Загрузил ЖОрик ПУПКИН

Bilety 1

реклама
Билет № 1 Юридические факты - это конкретные жизненные обстоятельства, с которыми норма права связывает
наступление определенных юридических последствий.
1) это определенные жизненные обстоятельства, с которыми нормы права связывают возникновение, изменение, а также
прекращение правоотношений;
2) формируются в гипотезах правовых норм. В результате наличия или отсутствия того или другого юридического факта
влияют на признание или непризнание права или обязанности субъекта.
Материально-социальный характер юридического факта дает возможность увидеть то, что любой юридический факт не
какое-то случайное обособленное явление, а следствие этой правовой системы.
Идеальная модель юридического факта фиксируется в гипотезе юридической нормы (нескольких норм).
Можно выделить две группы признаков юридических фактов.
Первая группа – материальная сторона юридических фактов. Юридические факты являются обстоятельствами:
1) конкретными, установленным образом выраженными внешне. Юридическими фактами, таким образом, не могут
являться мысли и события внутренней духовной жизни, а также похожие явления. При этом законодательство должно
учитывать субъективную сторону поступков (вину, цель, мотив), которая является элементом сложного юридического факта;
2) проявляющимися в наличии или отсутствии конкретных явлений материального мира, притом, что юридическое
значение могут иметь как позитивные (существующие), так и негативные факты (отсутствие родства и т. п.);
3) обладающими информацией о состоянии общественных отношений, которые входят в предмет правового
регулирования.
Вторая группа признаков раскрывает нормативную идеальную сторону этого явления. Юридические факты являются в
этом случае обстоятельствами: 1) прямо или косвенно предусмотренными правовыми нормами; 2) закрепленными в
определенной законодательством процедурно-процессуальной форме; 3) ведущими к предусмотренным законом правовым
последствиям.
Виды юридических фактов
Многообразие юридических фактов принято классифицировать по следующим основаниям:
1. по характеру наступающих последствий - правообразующие, правоизменяющие, правопрекращающие и комплексные
(универсальные) факты (поступление в вуз, приговор суда, вступление в брак и т. д.), которые одновременно и образуют, и
изменяют, и прекращают правоотношения;
Правообразующие факты вызывают возникновение правоотношений (например, прием на работу).
Правопрекращающие - прекращают правовые отношения (например, окончание вуза).
Правоизменяющие юридические факты — изменяют правовые отношения (например, обмен жилой площади).
2. по волевому признаку юридические факты — события и действия.
События - это такие обстоятельства, которые объективно не зависят от воли и сознания людей (стихийные бедствия). Они
могут быть уникальными и периодическими, моментальными и продолжительными, абсолютными (полностью независимыми
от воли людей) и относительными (вызванными деятельностью людей, но в данном правоотношении независимыми от
породивших их причин).
Действия - это такие факты, которые зависят от воли людей, поскольку совершаются ими. Действия подразделяются на
правомерные (соответствующие предписаниям нормы) и неправомерные (нарушающие правовые предписания).
Некоторые ученые, наряду с событиями и действиями, выделяют правовые состояния (состояние в родстве, состояние
нетрудоспособности, состояние в браке и т. д.).
Правомерные, в свою очередь, подразделяются на юридические акты (факты, которые специально направлены на
достижение юридических последствий — приговор суда) и юридические поступки (факты, которые специально не
направлены на достижение юридических последствий, но тем не менее их вызывают — художник написал картину).
Неправомерные действия подразделяются на преступления и проступки. Последние подразделяются на административные,
гражданские, материальные, дисциплинарные, процессуальные и т. д.;
Неправомерные действия (правонарушения) делятся на проступки и преступления. Правомерные — на юридические акты
и поступки.
Юридические акты представляют собой действия, направленные на достижение определенного юридического результата.
Это могут быть сделки, заявления, голосование и т. д.
Юридические поступки - это действия лиц, с совершением которых закон связывает наступление юридических
последствий независимо от воли, желания и намерений этих лиц. Типичными примерами могут служить создание
художественного произведения, находка вещи, клада.
3. по продолжительности действия можно выделять кратковременные (штраф) и длящиеся юридические факты. Длящиеся
факты получили наименование правовых состояний (состояние родства, гражданства и т. д.);
4. по количественному составу выделяются простые и сложные юридические факты.
Нередко для возникновения предусмотренных правовой нормой юридических последствий необходим не один, а
несколько юридических фактов. Их совокупность называется юридическим составом. Так, для возникновения пенсионного
правоотношения необходимы следующие юридические факты: достижение определенного возраста; трудовой стаж; решение
компетентного органа о назначении пенсии.
Различают фактические составы завершенные (когда имеется необходимая совокупность юридических фактов) и
незавершенные (когда еще продолжается накопление необходимых фактов), простые (когда все факты относятся к одной
отрасли права) и сложные (когда в необходимый комплекс фактов входят факты различной отраслевой принадлежности.
Причем их накопление проходит в определенной последовательности).
5. По значению юридические факты могут быть положительными и отрицательными.
Положительные юридические факты представляют собой жизненные обстоятельства, наличие которых вызывает, изменяет
или прекращает правовые отношения (например, достижение определенного возраста).Отрицательные юридические факт,
представляют собой такие жизненные обстоятельства, отсутствие которых является условием для возникновения, изменения
или прекращения правовых
2.Гражданско-правовой статус объединения юридических лиц, некоммерческого партнерства, автономной
некоммерческой организации.
Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы): основанные на членстве объединения юридических лиц,
включающие коммерческие и (или) некоммерческие организации) (самостоятельные организационно-правовые формы)
(являются некоммерческими организациями).
Основание создания (договор между учредителями).
Учредительные документы (учредительный договор и устав).
Учредители (после государственной регистрации становятся членами ассоциации (союза)) (членство не лишает их
самостоятельности) (права и обязанности определяются учредительными документами – вправе пользоваться услугами
ассоциации (союза), вправе добровольно выйти по окончании финансового года).
Цель коммерческих организаций при создании объединений (координация их предпринимательской деятельности,
представление и защита общих имущественных интересов) (цель некоммерческих организаций – представление и защита их
общих интересов, обусловленных специальной правоспособностью некоммерческих организаций).
Обладают специальной правоспособностью (лишены права непосредственно осуществлять предпринимательскую
деятельность) (если возникает необходимость в этом, она должна быть преобразована в хозяйственное общество или
товарищество).
Источник формирования имущества (имущественные взносы учредителей).
Имущество (принадлежит ассоциации (союзу) на праве собственности) (учредители не имеют в отношении ассоциации
(союза) имущественных прав) (между учредителями не распределяется полученная прибыль и имущество, оставшееся после
ликвидации).
Ассоциации (союз) не отвечает по обязательствам своих членов (на них возлагается ограниченная субсидиарная
ответственность по обязательствам ассоциации (союза)) (размер и порядок ответственности определяются учредительными
документами) (учредитель несет ответственность в течение 2 лет после выхода).
Некоммерческое партнерство (основанная на членстве некоммерческая организация, учрежденная гражданами и (или)
юридическими лицами для содействия ее членам в осуществлении деятельности, направленной на достижение общеполезных
целей) (фондовые биржи, садоводческие, огороднические и дачные партнерства).
Основная цель деятельности (содействие членам партнерства в осуществлении общеполезной деятельности, указанной в
учредительных документах некоммерческого партнерства) (безвозмездное предоставление членам партнерства услуг,
использование прибыли партнерства в общеполезных целях).
Членами могут быть (граждане и (или) юридические лица).
Учредительные документы (устав или устав и учредительный договор).
Права и обязанности членов партнерства (вправе участвовать в управлении делами партнерства, получать информацию о
его деятельности, выходить из него по своему усмотрению; может существовать обязанность внесения членских взносов; при
ликвидации вправе получить часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или стоимость этого имущества)
(не имеют права на получение части его прибыли).
Государственная корпорация (не имеющая членства некоммерческая организация, учрежденная РФ на основе
имущественного взноса для осуществления социальных, управленческих и иных общеполезных функций) (организационноправовая форма, не предусмотренная ГК).
Государственная корпорация создается и функционирует на основе отдельного ФЗ (учредительных документов не
требуется (все определяется в ФЗ)) (учредителем государственной корпорации является исключительно РФ).
Имущество формируется (за счет передачи в ее собственность имущества, находящегося в собственности РФ; за счет
доходов, полученных от осуществления предпринимательской деятельности) (вправе использовать доходы от осуществления
предпринимательской деятельности исключительно в целях, определяемых ФЗ, на основании которого она создана) (не вправе
самостоятельно решать вопросы ликвидации (реорганизации) и определять судьбу ее имущества при этом (к правовому
режиму имущества государственной корпорации наиболее близко право оперативного управления).
ФЗ (о создании государственной корпорации) может предусматривать ответственность учредителя по ее обязательствам
(как и ответственность государственной корпорации по обязательствам учредителя).
Целевое использование имущества гарантируется (ежегодной публикацией ее отчетов об использовании имущества).
Государственная компания является некоммерческой организацией, не имеющей членства и созданной Российской
Федерацией на основе имущественных взносов в целях оказания государственных услуг и выполнения иных полномочий в
сфере дорожного хозяйства с использованием федерального имущества на основе доверительного управления.
Государственная компания вправе осуществлять деятельность, приносящую доходы и соответствующую целям, ради которых
она создана, лишь постольку, поскольку это служит достижению этих целей. РФ не отвечает по обязательствам ГК, ГК – по
обязательствам РФ. ГК несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ей на праве собственности
имуществом, за исключением изъятого из оборота.
Билет 2
1.Осуществление гражданских прав. Понятие, способы осуществления, пределы.
Гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также
из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих
начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности (ст. 8 ГК).
В соответствии с этим гражданские права и обязанности возникают:
1)из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных
законом, но не противоречащих ему;
2)из актов государственных органов и органов местного самоуправления, которые предусмотрены законом в качестве
основания возникновения гражданских прав и обязанностей;
3)из судебного решения, установившего гражданские права и обязанности;
4)в результате приобретения имущества по основаниям, допускаемым законом;
5)в результате создания произведений науки, литературы, искусства, изобретений и иных результатов интеллектуальной
деятельности;
6)вследствие причинения вреда другому лицу;
7)вследствие неосновательного обогащения;
8)вследствие иных действий граждан и юридических лиц;
9)вследствие событий, с которыми закон или иной правовой акт связывает наступление гражданско-правовых последствий.
Права на имущество, подлежащие государственной регистрации, возникают с момента регистрации соответствующих прав
на него, если иное не установлено законом. Граждане и юридические лица по своему усмотрению осуществляют
принадлежащие им гражданские права (ст. 9 ГК). Отказ граждан и юридических лиц от осуществления принадлежащих им
прав не влечет прекращения этих прав, за исключением случаев, предусмотренных законом. Не допускаются действия
граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также
злоупотребление правом в иных формах (ст. 10 ГК).
Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление
доминирующим положением на рынке. В случае несоблюдения указанных требований арбитражный суд или третейский суд
может отказать лицу в защите принадлежащего ему права. В случаях, когда закон ставит защиту гражданских прав в
зависимость от того, осуществлялись ли эти права разумно и добросовестно, разумность действий и добросовестность
участников гражданских правоотношений предполагаются.
Защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав осуществляет в соответствии с подведомственностью дел,
установленной процессуальным законодательством, суд, арбитражный суд или третейский суд (ст. 11 ГК). Защита
гражданских прав в административном порядке осуществляется лишь в случаях, предусмотренных законом. Решение,
принятое вадминистративном порядке, может быть оспорено в суде.
Защита гражданских прав осуществляется путем (ст. 12 ГК):
-признания права;
-восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и пресечения действий, нарушающих право или
создающих угрозу его нарушения;
-признания оспоримой сделки недействительной и применения последствий ее недействительности, применения
последствий недействительности ничтожной сделки;
-признания недействительным акта государственного органа или органа местного самоуправления;
-самозащиты права;
-присуждения к исполнению обязанности в натуре;
-возмещения убытков;
-взыскания неустойки;
-компенсации морального вреда;
-прекращения или изменения правоотношения;
-неприменения судом акта государственного органа или органа местного самоуправления, противоречащего закону;
-иными способами, предусмотренными законом.
Ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных
законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и
охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными (ст. 13
ГК). В случае признания судом акта недействительным нарушенное право подлежит восстановлению либо защите иными
способами, предусмотренными. Допускается самозащита гражданских прав.
Способы самозащиты должны быть соразмерны нарушению и не выходить за пределы действий, необходимых для его
пресечения.
Лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или
договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере (ст. 15 ГК).
Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для
восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы,
которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено
(упущенная выгода).
Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, то лицо, право которого нарушено, вправе требовать
возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы.
Убытки, причиненные гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия)
государственных органов, органов местного самоуправления или должностных лиц этих органов, в том числе издания не
соответствующего закону или иному правовому акту акта государственного органа или органа местного самоуправления,
подлежат возмещению Российской Федерацией, соответствующим субъектом РФ или муниципальным образованием (ст. 16
ГК).
2.Представительство без полномочий. Коммерческое представительство.
При отсутствии полномочий действовать от имени др. лица или при превышении таких полномочий сделка считается
заключенной от имени и в интересах совершившего ее лица, если только другое лицо (представляемый) впоследствии прямо
не одобрит данную сделку.
Т.е. сделка, совершенная представителем с превышением своих полномочий, создает права и обязанности для него самого,
а не для представляемого, если последний впоследствии прямо не одобрит указанную сделку
Послед. одобрение сделки представляемым создает, изменяет и прекращает для него гр. права и обяз-ти по данной сделке с
момента ее совершения.
Под прямым последующим одобрением сделки представляемым, в частности, могут пониматься:
1. письменное или устное одобрение, независимо от того, адресовано ли оно непосредственно контрагенту по сделке;
2. признание представляемым претензии контрагента;
3. конкреные действия представляемого, если они свидетельствуют об одобрении сделки (например, полная или частичная
оплата товаров, работ, услуг, их приемка для использования, полная или частичная уплата процентов по основному долгу,
равно как и уплата неустойки и др.);
4. заключение другой сделки, которая обеспечивает первую или заключена во исполнение либо во изменение первой;
5. просьба об отсрочке или рассрочке исполнения;
6. акцепт инкассового поручения.
Если представляемый — юр. лицо, то необходимо принимать во внимание, что независимо от формы одобрения оно
должно исходить от органа или лица, уполномоченных в силу закона, учредительных документов или договора заключать
такие сделки или совершать действия, которые могут рассматриваться как одобрение. Действия работников представляемого
по исполнению обяз-а, исходя из конкретных обстоятельств дела, могут свидетельствовать об одобрении, при условии, что эти
действия входили в круг их служебных (трудовых) обязанностей, или основывались на доверенности, либо полномочие
работников на совершение таких действий явствовало из обстановки, в которой они действовали.
Мнимый представитель на основании п. 1 ст. 183 ГК не м.б. признан стороной по соглашению, заключенному во
изменение или в дополнение основного договора. Такое соглашение признается ничтожным (ст. 168 ГК), поскольку по своей
природе является неотъемлемой частью упомянутого договора и не может сущ. и исполняться отдельно от него.
Коммерческое представительство (разновидность добровольного представительства) - особый вид представительства в
гражданском праве. В соответствии со ст. 184 ГК РФ коммерческим представителем является лицо, постоянно и
самостоятельно выступающее от имени предпринимателей при заключении ими договоров в сфере коммерческой
