прекращение договора простого товарищества влечет раздел имущества, находившегося в общей собственности товарищей, по
правилам, предусмотренным ст. 252 ГК. Предпочтительным является соглашение товарищей по поводу способа и условий такого
раздела либо порядка выдела доли конкретного участника. Недостижение согласия по этому вопросу дает возможность каждому из
товарищей требовать выдела своей доли из общего имущества в судебном порядке.
Индивидуально-определенные вещи, переданные товарищами во временное владение и пользование товарищей на время действия договора, подлежат возврату предоставившим их товарищам. Предполагается, что за время действия договора данные вещи
принесли общий доход участникам договора (в том числе и собственникам этих вещей), поэтому вознаграждение при возврате этих
вещей товарищам не выплачивается.
Возможна ситуация, когда участники товарищества не желают, чтобы третьи лица знали о существовании подобного объединения. В связи с этим они договариваются о неразглашении какой-либо информации, связанной с деятельностью товарищей, создают
негласное товарищество. Оно может быть создано как для занятия предпринимательской деятельностью товарищей, так и для деятельности, не связанной с извлечением прибыли.
Каждый из участников такого товарищества вправе заключать сделки с третьими лицами от своего имени, но в общих интересах
товарищей. При этом он отвечает по таким сделкам исключительно своим имуществом.
Совместная деятельность товарищей порождает для них общие обязательства, причем как договорного характера, так и внедоговорного. Однако в силу негласного характера такого объединения для кредитора по указанным обязательствам должниками являются не все товарищи, а конкретный участник (участники). Удовлетворив требования кредитора по возникшему обязательству,
такой участник получает право регрессного требования к остальным товарищам.
72. Особенности возмещения вреда при причинении смерти гражданину.
Нетрудоспособность лица, состоящее на иждивение потерпевшего или имевшее ко дню его смерти право на содержание:
--Несовершеннолетние,
--Инвалиды 1, 2, 3 гр.,
--Граждане, достигшие пенсионного возраста.
Факт родства не имеет юридического значения, юридическое значение имеет факт иждивения.
--Ребенок умершего, рожденный после его смерти.
--Один из родителей, супруг либо другой член семьи умершего независимо от его трудоспособности, если он не работает и занят уходом за детьми, братьями, сестрами и внуками умершего, не достигших 14 лет.
--Лица, находившиеся на иждивении умершего и ставшие нетрудоспособными в течении 5 лет после его смерти.
Сумма определяется исходя из среднего заработка, который он получал до смерти.
Из этой суммы подлежат вычету суммы, на которые он должен был и обязан был содержать других лиц. Оставшаяся сумма делится на всех лиц, обладающих правом на содержание, с учетом самого умершего.
- в состав доходов умершего наряду с заработком (доходом) включаются получаемые им при жизни пенсия, пожизненное содержание и другие подобные выплаты;
- пенсии, назначенные лицам в связи со смертью кормильца, а равно другие виды пенсий, назначенные как до, так и после смерти кормильца, а также заработок (доход) и стипендия, получаемые этими лицами, в счет возмещения им вреда не засчитываются;
- установленный каждому из имеющих право на возмещение вреда в связи со смертью кормильца размер возмещения не подлежит дальнейшему перерасчету (кроме рождения ребенка после смерти кормильца, а также назначения или прекращения выплаты
возмещения лицам, занятым уходом за детьми, внуками, братьями и сестрами умершего кормильца).
Лица, ответственные за вред, вызванный смертью потерпевшего, обязаны возместить необходимые расходы на погребение. Пособие на погребение, полученное гражданами, понесшими эти расходы, в счет возмещения вреда не засчитывается.
Вред в связи с потерей кормильца возмещается в течение хоть и длительного, но определенного срока:
а) несовершеннолетним - до достижения восемнадцати лет;
б) учащимся старше восемнадцати лет - до окончания учебы в учебных учреждениях по очной форме обучения, но не более чем
до двадцати трех лет;
в) женщинам старше пятидесяти пяти лет и мужчинам старше шестидесяти лет - пожизненно;
г) инвалидам - на срок инвалидности;
д) одному из родителей, супругу либо другому члену семьи, занятому уходом за находившимися на иждивении умершего его
детьми, внуками, братьями и сестрами, - до достижения ими четырнадцати лет либо изменения состояния их здоровья.
При причинении смерти – право на компенсацию потери кормильца – не учитывается грубая неосторожность потерпевшего.
73. Перемена лиц в обязательстве. Цессия.
Перемена лиц в обязательстве, т.е. появление в нем взамен первоначальных - новых должника и кредитора, специфический и
практически важный институт гражданского права, отражающий потребности и динамику современных рыночных отношений,
когда происходят частые смены собственников и владельцев имущества по договору. Иногда такие изменения в составе субъектов
обязательства являются нормальным явлением, например передача другому лицу векселя и иных ценных бумаг; в других случаях
они обусловлены разного рода внешними факторами, влияющими на состав и цели участников обязательства.
Перемена лиц в обязательстве происходит в различных формах, которые влекут для участвующих в обязательстве лиц разные
последствия. Прежде всего надо различать универсальное и сингулярное правопреемство в обязанностях и правах.
Первое имеет место при реорганизации юридических лиц (их слиянии и разделении), а также при наследовании имущества физического лица, когда к правопреемнику в силу названных обстоятельств переходит совокупность прав и обязанностей предшественника. При сингулярном правопреемстве к новому кредитору или должнику переходит только определенное право или обязанность, что обычно обусловлено желанием урегулировать отношения участников рыночного оборота, прежде всего, провести взаимные расчеты. Универсальное правопреемство - проблематика корпоративного и наследственного права, и поэтому в настоящей
главе речь будет идти только о сингулярном правопреемстве.
Сингулярное правопреемство может иметь место в силу предписаний закона или же, что бывает чаще, в силу договоренности
между субъектами имущественного оборота. При изменении в обязательстве кредитора ГК говорит об уступке требования (на
юридическом языке - цессия), в случае появления в обязательстве нового должника используется термин перевод долга (юридический эквивалент - делегация).
Переход прав к другому лицу возможен, кроме того, в рамках некоторых договоров гражданского права как одно из их условий.
Примером служит договор финансирования под уступку денежного требования, именуемый в литературе факторингом (гл. 43 ГК).
К условиям этого договора об уступке требования при наличии пробелов в названной главе ГК могут применяться общие нормы гл.
24 ГК о цессии.
В рамках некоторых договоров возможна и такая форма перемены лиц в обязательстве, когда одновременно происходит как передача права, так и перевод долга. Это имеет место при продаже предприятия (§ 8 гл. 30 ГК) и в договоре аренды, если арендатор
совершает договор перенайма, когда его место в договоре аренды занимает другое лицо (п. 2 ст. 615 ГК).
В гл. 24 ГК о перемене лиц в обязательстве наряду с уступкой требования и переводом долга говорится о таких формах перехода права, как регрессное требование (п. 1 ст. 382), суброгация (ст. 387), индоссамент (п. 3 ст. 389), которые соприкасаются с проблематикой перемены лиц в обязательстве и нуждаются в уяснении.
Регрессное требование представляет собой требование компенсации за исполненное за счет или по вине другого лица. При регрессе возникает новое обязательство, а не перемена лиц. Поэтому закон с достаточными основаниями вводит норму о том, что
правила об уступке требования к регрессным требованиям не применяются (п. 1 ст. 382 ГК).
Суброгацию и индоссамент, напротив, следует рассматривать в качестве особых случаев уступки права требования. Термин
"суброгация" используется для обозначения права страховщика, уплатившего страховое возмещение, требовать его компенсации от
лица, отвечающего за наступление страхового случая. Индоссамент - это предусмотренный законодательством о ценных бумагах
упрощенный способ передачи ордерной ценной бумаги путем нанесения на нее передаточной надписи - индоссамента.
Уступка требования (цессия) совершается в форме договора, в котором по сложившейся юридической терминологии лицо, передающее требование, именуется цедентом, а новый кредитор - цессионарием. Такой договор должен быть совершен в той же форме, что и сделка, из которой вытекает уступаемое требование, т.е. в письменной или нотариальной. При уступке права в отношении
недвижимого имущества договор цессии для вступления его в силу должен пройти государственную регистрацию. Упрощенный
порядок установлен для передачи ордерных ценных бумаг, когда перемена кредитора - держателя бумаги осуществляется посредством совершения на ней передаточной надписи - индоссамента.
Предметом передаваемых прав чаще всего являются денежные требования, и назначение цессии состоит в проведении взаимных расчетов. Предметом цессии могут быть и другие обязательства, например о выполнении работ или оказании услуг. Однако
уступка требования допускается в отношении не всех прав.
Согласно ст. 383 ГК переход к другому лицу прав, неразрывно связанных с личностью кредитора, в частности требований об
алиментах и о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, не допускается. По общему правилу не может передаваться
другому лицу требование по банковской гарантии (ст. 372 ГК). Ряд ограничений на передачу права предъявлять претензии и иски к
перевозчику грузов предусмотрен в транспортных уставах и кодексах.
Уступка прав юридическим лицом, в отношении которого возбуждено дело о банкротстве, может осуществляться согласно Закону о банкротстве в зависимости от стадии банкротства только после получения согласия на такую сделку временного управляющего (ст. 64) или собрания (комитета) кредиторов (ст. 112, 140).
При длящихся договорных отношениях возникает вопрос о допустимости уступки кредитором третьим лицам части его прав по
таким договорам с сохранением самого договора в силе. Согласно ст. 384 ГК объем прав кредитора, переходящих к другому лицу,
определяется законом или договором. Следовательно, в силу цессии возможна частичная уступка принадлежащего кредитору права.
Согласие должника на уступку требования другому лицу не нужно, однако если личность кредитора имеет существенное значение для должника, на уступку необходимо получить его согласие (п. 2 ст. 388 ГК). При этом суды принимают во внимание широкий круг обстоятельств, относящихся к содержанию и назначению передаваемого права.
Уведомление должника о состоявшейся уступке требования, как это следует из редакции п. 2 ст. 382 ГК, закон не рассматривает
в качестве необходимого условия цессии. Однако новый кредитор несет риск неблагоприятных последствий такого бездействия, и
при отсутствии уведомления исполнение обязательства первоначальному кредитору признается надлежащим исполнением.
В гл. 24 ГК об уступке требования нет прямых указаний о том, является цессия возмездным или безвозмездным договором.
Этот вопрос должен решаться в заключаемом договоре цессии. В зависимости от назначения цессии она может быть как возмездной, так и безвозмездной (при погашении задолженности цедента перед цессионарием).
Заключение договора об уступке требования усложняет структуру обязательственных отношений и создает правоотношения
между тремя ее участниками: цедентом, цессионарием, который становится новым кредитором, и должником по обязательству.
При этом возникают и требуют решения три группы вопросов: 1) легитимация нового кредитора; 2) определение объема переданных по цессии прав; 3) пределы ответственности цедента и должника по обязательству перед новым кредитором.
74. Исполнение гражданско-правовых обязательств. Принципы исполнения обязательств.
Обязательства заключаются для того, чтобы привести к определенному результату, например получить, изготовить или отремонтировать какую-либо вещь, что достигается реализацией должником и кредитором прав и обязанностей, составляющих содержание обязательства. Как уже говорилось, содержание обязательства составляет совершение определенных действий либо воздержание от действий. Между тем исполнение обязательства может осуществляться именно путем активных действий, таких, как передача имущества, выполнение работы, уплата денег, совершение иных имущественных предоставлений. Собственно воздержание
от действий не составляет автономной обязанности должника, а лишь дополняет обязанности по совершению активных действий.
Действия, которые подлежат исполнению, различны и зависят от конкретного содержания обязательственного отношения. Поскольку законом предусмотрена возможность возникновения обязательств, не только прямо предусмотренных законом, но и иных,
не противоречащих общим началам и смыслу гражданского законодательства, перечень обязанностей должника в законе не является исчерпывающим. Лишь наиболее часто встречающиеся действия должника в законе названы: передача имущества, уплата денег,
выполнение работы. Несмотря на многообразие различных действий, совершаемых должником, их осуществление подчиняется
общим правилам. Общие правила исполнения обязательств именуются принципами исполнения обязательств.
Принципы исполнения. Действующее гражданское законодательство предусматривает два принципа исполнения обязательств:
принцип надлежащего исполнения и принцип реального исполнения.
Принцип надлежащего исполнения, предусмотренный ст. 309 ГК, устанавливает, что «обязательства должны исполняться
надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии
таких условий и требований —- в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями».
Принцип надлежащего исполнения предполагает, что обязательство должно быть исполнено надлежащими субъектами, в надлежащем месте, в надлежащее время, надлежащим предметом и надлежащим образом. Принцип реального исполнения сформулирован в ст. 396 ГК и в качестве общего правила предписывает обязательность исполнения обязательства в натуре, т. е. совершение
должником именно того действия, которое составляет содержание обязательства без замены этого действия денежным эквивалентом в виде возмещения убытков и уплаты неустойки.
В то же время действие принципа реального исполнения обязательства в ст. 396 ГК сужено. Если уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательства не освобождают должника от исполнения обязательства в натуре,
если иное не предусмотрено законом или договором, то на случай неисполнения обязательства сформулировано иное правило:
возмещение убытков и уплата неустойки за неисполнение обязательства освобождают должника от исполнения обязательства в
натуре, если иное не предусмотрено законом или договором.
Оба принципа имеют диспозитивный характер, поскольку нормы, в которых они воплощены, предоставляют сторонам право
сформулировать правила иные, чем установленные законом. Так, в ст. 309 ГК предусмотрено, что стороны прежде всего должны
руководствоваться условиями обязательства, определяемыми сторонами, и сущностью самого обязательства, а также требованиями
закона и иных правовых актов. Статья 396 ГК предусматривает оговорку «если иное не предусмотрено законом или договором».
Роль общих принципов исполнения обязательств проявляется в тех случаях, когда стороны не устанавливают специальных правил
исполнения, которые, разумеется, указанным принципам не должны противоречить.
Соотношение принципов надлежащего и реального исполнения обязательств не может быть определено как субординационное.
Оба принципа имеют самостоятельное значение, и ни один не является доминирующим по отношению к другому. Скорее можно
говорить об их взаимообусловленности.
С точки зрения правовой природы исполнение обязательства является правомерным волевым действием, которое влечет прекращение обязанности должника. Следовательно, можно утверждать, что исполнение обязательства является сделкой. Исполнение
обычно не сводится к совершению какого-либо одного действия. Так, выполнение работы состоит из нескольких последовательно
совершаемых действий, которые представляют собой определенный процесс. Подчас этот процесс обусловлен действиями контрагента, например во взаимных обязательствах. В этом случае говорят о встречном исполнении обязательства (ст. 328 ГК). Встречным признается исполнение обязательства одной из сторон, которое обусловлено исполнением обязательств другой стороной. Так,
передача имущества по договору купли-продажи обусловлена уплатой покупной цены и наоборот. Закон предоставляет стороне,
совершающей встречное исполнение, приостановить исполнение либо отказаться от исполнения и потребовать возмещения убытков, если обусловленное договором исполнение другой стороной не предоставлено либо имеются обстоятельства, свидетельствующие о том, что такое исполнение не будет произведено в установленный срок.
75. Понятие и система способов обеспечения исполнения обязательств. Акцессорный характер обеспечивающих обязательств.
Исполнению обязательств способствуют специальные меры, именуемые способами обеспечения исполнения обязательств. Они
состоят в возложении на должника дополнительных обременении на случай неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, либо в привлечении к исполнению обязательства наряду с должником третьих лиц, как это происходит, например, при
поручительстве, либо в резервировании имущества, за счет которого может быть достигнуто исполнение обязательства (задаток,
залог), либо в выдаче обязательства уполномоченными на то органами по оплате определенной денежной суммы (банковская гарантия).
Под способами обеспечения исполнения обязательств подразумеваются специальные меры, которые в достаточной степени гарантируют исполнение основного обязательства и стимулируют должника к надлежащему поведению .
Способы, стимулирующие надлежащее исполнение сторонами возложенных на них обязательств, определяются законодательством или устанавливаются соглашением сторон.
По действующему законодательству исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором (п. 1 ст. 329 ГК). ГК расширил перечень способов обеспечения исполнения обязательств, дополнив его такими способами, как
банковская гарантия и удержание имущества. Правда, удержание имущества предусматривалось и в прежнем законодательстве
применительно к отдельным видам обязательств (например, в обязательствах по перевозке и комиссии). Существенным является и
то, что действующий ГК содержит примерный, а не исчерпывающий, как было в ГК 1964 г., перечень способов обеспечения исполнения обязательств. Поэтому наряду с предусмотренными законом способами обеспечения исполнения обязательств сторонами
могут предусматриваться иные способы, например товарная неустойка. Обеспечительными свойствами обладают некоторые формы безналичных расчетов: аккредитив, инкассо, безакцептное списание, предоплата и др. Определенные обеспечительные качества
присущи некоторым видам договоров, в частности договорам страхования, кредита, лизинга, факторинга и др. Расширен круг случаев, когда в качестве субъектов, участвующих в обеспечении основного обязательства, выступают не только его стороны, но и
третьи лица. Именно так складываются отношения при банковской гарантии.
Способы обеспечения исполнения обязательств подразделяются на акцессорные (дополнительные) и неакцессорные. Задаток,
поручительство, залог и удержание являются акцессорными способами.
Соглашение об установлении какого-либо из перечисленных способов обеспечения исполнения обязательств порождает принадлежностное, акцессорное (obligationes accessoriae) обязательство, призванное обеспечить исполнение главного, основного
(obligationes principales) обязательства. Акцессорные обязательства, обеспечивающие исполнение основного обязательства, могут
возникать также непосредственно из предписаний закона при наступлении определенных юридических фактов. Так, право залога в
силу закона возникает при наличии условий, предусмотренных п. 3 ст. 334 ГК, а право удержания возникает у кредитора при наличии предусмотренных п. 1 ст. 359 ГК юридических фактов при условии, что в договоре, породившем обеспечиваемое обязательство, нет оговорки о невозможности применения кредитором права удержания (п. 3 ст. 359).
Следствиями акцессорного характера обязательства, обеспечивающего исполнение основного, являются следующие правила.
Во-первых, недействительность основного обязательства влечет недействительность обеспечивающего его обязательства, если
иное не установлено законом (п. 3 ст. 329 ГК). Во-вторых, недействительность соглашения об обеспечении исполнения обязательства не влечет недействительности самого этого обязательства (основного обязательства). В-третьих, при переходе права требования от первоначального кредитора к новому кредитору к последнему переходят права, обеспечивающие исполнение основного
обязательства (переданного права требования).
Неустойка как санкция в обязательстве во всех случаях является элементом самого обеспечиваемого обязательства. Поэтому
недействительность самого обязательства всегда означает недействительность права на неустойку, обеспечивающую его исполнение. Но недействительность соглашения о неустойке не может повлечь недействительность обеспечиваемого обязательства, ибо
недействительность части сделки не влечет недействительности прочих ее частей, если можно предположить, что сделка была бы
совершена и без включения недействительной части (ст. 180 ГК).
К неакцессорным способам обеспечения исполнения обязательств относится банковская гарантия, так как предусмотренное
банковской гарантией обязательство гаранта перед бенефициаром не зависит в отношениях между ними от того основного обязательства, в обеспечение исполнения которого она выдана, даже если в гарантии содержится ссылка на это обязательство (ст. 370
ГК).
Обязательства, обеспечивающие исполнение основных обязательств, но не носящие характер акцессорных, являются просто
взаимосвязанными с основными.
При простой (без признаков акцессорности) взаимосвязанности основного и обеспечительного обязательства возможно сохранение действительности обеспечительного обязательства при признании недействительности основного. Например, обязательство
гаранта перед бенефициаром сохраняется даже в случае недействительности основного обязательства (п. 2 ст. 376 ГК).
76. Изменение и расторжение договора поставки.
Изменение и расторжение договора поставки подчиняется общим положениям гражданского законодательства, предусмотренным ст.ст. 450-453 ГК РФ.
В соответствии со ст. 450 ГК РФ любой договор, в том числе и договор поставки, может быть изменен или расторгнут только по
соглашению сторон. Стороны вправе продлить действие договора на новый срок.
Изменение, расторжение или продление действия договора оформляются дополнительным соглашением, подписываемым сторонами или путем обмена письмами, телеграммами и т.д.
В силу п. 2 ст. 450 ГК РФ по требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда
только:
1. При существенном нарушении договора одной из сторон;
2. В иных случаях, предусмотренных законом или договором. К числу таких случаев относится ст. 451 ГК РФ, в которой говорится об изменении и расторжении договора в связи с существенным изменением обстоятельств.
Конкретизацией ст. 450 ГК РФ является ст. 523 ГК РФ, где прямо называются существенные нарушения договора поставки.
Покупатель вправе потребовать одностороннего отказа или изменения договора в двух случаях:
- при поставке поставщиком товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый
для покупателя срок;
- при неоднократном нарушения сроков поставки товаров.
Поставщик вправе отказаться от договора также в двух случаях:
- при неоднократном нарушении сроков оплаты товаров;
- при неоднократной невыборке товаров.
Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения договора поставки
Ответственность по договору поставки строится на началах риска, поскольку данный договор относится к числу предпринимательских. Неисполнение или ненадлежащее исполнение договора поставки влечет за собой применение ответственности, предусмотренной законом или договором поставки.
Формы ответственности – это возмещение убытков и взыскание неустойки.
Основные виды нарушений данного договора – это поставка некачественного, некомплектного товара, с нарушением ассортимента, просрочка или недопоставка товаров и т.д.
По общему правилу при нарушении отдельных условий договора поставки подлежат применению общие положения о договоре
купли-продажи, предусмотренные § 1 гл. 30 ГК РФ. Например, при поставке товаров ненадлежащего качества, применяются положения, предусмотренные ст. 475 ГК РФ. Или при поставке некомплектной продукции покупатель вправе предъявить продавцу требования, предусмотренные ст. 480 ГК РФ, за исключением случая, когда поставщик, получивший уведомление покупателя о некомплектности поставленных товаров, без промедления доукомплектует товары либо заменит их комплектными товарами (ст.519
ГК РФ).
Действующий ГК РФ не устанавливает штрафных санкций за отдельные правонарушения договора поставки. В некоторых случаях законодатель предусматривает способ взыскания неустойки, в частности за недопоставку или просрочку поставки товаров (ст.
521 ГК РФ).
Пристального внимания требует ст. 524 ГК РФ, которая является новеллой для российского правопорядка. В ней предусмотрены правила исчисления убытков и упрощенный порядок их взыскания в случае расторжения договора поставки по вине одной из
сторон.
В этой статье говорится об исчислении убытков по заключенной и по незаключенной сделке.
По заключенной сделки убытки исчисляются следующим образом. При неисполнении договора одной из сторон другая сторона
вынуждена купить товар у третьего лица или продать товар третьему лицу. Приобретение или продажа товара должна производиться по разумной цене, которая не совпадает с ценой, определенной в договоре.
Разница между ценой, по которой приобретается или продается товар, и договорной ценой составляет убытки, подлежащие
взысканию без всякого доказывания (так называемые конкретные убытки по заменяющей сделке).
По незаключенной сделке убытки определяются следующим образом: если после расторжения договора не совершена сделка
взамен расторгнутого договора и на данный товар имеется текущая цена, сторона может предъявить требование о возмещении
убытков в виде разницы между ценой, установленной в договоре, и текущей ценой на момент расторжения договора. Это так называемые абстрактные убытки по незаключенной сделке.
Текущей ценой признается цена, обычно взимавшаяся при сравнимых обстоятельствах за аналогичный товар в месте, где
должна была быть осуществлена передача товара. Если в этом месте не существует текущей цены, может быть использована текущая цена, применявшаяся в другом месте, которое может служить разумной заменой, с учетом разницы в расходах по транспортировке товара (п. 3 ст. 524 ГК РФ).
Убытки, определяемые в виде разницы в цене по заключенной и незаключенной сделке, относят к упущенной выгоде и ее взыскание не исключает возмещения реального ущерба по правилам ст. 15 ГК РФ (И.В. Елисеев).
77. Способы и порядок заключения договора поставки. Преддоговорные споры по поставкам.
Договор поставки заключается в письменной форме. Он заключается таким способом, как обмен документами между сторонами. Если сторонами договора являются два гражданина (предприниматели), а общая сумма поставленных товаров не превышает 10
минимальных заработных плат, то договор может быть заключен в устной форме.
Процесс заключения договора состоит из следующих действий:
1) предложение оферента заключить договор (оферту), который должен содержать существенные условия договора;
2) принятие оферентом предложение (акцепта) от акцептанта;
3) доведение акцепта до сведения оферента.
Поэтому датой заключения договора будет являться дата получения акцепта оферентом.
При заключении договора поставки путем составления одного документа первая сторона подготавливает проект договора и передает его второй стороне.
Заключая договор поставки, важно обратить внимание на тот факт, что, если оферент (сторона, предложившая заключить договор) получит на свое предложение встречную оферту, то он обязан в течение 30 дней со дня ее получения принять меры по согласованию соответствующих условий договора с контрагентом, либо уведомить об отказе заключить договор на новых условиях.
Если же оферент не выполнит данные обязанности, то есть не согласует окончательных условий или не уведомит партнера об отказе от договора, он должен будет возместить причиненные этим убытки.
После подписания вторая сторона возвращает один экземпляр договора первой стороне.
Способы заключения договора представляют собой различные совокупности юридических действий субъектов, обеспечивающие возникновение между ними обязательства. Положения о поставках предусматривают следующие способы письменного
оформления договора: 1) путем составления одного документа, подписываемого сторонами; 2) в порядке обмена письмами, телеграммами, телетайпограммами, телефонограммами, радиограммами; 3) путем принятия поставщиком заказа покупателя к исполнению.
Первые два способа воспроизводят требования п. 2 ст. 58 Основ, устанавливающего общий для всех видов договоров порядок
их заключения. Что касается принятия поставщиком к исполнению заказа покупателя, то он применяется лишь в отношениях по
поставкам. На практике указанным способом оформляется весьма большое число договоров, в связи с чем законодательные органы
вынуждены допускать его применение.
Все перечисленные способы заключения договора равнозначны по юридическим последствиям, создавая между сторонами договорное обязательство Однако они существенно различаются по срокам оформления, полноте учета в договоре условий взаимосвязанной деятельности и интересов лиц, кругу предусматриваемых прав и обязанностей и своему влиянию на отношения контрагентов.
Выбор способа заключения договора зависит от усмотрения субъектов. Каждая из сторон вправе потребовать применения того
способа, который предоставляет ей большие возможности и преимущества. Конкретный порядок оформления отношений должен
использоваться индивидуально с учетом интересов и особенностей взаимоотношений участников обязательства
Основным способом оформления договора является составление и подписание сторонами одного документа. Это более продолжительный по времени и трудоемкий порядок. Однако он позволяет субъектам в наибольшей мере использовать возможности
договора для правовой организации их взаимоотношений, решения разнообразных хозяйственных задач.
Преддоговорные споры. В случаях, предусмотренных соглашением сторон, разногласия, возникшие при заключении договора
поставки (преддоговорный спор), могут быть переданы на рассмотрение арбитражного суда.
Соглашение о передаче возникших при заключении договора разногласий на рассмотрение арбитражного суда может быть
оформлено в виде пункта, содержащегося непосредственно в тексте договора. Необходимо лишь, чтобы вторая сторона не заявила
возражения против включения в договор такого условия. Соглашения нередко оформляются путем составления документа, подписываемого сторонами, либо путем обмена письмами, телеграммами и т.п.
Возможность обращения в арбитражный суд с разногласиями по заключаемому договору поставки в ряде случаев предусматривается законодательством. Так, в соответствии
Положения о поставках устанавливают 20-дневный срок для обращения в арбитражный суд с преддоговорным спором. Если
сторона, получившая протокол разногласий или заказ (ответ на предложение заключить договор) с возражениями и обязанная заявить преддоговорный спор, в указанный срок не передаст спорные вопросы на разрешение арбитражного суда, то требования другой стороны считаются принятыми. Договор вступает в силу в редакции протокола разногласий или возражений (изменений) , выдвинутых другой стороной.
78. Договор строительного подряда: заключение, исполнение. Права и обязанности сторон по договору строительного
подряда.
По договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика
определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия
для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.
Договор подряда является двусторонним, консенсуальным и возмездным.
Форма договора строительного подряда письменная. Какого-либо обязательного для сторон типового или примерного договора
строительного подряда (субподряда) нет. Договор может быть заключен в произвольной, по усмотрению сторон, письменной форме.
Различаются следующие разновидности договора строительного подряда:
1. договоры на выполнение строительно-монтажных и иных работ по объекту в целом: на новое строительство, в том числе
строительство объектов «под ключ», на расширение, реконструкцию или технические перевооружение действующих предприятий,
зданий и сооружений. Такие договоры заключаются заказчиком с генеральным подрядчиком, в качестве которого обычно выступают общестроительные организации, осуществляющие основные виды массовых общестроительных работ (бетонных, земляных,
каменных и т. д.);
2. договоры на выполнение отдельных комплексов монтажных и иных специальных строительных работ: на монтаж технологического, энергетического или другого оборудования, на монтаж металлических, деревянных или иных строительных конструкций, на выполнение изоляционных, отделочных или других специальных строительных работ. Как правило, это субподрядные договоры;
3. договоры на выполнение пусконаладочных работ. Это в большинстве случаев прямые договоры. Заключаются они обычно
заказчиком со специализированными пусконаладочными организациями или с поставщиками оборудования (их специализированными организациями).
Чтобы заключенный договор был действителен, стороны предварительно должны получить определенные документы. Для заказчика — разрешение на строительство, выдаваемое органом местного самоуправления, а для подрядчика — лицензия (разрешение) на осуществление строительной деятельности.
Предмет договора. Условие о предмете договора строительного подряда определяется в договоре его наименованием (договор
подряда на строительство такого-то сооружения, договор подряда на реконструкцию такого-то предприятия и т. п.).
Цена договора. Это согласованная сторонами стоимость работ по договору. При определении цены договора стороны могут руководствоваться Порядком определения стоимости строительства и свободных (договорных) цен на строительную продукцию в
условиях развития рыночных отношений.