деятельности. (дополнительные требования к субъектному составу – коммерческим представителем может быть только
предприниматель; он обязан при исполнении поручения проявлять заботливость предпринимателя; на него возложена
обязанность сохранять в тайне ставшие ему известными сведения о сделках не только в период действия договора, но и после
исполнения поручения). Содержание полномочий коммерческого представителя (исключительно сделки (только в сфере
предпринимательской деятельности)) (должно осуществляться только на основании письменного договора; потребность в
доверенности возникает, если договор не содержит указания на полномочия представителя) (может совершать сделки от
имени представляемого в интересах лица, представителем которого он одновременно является (одновременное
представительство разных сторон с их согласия и в других случаях, предусмотренных законом)). Возмездный характер
коммерческого представительства (в отличие от обычного представительства, основанного на безвозмездной основе) (при
одновременном представительстве на возмездной основе разных сторон вправе требовать от них уплаты вознаграждения и
возмещения издержек в равных долях).
Билет 3
1. Правоспособность гражданина: понятие, возникновение, содержание, ограничение, прекращение.
Правоспособность – абстрактная способность лица иметь предусмотренные законом права и нести обязанности (ст. 17, 49
ГК). Правоспособностью участников гражданских правоотношений наделяет государство, признавая тем самым их в качестве
субъектов права.
Признаки правоспособ. : равенство и неотчуждаемость. Они признаются в равной мере за всеми гражданами. Это означает,
что граждане имеют равную возможность в приобретении прав.Неотчуждаемость означает, что закон предусматривает
недопустимость ограничения правоспособности. Исключения составляют случаи, прямо указанные в законе.
Правоспособ возникает в момент рождения и прекращается смертью. (ст. 17.2) Момент, когда человек считается
родившимся, определяется не юр.и, а медицинскими критериями (моментом начала самостоятельного дыхания).
Содержание правоспособности граждан ст. 18 - совокупность гражданских прав и обязанностей, которые граждане могут
иметь по действующему законодательству: 1) иметь имущество на праве собственности; 2) наследовать и завешать
имущество; 3) заниматься предпринимательской и любой иной не запрещенной законом деятельностью; 4) создавать
юридические лица самостоятельно или совместно с другими гражданами и юридическими лицами; 5) совершать любые, не
противоречащие закону сделки и участвовать в обязательствах; 6) избирать место жительства; 7) иметь права авторов
произведений науки, литературы и искусства, изобретений и иных охраняемых законом результатов интеллектуальной
деятельности; 8) иметь иные имущественные и личные неимущественные права. Государство гарантирует правоспособность
граждан ст. 22: 1) никто не может быть ограничен в правоспособности и дееспособности иначе, как в случаях и в порядке,
установленных законом; Поскольку правоспособностью все граждане наделяются в равной мере, ограничение
правоспособности отдельного гражданина может иметь место лишь в случаях, прямо предусмотренных законом.Поэтому
полное ограничение правоспособностиневозможно: гражданин может быть ограничен лишь в осуществлении отдельныхправ.
Так, Уголовным кодексом в качестве наказания за совершенное преступлениедопускается лишение права занимать
определенные должности или заниматься определеннойдеятельностью. Правоспособность и дееспособность - неотъемлемые
качества, характеризующиеличность гражданина как субъекта гражданского права. Поэтому и сам гражданинне вправе
совершать сделки, направленные на полный или частичный отказ отправоспособности или дееспособности. Пункт 3 ст. 22 ГК
четко определяет последствия совершения таких сделок: они ничтожны. Только в случаях, допускаемых законом, гражданин
может отказаться отопределенных прав или ограничить себя в правах. Например, Положением о федеральнойгосударственной
службе, утвержденным Указом Президента РФ от 22 декабря 1993года, определено: "Государственный служащий не вправе ...
заниматься предпринимательскойдеятельностью лично или через доверенных лиц, в том числе участвовать в
управлениихозяйствующим субъектом независимо от его организационно-правовой формы". Следовательно, гражданин,
ставший государственным служащим, лишает себя правазаниматься предпринимательской деятельностью.
Государство имеет право ограничить права и свободы граждан (если это необходимо для защиты основ конституционного
строя; нравственности; здоровья; прав и законных интересов других лиц; обеспечения обороны страны и безопасности
государства) (это может произойти только на основании ФЗ). Возможно ограничение прав и свобод граждан в условиях
чрезвычайного положения (за исключением права на жизнь; достоинство личности; неприкосновенности частной жизни;
права на защиту своей чести и доброго имени; права на жилище; судебную защиту прав и свобод). Прекращение
правоспособности связано с биологической смертью, когда возврат человека к жизни исключен. Поэтому не следует связывать
прекращение правоспособности с объявлением судом гр-на умершим.
2.Приостановление, перерыв и восстановление течения срока исковой давности.
Организация или гражданин, права которых нарушены, могут обратиться с требованиями (исками) об их защите в
соответствующий орган — суд, арбитражный суд или третейский суд (ст. 11 ч. 1 ГК РФ). Однако возможность защиты
нарушенного права ограничена определенным сроком, который называется исковой давностью. Таким образом, в
гражданском праве срок исковой давности представляет собой период времени, установленный законом для защиты
нарушенных прав.
Продолжительность общих сроков установлена в три года.
Общие сроки распространяются на все требования, кроме тех, для которых законом предусмотрены сокращенные сроки.
Последние специально устанавливаются для отдельных видов требований.
Сокращенные сроки исковой давности установлены также для споров, вытекающих из перевозок грузов. Однако их
продолжительность зависит от того, кто предъявляет требование: если клиентура к перевозчикам, то срок 2 месяца, а если
перевозчик к клиенту, то 6 месяцев.
Сокращенные сроки исковой давности призваны стимулировать быстрейшее разрешение отдельных категорий споров,
возникающих главным образом между организациями при исполнении хозяйственных договоров.
Чтобы не допустить пропуск срока исковой давности, нужно не только знать продолжительность, но и уметь правильно
определить начало его течения. По действующим правилам течение исковой давности начинается одновременно с
возникновением права на иск. В связи с этим практически важно установить, когда же появляется право на иск. В отношении
отдельных требований этот вопрос прямо решается в законодательстве. Так, по спорам, вытекающим из поставки товаров
ненадлежащего качества, право на иск возникает, а следовательно, срок исковой давности начинает течь со дня установления
покупателем в надлежащем порядке недостатков поставленных ему товаров.
При отсутствии в законодательстве подобных прямых предписаний начальный момент давностного срока определяется в
соответствии со ст. 200 ч. 1 ГК РФ. По общему правилу право на иск возникает со дня, когда лицо узнало или должно было
узнать о нарушении своего права. Предполагается, что лицо знает о нарушении своего права в самый момент, когда
произошло нарушение. Если же это стало известно несколько позднее, то давностный срок начинается с того момента, когда
лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права.
Приостановление, перерыв и восстановление сроков исковой давности
По общему правилу исковая давность течет непрерывно и лицо, право которого нарушено, может обратиться за защитой в
течение всего давностного срока. Однако закон учитывает, что иногда истец по не зависящим от него обстоятельствам лишен
возможности вовремя предъявить иск. Для таких случаев предусмотрена возможность приостановления давностного срока.
Приостановление исковой давности означает, что с момента возникновения обстоятельств, точно определенных законом,
течение давностного срока останавливается на все время их существования. После прекращения действия этих обстоятельств
исковая давность продолжает течь. Таким образом, при приостановлении в давностный срок не засчитывается тот период
времени, в течение которого имеют место определенные, предусмотренные законом обстоятельства.
В соответствии со ст. 202 ч. 1 ГК РФ обстоятельствами, препятствующими обращению за защитой нарушенного права,
могут быть:
чрезвычайное, непредотвратимое при данных условиях событие, определяемое как непреодолимая сила. К таким событиям
относятся землетрясение, наводнение, эпидемия и т. п.;
установленная правительством РФ отсрочка исполнения обязательств, именуемая мораторием. Приостановление исковой
давности ввиду моратория происходит крайне редко и не имеет общего значения;
нахождение кого-либо из участников спора в составе Вооруженных сил России, переведенных на военное положение.
Перечисленные обстоятельства приостанавливают течение давности только при условии, если они возникли или
продолжали действовать в последние шесть месяцев давностного срока. И только в случае, когда продолжительность
давностного срока составляет менее шести месяцев, он приостанавливается наступлением одного из предусмотренных
законом событий в любой момент его течения.
С учетом того, что действие чрезвычайных обстоятельств даже после прекращения их затрудняет немедленное
предъявление иска, остающаяся после приостановления часть срока в целях предоставления достаточного времени для
обращения за защитой нарушенного права удлиняется до шести месяцев. Если срок исковой давности был менее шести
месяцев, оставшаяся часть срока удлиняется до общей продолжительности сокращенного давностного срока (например, на два
месяца при двухмесячном сроке исковой давности).
Действие исковой давности может приостанавливаться наступлением некоторых других обстоятельств, специально
предусмотренных для отдельных требований. В частности, течение давностного срока по искам о возмещении вреда,
связанного с повреждением здоровья или причинением смерти, приостанавливается, кроме рассмотренных обстоятельств,
обращением к соответствующему органу о назначении пенсии или пособия для разрешения этого вопроса.
Сущность перерыва исковой давности заключается в том, что в определенных, установленных законом случаях время,
истекшее до перерыва, не принимается во внимание, а исковая давность снова начинает течь с самого начала, т. е. давностный
срок восстанавливается в полном объеме. В отличие от приостановления время, прошедшее до перерыва, не учитывается при
исчислении нового срока исковой давности (ст. 203 ч. 1 ГК РФ).
Общим основанием перерыва течения давности для правоотношения с участием всех субъектов гражданского права
является предъявление иска в установленном порядке. Это значит, что, если иск предъявлен без соблюдения необходимого
порядка, течение давностного срока продолжается и перерыва не наступает.
Основанием перерыва давностного срока служит также совершение обязанным лицом действий, свидетельствующих о
признании долга и вообще любой другой обязанности. К таким действиям относятся прямое заявление об этом, частичное
погашение долга, просьба об отсрочке платежа и др. Однако по спорам между организациями признание долга не прерывает
течения давности, так как возобновление давностного срока не способствовало бы укреплению платежной и договорной
дисциплины.
От приостановления и перерыва исковой давности следует отличать ее восстановление, которое используется судом,
арбитражным или третейским судом для защиты нарушенного права при наличии уважительных причин пропуска срока
исковой давности, не являющихся, однако, основанием для ее приостановления или перерыва.
Закон не дает перечня причин пропуска давностного срока, которые должны быть признаны уважительными.
Предполагается, что это такие обстоятельства, которые затрудняют или делают невозможным своевременное обращение за
защитой нарушенного права. В частности, уважительной причиной пропуска срока исковой давности может быть болезнь
истца, если она действительно препятствовала своевременному предъявлению иска.
Вопрос о восстановлении срока давности решается на заседании суда или арбитражного суда с вызовом сторон
одновременно с разрешением дела по существу. В случае признания причины пропуска давностного срока уважительной (ст.
205 ч. 1 ГК РФ) соответствующий орган не продлевает этот срок, а восстанавливает его, т. е. рассматривает дело так, как если
бы исковая давность не истекла.
Билет 4.
1.Опека: понятие, возникновение, содержание
Опека и попечительство устанавливаются для защиты прав и интересов недееспособных или не полностью дееспособных
граждан. Опекуны и попечители выступают в защиту прав и интересов своих подопечных в отношениях с любыми лицами, в
том числе в судах, без специального полномочия. Опекуны и попечители выступают в защиту прав и интересов своих
подопечных в отношениях с любыми лицами, в том числе в судах, без специального полномочия. Опека и попечительство над
несовершеннолетними устанавливаются при отсутствии у них родителей, усыновителей, лишении судом родителей
родительских прав, а также в случаях, когда такие граждане по иным причинам остались без родительского попечения, в
частности когда родители уклоняются от их воспитания либо защиты их прав и интересов.
1.Опека устанавливается над малолетними, а также над гражданами, признанными судом недееспособными вследствие
психического расстройства.
2. Опекуны являются представителями подопечных в силу закона и совершают от их имени и в их интересах все
необходимые сделки.
Органами опеки и попечительства являются органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации. Опекун или
попечитель назначается органом опеки и попечительства по месту жительства лица, нуждающегося в опеке или
попечительстве.
Опекунами и попечителями могут назначаться только совершеннолетние дееспособные граждане. Не могут быть
назначены опекунами и попечителями граждане, лишенные родительских прав, а также граждане, имеющие на момент
установления опеки или попечительства судимость за умышленное преступление против жизни или здоровья граждан. Опекун
или попечитель может быть назначен только с его согласия.
2. Приостановление течения сроков исковой давности
Исковой давностью признается срок для принудительной защиты нарушенного права путем предъявления иска в суд (ст.
195 ГК).
Течение срока исковой давности приостанавливается:
1) если предъявлению иска препятствовало чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство
(непреодолимая сила);
2) если истец или ответчик находится в составе Вооруженных Сил Российской Федерации, переведенных на военное
положение;
3) в силу установленной на основании закона Правительством Российской Федерации отсрочки исполнения обязательств
(мораторий);
4) в силу приостановления действия закона или иного правового акта, регулирующих соответствующее отношение. 2.
Течение срока исковой давности приостанавливается при условии, что указанные в пункте 1 настоящей статьи обстоятельства
возникли или продолжали существовать в последние шесть месяцев срока исковой давности, а если этот срок равен шести
месяцам или менее шести месяцев, в течение срока исковой давности.
3. Если стороны прибегли к предусмотренной законом процедуре разрешения спора во внесудебном порядке (процедура
медиации, посредничество, административная процедура и т.п.), течение срока исковой давности приостанавливается на срок,
установленный законом для проведения такой процедуры, а при отсутствии такого срока - на шесть месяцев со дня начала
соответствующей процедуры.
4. Со дня прекращения обстоятельства, послужившего основанием приостановления течения срока исковой давности,
течение ее срока продолжается. Остающаяся часть срока исковой давности, если она составляет менее шести месяцев,
удлиняется до шести месяцев, а если срок исковой давности равен шести месяцам или менее шести месяцев, до срока исковой
давности.
Билет 5.
1.Признание безвестно отсутствующим Гражданин может быть по заявлению заинтересованных лиц признан судом
безвестно отсутствующим, если в течение года в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания.
При невозможности установить день получения последних сведений об отсутствующем началом исчисления срока для
признания безвестного отсутствия считается первое число месяца, следующего за тем, в котором были получены последние
сведения об отсутствующем, а при невозможности установить этот месяц - первое января следующего года.
Безвестное отсутствие - это признание судом факта продолжительного отсутствия в месте своего постоянного жительства
гражданина, в отношении которого не удалось получить сведений о месте его пребывания.
Заявление о признании лица безвестно отсутствующим принимается судом от любых заинтересованных лиц,
нуждающихся в таком признании для защиты нарушенного или оспариваемого права или законного интереса. Подается такое
заявление в суд по месту жительства заявителя и подлежит рассмотрению при обязательном участии прокурора. При
подготовке дела к судебному разбирательству судья обязан выяснить круг лиц (родственников, сослуживцев и др.), способных
дать сведения об отсутствующем, а также запросить соответствующие организации (органы милиции, муниципальные органы,
жилищно-эксплуатационные организации и др.) по месту последнего жительства и месту работы отсутствующего об
имеющихся о нем сведениях.
Судья также вправе, по принятии заявления о признании безвестно отсутствующим, назначить опекуна для охраны
имущества отсутствующего.
Наличие данных о том, что отсутствующее лицо умышленно скрывается от заинтересованных лиц, например с целью
уклонения от уплаты алиментов либо с целью укрыться от уголовного преследования, служит безусловным препятствием для
вынесения решения о признании лица безвестно отсутствующим.
Решение суда, которым гражданин признан безвестно отсутствующим, является основанием для назначения опеки над его
имуществом. Назначение совершает орган опеки и попечительства по месту нахождения имущества. Он определяет лицо,
которому передается имущество отсутствующего; полномочия названного лица в отношении этого имущества определяются
договором о доверительном управлении, заключаемым между упомянутым лицом и органом опеки и попечительства (п. 1 ст.
43 ГК РФ).
Последствия явки или обнаружения гражданина, признанного безвестно отсутствующим, состоят в следующем:
- суд отменяет решение о признании его безвестно отсутствующим;
- судебное решение о такой отмене служит основанием для отмены доверительного управления имуществом этого
гражданина (ст. 44 ГК РФ).
2.Понятие и виды сроков исковой давности общие и сокращённые
Исковой давностью признается срок для принудительной защиты нарушенного права путем предъявления иска в суд (ст.
195 ГК). Гражданское законодательство выделяет общий и специальные сроки исковой давности. Общий срок исковой
давности составляет три года (ст. 196 ГК) и применяется ко всем гражданским правоотношениям, если иное не предусмотрено
законом. Специальные сроки исковой давности устанавливаются для защиты отдельных указанных в федеральном законе
прав.
Как правило, специальные сроки больше или меньше трех лет. Однако, несмотря на трехлетний срок, к специальным
следует отнести и срок исковой давности по ничтожным сделкам, поскольку начало течения срока исковой давности является
отступлением от общего правила и устанавливается вне зависимости от того, узнало лицо или должно было узнать о
нарушенном праве.
В соответствии со ст. 181 ГК срок исковой давности по требованию о применении последствий недействительности
ничтожной сделки составляет три года. Течение срока исковой давности по указанным требованиям начинается со дня, когда
началось исполнение ничтожной сделки, а в случае предъявления иска лицом, не являющимся стороной сделки, со дня, когда
это лицо узнало или должно было узнать о начале ее исполнения. При этом срок исковой давности для лица, не являющегося
стороной сделки, во всяком случае не может превышать 10 лет со дня начала исполнения сделки.
Срок исковой давности по требованию о признании оспоримой сделки недействительной и о применении последствий ее
недействительности составляет один год. Течение срока исковой давности по указанному требованию начинается со дня
прекращения насилия или угрозы, под влиянием которых была совершена сделка, либо со дня, когда истец узнал или должен
был узнать об иных обстоятельствах, являющихся основанием для признания сделки недействительной.
Сокращенные сроки исковой давности установлены, например, для исков, предъявляемых в связи с ненадлежащим
качеством работы, выполненной по договору подряда (ст. 725 ГК), исков из договоров перевозки груза (ст. 797 ГК), исков по
требованиям, связанным с имущественным страхованием (ст. 966 ГК).
Билет 6.
1.Понятие ЮЛ и признаки.
Юридическим лицом признается организация, которая имеет обособленное имущество и отвечает им по своим
обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности,
быть истцом и ответчиком в суде. Юридическое лицо должно быть зарегистрировано в едином государственном реестре
юридических лиц в одной из организационно-правовых форм, предусмотренных ГК.
Признаки: Организационное единство. Проявляется в соподчинении органов управления, которые представляют его
структуру, в определенной иерархии, в четкой регламентации отношений. Это позволяет объединить желания большого
количества участников в волю одного юридического лица и выразить ее вовне. Объединенные в одну организацию разные
лица в гражданском обороте выступает как единый субъект права. Учредительные документы (учредительный договор, устав),
различные нормативные акты закрепляют организационного единство юрлица.
Имущественная обособленность. Гражданский оборот предполагает, что в нем участвуют организации-собственники.
Учреждения и казенные предприятия обладают имуществом, исходя из права оперативного управления. Госпредприятия и
муниципальные предприятия обладают имуществом на праве хозяйственного ведения. Имущественное обособление обладает
внешним признаком: имеет смету или баланс.
Выступление от собственного имени в гражданском обороте. В гражданском обороте юридическое лицо выступает под
собственным наименованием, включающем собственно название и название организационно-правовой форм. Могут быть
указаны: вид деятельности, фирменное наименование, местонахождение, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое
обозначение и др. Выступление в арбитражном суде, суде, гражданском обороте и в других органах осуществляется
посредством действия его органов.
Самостоятельная имущественная ответственность. Отражает возможность обращения по вопросам взыскания на
имущество юридического лица по долгам и другим обязательствам (без привлечения к ответственности государства,
имущества учредителей и т.д.).
Регистрирующим органом является Министерство РФ по налогам и сборам. Юридическое лицо считается созданным со
дня внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.
Для образования юридического лица (регистрации) обычно представляются: 1) заявление учредителей о регистрации; 2)
устав организации; 3) учредительный договор или решение учредителей о создании юридического лица или протокол
собрания; 4) документ об уплате регистрационной пошлины; 5) документ об оплате половины уставного капитала
коммерческой организации.
В учредительных документах юридического лица должны определяться наименование юридического лица, место его
нахождения, порядок управления деятельностью юридического лица, а также содержаться другие сведения, предусмотренные
законом для юридических лиц соответствующего вида.
2.Попечительство.
Опека и попечительство устанавливаются для защиты прав и интересов недееспособных или не полностью дееспособных
граждан. Опекуны и попечители выступают в защиту прав и интересов своих подопечных в отношениях с любыми лицами, в
том числе в судах, без специального полномочия.
Попечительство устанавливается над несовершеннолетними в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, а также над
гражданами, ограниченными судом в дееспособности.(Гражданин, который вследствие пристрастия к азартным играм,
злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами ставит свою семью в тяжелое материальное
положение, может быть ограничен судом в дееспособности в порядке, установленном гражданским процессуальным
законодательством. Над ним устанавливается попечительство.) Попечители дают согласие на совершение тех сделок, которые
граждане, находящиеся под попечительством, не вправе совершать самостоятельно.
Попечители несовершеннолетних граждан и граждан, дееспособность которых ограничена вследствие психического
расстройства, оказывают подопечным содействие в осуществлении ими своих прав и исполнении обязанностей, а также
охраняют их от злоупотреблений со стороны третьих лиц.
Органами опеки и попечительства являются органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации. Опекун или
попечитель назначается органом опеки и попечительства по месту жительства лица, нуждающегося в опеке или
попечительстве.
Опекунами и попечителями могут назначаться только совершеннолетние дееспособные граждане. Не могут быть
назначены опекунами и попечителями граждане, лишенные родительских прав, а также граждане, имеющие на момент
установления опеки или попечительства судимость за умышленное преступление против жизни или здоровья граждан. Опекун
или попечитель может быть назначен только с его согласия.
Билет 7
Вопрос 1. Образование ЮЛ, учредительные документы.
ЮЛ мб создано на основе решения учредителя или учредителей. В случае учреждения ЮЛ 1 лицом, решение о его
учреждении принимается учредителем единолично. В случае 2 и более – всеми учредителями единогласно.
ЮЛ считается созданным со дня внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.
Способы создания юридических лиц:
1) распорядительный – необходимо и достаточно только решения собственника имущества о создании организации. Гос
регистрация не требуется. В таком порядки созавались лишь гос учреждения в советский период. В настоящее время не
действует, тк не требует гос регистрации.
2) добровольный – инициатива образования ЮЛ принадлежит членам будущей организации.
Добровольный способ делится на:
1) разрешительный – сначала члены ЮЛ принимают решение о его образовании, а затем обращаются к компетентной
организации за разрешением на такое образование (создание банков);
2) нормативно-явочный – согласие 3 лиц на образование ЮЛ не требуется. Необходимо только предоставление
учредительного док-та в регист. орган, где проверяется, соответствует ли ЮЛ ПА и соблюден ли порядок создания. Отказ по
мотивам нецелесообразности не допускается (хоз общества, товарищества).
Процесс образования ЮЛ:
1.
Создание организации (необходимо действия учредителей, которые принимают акт о создании)
2.
Разработка и утверждение учредительных документов
3.
Предоставление учредит док-ов в орган, осуществляющий гос регистрацию (регистр не более 5 дней)
4.
Назначение органов ЮЛ (через которые приобретает гр права и принимает гр обязанности)
Причины отказа в гос регистрации:
1.
Представлены не все док-ты
2.
Док-ты представлены не в надлежащий орган
Учредительные док-ты (УД):
ЮЛ, за исключением ХТ и гос корпораций, действуют на основании уставов, которые утверждаются их учредителями
(участниками)
Хоз тов-во действует на основании учредительного договора, который заключается его учредителями (участниками)
Гос корпорация действует на основании федерального закона о такой государственной корпорации.
ЮЛ могут действовать на основании типового устава, утвержденного уполномоченным гос органом. Сведения о том, что
ЮЛ действует на основании типового устава указываются в едином гос реестре ЮЛ. В уставе не содержится сведений о
наименовании, фирменном наименовании, месте нахождения и размере уставного капитала ЮЛ. Такие сведения указываются
в едином гос реестре ЮЛ.
Устав ЮЛ, утвержденный учредителями
(участниками) ЮЛ, должен содержать сведения
о
наименовании ЮЛ,
организационно-правовой форме,
месте его нахождения,
порядке управления деятельностью ЮЛ.
В уставах НКО, уставах унитарных
предприятий должны быть определены предмет
и цели деятельности ЮЛ. Предмет и
определенные цели деятельности КО могут
быть предусмотрены..
Учредительный
договор
ХТ
должен
содержать:
условия о размере и составе складочного
капитала товарищества;
о размере и порядке изменения долей
каждого из участников в складочном капитале;
о размере, составе, сроках и порядке
внесения ими вкладов;
об ответственности участников за нарушение
обязанностей
по
внесению
вкладов.
Учредители ЮЛ вправе утвердить регулирующие корпоративные отношения и не являющиеся УД внутренний регламент
и иные внутренние док-ты ЮЛ, где могут содержаться положения, не противоречащие УД ЮЛ.
Изменения, внесенные в УД ЮЛ, приобретают силу для третьих лиц с момента гос регистрации УД, а в случаях,
установленных законом, с момента уведомления органа, осуществляющего гос регистрацию, о таких изменениях. Однако ЮЛ
и их учредители не вправе ссылаться на отсутствие регистрации таких изменений в отношениях с третьими лицами,
действовавшими с учетом таких изменений.
Вопрос 2. Облигация. Вексель.
Облигацией признается ценная бумага (ЦБ), удостоверяющая право ее держателя на получение от лица, выпустившего
облигацию, в предусм-ый ею срок номинальной стоимости облигации или иного им-го эквивалента. Облигация предоставляет
ее держателю также право на получение фиксированного в ней процента от номинальной стоимости облигации.
Облигация выпускается для привлечения доп.финансовых средств и удостоверяет наличие между лицом, выдавшим
облигацию, и ее держателем отношений по предоставлению займа, поэтому к отношениям между этими лицами применяются
правила о договоре займа.
В зависимости от эмитента существуют гос. Облигации, муниципальные облигации, облигации ЮЛ.
Размещение облигаций допускается только после гос. регистрации их выпуска, а обращение - после полной их оплаты и
регистрации отчета об итогах их выпуска.
Облигации могут быть
именными и на предъявителя,
целевыми и процентными,
свободно обращающимися и с ограниченным кругом обращения,
обычными и конвертируемыми (обмениваемыми на акции при определенных условиях),
с залоговым обеспечением и без такого обеспечения.
Векселем является ЦБ, удостоверяющая простое и ничем не обусловленное об-во векселедателя (простой вексель) либо
иного указанного в векселе плательщика (переводной вексель) выплатить по наступлении предусмотренного
векселем срока определенную сумму векселедержателю.
Вексель может быть средством займа (приобретение векселя удостоверяет право на получение денежных средств от
плательщика), а также средством платежа (передаваемым взамен денег). Предметом вексельного обязательства выступают
только деньги, поэтому не отвечают сущности такого обязательства выдаваемые иногда товарные векселя (содержащие
обязательство по передаче товаров).
Стороны вексельного обязательства в простом векселе именуются векселедателем и векселедержателем. В переводном
векселе векселедатель и плательщик могут не совпадать. Обязанными перед векселедержателем являются все лица,
индоссировавшие вексель (передавшие его посредством индоссаментов), если только индоссант не сделал на векселе
специальную оговорку об ином.
Платеж по векселю может быть обеспечен полностью или в части вексельной суммы посредством
вексельного поручительства - аваля. Авалист отвечает солидарно с лицом, за которое он поручился. Авалист, оплативший
вексель, приобретает право предъявить в порядке регресса требование ко всем предшествующим надписателям, к
векселедателю и плательщику, акцептовавшему вексель (т.е. принявшему на себя обязательство по его оплате). Простой
вексель акцепта не требует, так как векселедатель и плательщик по векселю - одно и то же лицо.
Векселедателями могут быть любые лица, однако публичные образования выступают в этом качестве только в случаях,
предусмотренных фз.
Действительность векселя зависит от наличия в нем всех обязательных реквизитов. Положения о переводном и простом
векселе; при отсутствии хотя бы одного из них документ не имеет силы векселя. Кроме того, поскольку вексель удостоверяет
ничем не обусловленное обязательство векселедателя, указание в нем на сделку, послужившую основанием для выдачи
векселя, лишает его силы векселя. Указание в векселе на условие осуществления платежа также лишает его силы векселя и
превращает в простое долговое обязательство.
Билет 8.
Вопрос 1. Реорганизация ЮЛ. Правопреемство.
Реорганизация –прекращение ЮЛ, влекущее возникновение новых организаций или значительное изменение характера
юридической личности существующих организаций. Реорганизация возможна в форме: слияния, присоединения, разделения,
выделения и преобразования ЮЛ. При этом формы могут одновременно сочетаться.
ЮЛ считается реорганизованным, за исключением случаев, когда это происходит в форме присоединения, с момента гос
регистрации ЮЛ, создаваемых в результате реорганизации. При присоединении одного ЮЛ к другому первое из них
считается реорганизованным с момента внесения записи в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности присоединенного ЮЛ.
В ряде случаев реорганизация осуществляется в добровольном порядке в любой из перечисленных форм. принудительная
реорганизация — в форме разделения и выделения.
Еще один порядок, по которому может проходить реорганизация ЮЛ, — приватизация.
Алгоритм действий при реорганизации
1. Подготовительный этап: составление плана и оценка активов
2. Подтверждение решения о реорганизации
Приняв решение о реорганизации, компания должна подтвердить его с помощью нотариального удостоверения. Решение
единственного участника общества подтверждается его подписью, заверенной у нотариуса.
В регистрирующий орган по местонахождению отправляется уведомление о начале процедуры реорганизации. К нему
прикладывается решение собственников.
При внесении сведений о начале реорганизации в роли заявителя могут выступать:
руководитель постоянно действующего исп. Орг. реорганизуемого ЮЛ или иное лицо, имеющее;
если происходит реорганизация двух и более ЮЛ — руководитель постоянно действующего исполн. органа ЮЛ,
последним принявшего решение о реорганизации, или определенного решением о реорганизации, или иное лицо, имеющее
право. уведомление подается в регистр. орган по месту нахождения ЮЛ, который последним принял решение
о реорганизации, или в регистрирующий орган, который определен в решении о реорганизации.
Сроки отправки уведомления о реорганизации
Со дня принятия решения установлено 3 раб. дня на отправку уведомления о реорганизации. Регистрирующий орган
вносит соответствующую информацию в ЕГРЮЛ в течение 3 рабочих дней. Отмена процедуры реорганизации
не предусмотрена. После даты отправки уведомления ЮЛ, находящееся в процессе реорганизации, в течение 5 раб. дней
письменно уведомляет известных ему кредиторов.
3. Публикации в журнале «Вестник государственной регистрации»
Реорганизуемое предприятие должно дважды, с периодичностью 1 раз в месяц, опубликовать в журнале уведомление
о реорганизации.
Срок для первой публикации — не менее 30 дней со дня принятия решения о реорганизации. Между первой и второй
публикациями должен быть временной интервал в месяц. Только после второй публикации ЮЛ может подавать заявление
в регистрирующий орган.
Если в реорганизации участвуют два и более общества, то сообщение публикуется от имени всех участвующих
в реорганизации обществ.
4. Сверка расчетов с налоговой инспекцией
в начале процедуры реорганизации должностное лицо отдела работы с налогоплательщиками проводит сверку расчетов
налогоплательщика. Акт сверки представляется в течение 5 дней со дня поступления в налоговый орган письменного запроса.
5. Подготовка документов для представления в регистрирующий орган.
Содержание договора о присоединении
заявителем выступает руководитель постоянно действующего исполнительного органа присоединяемого ЮЛ.
В регистрирующий орган необходимо представить договор о присоединении. В нем должны быть прописаны положения
о порядке и сроках проведения совместного общего собрания участников, а также изменениях, которые вносятся в общество,
к которому осуществляется присоединение.
Передаточный акт — это документ, который определяет права и обязанности организаций при реорганизации в формах
разделения и выделения. Для слияния, присоединения и преобразования такой акт не требуется.
Без передаточного акта невозможна госрегистрация ЮЛ, создаваемых в результате реорганизации. Поэтому
на регистрацию он представляется вместе с учредительными документами.
Перед составлением передаточного акта проводится инвентаризация имущества, так как имущество и обязательства
переходят правопреемнику на основании этого документа.
Участники процесса реорганизации вправе закрепить способ оценки передаваемого, принимаемого в порядке
правопреемства имущества в решении о реорганизации.
Оценка имущества может проводиться:

по остаточной стоимости;

по текущей рыночной стоимости;
Кто утверждает передаточный акт:

учредители (участники) юрлица;

орган,
принявший
решение
о реорганизации.
6. Подача документов в регистрирующий орган
7. Получение документов — на 6-й рабочий день.
8. Правопреемство
После того, как компания прошла все этапы реорганизации, оформила и получила необходимые документы, обязанности
по уплате налогов и сборов переходят к правопреемнику, независимо от того, были ли ему известны факты и обстоятельства
неисполнения обязанностей реорганизованным ЮЛ
Кто становится правопреемником по уплате налогов и сборов
При слиянии — ЮЛ, возникшее в результате слияния нескольких ЮЛ.
При присоединении — правопреемником присоединенного ЮЛ становится присоединившее его ЮЛ.
При разделении — ЮЛ, возникшие в результате разделения.
Права и обязанности переходят в соответствии с передаточным актом. Если этот документ не позволяет определить долю
правопреемника или исключает возможность исполнения обязанностей в полном объеме или реорганизация была направлена
на неисполнение обязанности по уплате налогов и сборов, то по решению суда вновь возникшие ЮЛ могут исполнять эти
обязанности солидарно.
При выделении — правопреемство не возникает.
если в результате выделения налогоплательщик не имеет возможности исполнить в полном объеме обязанности по уплате
налогов и сборов, и такая реорганизация была задумана и организована ради неисполнения обязанности, то решением суда
выделившиеся ЮЛ могут исполнять обязанности солидарно.
При преобразовании — правопреемником становится вновь возникшее ЮЛ.
Вопрос 2. Сделки, совершенные под условиями. Требования к ним.
Условной называется сделка, стороны которой ставят возникновение или прекращение прав и обязанностей в зависимость от
какого-то обстоятельства, которое может наступить или не наступить в будущем.В качестве условия могут выступать события
или действия граждан и ЮЛ. При этом в качестве условия могут рассматриваться как действия третьих лиц, так и действия
самих участников сделки.
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ. События и действия в качестве условия должны характеризоваться тем, что в момент совершения
сделки ее участникам не должно быть известно, наступит или не наступит в будущем обстоятельство, включенное в сделку в
качестве условия.
РЕАЛЬНАЯ ОСУЩЕСТВИМОСТЬ. действие или событие, предусмотренное участниками сделки в качестве условия,
должно быть возможным как юридически, так и по объективным естественным законам. Иначе говоря, должна иметь место
реальная осуществимость обстоятельства.
ПРОИЗВОЛЬНОСТЬ УСТАНОВЛЕНИЯ. Субъекты могут придать характер условия различным жизненным
обстоятельствам. Поэтому условие обладает таким признаком, как произвольность его установления. Однако обстоятельство,
произвольно избранное участниками сделки в качестве условия, не должно противоречить закону, основам правопорядка и
нравственности.
Сделка считается совершенной под отлагательным условием, если стороны поставили возникновение прав и обязанностей в
зависимость от наступления обстоятельства, относительно которого неизвестно, наступит оно или не наступит. Поэтому права и
обязанности в сделке возникают с момента наступления условия. Возникновение прав и обязанностей как бы откладывается до
наступления условия.
Сделка считается совершенной под отменительным условием, если стороны поставили прекращение прав и обязанностей в
зависимость от наступления обстоятельства, относительно которого неизвестно, наступит оно или нет. Права и обязанности в
данном случае воз- никают у сторон в момент совершения сделки и прекращаются с момента совершения условия.
Для субъектов, недобросовестно препятствующих наступлению условия либо недобросовестно способствующих его
наступлению, закон предусматривает невыгодные последствия правового порядка. Если наступлению условия недобросовестно
воспрепятствовал субъект, которому это невыгодно, условие признается наступившим. Если наступлению условия
недобросовестно содействовал субъект, которому наступление условия выгодно, оно признается ненаступившим.
Билет 9.
Вопрос 1. Ликвидация ЮЛ.
Под ликвидацией понимается такой способ прекращения ЮЛ, который не сопровождается переходом прав и обязанностей
в порядке универсального правопреемства к другим лицам
Ликвидация ЮЛ предполагает как добровольный, так и принудительный порядок.
Ликвидация ЮЛ в добровольном порядке производится по решению его учредителей (участников) или органа ЮЛ,
уполномоченного на то учредительным документом. Основаниями для добровольной ликвидации могут быть в том числе
истечение срока, на который создано ЮЛ, а также достижение целей, ради которых оно было
создано. Принудительная ликвидация осуществляется по решению суда. Основания для принудительной ликвидации:
признание гос регистрации ЮЛ недействительной, деятельность ЮЛ без лицензии, противозаконная деятельность
деятельность, противоречащая основным целям и др.
Решение о принудительной ликвидации ЮЛ выносится судом по иску уполномоченного государственного органа или органа
МСУ, а в случае невозможности достижения ЮЛ уставных целей - по иску учредителя (участника).
Начало процедуры ликвидации сопровождается обязательным уведомлением регистрирующего органа о принятом решении.
Данная обязанность возлагается на учредителей (участников) ЮЛ либо на орган, принявший соответствующее решение.
Сведения о том, что ЮЛ находится в процессе ликвидации, заносятся в ЕГРЮЛ. Для проведения процедуры ликвидации
назначается ликвидационная комиссия (ликвидатор), к которой переходят все полномочия по управлению делами ЮЛ.
Сама процедура ликвидации состоит из нескольких этапов, каждый из которых сопровождается определенными действиями
ликвидационной комиссии или ликвидатора:
1) размещение в СМИ (Журнал "Вестник государственной регистрации") сообщения о ликвидации ЮЛ, о порядке и сроках
заявления требований его кредиторами. Срок по заявлению указанных требований не может быть менее 2 месяцев с момента
опубликования
сообщения
о
ликвидации.
Кроме
того,
ликвидационная
комиссия
принимает меры
по
выявлению известных кредиторов, письменному уведомлению их о ликвидации ЮЛ. Также комиссии предоставлено
полномочие на получение дебиторской задолженности ликвидируемого ЮЛ, в том числе в судебном порядке;
2) составление промежуточного ликвидационного баланса, который утверждается учредителями (участниками) ЮЛ либо
его органом, принявшим решение о ликвидации. Содержанием ликвидационного баланса являются сведения об активах и
пассивах ликвидируемого ЮЛ;
3) продажа имущества ликвидируемого ЮЛ при недостаточности для удовлетворения требований кредиторов имеющихся в
активе денежных средств. По общему правилу имущество ликвидируемого ЮЛ подлежит продаже с публичных торгов;
4) расчет с кредиторами в порядке очередности и в соответствии с утвержденным ликвидационным балансом.
Вне очереди удовлетворяются требования, связанные с погашением текущих расходов, необходимых для осуществления
ликвидации.
В первую очередь удовлетворяются требования граждан о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью, о
компенсации морального вреда, компенсации сверх возмещения вреда, причиненного вследствие нарушения норм и правил
строительства и эксплуатации здания, сооружения.
Во вторую очередь производятся расчеты по трудовым договорам, выплачиваются вознаграждения по авторским
договорам.
В третью очередь производятся расчеты по обязательным платежам в бюджет и внебюджетные фонды.
В четвертую очередь производятся расчеты со всеми остальными кредиторами.
Требования кредиторов каждой следующей очереди удовлетворяются только после полного погашения требований
кредиторов предыдущей очереди. При недостаточности имущества ликвидируемого ЮЛ для удовлетворения требований всех
кредиторов оно распределяется между кредиторами текущей очереди пропорционально размерам их требований.
Требования, обеспеченные залогом, удовлетворяются за счет средств, полученных от продажи заложенного имущества ЮЛ,
преимущественно перед всеми кредиторами (кроме первой и второй очередей, если требования кредиторов данных очередей
возникли до появления залога), а при недостаточности полученных средств - в составе кредиторов четвертой очереди.
Требования кредиторов, не удовлетворенные вследствие недостаточности имущества ликвидируемого ЮЛ либо не
признанные ликвидационной комиссией, считаются погашенными;
5) составление окончательного баланса; передача имущества, оставшегося после расчета с кредиторами, учредителям
(участникам) ликвидируемого ЮЛ, имеющим в отношении его обязательственные (например, хозяйственные товарищества и
общества) или вещные (например, унитарные предприятия) права, либо направление такого имущества на указанные в уставе
цели (например, в отношении фондов, религиозных организаций);
6) занесение сведений о ликвидации ЮЛ в ЕГРЮЛ.
Обнаружение имущества ликвидированного ЮЛ после завершения ликвидации может повлечь назначение процедуры
распределения такого имущества. Соответствующее заявление может быть подано в суд заинтересованным лицом (например,
кредитором ликвидированного ЮЛ) либо уполномоченным государственным органом. Срок исковой давности по таким
требованиям составляет пять лет с момента внесения в ЕГРЮЛ сведений о прекращении ЮЛ.
Ликвидационная комиссия (ликвидатор) несет гражданско-правовую ответственность в форме возмещения убытков за
нарушения, допущенные в процессе своей деятельности. Ответственность наступает как перед кредиторами, так и перед
учредителями (участниками) ликвидируемого ЮЛ.
Вопрос 2. Формы сделок. Последствия их несоблюдения.
Сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение
гражданских прав и обязанностей.
Форма сделок представляет внешний способ выражения воли субъекта гражданских правоотношений и фиксацию его
волеизъявления. ГК РФ содержит две формы сделки — устную и письменную. Последняя подразделяется на простую
письменную форму и нотариальную форму сделки. Кроме того, сделка может быть совершена в форме конклюдентных
действий, т.е. в случае, когда из поведения лица явствует его воля совершить сделку. Молчание признается выражением воли
совершить сделку в исключительных случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон
в устной форме могут совершаться 1) сделки, для которых законом не установлена письменная форма; 2) сделки,
исполняемые при самом их совершении, за исключением сделок, для которых установлена нотариальная форма, и сделок,
несоблюдение простой письменной формы которых влечет их недействительность; 3) сделки во исполнение договора,
заключенного в письменной форме, если это не противоречит закону, иным правовым актам и договору.
Совершение сделки в письменной форме предполагает составление документа, выражающего содержание сделки, который
подписан лицом или лицами, совершающими сделку, или должным образом уполномоченными ими лицами. В тех случаях,
когда гражданин вследствие физического недостатка, болезни или неграмотности не может собственноручно поставить
подпись, то по его просьбе сделку может подписать другой гражданин. Подпись в данном случае должна быть
засвидетельствована нотариусом либо другим должностным лицом, имеющим право совершать такое нотариальное действие,
с указанием причин, в силу которых совершающий сделку не мог подписать ее собственноручно. Дополнительные требования,
которым должна соответствовать форма сделки, например, составление документа на определенном бланке или скрепление
печатью, могут устанавливаться законом, иными правовыми актами и соглашением сторон.
В простой письменной форме должны совершаться ЮЛ между собой и с гражданами, а также сделки граждан между собой
на сумму, превышающую десять тысяч рублей, а в случаях, предусмотренных законом, независимо от суммы сделки. В простой
письменной форме не могут быть совершены сделки, требующие нотариального удостоверения. Последствиями несоблюдения
простой письменной формы сделки выступают запрет в случае спора ссылаться в подтверждение сделки и ее условий
на свидетельские показания (при этом у сторон сохраняется право приводить письменные и другие доказательства), а также
недействительность сделки в случаях, прямо указанных в законе или в соглашении сторон.
Нотариальное удостоверение сделки означает проверку законности сделки, в том числе наличия у каждой из сторон права
на ее совершение, и осуществляется нотариусом или должностным лицом, имеющим право совершать такое нотариальное
действие.
Нотариальная форма сделки выступает гарантией полной правовой защиты сторон сделки. Поскольку нотариус при
удостоверении сделки осуществляет проверку представленных документов, разъясняет сторонам правовые последствия
совершения
сделки,
проверяет дееспособность сторон
и выявляет
их действительные
намерения, нотариальное
удостоверение значительно снижает риски совершения сделок с пороками содержания или воли, например, под воздействием
обмана или введения в заблуждение. Кроме того, по сравнению с простой письменной формой сделки, нотариальное