Срок договора. Срок договора строительного подряда — время, необходимое для осуществления предусмотренных в договоре
работ. Срок этот определяется по соглашению сторон и фиксируются путем указания в договоре начального и конечного сроков
выполнения работы. По соглашению сторон в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работ, если договором предусмотрена сдача результата выполненной работы сначала по этапам, а затем в целом по объекту строительства.
Стороны договора строительного подряда называются заказчик и подрядчик.
Обязанности подрядчика:
- осуществить строительство.
- обеспечить стройку необходимыми материалами, в том числе деталями и конструкциями, а также оборудованием, если договором строительного подряда не предусмотрено, что обеспечение строительства в целом или в определенной части осуществляет
заказчик.
- своевременно устранить недоделки и дефекты, выявленные в процессе приемки строительно-монтажных работ, сдать заказчику в предусмотренный договором срок законченный строительством объект и обеспечить достижение указанных в технической
документации показателей объекта строительства, в том числе таких, как производственная мощность предприятия.
Обязанности заказчика:
- предоставить подрядчику земельный участок при новом строительстве или обеспечить ему фронт работ на объектах, подлежащих реконструкции или техническому перевооружению, передать подрядчику документы, подтверждающие разрешение соответствующих органов на производство работ.
Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых подрядчиком работ, соблюдением сроков
их выполнения, качеством предоставленных подрядчиком материалов, а также правильностью использования подрядчиком материалов заказчика, он вправе самостоятельно без согласия подрядчика заключить договор об оказании услуг такого рода с соответствующим «инженером» (строительной инженерной организацией).
79. Особенности договора бытового подряда.
По договору бытового подряда подрядчик, осуществляющий соответствующую предпринимательскую деятельность, обязуется
выполнить по заданию гражданина (заказчика) определенную работу, предназначенную удовлетворять бытовые или другие личные
потребности заказчика, а заказчик обязуется принять и оплатить работу.
Специфика субъектного состава состоит в том, что на стороне подрядчика выступает коммерческая организация или индивидуальный предприниматель, выполняющие работы в качестве профессиональной деятельности. На стороне заказчика всегда выступает гражданин-потребитель, что обусловливает применение к отношениям, возникшим из договора бытового подряда, Закона о защите прав потребителей, а также Правил бытового обслуживания населения в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15 августа 1997 г. N 1025 (далее - Правила бытового обслуживания).
Данный договор является публичным (ст. 426 ГК), т.е. подрядчик обязан заключить договор с любым обратившимся к нему
гражданином на одинаковых для всех условиях, за исключением случаев предоставления льгот определенным категориям граждан.
С точки зрения существенных условий имеются следующие особенности.
Предметом является результат работ, предназначенный для удовлетворения бытовых или других личных потребностей заказчика, т.е. работы выполняются не для использования в предпринимательской сфере, а носят исключительно потребительский характер (ремонт обуви, пошив юбки, изготовление дубликата ключей).
Существенным условием является цена работ, что следует из ст. 735 ГК, нормами которой установлено: "Цена работы в договоре бытового подряда определяется соглашением сторон и не может быть выше устанавливаемой или регулируемой соответствующими государственными органами". Следовательно, для признания договора заключенным необходимо, чтобы в нем была определена цена.
Специальных правил о форме в нормах о бытовом подряде не содержится, однако из ст. 734 ГК вытекает, что заказчику должна
выдаваться квитанция или иной документ. Пунктом 4 Правил бытового обслуживания предусмотрено, что договор об оказании
услуги (о выполнении работы) оформляется в письменной форме (квитанция, иной документ).
Таким образом, договор бытового подряда должен быть заключен в письменной форме, в качестве которой чаще всего выступает квитанция, в которой должны быть указаны сведения, предусмотренные п. 4 Правил бытового обслуживания (фирменное
наименование (наименование) и местонахождение (юридический адрес) организации-исполнителя, вид работы, цена работы и др.).
Если работа выполняется из материала заказчика, в квитанции или ином документе, выдаваемых подрядчиком заказчику при
заключении договора, должны быть указаны точное наименование, описание и цена материала, определяемая по соглашению сторон. Право оспаривания в суде оценки материала в квитанции или ином аналогичном документе принадлежит только заказчику.
Как и в любом договоре с участием потребителя, на предпринимателя возлагаются дополнительные обязанности, призванные
обеспечить повышенную защиту прав потребителя. К их числу относится прежде всего так называемая информационная обязанность: подрядчик обязан до заключения договора бытового подряда предоставить заказчику необходимую и достоверную информацию о предлагаемой работе, ее видах и об особенностях, о цене и форме оплаты, а также сообщить заказчику по его просьбе другие относящиеся к договору и соответствующей работе сведения. Если по характеру работы это имеет значение, подрядчик должен
указать заказчику конкретное лицо, которое будет ее выполнять. Объем информации, подлежащей предоставлению до заключения
договора, определен ст. ст. 9, 10 Закона о защите прав потребителей, а также п. п. 2, 3 Правил бытового обслуживания.
После того как работа выполнена, подрядчик при сдаче результата заказчику также должен предоставить ему информацию:
- о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результата работы;
- о возможных для самого заказчика и других лиц последствиях несоблюдения этих требований.
Обязанности заказчика, как и в любом договоре подряда, состоят в принятии и оплате результата работ, однако установлены
специальные правила относительно порядка оплаты. По общему правилу работа выполняется из материала подрядчика, поэтому
закон различает оплату материала, предоставленного подрядчиком, и оплату самой работы.
Материал оплачивается заказчиком при заключении договора полностью или в части, указанной в договоре, с окончательным
расчетом при получении заказчиком выполненной подрядчиком работы. Но договором может быть предусмотрено предоставление
подрядчиком материала в кредит, в том числе с условием его оплаты в рассрочку, при этом изменение после заключения договора
бытового подряда цены предоставленного подрядчиком материала не влечет перерасчета (ст. 733 ГК).
Работа оплачивается заказчиком после ее окончательной сдачи подрядчиком и только с согласия заказчика может быть оплачена им при заключении договора полностью или путем выдачи аванса (ст. 735 ГК).
В сравнении с общими нормами о подряде нормы о бытовом подряде предусматривают ряд дополнительных прав (гарантий)
заказчика:
1) подрядчик не вправе навязывать заказчику включение в договор бытового подряда дополнительной работы или услуги, поэтому заказчик вправе отказаться от оплаты работы или услуги, не предусмотренной договором;
2) заказчик вправе в любое время до сдачи ему работы отказаться от исполнения договора бытового подряда, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до уведомления об отказе от исполнения договора, и
возместив подрядчику расходы, произведенные до этого момента в целях исполнения договора, если они не входят в указанную
часть цены работы. Условия договора, лишающие заказчика этого права, ничтожны (ст. 731 ГК).
Право одностороннего безмотивного отказа существует у заказчика и по общим нормам о подряде (ст. 717 ГК), однако особенностью нормы в отношении договора бытового подряда является невозможность исключить это право соглашением сторон. Кроме
того, в изъятие из общего положения ст. 717 ГК заказчик не обязан возмещать подрядчику убытки, причиненные прекращением
договора.
Последствия нарушения обязанностей подрядчика. В случае непредоставления подрядчиком информации до заключения договора заказчик вправе:
1) потребовать от подрядчика возмещения убытков, вызванных необоснованным уклонением от заключения договора;
2) потребовать расторжения заключенного договора бытового подряда без оплаты выполненной работы, а также возмещения
убытков в случаях, когда вследствие неполноты или недостоверности полученной от подрядчика информации был заключен договор на выполнение работы, не обладающей свойствами, которые имел в виду заказчик.
Подрядчик несет ответственность и за те недостатки работы, которые возникли после ее передачи заказчику вследствие отсутствия у него такой информации.
В случае выполнения работ ненадлежащего качества заказчик вправе по своему выбору:
1) осуществить одно из правомочий, предусмотренных в ст. 723 ГК;
2) потребовать безвозмездного повторного выполнения работы;
3) потребовать возмещения понесенных им расходов на исправление недостатков своими средствами или третьими лицами.
Таким образом, спектр прав заказчика шире по сравнению с возможностями, предусмотренными ст. 723 ГК.
Отличные от положений ст. 723 ГК правила предусмотрены в случае обнаружения существенных недостатков: заказчик вправе
предъявить подрядчику требование об их безвозмездном устранении, если докажет, что они возникли до принятия результата работы заказчиком или по причинам, возникшим до этого момента. Это требование может быть предъявлено заказчиком, если недостатки обнаружены по истечении двух лет (для недвижимого имущества - по истечении пяти лет) со дня принятия результата работы заказчиком, но в пределах установленного для результата работы срока службы или в течение 10 лет со дня принятия результата
работы заказчиком, если срок службы не установлен.
При невыполнении подрядчиком этого требования заказчик вправе в течение того же срока потребовать по своему выбору:
1) возврата части цены, уплаченной за работу;
2) возмещения расходов, понесенных в связи с устранением недостатков заказчиком своими силами или с помощью третьих
лиц;
3) отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.
В случае нарушения сроков выполнения работ заказчик вправе (ст. 28 Закона о защите прав потребителей):
1) назначить подрядчику новый срок;
2) поручить выполнение работы третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от подрядчика возмещения понесенных расходов;
3) потребовать уменьшения цены за выполнение работы;
4) отказаться от исполнения договора о выполнении работы.
Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы.
Кроме того, за нарушение сроков выполнения работы установлена законная неустойка за каждый день (час, если срок определен
в часах) просрочки в размере 3% цены выполнения работы, а если цена выполнения работы договором не определена - общей цены
заказа (п. 5 ст. 28 Закона о защите прав потребителей). Неустойка носит штрафной характер, т.е. убытки могут быть взысканы в
полной сумме сверх неустойки.
В случае утраты или повреждения материала, предоставленного заказчиком, подрядчик обязан в трехдневный срок заменить его
однородным материалом (вещью) аналогичного качества и по желанию потребителя изготовить изделие из однородного материала
(вещи) в разумный срок, а при отсутствии однородного материала (вещи) аналогичного качества - возместить потребителю двукратную цену утраченного (поврежденного) материала (вещи), а также расходы, понесенные потребителем (ст. 35 Закона о защите
прав потребителей).
Специфической мерой ответственности, предусмотренной Законом о защите прав потребителей, является компенсация морального вреда (ст. 15), для применения которой достаточно установленного факта нарушения прав потребителя (п. 45 Постановления
Пленума ВС РФ от 28 июня 2012 г. N 17).
Законом специально урегулированы последствия уклонения заказчика от приемки результата работы (ст. 737 ГК). В этом случае
имущественные потери подрядчика могут быть компенсированы за счет продажи результата работ, вырученная сумма от которой
направляется на погашение издержек и вознаграждение подрядчика, но необходимо соблюсти следующие условия:
1) письменно предупредить заказчика;
2) с момента получения заказчиком предупреждения должно истечь не менее двух месяцев;
3) продажа должна быть осуществлена по разумной цене;
4) после погашения всех причитающихся подрядчику платежей вырученная сумма должна быть внесена в депозит в порядке,
предусмотренном ст. 327 ГК.
80. Особенности договора проката.
Договор проката - это такой договор аренды, в силу которого арендодатель, осуществляющий сдачу имущества в аренду в качестве постоянной предпринимательской деятельности, обязуется предоставить арендатору движимое имущество за плату во временное владение и пользование.
Нормы о прокате (ст. ст. 626 - 631 ГК) рассчитаны прежде всего на потребительские отношения, хотя не исключается и применение соответствующих правил, когда имущество предоставляется не потребителю. Вместе с тем возможность применения Закона
о защите прав потребителей к договору проката является спорной
Квалифицирующими для договора проката являются специфические признаки арендодателя и предмета договора.
Арендодателем по договору проката может быть только лицо, осуществляющее постоянную предпринимательскую деятельность по сдаче дв
Договор проката является публичным, он достаточно часто может иметь признаки договора присоединения.
Установлено требование о письменной форме любого договора проката, но не под страхом недействительности.
Предельный срок договора проката - до одного года.
Арендная плата может устанавливаться только в форме определенных в твердой сумме платежей, вносимых периодически или
единовременно.
Особенности прав и обязанностей, а также последствий их нарушения:
1) поскольку договор рассчитан на потребительские отношения, на арендодателя императивно возлагаются обязанности по проверке исправности имущества и предоставлению информации о нем, по замене имущества или устранению недостатков в 10дневный срок, по капитальному и текущему ремонту;
2) арендатор не обладает какими-либо правами по распоряжению объектом аренды (субаренда, перенаем и т.п.);
3) арендная плата подлежит уплате за период с момента получения арендованной вещи арендатором по день фактического возврата имущества (включительно), даже если возврат осуществляется исключительно по инициативе арендатора.
Особенности изменения и расторжения:
1) не применяются правила о возобновлении договора на неопределенный срок, т.е. истечение срока проката влечет его прекращение;
2) арендатор наделен безусловным правом на односторонний отказ от договора с предупреждением арендодателя за 10 дней.
81. Понятие и содержание договора подряда.
Договор подряда представляет собой соглашение, в силу которого одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию
другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и
оплатить его (ст. 702 ГК).
Договор является консенсуальным, возмездным, двусторонне обязывающим.
Существенными условиями договора подряда являются предмет и срок
Нормы гл. 37 ГК не содержат каких-либо специальных правил о форме договора подряда, следовательно, применению подлежат
общие правила о форме договора (ст. 434 ГК) и форме сделок (ст. ст. 158 - 161 ГК). Как правило, договор подряда совершается в
простой письменной форме, поскольку чаще всего хотя бы одной из его сторон выступает юридическое лицо (подп. 1 п. 1 ст. 161
ГК). В то же время не исключены ситуации, когда один гражданин выполняет для другого работу на незначительную сумму (сосед
починил забор) - в этом случае договор подряда может быть заключен в устной форме.
Основной обязанностью подрядчика является обязанность выполнить работу по заданию заказчика за свой риск с соблюдением
требований к качеству.
Характеризуя данную обязанность подробнее, необходимо обратить внимание на следующие моменты.
Во-первых, результат работы должен соответствовать заданию заказчика, которое определено в договоре (например, если договором предусмотрено, что полы должны быть паркетные, не будет соответствовать заданию заказчика их покрытие ламинатом;
если заказчик оговорил, что платье должно быть сшито из шелка, то недопустим пошив точно такого же платья того же цвета, но из
ситца).
Во-вторых, результат выполненной работы должен отвечать требованиям качества, т.е. как минимум в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре, или определенным обычно предъявляемым требованиям и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено,
для обычного использования результата работы такого рода (ст. 721 ГК). Если договором особо оговорены требования к качеству,
то результат работы должен отвечать именно этим требованиям.
В-третьих, по общему правилу работа должна быть выполнена иждивением подрядчика - из его материалов, его силами и средствами, если иное не предусмотрено договором (ст. 704 ГК). Если материал предоставляется заказчиком, подрядчик обязан проверить его пригодность для выполнения соответствующей работы и только в том случае, если недостатки материала не могли быть
обнаружены при надлежащей приемке, а результат работы не был достигнут либо оказался с недостатками по причинам, вызванным недостатками предоставленного заказчиком материала, подрядчик вправе потребовать оплаты выполненной им работы.