удостоверение ведет к сокращению литигационных издержек, поскольку нотариальный акт обладает повышенной
доказательственной силой и создает для сторон сделки дополнительные гарантии при оспаривании факта ее совершения
и ее содержания в суде.
обязательное нотариальное удостоверение сделки требуется в случаях, прямо указанных в законе, а также в случаях,
предусмотренных соглашением сторон, хотя бы по закону для сделок данного вида эта форма не требовалась. Несоблюдение
нотариальной формы сделки в указанных случаях влечет ее ничтожность.
В отношении сделок с недвижимым имуществом, регистрации не относится к форме сделок и не является какой-либо особой
формой сделки, а выступает в некоторых случаях необходимым условием для наступления правовых последствий сделки.
Государственная регистрация представляет собой юридический акт признания и подтверждения возникновения, изменения,
перехода, прекращения права определенного лица на недвижимое имущество или ограничения такого права и обременения
недвижимого имущества. государственной регистрации подлежат право собственности и другие вещные права на недвижимое
имущество и сделки с ним, а также возникающие ограничения прав и обременения недвижимого имущества, в частности
сервитут, ипотека, доверительное управление, аренда, наем жилого помещения. Регистрацию сделок с недвижимостью,
подлежащих государственной регистрации, осуществляет Федеральная служба государственной регистрации, кадастра
и картографии (Росреестр).
Последствия несоблюдения простой письменной формы сделки:
1). Несоблюдение простой письменной формы сделки лишает стороны права в случае спора ссылаться в подтверждение
сделки и ее условий на свидетельские показания, но не лишает их права приводить письменные и другие доказательства.
2). В случаях, прямо указанных в законе или в соглашении сторон, несоблюдение простой письменной формы сделки влечет
ее недействительность.
Последствия несоблюдения нотариальной формы сделки и требования о ее регистрации:
1). Несоблюдение нотариальной формы, а в случаях, установленных законом, - требования о государственной регистрации
сделки влечет ее недействительность. Такая сделка считается ничтожной.
2). Если одна из сторон полностью или частично исполнила сделку, требующую нотариального удостоверения, а другая
сторона уклоняется от такого удостоверения сделки, суд вправе по требованию исполнившей сделку стороны признать
сделку действительной. В этом случае последующее нотариальное удостоверение сделки не требуется.
3). Если сделка, требующая государственной регистрации, совершена в надлежащей форме, но одна из сторон уклоняется от
ее регистрации, суд вправе по требованию другой стороны вынести решение о регистрации сделки. В этом случае сделка
регистрируется в соответствии с решением суда.
4). В случаях, если сторона, необоснованно уклоняющаяся от нотариального удостоверения или государственной
регистрации сделки, должна возместить другой стороне убытки, вызванные задержкой в совершении или регистрации сделки.
БИЛЕТ 10
ПРАВО НА ИМЯ , ЧЕСТЬ, ДОСТОИНСТВО И ДЕЛОВУЮ РЕПУТАЦИЮ
Право на имя – возможность гражданина приобретать и осуществлять права и обязанности под своим именем, а также
требовать, чтобы его имя использовалось третьими лицами только с его согласия, если в результате его использования ими
извлекается или может быть извлечена имущественная выгода. В случаях, когда выгода не извлекается, имя гражданина может
быть использовано без его согласия лишь в пределах, установленных законом.
Гражданин приобретает и осуществляет права под своим именем. В случаях и в порядке, предусмотренных законом,
гражданин может использовать псевдоним (п. 1 ст. 19 ГК).
Приобретение прав и обязанностей под именем другого лица не допускается (п. 4 ст. 19 ГК).
Содержание права на имя включает:
1) правомочие по владению именем (гражданин обладает определенным именем, закрепленным в официальных документах и
зарегистрированным в органе загс);
2) правомочие по пользованию именем (возможность гражданина требовать от других лиц, чтобы они называли его
надлежащим образом; скрывать свое имя, выступая в предусмотренных законом случаях анонимно или под псевдонимом;
давать разрешение на использование своего имени другими лицами безвозмездно или возмездно);
3) правомочие по распоряжению именем (возможность переменить (изменить) имя, разрешить в завещании использовать свое
имя после смерти наследнику).
Перемена имени
Перемена имени (регулируется Законом «Об актах гражданского состояния») производится органом загс по месту жительства
или по месту государственной регистрации рождения лица, желающего переменить имя.
Лицо, достигшее 14 лет вправе по своей инициативе переменить свое имя.
Перемена имени лицом, не достигшим 14 лет, а также изменение ему фамилии на фамилию другого родителя (возможна по
совместной просьбе родителей с разрешения органа опеки и попечительства).
Перемена имени лицом, не достигшим совершеннолетия (производится при наличии согласия обоих родителей; при
отсутствии согласия – по решению суда, за исключением случаев приобретения лицом полной дееспособности до достижения
им совершеннолетия).
Перемена гражданином имени не является основанием для прекращения или изменения его прав и обязанностей,
приобретенных под прежним именем (он вправе требовать внесения за свой счет изменений в документы, оформленные на
прежнее имя; обязан принимать меры для уведомления должников и кредиторов о перемене своего имени и несет риск
последствий, вызванных отсутствием у этих лиц указанных сведений).
Защита права на имя осуществляется согласно п. 5 ст. 19 ГК с помощью норм о возмещении вреда. Вред, причиненный
гражданину в результате неправомерного использования его имени, подлежит возмещению в соответствии с гл. 59 ГК.
Гражданин, чье имя противоправно используется другим лицом, может требовать прекращения использования его имени.
Гражданин вправе оспаривать необоснованный отказ в перемене имени или принуждение к перемене имени; предъявлять
требования об уничтожении товарных знаков, товаров (при незаконном использовании его имени), об опубликовании
опровержения о нарушении имени, возмещении причиненного имущественного ущерба и компенсации морального вреда.
Право на честь, достоинство и деловую репутацию – закрепленная законом возможность требовать от неопределенного
круга обязанных лиц воздерживаться от любых действий, направленных на умаление его чести, достоинства или деловой
репутации, а также возможность обращения в суд за защитой своего права.
Честь, достоинство, деловая репутация относятся к личным нематериальным благам.
Честь (доброе имя) –Представление сложившиеся в обществе о нравственных началах, плохом и хорошем, добре и зле
Достоинство –Внутреннее осознание индивидуума своих внутренних качеств
Деловая репутация – сложившееся в трудовом коллективе оценка деловых качеств личности
Действия, направленные на умаление чести, достоинства или деловой репутации гражданина – распространение не
соответствующих действительности сведений, порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию.
Распространяемая о гражданине информация должна не соответствовать действительности, т.е. быть ложной.
Защиты от диффамации (распространение соответствующих действительности сведений, порочащих честь, достоинство или
деловую репутацию) путем опровержения, российское гражданское право по общему правилу не предусматривает. Однако
согласно п. 3 ст. 152 ГК гражданин, в отношении которого СМИ были опубликованы сведения, ущемляющие его права и
охраняемые законом интересы, имеет право на опубликование своего ответа (но не опровержения) в тех же СМИ, даже если
распространенные сведения соответствовали действительности. На лицо, распространившее эти сведения в СМИ, может быть
возложена обязанность компенсации потерпевшему морального вреда (если такие сведения были высказаны в оскорбительной
форме, либо содержали персональные данные ограниченного доступа, относящиеся к тайне личной жизни).
Пленум Верховного суда Российской Федерации
Постановление от 24 февраля 2005 г. № 3 «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также
деловой репутации граждан и юридических лиц».
В соответствии с п. 1 ст. 152 ГК, гражданин вправе требовать по суду опровержения порочащих его честь, достоинство или
деловую репутацию сведений, если распространивший такие сведения не докажет, что они соответствуют действительности. По
требованию заинтересованных лиц допускается защита чести и достоинства гражданина и после его смерти.
Под порочащими понимаются такие сведения, которые умаляют честь и достоинство гражданина или организации в
общественном мнении или мнении отдельных лиц с точки зрения соблюдения законов, норм морали, обычаев делового оборота.
Не соответствующими действительности сведениями являются утверждения о фактах или событиях, которые не имели
места в реальности во время, к которому относятся оспариваемые сведения.
Под распространением сведений, порочащих честь и достоинство граждан или деловую репутацию граждан и
юридических лиц, следует понимать опубликование таких сведений в печати, трансляцию по радио и телевидению,
демонстрацию в кинохроникальных программах и других средствах массовой информации, распространение в сети Интернет, а
также с использованием иных средств телекоммуникационной связи, изложение в служебных характеристиках, публичных
выступлениях, заявлениях, адресованных должностным лицам, или сообщение в той или иной, в том числе устной, форме хотя
бы одному лицу. Сообщение таких сведений лицу, которого они касаются, не может признаваться их распространением, если
лицом, сообщившим данные сведения, были приняты достаточные меры конфиденциальности, с тем, чтобы они не стали
известными третьим лицам.
Если решение суда не выполнено, суд вправе наложить на нарушителя штраф. Уплата штрафа не освобождает нарушителя от
обязанности выполнить предусмотренное решением суда действие.
Гражданин, в отношении которого распространены сведения, порочащие его честь, достоинство или деловую репутацию,
вправе наряду с опровержением таких сведений требовать возмещения убытков и морального вреда, причиненных их
распространением.
Если установить лицо, распространившее сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию гражданина,
невозможно, лицо, в отношении которого такие сведения распространены, вправе обратиться в суд с заявлением о признании
распространенных сведений не соответствующими действительности.
2)ПРАВОВОЙ СТАТУС ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КООПЕРАТИВА
Производственным кооперативом (артелью) признается добровольное объединение граждан на основе членства для
совместной производственной или иной хозяйственной деятельности (производство, переработка, сбыт промышленной,
сельскохозяйственной и иной продукции, выполнение работ, торговля, бытовое обслуживание, оказание других услуг),
основанной на их личном трудовом и ином участии и объединении его членами (участниками) имущественных паевых взносов.
Законом и уставом производственного кооператива может быть предусмотрено участие в его деятельности юридических лиц.
Производственный кооператив является корпоративной коммерческой организацией.
Члены производственного кооператива несут по обязательствам кооператива субсидиарную ответственность в размерах и в
порядке, которые предусмотрены законом о производственных кооперативах и уставом кооператива.
Число членов кооператива не должно быть менее 5-ти, причем они не обязаны быть предпринимателями. Членами ПК
могут быть граждане РФ, иностранные граждане, лица без гражданства. ЮЛ участвует в деятельности ПК через своего
представителя в соответствии с уставом ПК. Количество членов ПК, не принимающих личного трудового участия в его
деятельности, должно быть не более 25 % от общего числа трудящихся кооператоров.
Имущество, находящееся в собственности ПК, делится на паи его членов в соответствии с уставом (часть имущества по уставу
составляет неделимый фонд, используемый на цели, определяемые уставом)..
Член кооператива обязан внести к моменту регистрации кооператива не менее 10 % паевого взноса, а остальную часть - в
течение года с момента регистрации.
Высшим органом управления ПК является общее собрание его членов. В кооперативе с числом членов более 50 может
быть создан наблюдательный совет. В состав исполнительных органов ПК входят правление и (или) председатель кооператива.
Членами наблюдательного совета и членами правления ПК, а также председателем ПК могут быть только члены ПК. Член ПК
одновременно не может быть членом наблюдательного совета и членом правления (председателем) ПК.
Член ПК вправе по своему усмотрению выйти из ПК. В этом случае ему должна быть выплачена стоимость пая или выдано
имущество, соответствующее его паю, а также осуществлены другие выплаты, предусмотренные уставом ПК. ПК может быть
добровольно реорганизован или ликвидирован по решению общего собрания его членов. ПК по единогласному решению его
членов может преобразоваться в хозяйственное товарищество или общество.
Член производственного кооператива вправе (ст. 106.5 ГК РФ, ст. 22 ФЗ):

передать свой пай или его часть как другим членам, так и третьим лицам;

свободно выйти из кооператива, получив свой пай и другие предусмотренные уставом выплаты или выдачи.

Определение производственного кооператива, содержащееся в действующем законодательстве, включает в себя все
признаки, характеризующие его как одну из организационно-правовых форм предпринимательской деятельности.
К числу таких признаков относят:

- добровольность возникновения;

- членство как принцип организации производственного кооператива;

- равные права участников независимо от размера пая;

- метод деятельности - на основе взаимопомощи и самодеятельности;

- организация управления - на основе выборности и самоуправления;

- совместное осуществление производственной и иной хозяйственной деятельности
Субсидиарная ответственность – это обязанность третьего лица возместить остаток задолженности, на который у основного
должника не хватило денег(интернет)
Субсидиарная ответственность- отвечает в пределах вложенного капитала, а в случаи недостаточности средств юр.лицо в
доле отвечает всем своим имуществом(ГАБИК)
БИЛЕТ 11
Общественная организация - основанное на членстве общественное объединение, созданное на основе совместной
деятельности для защиты общих интересов и достижения уставных целей объединившихся граждан.
Общественная организация является самым распространенным видом общественного объединения. Посредством участия в
общественных организациях граждане имеют возможность в цивилизованных формах общаться с государством и обществом,
донося свои требования, и осуществлять совместную деятельность для защиты общих интересов и достижения общих целей
членов организации. Общественные организации могут осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку,
поскольку это служит достижению уставных целей, ради которых они созданы, и соответствующую этим целям. Общественная
организация - негосударственное добровольное организация граждан на основе совместных интересов и целей.
Для общественной организации характерны следующие черты:

наличие устава;

специализированного управленческого аппарата;

относительная стабильность состава;

материальное участие членов организации в создании ее имущественной основы (членские, целевые взносы).
Высший руководящий орган общественной организации – съезд (конференция) или общее собрание (постоянно действующий
руководящий орган – выборный коллегиальный орган, подотчетный съезду (конференции) или общему собранию).
В случае государственной регистрации общественной организации (ее постоянно действующий руководящий орган
осуществляет права юридического лица от имени общественной организации и исполняет ее обязанности в соответствии с
уставом).
Собственниками имущества являются общественные организации, обладающие правами юридического лица (члены не имеют
права собственности на долю имущества, принадлежащего общественной организации).
Цели деятельности таких организаций – реализация интересов, которые провозглашены Уставом сообщества, без получения
коммерческой выгоды. Задачей некоммерческих объединений является также удовлетворение духовных потребностей граждан.
Основные положения об общественных организациях содержатся в Гражданском кодексе и нормативных актах.
Общественное объединение может существовать только на добровольных началах, никто не может принудить участвовать в
деятельности такой организации.
По критерию организатора общественные организации делятся на:

Объединения (формируются физическими лицами);

Ассоциации (формируются юридическими лицами).
В зависимости от цели деятельности существуют такие виды общественных организаций:

Политические партии.

Общественные движения.

Профессиональные союзы.

Организации самодеятельности.