В-четвертых, до приемки результата работы подрядчик несет риск его случайной гибели или случайного повреждения - неблагоприятные имущественные последствия случая в отсутствие противоправного поведения со стороны подрядчика. Риск случайной
гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи или иного используемого для исполнения договора имущества несет предоставившая их сторона. При просрочке передачи или приемки результата
работы эти риски несет сторона, допустившая просрочку (ст. 705 ГК).
Специфической обязанностью подрядчика как профессионального участника данных отношений является так называемая информационная обязанность - обязанность немедленно предупредить заказчика об определенных обстоятельствах (ст. 716 ГК). К
числу таких обстоятельств относятся:
1) непригодность или недоброкачественность предоставленных заказчиком материала, оборудования, технической документации или переданной для переработки (обработки) вещи;
2) возможные неблагоприятные для заказчика последствия выполнения его указаний о способе исполнения работы;
3) иные не зависящие от подрядчика обстоятельства, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы
либо создают невозможность ее завершения в срок.
Таким образом, указанный перечень не является исчерпывающим, поскольку норма, содержащаяся в абз. 4 п. 1 ст. 716 ГК, носит оценочный характер.
Дополнительные обязанности возлагаются на подрядчика в том случае, когда работа выполняется из материала заказчика:
1) обязанность использовать предоставленный заказчиком материал экономно и расчетливо, после окончания работы представить заказчику отчет об израсходовании материала, а также возвратить его остаток либо с согласия заказчика уменьшить цену работы с учетом стоимости остающегося у подрядчика неиспользованного материала (п. 1 ст. 713 ГК);
2) обязанность обеспечить сохранность предоставленных заказчиком материала, оборудования, переданной для переработки
(обработки) вещи или иного имущества, оказавшегося во владении подрядчика в связи с исполнением договора подряда (ст. 714
ГК).
Заказчик имеет две основные обязанности: принять результат работ и оплатить его.
Обязанность принять результат работ состоит в совершении действий, необходимых для передачи результата работ от подрядчика заказчику, удостоверении факта такой передачи и фиксации соответствия (или несоответствия) результата работ условиям
договора, в частности требованиям качества.
Обязанность оплатить работу возникает по общему правилу после окончательной сдачи результатов работы заказчику при
условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок либо с согласия заказчика досрочно. Однако догово-
ром может быть предусмотрена предварительная оплата или поэтапная оплата работ. Требовать выплаты аванса либо задатка подрядчик вправе только в случаях и в размере, указанных в законе или договоре подряда (ст. 711 ГК).
Наконец, обе стороны договора подряда имеют одинаковую обязанность пассивного типа - не разглашать третьим лицам без согласия другой стороны информацию о новых решениях и технических знаниях, в том числе не защищаемых законом, а также сведения, в отношении которых их обладателем установлен режим коммерческой тайны (ст. 727 ГК).
В отличие от подрядчика, права которого главным образом призваны защитить его интересы на случай нарушения заказчиком
своих обязанностей (право продать результат работ при уклонении от приемки - п. 6 ст. 720 ГК, право удержания - ст. 712 ГК, право отказаться от исполнения договора при неисполнении встречных обязанностей - ст. 719 ГК), заказчику предоставлены самостоятельные права вне связи с какими-либо нарушениями со стороны подрядчика. К их числу относятся:
1) право во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность (п. 1
ст. 715 ГК);
2) право в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора.
Заказчик также обязан возместить подрядчику убытки, причиненные прекращением договора подряда, в пределах разницы между
ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу (ст. 717 ГК). Данная норма является диспозитивной, т.е. договором можно исключить право заказчика на безмотивный отказ от договора либо, напротив, установить, что
убытки подрядчика при этом не подлежат возмещению, либо определить иные пределы возмещения убытков;
3) право требовать передачи результата незавершенной работы с компенсацией подрядчику произведенных затрат в случае прекращения договора подряда по основаниям, предусмотренным законом или договором, до приемки заказчиком результата работы,
выполненной подрядчиком (ст. 729 ГК).
82. Ограничение свободы договора в гражданском праве. Виды ограничений.
Существуют определенные случаи, когда свобода договора ограничивается. Такие случаи включают в себя:

случаи обязательного заключения договора (например, на электричество и воду с физическими лицами);

неравенство сторон;

противоречие публичному порядку.
Существуют и иные случаи ограничения свободы договора. При этом важно, что такие случаи чаще всего действуют в интересах физических лиц или государства и намного реже встречаются в отношениях коммерческих предприятий друг с другом.
Среди норм ГК, ограничивающих свободу договора, прежде всего следует назвать ст. 426 ГК, устанавливающую обязанность
заключить публичный договор и право контрагента обязанной стороны обратиться в суд с иском о понуждении заключить договор.
Обязанность банка заключить договор банковского счета с клиентом, обратившимся с предложением открыть счет на объявленных банком условиях, установлена п.2 ст. 846 ГК.
Свобода договора ограничена также в нормах ГК, устанавливающих преимущественное право на заключение договора. ГК
устанавливает преимущественное право:
1. участников общей собственности на покупку доли в праве общей собственности (ст. 250 ГК);
2. участников ООО на покупку доли при продаже (уступке) одним из участников общества своей доли в уставном капитале
(ст. 93);
3. акционеров ЗАО на приобретение акций, продаваемых другими акционерами этого общества (ст. 97);
4. арендатора заключить договор аренды на новый срок предусмотрено ст. 621 ГК;
5. нанимателя заключить договор найма жилого помещения на новый срок - ст. 684 ГК, а аналогичное право заключения договора коммерческой концессии - ст. 1035 ГК.
Во всех этих случаях обладатель преимущественного права в соответствии со ст. 446 ГК пользуется правом судебной защиты,
если контрагентом допущены нарушения, связанные с заключением договора.
К законам, предусматривающим различные исключения из принципа свободы договора, относятся:

закон «О естественных монополиях» (от 17 августа 1995 г. N 147-ФЗ), ст. 8;

закон «О защите конкуренции» (от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ), ст. 10.
83. Неустойка, ее виды. Задаток как способ обеспечения исполнения обязательств.
Неустойка (или штраф, пеня) - это обязательство, в силу которого должник обязан уплатить кредитору определенную законом
или договором денежную сумму в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства.
Наиболее общие правила о неустойке содержатся в ГК (ст. ст. 330 - 333).
Неустойка является одним из наиболее распространенных способов обеспечения исполнения обязательств как в отношениях
между юридическими лицами, так и в отношениях, складывающихся между юридическими лицами и гражданами. В правовых связях между гражданами неустойка встречается сравнительно редко.
Значение неустойки в том, что она стимулирует должника к надлежащему исполнению обязательства; обеспечительный характер проявляется в том, что должник осознает возможность наступления неблагоприятных последствий (уплата неустойки) в случае
своей неисправности. Если же обязательство все-таки нарушено, то должник привлекается к ответственности - взыскивается неустойка (взыскание неустойки - мера ответственности).
По основаниям возникновения неустойка подразделяется на законную и договорную. Законной именуется неустойка, определенная законом, независимо от того, предусмотрена ли обязанность ее уплаты соглашением сторон (п. 1 ст. 332 ГК). Обычно закон
определяет основания взыскания неустойки, ее размер, иногда в той или иной мере характеризует механизм взыскания и пр.
Законная неустойка может устанавливаться императивной либо диспозитивной нормой права. В последнем случае стороны могут увеличить либо уменьшить размер неустойки, обусловить ее взыскание определенного рода обстоятельствами и т.п., поскольку
иное не установлено законом. Если же неустойка установлена в императивной норме, то стороны не имеют права от нее отказаться,
предусмотреть в договоре, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, обеспеченного законной неустойкой, соответствующие нормы закона к их отношениям не применяются. Другое дело, что фактически кредитор может и не
взыскивать неустойку в том или ином случае, хотя возможность ее взыскания предусмотрена.
Договорной является неустойка, устанавливаемая соглашением сторон (основание возникновения неустойки - договор, поэтому
она и именуется договорной). Стороны обязательства прибегают к установлению договорной неустойки в случаях, когда законом
не предусмотрены те или иные санкции за какое-либо нарушение.
Размер законной неустойки может быть увеличен соглашением сторон, если закон этого не запрещает (п. 2 ст. 332 ГК). Такую
неустойку иногда именуют смешанной, поскольку основанием ее возникновения является и закон, и договор.
Уменьшить размер законной неустойки стороны не вправе.
Соглашение об установлении договорной неустойки либо об увеличении размера законной неустойки должно быть совершено в
письменной форме. Причем даже в том случае, когда основное обязательство возникает на основе сделки, совершенной в устной
форме. Обычно соглашение о неустойке формулируется отдельным пунктом основного обязательства (договора). Гораздо реже
дополнительно к основному обязательству (договору) оформляется отдельный договор об установлении договорной неустойки.
Несоблюдение письменной формы влечет недействительность соглашения о неустойке (ст. 331 ГК).
В зависимости от методов исчисления неустойки принято различать: 1) собственно неустойку (неустойку в узком смысле); 2)
штраф; 3) пеню.
Пеня представляет собой определенную денежную сумму, которую должник обязан уплатить кредитору за каждый день (или
иной период) просрочки.
Штраф и собственно неустойка определяются либо в процентном отношении от какой-либо суммы, либо в твердой денежной
сумме.
В зависимости от того, как неустойка соотносится с убытками, принято подразделять неустойку на зачетную, штрафную, исключительную, альтернативную.
По общему правилу если за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства установлена неустойка, то убытки возмещаются в части, не покрытой неустойкой (абз. 1 п. 1 ст. 394 ГК). Такая неустойка именуется зачетной. Если ни закон, ни договор
не указывают, как соотносятся убытки и неустойка, то неустойка зачетная.
Законом или договором могут быть предусмотрены случаи, когда:
1) допускается взыскание только неустойки, но не убытков (исключительная неустойка);
2) убытки могут быть взысканы в полной сумме сверх неустойки (штрафная неустойка);
3) по выбору кредитора могут быть взысканы либо неустойка, либо убытки (альтернативная неустойка).
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, обеспеченного неустойкой, должник может уплатить
неустойку в добровольном порядке. Если этого не происходит, то взыскание неустойки производится в судебном порядке. При
этом суд учитывает следующее.
Во-первых, неустойка взыскивается при неисполнении или ненадлежащем исполнении основного обязательства независимо от
того, понес ли кредитор убытки в результате данного правонарушения.
Во-вторых, если должник не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, то кредитор
не вправе требовать уплаты неустойки.
В-третьих, суд может (но не обязан) уменьшить неустойку, подлежащую уплате, если она явно несоразмерна последствиям
нарушения обязательства (ст. 333 ГК). При этом под последствиями нарушения обязательства подразумеваются не только незначительный размер убытков, понесенных кредитором, но и иные обстоятельства негативного характера.
Задаток - это денежная сумма, выдаваемая одной из договаривающихся сторон в счет причитающихся с нее по договору платежей другой стороне, в доказательство заключения договора и в обеспечение его исполнения (п. 1 ст. 380 ГК).
Нормы о задатке содержатся в ст. ст. 380 - 381 ГК.
Как следует из приведенного определения, задаток выполняет три функции.
Во-первых, платежную - задаток передается "в счет причитающихся... платежей".
Во-вторых, доказательственную (удостоверительную) - задаток передается "в доказательство заключения договора".
В-третьих, обеспечительную - задаток передается в обеспечение исполнения основного обязательства. Стороны соглашения о
задатке отдают себе отчет в том, что сторона, не исполнившая обязательство, теряет сумму задатка.
В 2015 г. в ст. 380 ГК был введен п. 4, предусматривающий возможность обеспечения задатком обязательства, возникающего из
предварительного договора (ст. 429 ГК). Указанным признакам задатка соответствующие суммы не отвечают. Однако если стороны предварительного договора предусмотрели задаток, то в этой части на их отношения распространяются правила п. п. 2, 3 ст. 380
и ст. 381 ГК.
84. Поручительство как способ обеспечения исполнения обязательств.
Поручительство представляет собой договор, в соответствии с которым одна сторона (поручитель) обязывается перед кредитором другого лица (должника) отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или в части (п. 1 ст. 361 ГК).
Поручительством могут обеспечиваться как существующие обязательства, так и обязательства, которые возникнут в будущем.
Чаще всего поручительством обеспечиваются денежные обязательства (например, кредитный договор), но оно используется и для
обеспечения многих других обязательств (купли-продажи, аренды и т.д.).
Систематический анализ основополагающих норм о поручительстве (прежде всего содержащихся в ст. ст. 361, 363, 365 ГК)
свидетельствует о том, что обязанность поручителя может состоять только в необходимости уплатить деньги. Он не должен вместо
должника передавать кредитору товары, выполнять для него работы или оказывать ему услуги и пр. Он обязан уплатить деньги.
Эта обязанность возникает на основании такого юридического факта, как неисполнение или ненадлежащее исполнение должником
основного (обеспечиваемого) обязательства. Поэтому следует иметь в виду условность словосочетания "ответственность поручителя". На самом деле он не отвечает, но несет обязанность, порождаемую юридическим составом, который включает в себя следующие юридические факты: а) договор поручительства, после заключения которого кредитор - условно управомоченный субъект, а
поручитель - условно обязанный; б) противоправное поведение должника (неисполнение или ненадлежащее исполнение им своего
обязательства).
Иногда (крайне редко) поручительство может возникать на основании закона при наступлении указанных в нем обстоятельств
(юридических фактов). Например, при оплате покупателем товаров по договору поставки товаров для государственных или муниципальных нужд государственный или муниципальный заказчик признается поручителем по этому обязательству покупателя (ч. 2
ст. 532 ГК).
К таким отношениям применяются нормы о поручительстве, основанном на договоре поручительства, если иное не предусмотрено законом.
Обеспечительный характер поручительства состоит в том, что на случай неисправности должника есть гарантия: имущественная сфера кредитора не пострадает, поскольку при неисправности должника заплатит поручитель.
Обязательство, обеспеченное поручительством (основное обязательство), может быть одновременно обеспечено залогом, независимой гарантией и другими способами.
Отношения по поводу поручительства регулируются ст. ст. 361 - 367 ГК (см. также Постановление Пленума ВАС РФ N 42).
Сторонами договора поручительства является одна из сторон основного обязательства (кредитор) и поручитель. Должник в
этом договоре не участвует, хотя заключение договора поручительства (по требованию кредитора), как правило, организует именно
он.
Договор поручительства должен быть совершен в письменной форме. Наиболее предпочтительно заключение договора путем
составления одного документа, подписанного сторонами. Иногда поручительство оформляется договором, заключенным путем
обмена документами.
Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора поручительства (ст. 362 ГК).
В договоре поручительства указываются существо, размер, срок исполнения основного обязательства (в том числе должны
быть названы стороны основного обязательства, обеспечиваемого поручительством). Здесь же формулируется обязанность поручителя отвечать перед кредитором за исполнение должником его обязательства. Нормы о поручительстве в большинстве своем диспозитивны. Поэтому стороны договора поручительства могут предусмотреть правила, отличающиеся в пределах, допускаемых законом, от норм ГК. В договоре может быть установлен срок, на который дается поручительство.
Если поручителем является лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, то договором может предусматриваться, что поручительство обеспечивает все имеющиеся и (или) будущие обязательства должника перед кредитором в пределах определенной су
Основанием привлечения поручителя к ответственности является неисполнение или ненадлежащее исполнение должником обязательства, обеспеченного поручительством.