Общественные самоуправления по территориальному принципу.
Основная цель деятельности зависит от типа общественной организации:

Защита профессиональных интересов представителей определенных специальностей;

Реализация религиозных и культурных прав граждан;

Образовательная и просветительская деятельность;

Политическая деятельность;

Развитие системы местного самоуправления;

Развитие искусства и рукоделия, литературы, музыки и других направлений искусства.
Правовые основы функционирования общественных организаций
Основанием для функционирования общественных организаций являются нормы российского законодательства в сфере
гражданского права.
Ключевые моменты зафиксированы в Конституции – основном законе Российской Федерации.
Особенности деятельности регулируются законами федерального уровня, нормативно-правовыми актами.
Государственная регистрация общественного объединения
Государственная регистрация общественных объединений необходима для начала активной деятельности. Регистрация
требуется для получения данным объединением прав юридического лица и полноценного осуществления деятельности в рамках
закона.
Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» гласит, что
решение о возможности регистрации должно приниматься федеральными органами власти, которые имеют полномочия в
данной сфере.
Когда такое решение принимается, общество вносится в ЕГРЮЛ. Важную роль в регистрации, на основании
законодательства, играет Федеральная налоговая служба.
Согласно закону, регистрация юридических лиц некоммерческой направленности осуществляется по общим правилам
регистрации юридических лиц. В уведомительном порядке в реестр вносятся компании, главная цель работы которых –
профсоюзная деятельность, они являются ассоциацией профсоюзов.
Особенности имущественных отношений внутри общественных организаций
Данная форма существования юридических лиц формируется с условием, что участники такого сообщества не имеют
материальных (имущественных) прав. Основная деятельность – некоммерческая.
Данные юридические лица могут иметь прибыль от законной деятельности, но она не является основной целью, а может быть
использована для реализации уставной задачи.
Стоит отметить, что полученные от предоставления услуг или реализации продукции доходы, не могут распределяться между
членами сообщества.
Юридическое лицо может иметь имущество, сформированное из членских взносов, выплаченных на добровольном основании.
Вся деятельность и порядок организации сбора взносов регулируется Уставом организации.
Объединение общественных организаций в ассоциации (союзы)
Согласно закону, общественная организация, по решению участников сообщества, может преобразоваться в союз или
ассоциацию путем объединения.
Цели деятельности могут быть направлены на достижение общественно значимой идеи, интересов и благ для граждан, не
связанными с получением выгоды.
На основании принятия решения об объединении, после официальной процедуры и разработки Устава, формируется
новое юридическое лицо.
Преобразование общественной организации
Согласно решению участников организации, возможно преобразование сообщества.
Преобразование юридического лица данного типа возможно в такие виды сообществ:

Союз или ассоциация;

Фонд;

Автономная некоммерческая организация.
Реорганизация в общественную организацию в обратном направлении может осуществиться только из ассоциации.
Преобразование возможно только в порядке, предусмотренном нормами закона.
Автономной некоммерческой организацией признается не имеющая членства некоммерческая организация, созданная в
целях предоставления услуг в сфере образования, здравоохранения, культуры, науки, права, физической культуры и спорта и
иных сферах. Автономная некоммерческая организация может быть создана в результате ее учреждения гражданами и (или)
юридическими лицами на основе добровольных имущественных взносов. В случаях, предусмотренных
федеральными законами, автономная некоммерческая организация может быть создана путем преобразования юридического
лица другой организационно-правовой формы.
Признаки автономной некоммерческой организации
Существует несколько главных нюансов, признаков и характерных особенностей, отличающих рассматриваемый вид
учреждений от иных:

унитарное;

отсутствие возможности членства;

основание производится посредством вкладов в материальном эквиваленте от физических или юридических лиц;

цели осуществляемой деятельности обязательно должны носить исключительно некоммерческую специфику;

создание может быть произведено одним лицом;

имущество, передача которого была осуществлена учредителями, отходит в собственность самого учреждения;

учредители не располагают правами на имущество, отданное в распоряжение организации;

учредители не несут рисков по материальным обязательствам предприятия;

организация, в свою очередь, не несет рисков по задолженности учредителей перед третьими лицами.
Статья 65.1. ГК РФ разделяет понятия корпоративных и унитарных объединений. По положениям Кодекса, унитарными
считаются предприятия, в которых учредителям не предоставляется членство.
Ранее мы отметили, что автономная некоммерческая организация является унитарной, соответственно выделим ее основные
отличия от корпоративной:

учредители не становятся членами;

учредители не располагают заинтересованностью в осуществлении управления деятельностью компании, так как
унитарное учреждение заблаговременно наделяется требуемым имуществом, в отличие от корпоративных, где учредителям
требуется осуществлять взносы и быть заинтересованными в извлечении прибыли;

считаются организациями, не приносящими прибыль.
Требования к содержанию устава автономной некоммерческой организации
Главные требования к уставу указываются в части 2 статьи 123.24. ГК РФ.
Положения статьи регламентируют наличие в типовом уставе следующих сведений:

название учреждения, обязательно с включением словосочетания “автономная некоммерческая организация”;

местоположение;

предмет, цели осуществляемой деятельности;

состав, порядок формирования и особенности компетенции органов управления;

другая информация, установленная законом.
Права учредителей автономной некоммерческой организации на использование оказываемых ею услуг
И ГК РФ, и 7-ФЗ содержат идентичные нормативные нюансы касательно имеющихся у учредителей прав на пользование
услугами, которые предоставляются автономной организацией.
Положения законов гласят:

учредители имеют право на использование услуг, производимых автономной организацией;

право возникает, если использование осуществляется на принципах равноправия с третьими лицами.
Специальные правила по поводу возможности осуществления автономной некоммерческой организацией
предпринимательской деятельности
В части 2 статьи 10 ФЗ № 7 указано, что рассматриваемые учреждения имеют право ведения такой деятельности, если она не
противоречит задачам и целям, для реализации которых было основано предприятие.
В части 5 статьи 123.24. ГК РФ также регламентируется правовая возможность автономных объединений принимать участие в
деятельности, имеющей предпринимательскую основу.
При этом указываются следующие особенности:

право на ведение данного вида деятельности возникает в случаях, если таковая необходима для реализации целей,
определенных в момент создания учреждения;

предпринимательская деятельность должна иметь соответствие целям и задачам и не противоречить им;

автономная организация имеет возможность учреждать хозяйственные общества для ведения деятельности
предпринимательского характера;

автономное учреждение располагает правом принимать непосредственное участие в ведении деятельности созданных
хозяйственных обществ.
Таким образом, положения Кодекса расширяют особые правила и вводят возможность по созданию автономными
объединениями хозяйственных обществ.
Однако часть 4 статьи 50 ГК РФ гласит, что любое некоммерческое учреждение может вести деятельность, которая приносит
доход, если:

данная возможность предусматривается уставом;

деятельность будет способствовать реализации целей, определенных при создании учреждения;

деятельность соответствует целям, определенным в уставе, и не противоречит им.
Поскольку статья 50 ГК РФ не определяет для некоммерческих компаний права на ведение деятельности, имеющей
предпринимательскую основу (а лишь той, которая приносит доход), статья 123.24. выделяет специализированные правила для
автономных объединений по осуществлению именно данного вида деятельности.
Ограничения по преобразованию автономной некоммерческой организации
Часть 7 статьи 123.24. ГК РФ определяет некоторые запреты, накладываемые на возможность преобразования автономной
организации в иные формы.
Нормативными положениями данной статьи устанавливается лишь одна разновидность правовой формы, в которую может
быть произведено преобразование автономного учреждения – это фонд.
Решение о преобразовании принимают учредители объединения.
Правовое положение автономных некоммерческих организаций
Основополагающие аспекты юридического статуса регламентируются ГК РФ. Регулирующие нормы, не установленные
Кодексом, определяются 7-ФЗ.
Основные нормативные положения такого закона не могут находиться в противоречиях с Кодексом по отношению к
автономным организациям.
2)АНАЛОГИЯ ЗАКОНА И АНАЛОГИЯ ПРАВА
Аналогия закона применяется при условии, что существующий в законодательстве пробел не может быть восполнен с
помощью предусмотренных законом средств, в том числе с помощью обычаев делового оборота. Кроме того, применение
закона по аналогии к регулируемым отношениям не должно противоречить их существу. Не является аналогией закона отсылка,
содержащаяся в норме закона к другой норме.
При отсутствии сходного правового регулирования для конкретного отношения может использоваться аналогия права (п. 2
ст. 6 ГК). Суть аналогии права состоит в том, что права и обязанности сторон в возникшем правоотношении будут определяться
исходя из общих начал и смысла гражданского законодательства и требований добросовестности, разумности и справедливости.
Общие начала сформулированы в ст. 1 ГК. Под смыслом гражданского законодательства понимаются его характерные черты,
закрепленные в предмете и методе. Термины "добросовестность", разумность" и справедливость являются субъективными
оценочными понятиями и определяются в каждом конкретном случае
Правила об аналогии закона и аналогии закона применяется только при применении федеральных законов и не могут
распространяться на действие подзаконных актов. Применение аналогии закона и аналоги права на практике встречается крайне
редко
Аналогия закона представляет собой применение к отношениям, которые не урегулированы законодательством или
договором, норм гражданского права, регулирующих сходные отношения.
Условиями применения аналогии закона являются:
· Отсутствие регламентации данных отношений законодательством;
· Отсутствие соглашения между сторонами по данному вопросу;
· Отсутствие противоречий между применяемой нормой права и отношением, подлежащим урегулированию.
Применение аналогии закона вызвано тем, что законодательство не всегда успевает сформироваться в отношении уже
существующих гражданских правовых отношений.
Аналогия права – это применение общих начал и смысла гражданского законодательства к урегулированию прав и
обязанностей исходя из требований добросовестности, разумности и справедливости.
Аналогия права применяется только при невозможности использования аналогии закона. При этом требования
добросовестности следует понимать как добросовестные действия сторон (исправное исполнение своих обязательств),
требования разумности предполагают учет жизненных обстоятельств, конкретной обстановки, возможных последствий и др. (нр, устранение недостатков товара в разумный срок). Требование справедливости подразумевает учет интересов обеих сторон.
БИЛЕТ 12
Гражданской правовой статус полного товарищества
Полное товарищество – организация, которая действует на основании подписанного договора между участниками, полными
товарищами.
Товарищество занимается предпринимательской деятельностью, которая осуществляется от имени данной организации.
Статья 69 Гражданского кодекса РФ гласит, что лицо может быть участником только одного полного товарищества.
Ответственность участников полного товарищества предусматривается нормами права и носит субсидиарный характер. Все
полные товарищи несут солидарную ответственность.
Наличие солидарной субсидиарной ответственности является главным признаком и особенностью полного товарищества.
Если имущества, которое принадлежит товариществу, не хватает для исполнения обязательств организации, можно
осуществить взыскание.
Субсидиарная ответ.- отвечает в пределах вложенного капитала, а в случаи недостаточности средств юр.лицо в доле отвечает
всем своим имуществом
Солидарная ответ.- означает, что участники отвечают по долгам всех остальных участников.
полное товарищество имеет право на фирменное наименование, поскольку является коммерческой организацией. Фирменное
наименование полного товарищества необходимо указать при регистрации юридического лица в соответствующей структуре и
в учредительном договоре.
В учредительном договоре следует прописать:

Наименование товарищества.

Адрес/Метро.

Особенности и порядок управления.

Особенности ответственности.

Размер и состав вкладов товарищей, которые создали товарищество.

Размер и состав капитала.

Порядок внесения и размер долей.
Особенности и черты полного товарищества:

Количество участников должно быть не менее двух;

Размер капитала – его минимальный и максимальный размеры – не устанавливаются нормами закона;
Цель образования данного предприятия – получение прибыли любым способом, который не противоречит закону;
Управление осуществляется исходя из общего согласия участников товарищества. Совместное решение участников может
стать основанием для преобразования данного юридического лица в товарищество на вере;
Наиболее важные преимущества такой организации – гибкая система привлечения дополнительных средств для
функционирования предприятия и высокий уровень доверия со стороны кредиторов. Недостатки – ответственность участников
личным имуществом.
Создание данной формы организации юридического лица применяется редко. Организация может преобразоваться в
товарищество на вере или другие формы деятельности по порядку, описанному законодательно.
Организационная структура полного товарищества, его особенности
Полное товарищество образуется по принципу добровольного решения участников-учредителей. Управление осуществляется
всеми членами товарищества. Договор полного товарищества является главным документом, который служит основой для
начала деятельности и регистрации.
Состав участников товарищества – не менее двух. Предусматривается солидарная субсидиарная ответственность участников
товарищества.
Согласно закону, каждый участник состава товарищества имеет один голос, если иное не предусмотрено по учредительному
документу. Полное товарищество подразумевает необходимость и право каждого участника ознакомиться со всеми
документами, которые касаются работы товарищества. Ничтожным считается право отказа каждого участника на изучение
документации.
Все участники могут свободно действовать от имени товарищества – это важное преимущество организации. Исключение
может предусматриваться нормами учредительного документа.
Устав может оставлять право ведения деятельности нескольким представителями товарищества. Чтобы реализовывать право
вести дела от имени товарищества, остальные участники, согласно порядку, должны иметь доверенность. Полное товарищество
существует для получения прибыли любыми законными способами в различном количестве. Законодательно фиксируется
необходимость нести имущественную ответственность перед кредиторами.
Если товарищество вступает в сделки с третьими лицами, то данная организация не имеет права ссылаться на ограничения
полномочий, которые прописаны в учредительном договоре. Исключение – случаи, когда третье лицо не могло не знать или
знало о существовании определенных ограничений, вступая в сделку с участником товарищества.
Правовое положение полных товариществ
Правовое положение полного товарищества и права полных товарищей:

Ознакомиться со всей документацией товарищества.