По общему правилу должник и поручитель несут солидарную ответственность: кредитор вправе требовать исполнения обязательства как от должника и поручителя совместно, так и от любого из них в отдельности, причем как полностью, так и в части долга (п. 1 ст. 363, ст. 323 ГК).
Поручитель отвечает перед кредитором в том же объеме, что и должник: уплата суммы основного долга и процентов, в том числе неустойки, процентов за пользование чужими денежными средствами и т.д., возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства должником. Таково общее правило. Договором поручительства ответственность поручителя может быть ограничена. Например, договор может предусматривать,
что обеспечивается только основной долг (но не проценты и пр.).
В период существования основного обязательства оно может изменяться. Например, могут увеличиться проценты, взыскиваемые по кредитному договору.
На изменение основного обязательства может быть получено согласие поручителя. В этом случае изменяется и правоотношение
поручительства - обязанность поручителя платить кредитору изменяется (платить больше или меньше, на иных условиях и т.д.).
Должник, исполнивший обязательство, должен немедленно известить об этом поручителя. В противном случае поручитель, в
свою очередь исполнивший свое обязательство, может (а) взыскать с кредитора неосновательно полученное или (б) предъявить
регрессное требование должнику. В последнем случае должник может взыскать с кредитора только неосновательно полученное (п.
2 ст. 366 ГК).
Исполнение обязательства поручителем влечет следующие правовые последствия:
а) к поручителю переходят права кредитора в том объеме, в котором он удовлетворил требование кредитора;
б) поручитель получает права, принадлежавшие кредитору как залогодержателю в таком же объеме;
в) у поручителя возникает право требовать от должника уплаты процентов на сумму, выплаченную кредитором, и возмещения
иных убытков, понесенных в связи с ответственностью за должника. Размер процентов определяется по правилам, установленным
ст. 395 ГК;
г) у кредитора возникает обязанность вручить поручителю документы, удостоверяющие требование к должнику, и передать
права, обеспечивающие это требование.
Прекращение поручительства может происходить по общим основаниям прекращения обязательств (исполнением, предоставлением отступного, совпадением должника и кредитора в одном лице и т.д.) (ст. ст. 407 - 419 ГК). Естественно, что эти (общие)
правила применяются с учетом норм о поручительстве и существа отношений поручительства.
85. Независимая гарантия в системе способов обеспечения исполнения обязательств.
По независимой гарантии гарант принимает на себя по просьбе другого лица (принципала) обязательство уплатить указанному
им третьему лицу (бенефициару) определенную денежную сумму в соответствии с условиями данного гарантом обязательства
независимо от действительности обеспечиваемого такой гарантией обязательства (п. 1 ст. 368 ГК).
Независимая гарантия является весьма эффективным способом обеспечения обязательств именно в силу ее независимости, а
также специфики субъектного состава (об этом далее).
Существует также система обычно-правовых норм по договорным гарантиям, содержание которых в значительной степени
предопределило содержание норм ГК о гарантии.
Независимая гарантия характеризуется следующими чертами.
1. Самостоятельность, независимость от обеспечиваемого ею обязательства, даже если в гарантии содержится ссылка на это
обязательство. В этом основное отличие гарантии от других способов обеспечения исполнения обязательств, которые носят акцессорный характер. Она не зависит также от отношений между принципалом и гарантом. Если принципал уступил гаранту требование, то гарант не вправе произвести зачет, поскольку иное не установлено в гарантии или соглашением гаранта и бенефициара.
2. Безотзывность и неизменность содержания. Гарант вправе отозвать гарантию или изменить ее только в том случае, если в ней
предусмотрены такие возможности. В том числе может предусматриваться, что такие действия допустимы лишь с согласия бенефициара.
Если допустим отзыв или изменение гарантии, то он должен быть облечен в ту же форму, в которой выдана независимая гарантия. В гарантии может устанавливаться иная форма.
Изменение гарантии не затрагивает прав и обязанностей принципала, если он впоследствии не дал согласие на соответствующее
изменение.
3. Непередаваемость прав. Бенефициар может уступить третьему лицу принадлежащее ему по банковской гарантии право требования лишь в том случае, если такая возможность предусмотрена в самой гарантии. Причем, если передача бенефициаром своих
прав допустима, то одновременно уступаются тому же лицу права по основному обязательству.
Если гарантия предусматривает возможность передачи бенефициаром права требования к гаранту, то такая передача допустима
лишь с согласия гаранта, поскольку в гарантии не предусмотрено иное.
4. Возмездность: за выдачу гарантии принципал уплачивает гаранту вознаграждение. Эта черта предопределяется спецификой
субъектного состава отношений, возникающих в связи с выдачей гарантии, а также их содержанием.
5. Высокая степень формализованности отношений. Проявляется она, например, в том, что даже если у бенефициара есть основания требовать от гаранта исполнения обязательства, предусмотренного гарантией, но документы, приложенные к соответствующему требованию бенефициара, не соответствуют условиям гарантии, то гарант отказывает в удовлетворении такого требования.
6. Срочный характер отношений. Гарантия вступает в силу с момента ее передачи (отправки) гарантом, если в ней не предусмотрено иное. В гарантии указывается срок ее действия, по истечении которого обязательство гаранта прекращается.
В отношениях, возникающих по поводу гарантии, участвуют три субъекта:
- гарант. Им может быть банк или иное кредитное учреждение (они могут выдавать банковские гарантии; это вид независимой
гарантии, подчиненный всем правилам о ней). Независимая гарантия может выдаваться также другими коммерческими организациями. Если независимая гарантия выдана некоммерческой организацией, то нормы о гарантии на соответствующие отношения не
распространяются, к ним применяются правила о поручительстве;
- принципал. Им является лицо, которое в каком-либо обязательстве (кредитном, из договора купли-продажи, аренды, подряда и
т.п.) выступает в качестве должника;
- бенефициар. Им является кредитор принципала по обеспечиваемому гарантией обязательству.
Принципалами и бенефициарами могут быть любые субъекты гражданского права.
Гарант обязывается в соответствии с условиями гарантии уплатить определенную денежную сумму. Она может быть определена как путем указания твердой денежной суммы, так и установлением способа определения суммы, подлежащей уплате бенефициару.
В гарантии может предусматриваться возможность изменения указанной суммы (увеличения или уменьшения) в зависимости от
наступления (а) определенного срока или (б) определенного события. Например, может быть установлено, что сумма, подлежащая
уплате, увеличивается или уменьшается пропорционально валютному курсу.
Гарантия всегда облекается в письменную форму: путем составления одного документа, подписанного сторонами, обмена
письмами, телексами, телефаксами и иными документами, в том числе электронными, передаваемыми по каналам связи, позволяющими достоверно установить отправителя документа (п. 2 ст. 368, п. 2 ст. 434 ГК).
Обязательные реквизиты гарантии: дата выдачи; принципал; бенефициар; гарант; обеспечиваемое обязательство; сумма, на которую выдается гарантия; срок действия гарантии; обстоятельства, при наличии которых должна быть произведена уплата денег. В
гарантии могут содержаться иные условия (о возможности отзыва, изменения и т.д.).
. Схематично организацию отношений по выдаче гарантии можно представить следующим образом:
1) кредитор (потенциальный кредитор) требует от должника (потенциального должника) предоставить в обеспечение обязательства (будущего обязательства) независимую гарантию. Обычно указывается субъект, гарантия которого устроит кредитора (может
указываться несколько субъектов);
2) должник обращается к банку, иной кредитной организации и т.д. (обычно из числа указанных кредитором) с просьбой выдать
гарантию;
3) должник и банк (иной субъект, могущий быть гарантом) заключают соглашение о выдаче гарантий;
4) банк (иной субъект) выдает гарантию.
Для выдачи гарантии необходимо и достаточно воли одной стороны - гаранта. Это односторонняя сделка. Она порождает одностороннее обязательство, в силу которого гарант обязуется уплатить бенефициару-кредитору в соответствии с условиями гарантии
определенную денежную сумму.
Кредитор может отказаться от принятия гарантии (например, его не устраивают ее условия), и в этом случае не появятся правоотношения по поводу независимой гарантии.
Способ оформления отношений (одним документом - договором, обменом письмами и пр.) не может изменить существа отношений, выдача гарантии - односторонняя сделка (ст. ст. 154 - 156 ГК).
Гарант, естественно, прежде всего обременен обязанностями:
1) по получении требования бенефициара он должен без промедления уведомить об этом принципала и передать ему копии требования со всеми относящимися к нему документами;
2) требование бенефициара должно быть рассмотрено в течение пяти дней. Гарантией может быть предусмотрен иной срок рассмотрения, но не более 30 дней;
3) если требование признано надлежащим, гарант должен произвести платеж. Уплата бенефициару денежной суммы, на которую выдана гарантия, представляет собой исполнение гарантом своего обязательства. Поэтому обязательство гаранта перед бенефициаром ограничивается уплатой суммы, на которую данная гарантия выдана (п. 1 ст. 377 ГК). Гарант не несет обязанности возмещать убытки, уплачивать неустойку и проч. сверх указанной суммы.
Гарант имеет право:
1) отказать бенефициару в удовлетворении требования, если: а) требование или прилагаемые к нему документы не соответствуют условиям гарантии, б) требование заявлено после истечения срока действия гарантии. Бенефициар должен быть уведомлен
об отказе с указанием причин;
2) приостановить платеж на срок до семи дней при наличии оснований полагать, что: а) все документы, представленные бенефициаром, или какой-либо из них являются недостоверными; б) обеспечиваемое гарантией обязательство не возникло; в) обеспечиваемое обязательство недействительно; г) обеспечиваемое обязательство исполнено принципалом без каких-либо возражений
бенефициара.
86. Залог: понятие, виды, основания возникновения залогового права.
Кредитор по обеспеченному залогом обязательству (залогодержатель) имеет право в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения должником этого обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества (предмета залога)
преимущественно перед другими кредиторами лица, которому принадлежит заложенное имущество (залогодателя).
В случаях и в порядке, которые предусмотрены законом, требование залогодержателя может быть удовлетворено путем передачи предмета залога залогодержателю (оставления у залогодержателя).
Залогодержатель преимущественно перед другими кредиторами залогодателя вправе получить удовлетворение обеспеченного
залогом требования также за счет:
страхового возмещения за утрату или повреждение заложенного имущества независимо от того, в чью пользу оно застраховано,
если только утрата или повреждение произошли не по причинам, за которые залогодержатель отвечает;
причитающегося залогодателю возмещения, предоставляемого взамен заложенного имущества, в частности если право собственности залогодателя на имущество, являющееся предметом залога, прекращается по основаниям и в порядке, которые установлены законом, вследствие изъятия (выкупа) для государственных или муниципальных нужд, реквизиции или национализации, а
также в иных случаях, предусмотренных законом;
причитающихся залогодателю или залогодержателю доходов от использования заложенного имущества третьими лицами;
имущества, причитающегося залогодателю при исполнении третьим лицом обязательства, право требовать исполнения которого является предметом залога.
В случаях, указанных выше, залогодержатель вправе требовать причитающиеся ему денежную сумму или иное имущество
непосредственно от обязанного лица, если иное не предусмотрено законом или договором.
Если иное не предусмотрено законом или договором, при недостаточности суммы, вырученной в результате обращения взыскания на заложенное имущество, для погашения требования залогодержатель вправе удовлетворить свое требование в непогашенной
части за счет иного имущества должника, не пользуясь преимуществом, основанным на залоге.
Если сумма, вырученная в результате обращения взыскания на заложенное имущество, превышает размер обеспеченного залогом требования залогодержателя, разница возвращается залогодателю.
Соглашение об отказе залогодателя от права на получение указанной разницы ничтожно.
Залог между залогодателем и залогодержателем возникает на основании договора. В случаях, установленных законом, залог
возникает при наступлении указанных в законе обстоятельств (залог на основании закона).
Правила ГК РФ о залоге на основании договора соответственно применяются к залогу, возникшему на основании закона, если
законом не установлено иное.
В случае возникновения залога на основании закона залогодатель и залогодержатель вправе заключить соглашение, регулирующее их отношения. К такому соглашению применяются правила Гражданского кодекса о форме договора залога.
87. Договор о залоге: понятие, форма, содержание.
Договор о залоге - правоустанавливающий документ, по которому одна сторона (залогодержатель) обязуется предоставить другой стороне (залогодателю) ссуду под залог земельного участка, остающегося во владении залогодателя. Подлежит регистрации в
государственном земельном кадастре.
Форма и регистрация договора о залоге определены в статье 339 ГК. Форма договора должна быть простой письменной, в противном случае несоблюдение приведёт к недействительности такого договора. Также существует два случая, при которых договор
залога удостоверяется нотариально:
I. Залог недвижимого имущества;
II. Залог обеспечивает обязательства по договору, который подлежит нотариальному удостоверению.
Необходимо помнить, что договор залога недвижимости подлежит государственной регистрации. Для иных договоров залога
такое требование отсутствует.
Для залога ценных бумаг законодатель определил специальные требования. Залог облигаций или акций наряду с другими сделками с эмиссионными ценными бумагами, обязательно регистрируется в реестре эмитента либо у депозитария. Залог веселей осуществляется посредством предусмотренной вексельным законодательством процедуры (учинение залогового индоссамента на векселе).
Для того чтобы договор считался заключенным, необходимо соглашение по всем существенным условиям договора (ст. 432
ГК).
Существенными условиями договора о залоге являются следующие:
1) предмет залога (имущество, передаваемое в залог). Если в залог передается вещь, в договоре определяется ее наименование,
количественные и качественные характеристики и/или иные признаки, позволяющие индивидуализировать данную вещь, выделить
ее из массы подобных вещей. Если предметом залога будут имущественные права, то определяется, какиеименно права передаются
в залог, из каких обязательств они вытекают, каково их содержание и т.д.;
2) оценка предмета залога. Производится оценка соглашением сторон 139;
3) определение, у какой из сторон договора о залоге будет находиться заложенное имущество;
4) существо обеспечиваемого залогом обязательства. Если, например, залогом обеспечивается обязательство, возникшее из договора купли-продажи, то в договоре о залоге указывается, кто является продавцом, покупателем и что является предметом куплипродажи (какая вещь продается);
5) размер обеспечиваемого залогом требования. В приведенном примере v цена предмета договора купли-продажи. Если,
например, залогом обеспечивается обязательство из кредитного договора, то в договоре указывается размер кредита и процентов,
которые должны быть уплачены за пользование кредитом;
6) срок исполнения обязательства, обеспечиваемого залогом. В приведенных примерах v срок передачи вещи покупателю, срок
уплаты покупной цены v по договору купли-продажи; срок (сроки) погашения кредита и уплаты процентов v по кредитному договору.
Соглашения по трем последним условиям при заключении договора о залоге не требуется. По сути своей это условия обязательства, обеспечиваемого залогом, и каким-либо образом изменить их, дополнить и проч. залогодатель и залогодержатель не могут.
Однако определение того, какое именно обязательство обеспечивается залогом, каков его размер и сроки исполнения, при заключении договора о залоге необходимо. В противном случае окажется, что, будучи оторванным от основания (обязательства, обеспечиваемого залогом), вопреки законам логики акцессорное залоговое обязательство Lповиснет в воздухе¦ (залог обеспечивает исполнение неизвестно чего).
Вместе с тем нельзя считать, что последние три условия договора о залоге носят факультативный характер, выполняют некую
информационную функцию140. Во-первых, по общему правилу при заключении договора о залоге согласия по этим пунктам не требуется. Однако само появление договора о залоге обязано существованию обязательства, обеспечиваемого залогом; само обеспечение обязательства залогом производится по соглашению сторон. Поэтому в договоре о залоге должно быть указано существо обеспечиваемого залогом обязательства. Во-вторых, достигнув соглашения о том, какое обязательство обеспечивается залогом, залогодатель и залогодержатель определяют размер данного обязательства и могут установить пределы обеспечения. Например, может
быть предусмотрено, что залогом обеспечивается только сумма основного долга (но не процентов, штрафов и т.п.). В-третьих, требования к залогодателю (обращение взыскания на заложенное имущество) могут быть предъявлены лишь в случае неисполнения
обязательства, обеспеченного залогом, в установленный срок. Поэтому в договоре о залоге должен быть указан срок исполнения
основного обязательства. Если нет соглашения по названным условиям (хотя бы по одному из них) либо соответствующее условие
отсутствует в договоре, то договор о залоге не заключен 141.
Исключение может составлять условие о том, у кого из сторон договора будет находиться заложенное имущество. Если нет соглашения по этому условию, то действуют правила, установленные ст. 338 ГК. Если же в залог передается недвижимость или товары в обороте, то по данному условию попросту не о чем договариваться (абз. 2 п. 1 ст. 338 ГК).
Кроме названных существенными условиями договора о залоге являются все те условия, относительно которых по заявлению
одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. Так, одна из сторон может настаивать на определении договором объема
требования, обеспечиваемого залогом (ст. 337 ГК), установлении договором момента возникновения права залога (п. 1 ст. 341 ГК),
запрете договором последующего залога (п. 2 ст. 342 ГК), распределении обязанностей по содержанию и обеспечению сохранности
заложенного имущества (п. 1 ст. 343), определении порядка и условий пользования и распоряжения заложенным имуществом (ст.
346 ГК) и т.д.
Договор о залоге порождает комплекс прав и обязанностей залогодателя и залогодержателя.
Залогодатель (или залогодержатель в зависимости от того, у кого из них находится заложенное имущество) обязан, если иное не
предусмотрено законом или договором:
а) страховать заложенное имущество в полной его стоимости от рисков утраты и повреждения, а если полная стоимость имущества превышает размер обеспеченного залогом требования - на сумму размера требования. Страхование производится за счет залогодателя (законом или договором может быть предусмотрено, что страхование осуществляется за счет залогодержателя, на иную
сумму и т.п.);
б) принимать меры, необходимые для обеспечения сохранности заложенного имущества, в том числе для защиты его от посягательств и требований со стороны третьих лиц (законом или договором соответствующие обязанности могут быть распределены
между залогодателем и залогодержателем, возложены на одну из сторон, несмотря на то что предмет залога находится у другой
стороны, может определяться перечень мер, принимаемых в том или ином случае, и т.д.);
в) немедленно уведомлять другую сторону о возникновении угрозы утраты или повреждения заложенного имущества.
Права залогодателя:
1) передать заложенное имущество вновь в залог в обеспечение других требований (последующий залог), если это не запрещено
предшествующими договорами о залоге;
2) требовать досрочного прекращения залога в случае, если заложенное имущество передано залогодержателю и он грубо
нарушает свои обязанности по содержанию и обеспечению сохранности предмета залога (не застраховал, не принял мер, необходимых для сохранности, и пр.);
3) требовать возмещения убытков, причиненных полной или частичной утратой или повреждением предмета залога, переданного залогодержателю и др
Необходимо отметить, что кроме названных прав и обязанностей залогодателя он обязан также сообщать каждому последующему залогодержателю сведения обо всех существующих залогах данного имущества и отвечает за убытки, причиненные залогодержателям невыполнением этой обязанности; при залоге имущественного права, удостоверенного ценной бумагой, залогодатель
должен передать ее залогодержателю либо в депозит нотариуса, если договором не предусмотрено иное, и т.д.
Залогодатель несет риск случайной гибели или случайного повреждения имущества, если иное не предусмотрено договором.
Залогодержатель, помимо упоминавшихся, имеет и иные права и обязанности. Так, он вправе пользоваться переданным ему
предметом залога, но только в том случае, если это предусмотрено договором. По договору на залогодержателя может быть возложена обязанность извлекать из предмета залога плоды и доходы в целях погашения основного обязательства или в интересах залогодателя и т.д.
Ненадлежащее исполнение залогодателем своих обязанностей в случаях, предусмотренных законом, дает залогодержателю право требовать досрочного исполнения обеспеченного залогом обязательства (основного обязательства).
Комплекс прав залогодержателя принято именовать правом залога.
Удовлетворение интересов залогодержателя за счет заложенного имущества происходит в результате последовательного совершения ряда действий:
а) обращение взыскания на заложенное имущество;
б) реализация предмета залога;
в) удовлетворение требований залогодержателя за счет суммы, вырученной в результате реализации заложенного имущества (в
некоторых случаях залогодержатель вправе оставить предмет залога за собой).
Бремя содержания предмета залога возлагается на сторону, у которой остается имущество. Эта же сторона обязана его страховать (всегда за счет залогодержателя), а также известить контрагента в случае возникновения угрозы утраты или повреждении
имущества. Риск случайной гибели лежит на залогодателе (если иное не предусматривается договором)
Замена предметов залога возможна только с согласия залогодержателя.
Залогодатель вправе пользоваться предметом залога по назначению, в том числе извлекать из него плоды и доходы, если иное
не установлено договором.
88. Особенности залога недвижимости (ипотеки).
Особенности залога недвижимости следуют из Федерального закона от 16 июля 1998 г. N 102-ФЗ "Об ипотеке (залоге недвижимости)" (см. прилаг. диск). Суть их сводится к следующему:
залог недвижимости может возникнуть в силу договора или в силу закона;
ипотека как обременение имущества, независимо от того, как она возникает, подлежит государственной регистрации;
по договору ипотеки может быть заложено только то недвижимое имущество, которое принадлежит залогодателю на праве собственности или на праве хозяйственного ведения. При этом право на это имущество должно быть зарегистрировано в установленном порядке;
договор об ипотеке подлежит нотариальному удостоверению и считается заключенным с момента его государственной регистрации по месту нахождения недвижимости;
предмет ипотеки определяется в договоре указанием на его наименование и место нахождения, а также достаточным для идентификации этого предмета описанием;
если иное не предусмотрено в договоре, вещь, являющаяся предметом ипотеки, считается заложенной вместе с принадлежностями как единое целое;
часть недвижимого имущества, раздел которого в натуре невозможен без изменения его назначения (неделимая вещь), кроме
квартир в многоквартирном жилом доме, не может быть самостоятельным предметом ипотеки;
не допускается ипотека участков недр; особо охраняемых природных территорий; иного имущества, изъятого из оборота; имущества, на которое в соответствии с законом не может быть обращено взыскание; многоквартирных жилых домов; квартир, находящихся в государственной или муниципальной собственности, а также имущества, в отношении которого законом приватизация
запрещена;
на имущество, находящееся в общей совместной собственности (без определения доли каждого из собственников), ипотека может быть установлена при наличии письменного согласия на это всех собственников;
правила об ипотеке недвижимого имущества соответственно применяются к залогу прав арендатора по договору об аренде такого имущества, если иное не установлено законом и не противоречит существу арендных отношений;
в договоре должно быть указано право, в силу которого имущество, являющееся предметом ипотеки, принадлежит залогодателю, а также орган государственной регистрации прав на недвижимое имущество;
оценочная стоимость предмета ипотеки определяется по соглашению залогодателя с залогодержателем, при этом оценочная
стоимость земельного участка не может быть установлена ниже его нормативной стоимости. Стороны могут поручить оценку
предмета ипотеки коммерческой организации оценщиков;
обязательство, обеспечиваемое ипотекой, должно быть названо в договоре об ипотеке с указанием его суммы, основания возникновения и срока исполнения; в тех случаях, когда это обязательство основано на каком-либо договоре, должны быть указаны
стороны этого договора, дата и место его заключения; если сумма обеспечиваемого ипотекой обязательства подлежит определению
в будущем, в договоре об ипотеке должны быть указаны порядок и другие необходимые условия ее определения;
если обеспечиваемое ипотекой обязательство подлежит исполнению по частям, в договоре об ипотеке должны быть указаны
периодичность соответствующих платежей и их размер;
если права залогодержателя удостоверяются закладной, на это указывается в договоре об ипотеке;
при заключении договора об ипотеке залогодатель обязан в письменной форме предупредить залогодержателя обо всех известных ему к моменту государственной регистрации договора правах третьих лиц на предмет ипотеки (правах залога, пожизненного
пользования, аренды, сервитутах и других правах);
залогодатель вправе использовать имущество, заложенное по договору об ипотеке, в соответствии с его назначением, а также
извлекать из этого имущества плоды и доходы;
ипотека здания или сооружения допускается только с одновременной ипотекой по тому же договору земельного участка, на котором находится это здание или сооружение, либо части этого участка, функционально обеспечивающей закладываемый объект,
либо принадлежащего залогодателю права на этот участок или его соответствующую часть. Если по договору ипотеки передается в
залог только здание или сооружение, а земельный участок либо право его аренды не является предметом залога, то такой договор
должен считаться ничтожной сделкой (ст. 168 ГК);
при пользовании заложенным имуществом залогодатель обязан поддерживать имущество в исправном состоянии и нести расходы по содержанию и ремонту этого имущества до момента прекращения ипотеки;
если договором об ипотеке не предусмотрено иное, залогодатель обязан производить текущий и капитальный ремонт имущества, заложенного по договору об ипотеке;
страхование заложенного имущества осуществляется в соответствии с условиями договора. При отсутствии в договоре условий
о страховании заложенного имущества залогодатель обязан страховать за свой счет это имущество в полной его стоимости от рисков утраты и повреждения, а если полная стоимость имущества превышает размер обеспеченного ипотекой обязательства - на сумму не ниже суммы этого обязательства;
залогодержатель имеет право на удовлетворение своего требования по обязательству, обеспеченному ипотекой, непосредственно из страхового возмещения за утрату или повреждение заложенного имущества независимо от того, в чью пользу оно застраховано. Это требование подлежит удовлетворению преимущественно перед требованиями других кредиторов залогодателя и лиц, в
чью пользу осуществлено страхование, за изъятиями, установленными законом;
если иное не предусмотрено законом или договором об ипотеке, залогодатель вправе без согласия залогодержателя сдавать заложенное имущество в аренду, передавать его во временное безвозмездное пользование и по соглашению с другим лицом предоставлять последнему сервитут; иным образом отчуждать предмет ипотеки без разрешения залогодержателя нельзя, если только это
не предусмотрено договором об ипотеке;
если имущество, являющееся предметом ипотеки, изымается у залогодателя государством в виде санкции за совершение преступления или иного правонарушения, ипотека сохраняет свою силу, однако в этом случае залогодержатель вправе потребовать
досрочного исполнения обеспеченного ипотекой обязательства и обращения взыскания на конфискованное имущество;
имущество, заложенное по договору об ипотеке в обеспечение исполнения одного обязательства, может быть предоставлено в
залог в обеспечение исполнения другого обязательства того же или иного должника, тому же или иному залогодержателю (последующая ипотека) (закладная при этом не допускается);
требования залогодержателя по последующему договору об ипотеке удовлетворяются из стоимости заложенного имущества с
соблюдением требований о наличии у залогодержателя по предшествующему договору об ипотеке права преимущественного удовлетворения своих требований. Если он этим правом не воспользовался, то имущество, на которое обращено взыскание по требованиям, вытекающим из последующей ипотеки, переходит к его приобретателю обремененное предшествующей ипотекой;
при обращении взыскания на индивидуальные жилые дома, квартиры в многоквартирном доме проживающие в них собственники, а также другие лица выселению не подлежат. Указанные лица могут быть выселены в судебном порядке, если договор об
ипотеке был заключен в обеспечение кредита на постройку индивидуального жилого дома или приобретение квартиры в многоквартирном доме, за счет которого залогодатель приобрел жилье.
89. Договоры личного страхования, их виды и содержание.
Личное страхование - отношения по защите личных интересов физических лиц при наступлении определенных событий (страховых случаев) за счет денежных фондов, формируемых из уплачиваемых ими страховых взносов (страховых премий).
Соответственно под договором личного страхования в соответствии со ст.934 ГК РФ понимается соглашение в соответствии с
которым, одна сторона (страховщик) обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию), уплачиваемую другой
стороной (страхователем), выплатить единовременно или выплачивать периодически обусловленную договором сумму (страховую
сумму) в случае причинения вреда жизни или здоровью самого страхователя или другого названного в договоре гражданина (застрахованного лица), достижения им определенного возраста или наступления в его жизни иного предусмотренного договором
события (страхового случая).
Таким образом, в отличие от имущественного страхования при личном страховании застрахованным лицом может быть только
человек, тогда как при имущественном могут быть застрахованы, в том числе, и интересы организаций. Страхователем, конечно,
может выступать и организация, но застрахованный интерес при личном страховании - это всегда интерес, связанный с личностью,
т.е. с человеком, а не с имуществом. Кроме того, для личного страхования в отличие от имущественного никаких выделенных видов страхования в Гражданском кодексе РФ нет. Может быть застрахован практически любой интерес, связанный с личностью человека и никаких специальных правил для отдельных видов таких интересов не установлено[1].
Гражданский кодекс РФ устанавливает страхование жизни, здоровья и т.д., которые ограничены случаем причинения застрахованному лицу материальных убытков. Формально ст. 934 ГК вообще не требует, чтобы застрахованному лицу причинялся вред, но
допускает осуществление личного страхования на случай наступления любого события в жизни застрахованного. Однако страхование - это форма защиты от вреда. Поэтому и при личном страховании необходимо, чтобы застрахованному лицу был причинен
вред в отношении одного из нематериальных благ, но не требуется, чтобы этот вред имел денежную оценку. Иными словами, не
требуется, чтобы страхование всегда носило характер возмещения вреда. Поэтому при страховом случае с имуществом выплата
называется возмещением, а при страховом случае с личностью - обеспечением.
Договор личного страхования носит публичный характер. Это означает, что «общество как бы говорит, что защита личности в
любом ее проявлении, в том числе и защита от случайных событий с помощью денежных выплат, не является чисто частным делом, но в осуществлении такой защиты заинтересовано и общество в целом»[2].
Страховщик, имеющий право заключать договоры личного страхования определенного вида, не вправе отказать в заключении
такого договора ни одному из тех, кто к нему обратится. Более того, страховщик, заключая договор личного страхования не вправе
применять по отношению к разным страхователям разные тарифы и льготы. Если для кого-то одного имеется льгота, то другой
также вправе на нее претендовать. Если для одного страховой взнос рассчитывается по определенному тарифу, то и другой вправе
требовать расчета взноса по тому же тарифу. Это не относится, разумеется, к случаю, когда, например, при страховании на случай
болезни для разных возрастов установлены разные тарифы. Публичность договора защищает только от индивидуального определения цены, подчеркивая тем самым, что и цена такого договора находится под общественным контролем. Будучи установленной,
цена публичного договора должна быть для всех одинаковой, а индивидуальный подход в установлении цены для таких договоров
запрещен.
К личному страхованию относят все виды страхования, связанные с вероятностными событиями в жизни отдельного человека.
Согласно классификации страхования, принятой в Российской Федерации, к отрасли личного страхования относят виды страхования, в которых объектом страхования являются имущественные интересы, связанные с жизнью, здоровьем, трудоспособностью и
пенсионным обеспечением страхователя или застрахованного. В настоящее время в России наиболее часто применяются следующие виды личного страхования:
- страхование жизни;
- страхование от несчастных случаев и болезней;
- медицинское страхование;
- пенсионное страхование;
- накопительное страхование
- и другие.
90. Обязательное страхование: признаки, виды.
Обязательное страхование - это такая форма страхования, при которой страховые отношения возникают в силу закона. Инициатором обязательного страхования является государство, которое в форме закона обязывает юридических и физических лиц вносить
средства для обеспечения общественных интересов. Виды, условия и порядок проведения обязательного страхования определяются
соответствующими законами Российской Федерации.
Обязательное страхование означает, что страхование должно осуществиться в силу веления государства независимо от того, хочет или не хочет этого сам страхователь.
Обязательное страхование - это форма страхования, осуществление которой возложена на страхователя законом и осуществляется посредством заключения договора страхования страхователем со страховщиком. Обязательное страхование страхователь осуществляет за свой счет.
Обязательное страхование возникает при наличии одного из следующих условий:
-добровольное страхование подобных рисков коммерчески невыгодно страховщикам;
-добровольное страхование слишком дорого для страхователя;
-сам страхователь недооценивает серьезность таких рисков.
Но в то же самое время должна существовать объективная общественная потребность в защите от подобных рисков. В этом
случае государство и принимает закон об обязательном страховании.
Признаки обязательного страхования можно подразделить на экономические и юридические.
К экономическим признакам обязательного страхования относятся:
1. Массовость - вовлечение в страхование значительного количества застрахованных лиц.
2. Всеобщность - все лица, подпадающие под категорию страхователя или застрахованного лица, должны выступить в этом качестве.
3. Всеобъемлемость - все объекты, подлежащие страхованию, должны быть застрахованы.
4. Широта охвата - достижение большого количества объектов страхования.
5. Доступность - должна быть создана такая страховая инфраструктура, которая позволит страхователю осуществлять страхование без особых хлопот и затруднений.
6. Унифицированность - порядок и условия страхования устанавливаются законом, что обеспечивает единообразие страхования,
независимо от того, кто конкретно выступает страхователем и страховщиком и в каком месте это страхование осуществляется.
7. Экономичность - учитывая, что в страхование могут быть вовлечены лица, не имеющие значительных доходов, величина
страховых премий устанавливается в возможно минимальном размере.
К юридическим признакам обязательного страхования относятся:
1. Страхование является установлением государства.
2. Обязательное страхование устанавливается правовым актом, имеющим форму федерального закона.
3. Условия страхования в большей своей части определяются нормативными правовыми актам, а не договором, как это свойственно добровольному страхованию.
4. Обязательное страхование носит принудительный характер - страхователь должен осуществить страхование вне зависимости
от того, хочет он этого или нет.
5. Страхование сопровождается установлением особой защиты интересов как лиц, которые должны быть застрахованы, так и
лиц, которые выступают в качестве выгодоприобретателей.
6. Уклонение страхователей от обязательного страхования влечет установленную ответственность.
Обязательное страхование осуществляется путем заключения договора страхования. Исключение из этого правила составляет
государственное обязательное страхование, которое может осуществляться в бездоговорной форме.
Существует несколько видов обязательного страхования, каждый из которых помогает организовать определенную сферу социальной
жизни
граждан:
медицинское
страхование;
социальное
страхование;
пенсионное
страхование;
имущественное
страхование;
страхование
автогражданской
ответственности;
- страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта;
- страхование пассажиров.
91. Объекты страхования: понятие и виды.
Существует унифицированное определение: под объектом страхования рассматриваются имущественно-материальные интересы, которые непосредственно связаны с риском возникновения каких-либо неблагоприятных событий.
Важно! Объект – это то, на что направлено страхование, в целях чего оно осуществляется. При этом объект и предмет –
разные вещи.
Объект – это именно имущественно-материальные интересы, связанные с каким-либо риском, предмет – непосредственно то, с
чем может быть связано наличие соответствующего риска (например, при страховке имущества предметом является недвижимость
– квартира, дом, земельный участок).
Объекты страхования определены в ст. 4 Закона РФ № 4015-I. Объектами личного страхования могут быть имущественные
интересы, связанные:
1) с дожитием граждан до определенного возраста или срока, со смертью, с наступлением иных событий в жизни граждан
(страхование жизни);
2) с причинением вреда жизни, здоровью граждан, оказанием им медицинских услуг (страхование от несчастных случаев и болезней, медицинское страхование).
Объектами имущественного страхования могут быть имущественные интересы, связанные, в частности, с:
1) владением, пользованием и распоряжением имуществом (страхование имущества);
2) обязанностью возместить причиненный другим лицам вред (страхование гражданской ответственности);
3) осуществлением предпринимательской деятельности (страхование предпринимательских рисков).
Объект добровольного медицинского страхования в ст. 3 Закона РФ № 1499-I определен следующим образом: «Объектом добровольного медицинского страхования является страховой риск, связанный с затратами на оказание медицинской помощи при возникновении страхового случая».
92. Страховое правоотношение. Сострахование. Перестрахование.
Страховое правоотношение - это обязательство, в силу которого одна сторона (страхователь) обязуется вносить установленные
страховые платежи, а другая сторона (страховщик) обязуется при наступлении определенных обстоятельств (страхового случая)
выплатить страхователю или иному управомоченному лицу определенную денежную сумму.
Субъектами страховых отношений являются страховщик и страхователь.
Страховщик - сторона, принимающая на себя обязанность выплатить определенную денежную сумму. Согласно ст. 938 ГК это
юридическое лицо с лицензией на осуществление страхования определенного вида. Обычно это российские коммерческие организации, причем со специальной правосубъектностью, о чем прямо сказано в Законе о страховании (ст. 6). В данной сфере могут
функционировать и некоммерческие юридические лица - общества взаимного страхования (ст. 968 ГК), исторически появившиеся
даже ранее коммерческих страховых фирм. Это корпоративные организации, которые могут существовать в организационноправовой форме потребительских кооперативов (п. 3 ст. 50, ст. 65.1 ГК).
Страховые организации могут осуществлять деятельность сами либо через своих агентов и брокеров. Агент - представитель,
действующий от имени страховщика в пределах предоставленных ему полномочий. Брокер - это посредник, так как он действует
по поручению страховщика или страхователя, но всегда от своего имени.
Допустимо сострахование - страхование какого-либо объекта по единому договору несколькими страховщиками (ст. 953 ГК).
Это случай множественности лиц в страховом обязательстве на стороне страховщика. Если же один объект страхуется у нескольких страховщиков по разным договорам, речь идет о двойном страховании (п. 4 ст. 951 ГК).
Страхователь - лицо, страхующее какие-либо интересы (собственные или других лиц) от наступления определенных неблагоприятных событий
. Им может быть как физическое, так и юридическое лицо, заключившее договор со страховщиком либо являющееся страхователем в силу закона.
В страховом правоотношении помимо страхователя и страховщика могут участвовать и иные лица.
Выгодоприобретатель - лицо, имеющее право на получение страховой выплаты. Это может быть как сам страхователь, так и
специально указанное в договоре лицо, в пользу которого договор был заключен (ст. 430 ГК). В договоре имущественного страхования оно так и именуется - "выгодоприобретатель" (ст. 929 ГК). В договоре личного страхования такое лицо названо "застрахованный". В случае его смерти право на получение выплаты переходит к наследникам (ст. 934 ГК). Но отличие не только в терминологии. В договоре личного страхования сведения о застрахованном лице отнесены к существенным условиям, следовательно, без
них договор не считается заключенным (п. 1 ст. 432 ГК). Для договора имущественного страхования, заключенного в пользу выгодоприобретателя, указание последнего необязательно (страхование производится "за счет кого следует" - п. 3 ст. 930 ГК). В таком
случае страхователю выдается страховой полис на предъявителя и выплата страхового возмещения производится тому, кто предъявит этот полис страховщику (либо страхователю, либо выгодоприобретателю).
Страховое правоотношение возникает по поводу объекта страхования - той ценности, которая страхуется. Это всегда определенный интерес в сохранении какого-то блага. Категория интереса - одна из ключевых в страховом праве. Есть давно сложившееся
выражение: "Без интереса нет страхования".
В законе не содержится легального определения страхового интереса. В доктрине предлагаются различные варианты. Представляется, что интерес - это стремление сохранить то имущественное или неимущественное благо, которого выгодоприобретатель
лишается, если происходит страховой случай. Этот интерес иногда именуют позитивным, отмечая при этом, что "у страхователя
обязательно должен быть и другой, негативный интерес - к тому, чтобы страховой случай не наступил"
Страхователь путем заключения договора страхования может обеспечить не только свой собственный, но и чужой интерес
(страхование детей родителями, работников - работодателем и др.).
Интерес может быть как имущественным, так и неимущественным (при личном страховании). При имущественном страховании
застраховано может быть имущество, гражданско-правовая ответственность (деликтная - за причинение вреда или договорная - за
неисполнение договора) и предпринимательский риск.
Предметом страхового обязательства всегда выступает денежная сумма.
Допустимо заключение договора перестрахования, по которому страховщик, первоначально заключив договор с каким-то страхователем (по терминологии ГК - основной, его еще называют прямым), затем свой риск выплаты им страховой суммы страхователю по основному договору в свою очередь страхует у другого страховщика путем заключения договора перестрахования. В этом
(втором) договоре он становится страхователем, но при этом остается ответственным перед своим страхователем по первому договору. Это так называемое "вторичное" страхование. Причем можно последовательно заключить несколько договоров перестрахования. Страховая организация, являясь предпринимателем, рискует, беря на себя обязанность выплаты страхового возмещения.
Поэтому к договору перестрахования применяются нормы о страховании предпринимательского риска.
93. Договор перевозки пассажиров и багажа.
Договор перевозки пассажира и багажа - соглашение, в силу которого перевозчик обязуется перевезти пассажира в пункт назначения, а в случае сдачи пассажиром багажа также доставить багаж в пункт назначения и выдать его управомоченному на получение
багажа лицу, а пассажир обязуется уплатить установленную плату за проезд, а при сдаче багажа и за провоз багажа (п. 1 ст. 786 ГК,
ст. 82 УЖТ, ст. 19 УАТ, ст. 103 Воздушного кодекса, ст. 97 КВВТ, ст. 177 КТМ)
Обязательство по перевозке багажа является факультативным, охватывается содержанием договора перевозки пассажира и не
образует отдельного договора по перевозке багажа
Договор перевозки пассажира и багажа является взаимным, возмездным, публичным (ст. ст. 789, 426 ГК). По способу заключения такой договор относится к договорам присоединения, поскольку пассажир присоединяется к опубликованным в правилах
условиям перевозки. В зависимости от видов пассажирского транспорта и пределов его действия договор перевозки пассажира и
багажа может иметь конструкцию консенсуального или реального. Например, при перевозках в пределах населенных пунктов автомобильным транспортом общего пользования и городским наземным электрическим транспортом заключается реальный договор
путем конклюдентных действий со стороны пассажира (акцепт), откликнувшегося на публичную оферту перевозчика, остановившего транспорт на остановочном пункте. При предварительной продаже билетов договор перевозки пассажира будет иметь конструкцию консенсуального.
Стороны договора перевозки пассажира и багажа - перевозчик - владелец транспорта общего пользования, осуществляющий регулярные перевозки, и пассажир - физическое лицо, имеющее правовой статус потребителя.
Определенной спецификой обладает договор воздушной перевозки. В частности, договор воздушной перевозки пассажира не
предусматривает обязанность перевозчика исполнить обязательство лично. Условия такого договора предусматривают лишь обязанность перевозчика перевезти пассажира и доставить багаж в пункт назначения. Допускается передача обязанности по воздушной перевозке другому перевозчику (ст. ст. 102, 106 Воздушного кодекса, ст. ст. 784, 786 ГК).
Существенное условие договора перевозки пассажира и багажа - это условие о предмете договора, в качестве которого выступают транспортные услуги перевозчика по перевозке определенным видом транспорта пассажира и сданного им багажа в пункт
назначения, с последующей выдачей багажа управомоченному на получение лицу (получателю) (п. 1 ст. 786 ГК). В предмет договора также входят транспортные услуги по перевозке ручной клади пассажира, каютного багажа при морской перевозке (ст. 180
КТМ) (бесплатно или за дополнительную плату, в зависимости от установленных правил перевозки пассажира отдельными видами
транспорта). Характер оказываемых транспортных услуг и их объем зависят от вида договора перевозки пассажира и багажа.
Существенным условием договора перевозки пассажира и багажа является условие о цене (об оплате проезда) оказываемой перевозчиком услуги по перевозке в пункт назначения пассажира, багажа и ручной клади за плату.
В зависимости от вида транспорта и иных характеристик перевозки пассажира и багажа договор может иметь дополнительные
условия.
Форма договора - устная. Заключение договора перевозки пассажира удостоверяется билетом, а сдача пассажиром багажа - багажной квитанцией (п. 2 ст. 786 ГК). Провоз пассажиром ручной клади за плату удостоверяется соответствующей квитанцией (ст.
20 УАТ). Билет, багажная квитанция и квитанция на провоз ручной клади содержат условия договора. Следует отметить, что в некоторых случаях билет не содержит перечень существенных условий договора, например при перевозках в пределах населенных
пунктов автомобильным транспортом общего пользования и городским наземным электрическим транспортом. Форма билета, багажной квитанции и квитанции на провоз ручной клади устанавливается в порядке, предусмотренном транспортными уставами и
кодексами (п. 2 ст. 786 ГК, ст. 82 УЖТ, ст. 20 УАТ, ст. 105 Воздушного кодекса, ст. 97 КВВТ, ст. 179 КТМ).
Пассажир вправе требовать от перевозчика доставки его и багажа в пункт назначения в сроки, определенные в порядке, предусмотренном транспортными уставами и кодексами, а при отсутствии таких сроков - в разумный срок (ст. 792 ГК). Пассажир имеет
право требовать предоставления в транспортном средстве конкретного места для сидения либо спального места, если это предусмотрено соответствующими правилами перевозки пассажиров и условиями договора (указано в проездных документах), например
при междугородних перевозках, перевозках пассажиров поездами дальнего следования. Пассажир имеет право в порядке, предусмотренном соответствующим транспортным уставом и кодексом, перевозить с собой детей бесплатно или на иных льготных условиях; провозить с собой бесплатно ручную кладь в пределах установленных норм; сдавать к перевозке багаж за плату по тарифу (п.
3 ст. 786 ГК). Пассажир вправе предъявлять к перевозчику требования о предоставлении достоверной информации об оказываемой
услуге и иные требования, предусмотренные Законом о защите прав потребителей. Транспортными уставами и кодексами, правилами перевозки пассажиров и багажа отдельными видами транспорта пассажиру могут быть предоставлены и иные права, а также
установлены ограничения. У перевозчика, соответственно, возникают корреспондирующие с правами пассажира обязанности.
Пассажир обязан уплатить перевозчику установленную на основании тарифов плату за проезд, а при сдаче багажа - и за провоз
багажа (п. 1 ст. 786 ГК, ст. 790 ГК, ст. 82 УЖТ, ст. 24 УАТ, п. 2 ст. 103 Воздушного кодекса).
Перевозчики всех видов транспорта обязаны застраховать жизнь и здоровье пассажиров (ст. 936 ГК) <1>, а также риски гражданской ответственности .
Ответственность сторон по договору перевозки пассажира и багажа. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств по перевозке стороны несут ответственность, установленную ГК, Законом о защите прав потребителей
, транспортными уставами и кодексами, а также соглашением сторон (п. 1 ст. 793, ст. ст. 795, 796, 800, 1084 - 1094 ГК, ст. ст. 107
- 113 УЖТ, ст. ст. 34 - 36 УАТ, ст. ст. 116 - 121 Воздушного кодекса, ст. ст. 103.1, 116 КВВТ, ст. ст. 186 - 196 КТМ).
94. Структура договорных связей и порядок заключения договора подряда.
Понятием структуры договорных связей охватывается не только круг субъектов гражданского права, заключающих гражданскоправовые договоры, но и форма, а также система договоров, применяемая для их заключения и исполнения. За усложнением гражданско-правового регулирования последовало усложнение структуры договорных связей.
На заключение и исполнение договора строительного подряда оказывают влияние не только коммерческие и некоммерческие
потребности в тех или иных строительно-монтажных работах, но и применение связанных с ним договорных конструкций и форм.
В современных социально-экономических условиях застройщик может и не быть подрядчиком, хотя принимает на себя обязанность передать заказчику объект недвижимости после выполнения определенного объема строительно-монтажных работ. Таким
образом, складывается сложная договорная структура по обеспечению возведения и реконструкции объекта недвижимости, включающая в свой состав договорные формы, обеспечивающие собственно выполнение строительно-монтажных работ и взаимодействие участников строительства (инжиниринг, риэлторская деятельность, выпуск и обращение ипотечных ценных бумаг, организация финансовых потоков).
Статьей 706 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривается возможность участия в подрядных отношениях
генерального подрядчика и субподрядчиков. Этим законодатель пытался придать данной норме общий характер, однако реально
генеральные подрядчики и субподрядчики действуют в строительном комплексе Российской Федерации при возведении и реконструкции объектов недвижимости, и реже — в иных случаях выполнения подрядных работ.
На основании вышеназванной статьи допускается несколько вариантов структуры обязательственных связей в строительстве:
генеральный подрядчик — субподрядчики (наиболее распространенная структура); генеральный подрядчик — субподрядчики —
подсубподрядчики (данная структура встречается тогда, когда возводимые строительными организациями объекты отличаются
техническими сложностями); 3) заказчик — специализированная строительная организация (наиболее сложный вариант, когда
наряду с субподрядными договорами заключаются прямые договоры).
Так как во всех представленных вариантах присутствует субподрядчик, гражданско-правовая доктрина уделяет большое внимание изучению правовой сущности субподрядных договоров.
По своей правовой природе договор субподряда является гражданско-правовым договором, а поскольку он связан с генеральным договором строительного подряда и создает некоторые предпосылки для исполнения последнего, стороны по договору субподряда обладают правами и несут обязанности не только имущественного, но и организационного характера.
Неприемлемыми представляются общие научные характеристики договорных отношений по строительным субподрядам. Определяющей является норма, регламентированная статьей 706 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно части первой
которой «если из закона или договора подряда не вытекает обязанность подрядчика выполнить предусмотренную в договоре работу лично, подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков). В этом случае подрядчик
выступает в роли генерального подрядчика». Таким образом, речь идет об исполнении обязательств генподрядчика, а обязательствами генподрядчика в данном случае будут его обязанности перед заказчиком построить или реконструировать тот или иной
объект недвижимости.
Сложившееся гражданско-правовое регулирование привлечения субподрядчиков к исполнению строительно-монтажных работ
представляет собой не что иное, как частный случай возложения исполнения обязанностей на третьих лиц, предусмотренных статьей 313 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которой «при возложении должником исполнения обязательств
на третьих лиц, кредитор обязан принять исполнение, предложенное за должника третьим лицом».
Если субподрядчик предлагает за основного должника исполнение строительного подряда в полном объеме, кредитор по основному обязательству — генеральному договору строительного подряда не имеет права уклониться от принятия исполнения, и после
принятия исполнения основной должник — генеральный подрядчик полностью освобождается от соответствующих обязанностей и
ответственности. Если третье лицо — субподрядчик предлагает частичное исполнение строительного подряда (монтажные или
специальные работы), то у кредитора — заказчика по договору строительного подряда возникает право принять такое исполнение,
так как в силу принципа надлежащего исполнения обязательств, обязательства должны исполняться в полном объеме, а не по частям. Если же заказчик согласен принять исполнение договора в «частичном виде», то, естественно, генеральный подрядчик в соответствующей части освобождается от исполнения уже исполненных обязательств. Следовательно, конструкция возложения исполнения обязательств на третьих лиц вполне применима для объяснения сущности субподрядных правоотношений.
В части 3 статьи 706 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что «генеральный подрядчик несет перед заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком, а перед
субподрядчиком — ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств по договору подряда».
Если допустить требования, связанные с исполнением генерального договора строительного подряда между субподрядчиком и
заказчиком, то это, естественно, приведет к «размыванию» самой системы, неустойчивости структуры сложившихся договорных
связей и к понижению организующей роли генерального подрядчика на строительной площадке.
Структура договорных связей по строительным подрядам усложняется при одновременном существовании субподрядных и
прямых договоров. В соответствии с частью 4 статьи 706 Гражданского кодекса Российской Федерации «с согласия генерального
подрядчика заказчик вправе заключить договоры на выполнение отдельных работ с другими лицами. В этом случае указанные лица
несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение работы непосредственно перед заказчиком». Такими лицами могут быть поставщики оборудования, специализированные строительно-монтажные организации. Так как система генерального подряда при заключении прямых договоров все-таки не действует в полном объеме, законодательство требует согласия генерального подрядчика, которое является односторонней сделкой и порождает проблемы юридического соучастия.
Между коммерческими и некоммерческими интересами подрядчика (исполнителя строительно-монтажных работ и связанных с
ними услуг) и участника долевого строительства оказывается промежуточное звено — застройщик, имеющий собственные коммерческие интересы на том или ином рынке недвижимости. Данное обстоятельство способно деформировать процесс возведения и
реконструкции недвижимости, что доказывается практикой создания и деятельности различных строительных и инвестиционных
пирамид. Поэтому необходимы гражданско-правовые механизмы усиления воздействия участников долевого строительства (а в
более широком смысле — непосредственных заказчиков строительно-монтажных работ и связанных с ними услуг) на коммерческие интересы и правовое положение подрядчиков (исполнителей строительных работ).
В сфере долевого строительства укрепление правового положения его участников видится в предоставлении дополнительных
прав по отношению к застройщику и в наделении правами по отношению к непосредственным исполнителям строительных работ и
взаимосвязанных услуг.
95. Особенности правового регулирования исполнения денежных обязательств.
Юридическая наука выделяет два базовых принципа по вопросу исполнения обязательств.
Первый принцип регламентируется статьей 309 ГК РФ, которая гласит: «Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и
требований — в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями» [1]. Второй принцип регламентируется статьей 396 ГК РФ, которая гласит: «Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательства не освобождают должника от исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено законом или
договором» [1]. Основываясь на этих принципах, можно определить особенности исполнения денежных обязательств: Надлежащее
исполнение. На основании статьи 320 ГК РФ Каждый должник, который обязан, в рамках договора, передать кредитору какое-либо
имущество или совершить какое-либо действие, обладает правом выбора, если законом не предусматривается обратное [1]. Способом исполнения обязательства в данном случае выступает порядок по совершению должником действий, направленных на исполнение данного обязательства. Статья 310 ГК РФ устанавливает запрет на возможность одностороннего отказа от исполнения обязательств, наряду с этим, законом допускается возможность определения в рамках договора оснований по одностороннему отказу от
исполнения обязательств, которые распространяются на предпринимательскую деятельность. Исполнение обязательств в полном
объеме. Статья 319 ГК РФ регламентирует, что если размер произведенного платежа является недостаточным для того, чтобы исполнить денежное обязательство в полном объеме, то, при условии отсутствия иного соглашения, осуществляется погашение, в
первую очередь, издержек кредитора на получение исполнения, а уже после этого осуществляется погашение процентов и основной суммы долга. Исполнение обязательств уполномоченным лицам. Закон регламентирует обязанностью должника — проверку
полномочий по получению исполнения обязательств. Исполнение обязательств в установленные сроки, а если таковые на определены, то в разумные сроки со дня, когда возникло обязательство. Статья 190 ГК РФ регламентирует, что сроком исполнения обязательств может быть определено также событие, которое неизбежно должно наступить. В рамках действующего законодательства
предусмотрены случаи, когда возможна отсрочка по исполнению денежных обязательств, к примеру, когда другой стороной не
исполняются обязательства в рамках договора. Так, статья 328 ГК РФ регламентирует, что в случае, если обязанная сторона не
предоставляет обусловленное в рамках договора исполнение обязательств, либо существуют факты, очевидно свидетельствующие
о том, что данное исполнение не будет осуществлено в установленные сроки, то сторона, на которую возложено обязательство по
встречному исполнению, имеет право на приостановку исполнение своих обязательств. Исполнение обязательства в установленном
месте. В рамках действующего законодательства условия по месту исполнения обязательства должны быть определены либо в
рамках договора, либо законодательно. В статье 316 ГК РФ определены общие правила определения места исполнения обязательств: место жительства (нахождения) должника. Неличный характер исполнения. В рамках закона должник может возложить
исполнение обязательств на третье лицо. На основании статьи 313 ГК РФ кредитор обязан принять исполнение денежного обязательства от третьего лица. Основываясь на теории гражданского права, определяется, что третьим лицом может быть исполнено
денежное обязательство только при условии согласия должника. Как исключение из общего правила по необходимости получить
согласие должника, некоторые авторы приводят случаи, когда обязательства перед кредиторами исполняются третьими лицами с
целью получить право кредитора третьим лицом. Однако, по нашему мнению, вполне очевидным является, что в таком случае отсутствует сам факт исполнения самого денежного обязательства. Если третьим лицом передается кредитору встречное представле-
ние по получаемым правам требования, то стоит отметить исполнение нового обязательства, которое возникает между предыдущим и вновь возникшим кредитором (в рамках сделки между сторонами по переходу права требования), а не исполнение первоначального обязательства между кредитором и должником. Вопросы по последствиям исполнения обязательств третьими лицами без
согласия должников в рамках неустановленных действующим законодательством случаев вызывает множество споров. Хотелось
бы согласиться с высказыванием С. В. Сарбаша [2], что в таком случае третьи лица не получают тех или иных прав (требований) к
самому должнику. Наряду с этим использование к таким случаям п. 4 ст. 1109 ГК РФ в качестве основания невозможности возврата
по уплаченному третьим лицом как неосновательному обогащению, по нашему мнению, является сомнительным. Автор полагает,
что третьи лица в этом случае обладают правом требования возврата по неосновательному обогащению. Но это право выражается в
требовании не от должников, а от кредиторов, так как при условии, что согласие должника на то, чтобы обязательства были исполнены третьими лицами отсутствует, то данное обязательство не может быть рассмотрено в качестве исполнения, а, соответственно,
переданное кредитору имущество будет находиться у него без оснований, которые устанавливает закон и иные правовые акты или
сделки.
96.Способы заключения гражданско-правовых договоров.
Статьей 434 ГК РФ предусматривается, что договор может быть заключен в любой форме, предусмотренной для совершения
сделок, если законом для договоров данного вида не установлена определенная форма.
Если стороны договорились заключить договор в определенной форме, он считается заключенным после придания ему условленной формы, хотя бы законом для договоров данного вида такая форма не требовалась.
Таким образом, с точки зрения гражданского законодательства, любой договор гражданско-правового характера по своей сути
является сделкой, и форма его заключения регламентируется нормами, применимыми к сделкам.
Собственно понятие сделки определяется ст. 153 ГК РФ, согласно которой сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.
Применительно к сделкам, а, следовательно, и к договорам гражданско-правового характера как частному случаю сделки, гражданским законодательством (ст. 158 ГК РФ) предусматриваются следующие формы их заключения:
· устная форма;
· письменная форма.
В свою очередь, письменная форма гражданско-правового договора может быть формализована в простой письменной форме и
в нотариальной форме.
Для ряда сделок гражданским законодательством предусмотрена обязательная письменная (простая или нотариальная) форма
договора.
Для гражданско-правовых договоров, рассматриваемых нами, законодательство предусматривает устную и простую письменную форму договора, а для договора доверительного управления недвижимым имуществом – государственную регистрацию договора.
Письменная нотариальная форма договора в рассматриваемых нами случаях заключения гражданско-правовых договоров не
предусмотрена законодательством как обязательная, однако нотариальное удостоверение любого договора не противоречит законодательству. Вполне возможна ситуация, когда участники договора пришли к соглашению о необходимости его нотариального
удостоверения, следствием чего явилась соответствующая запись в тексте договора. В этом случае гражданско-правовой договор
подпадает под действие ст. 163 ГК РФ, предусматривающей обязательное нотариальное удостоверение договора в случаях, предусмотренных соглашением сторон, хотя бы по закону для сделок данного вида эта форма не требовалась.
Что касается устной формы договора, то ст. 159 ГК РФ предусматривается, что такая форма договора возможна в том случае,
если законом или соглашением сторон не установлена письменная (простая или нотариальная) форма договора. Кроме того, п. 2
указанной статьи ГК РФ предполагается, что если иное не установлено соглашением сторон, могут совершаться устно все сделки,
исполняемые при самом их совершении, за исключением сделок, для которых установлена нотариальная форма, и сделок, несоблюдение простой письменной формы которых влечет их недействительность.
В общем случае можно сказать, что гражданско-правовой договор, сопряженный с осуществлением трудовых функций, может
быть заключен в устной форме между физическими лицами при одном условии: такая форма договора невозможна, если цена договора превышает не менее чем в десять раз установленный законом минимальный размер оплаты труда (ст. 161 ГК РФ). Заметим,
что в том случае, если цена гражданско-правового договора, заключаемого между двумя (или несколькими) физическими лицами
не превышает десятикратного минимального размера оплаты труда, указанные лица вправе оформить договор в письменном виде,
а при желании и удостоверить данный договор нотариально, так как это не противоречит действующему законодательству.
Разумеется, устная форма гражданско-правового договора между двумя физическими лицами является наиболее простой и
внешне привлекательной формой договора. Однако участникам договора, заключаемого в устной форме, не следует забывать и об
обеспечении необходимых гарантиях исполнения условий договора. В самом деле, для стороны «заказчика» важно исполнение
необходимых ему работ или услуг, а для «исполнителя» – получение оплаты за произведенные им работы или оказанные услуги.
Вполне очевидно, что в случае неисполнения одной из сторон условий договора, отстоять свои права, в том числе и в судебном
порядке, будет существенно проще, если договор был заключен не в устной, а в письменной форме.
Download