Участвовать в решении дел и управлении организацией.

Выйти из товарищества по собственному желанию.

Получить информацию обо всей деятельности товарищества.

Участвовать в распределении прибыли.

Получить долю имущества, если товарищество ликвидируется.
Полное товарищество и его участники имеют право заниматься предпринимательской деятельностью, которая лежит в рамках
норм законодательства. Если учредительные документы не предусматривают иного, каждый участник товарищества имеет один
голос в управлении организацией.
Структура полного товарищества представляет собой собрание участников, которые имеют равные права в управлении
делами, если устав не фиксирует иные особенности управления.
Другие права и обязанности, которые несут члены хозяйственного товарищества, могут быть указаны в учредительных
документах.
По решению участников, полное товарищество может преобразоваться в:

Товарищество на вере;

Акционерное общество;

Общество с ограниченной ответственностью.
Обязанности участников касаются участия в деятельности товарищества, ответственности и неразглашения
конфиденциальной информации. Участники несут ответственность своим имуществом.
Особенности ответственности участников полного товарищества
Гражданско-правовое положение полного товарищества, хозяйственного товарищества, предусматривает наличие
ответственности участников данной организации. Полные товарищи несут ответственность солидарного субсидиарного
характера.
Полное товарищество предусматривает необходимость нести ответственность имуществом участников товарищества.
Если участник вступил в товарищество не в момент образования, и не является учредителем, это не освобождает его
ответственности, как участника. Субсидиарная ответственность сохраняется 2 года после выхода участника из данного
товарищества.
Наличие ответственности собственным имуществом считается недостатком данной формы организации юридического лица.
Исключительное право на фирменное наименование, требования к нему
Фирменное наименование – специальный знак, словесное наименование, которое используется различными предприятиями
для представления, характеристики и рекламы своей деятельности.
Главное требование к наименованию – уникальность, поскольку является интеллектуальной собственностью. Название могут
иметь товарищества на вере, ООО, акционерные общества и другие организации.
Гражданско правовой статус полного товарищества дает возможность, как и любому коммерческому предприятию, иметь
фирменное наименование.
2) Порядок защиты гр прав 10,11,
Защита гражданских прав - предусмотренные законом меры, направленные на восстановление или признание гражданских
прав и защиту интересов при их нарушении или оспаривании.
Право на защиту - предоставленная управомоченному лицу возможность применения мер правоохранительного характера для
восстановления его нарушенного или оспариваемого права.
Предметом защиты являются не только субъективные гражданские права, но и охраняемые законом интересы (ст. 2 ГПК).
Перечень способов защиты гражданских прав содержится в общей части Гражданского кодекса. В ст. 12 ГК закреплено, что
защита гражданских прав осуществляется путем:
1) признание права;
2) восстановление положения, существовавшего до нарушения права и пресечение действий, нарушающих право или
создающих угрозу его нарушения;
3) признание оспоримой сделки недействительной и применение последствий ее недействительности, применение
последствий недействительности ничтожной сделки;
4) признание недействительным акта государственного органа или органа местного самоуправления
5) самозащита права;
6) принуждение к исполнению обязанности в натуре;
7) возмещение убытков;
8) взыскание неустойки;
9) компенсация морального вреда ;
10) прекращение или изменение правоотношений;
11) неприменение судом акта государственного органа или органа местного самоуправления, противоречащего закону;
12) иными способами, предусмотренными законом.
Форма защиты гражданских прав - комплекс внутренне согласованных организационных мероприятий по защите
субъективных прав и охраняемых законом интересов.
Юрисдикционная форма защиты есть деятельность уполномоченных органов по защите нарушенных или оспариваемых
субъективных прав. Суть ее выражается в том, что лицо, права и законные интересы которого нарушены неправомерными
действиями, обращается за защитой к государственным или иным компетентным органам (в суд, арбитражный, третейский суд,
вышестоящую инстанцию и т.д.), которые уполномочены принять необходимые меры для восстановления нарушенного права и
пресечения правонарушения.
Неюрисдикционная форма защиты охватывает собой действия граждан и организаций по защите гражданских прав и
охраняемых законом интересов, которые совершаются ими самостоятельно, без обращения за помощью к государственным и
иным компетентным органам.
В Гражданском кодексе указанные действия объединены в понятие самозащита гражданских прав и рассматриваются в
качестве одного из способов защиты гражданских прав (ст. 12 ГК).
Порядок защиты гражданских прав
В рамках юрисдикционной формы защиты гражданских прав выделяют (ст. 11 ГК РФ):
общий (судебный) порядок защиты нарушенных прав; специальный (административный) порядок защиты нарушенных прав.
По общему правилу защита гражданских прав и охраняемых законом интересов осуществляется в судебном порядке. По
соглашению участников гражданского правоотношения спор между ними может быть передан на разрешение третейского суда.
В качестве средства судебной защиты гражданских прав и охраняемых законом интересов выступает по общему правилу иск,
т.е. обращенное к суду требование об отправлении правосудия, с одной стороны, и обращенное к ответчику материальноправовое требование о выполнении лежащей на нем обязанности или о признании наличия или отсутствия правоотношения, с
другой стороны
Специальным порядком защиты гражданских прав и охраняемых законом интересов в соответствии со ст. 11 ГК следует
признать административный порядок их защиты. Он применяется в виде исключения из общего правила, т.е. только в прямо
указанных в законе случаях. В таком порядке происходит, например, защита прав и законных интересов участников
гражданского оборота от действий тех хозяйствующих субъектов, которые злоупотребляют своим доминирующим положением
на рынке определенного товара или осуществляют недобросовестную конкуренцию. Средством защиты гражданских прав,
осуществляемой в административном порядке, является жалоба, подаваемая в соответствующий управленческий орган лицом,
права и законные интересы которого пострадали в результате правонарушения.
Виды способов защиты гражданских прав:
по цели защиты:

восстановительные;

пресекательные;

штрафные.
по отраслевой принадлежности:

гражданско-правовые;

административно-правовые;

уголовно-правовые и иные
БИЛЕТ 13
1.Гражданское правовой статус товарищества на вере
Товариществом на вере (коммандитным товариществом) признается товарищество, в котором наряду с участниками,
осуществляющими от имени товарищества предпринимательскую деятельность и отвечающими по обязательствам
товарищества своим имуществом (полными товарищами), имеется один или несколько участников - вкладчиков, которые несут
риск убытков, связанных с деятельностью товарищества, в пределах сумм внесенных ими вкладов и не принимают участия в
осуществлении товариществом предпринимательской деятельности. Число коммандитистов в товариществе на вере не должно
превышать двадцать.
Организационное единство
Управление деятельностью товарищества на вере осуществляется полными товарищами. Порядок управления и ведения дел
такого товарищества его полными товарищами устанавливается ими по правилам ГК РФ о полном товариществе. Вкладчики не
вправе участвовать в управлении и ведении дел товарищества на вере, не вправе оспаривать действия полных товарищей по
управлению и ведению дел товарищества.
Имущественная обособленность
обладает своим собственным имуществом, отличным от имуществ входящих в его состав участников. Имущество полного
товарищества выступает в качестве совместной собственности его членов и формируется из различных по виду и размеру
вкладов его участников.
Самостоятельная имущественная ответственность по своим обязательствам
Товарищество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. В случае
недостаточности имущества общества кредитор вправе предъявить требование к любому полному товарищу или ко всем сразу
для исполнения обязательства (субсидиарная ответственность). Полные товарищи осуществляют предпринимательскую
деятельность от имени товарищества и отвечают по обязательствам товарищества всем своим имуществом. Вкладчикикоммандитисты отвечают только своим вкладом, внесённым в развитие чего-либо (дела или проекта).
Выступление в гражданском обороте и при разрешении споров в судах от своего имени
Фирменное наименование товарищества на вере должно содержать либо имена (наименования) всех полных товарищей и
слова "товарищество на вере" или "коммандитное товарищество", либо имя (наименование) не менее чем одного полного
товарища с добавлением слов "и компания" и слова "товарищество на вере" или "коммандитное товарищество". Вкладчики не
вправе выступать от его имени иначе, как по доверенности.
Товарищество на вере ликвидируется при выбытии всех участвовавших в нем вкладчиков. Однако полные товарищи вправе
вместо ликвидации преобразовать товарищество на вере в полное товарищество.
При ликвидации товарищества на вере, в том числе в случае банкротства, вкладчики имеют преимущественное перед
полными товарищами право на получение вкладов из имущества товарищества, оставшегося после удовлетворения требований
его кредиторов.
Деятельность товарищества на вере может быть прекращена: по решению участников; по решению суда;
при выбытии всех вкладчиков (полные товарищи могут преобразовать товарищество на вере в полное товарищество).
Товарищество на вере сохраняется до тех пор, пока есть один вкладчик и один полный товарищ.
Оставшееся после этого имущество товарищества распределяется между полными товарищами и вкладчиками
пропорционально их долям в складочном капитале товарищества, если иной порядок не установлен учредительным договором
или соглашением полных товарищей и вкладчиков.
Учредительный договор полного товарищества должен содержать:
наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы; его местонахождение; порядок управления
деятельностью юридического лица; условия о размере и составе складочного капитала товарищества; условия о размере и
порядке изменения долей каждого из участников в складочном капитале; условия о размере, составе, сроках и порядке внесения
ими вкладов; порядок распределения между участниками прибыли и убытков; условия об ответственности участников за
нарушение обязанностей по внесению вкладов; условия выхода учредителей (участников) из его состава.
2. Ценные бумаги, виды, способы передачи, реквизиты ценной бумаги.
Ценной бумагой признается документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы
(реквизитов) имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при его
предъявлении.
Признаки ценной бумаги
Обращаемость на рынке – это способность ценной бумаги покупаться и продаваться на рынке, а также во многих случаях
выступать в качестве самостоятельного платежного инструмента, облегчающего обращение других товаров.
Доступность для гражданского оборота, т. е. способность ценной бумаги не только покупаться, но и быть объектом других
гражданских отношений, включая все виды сделок (займа, дарения, хранения и т. п.).
Стандартность – ценная бумага должна иметь стандартное содержание (стандартность прав, стандартность участников,
сроков, мест торговли, правил учета и других условий доступа к указанным правам, стандартность сделок, стандартность
формы самой бумаги и т. п.).
Серийность – возможность выпуска ценной бумаги однородными сериями, классами.
Документальность – ценная бумага как определенный документ должна содержать предусмотренные законодательством
реквизиты. Отсутствие хотя бы одного из них влечет недействительность ценной бумаги или ее перевод в разряд иных
обязательственных документов.
Регулируемость и признание государством – документы должны быть признаны государством в качестве ценных бумаг, что
обеспечивает их хорошую регулируемость и доверие к ним.
Ликвидность – это способность ценной бумаги быть быстро проданной, превратиться в денежные средства (в наличной или
безналичной форме) без существенных потерь для ее держателя.
Риск – возможность потерь, связанных с инвестициями в ценные бумаги.
Обязательность исполнения – не допускается отказ от исполнения обязательства, выраженного ценной бумагой (за
исключением случая, когда есть доказательства, что ценная бумага попала к держателю неправомерным путем).
Реквизиты
К техническим реквизитам ценной бумаги относятся порядковые номера, адреса, подписи, печати, наименования
организаций, обслуживающих реализацию прав владельцев ценной бумаги, и т. п.
К экономическим реквизитам относятся форма существования, срок существования, принадлежность, обязанное лицо,
номинал, предоставляемые права.
Передача
С передачей ценной бумаги переходят все удостоверяемые ею права;
передача прав осуществляется простым вручением ценной бумаги (ценная бумага на предъявителя), путем совершения
надписи — индоссамента (ордерная ценная бумага), путем уступки требования (именная ценная бумага). Индоссамент может
быть:ордерным (лицо, которому производится исполнение ценной бумаги), бланковым (без указания лица).
Виды
По способу легитимации:
1. По предъявительской ценной бумаге (бумаге на предъявителя) удостоверенные ею права может осуществить любой ее
держатель. Управомоченное лицо легитимируется здесь одним лишь фактом предъявления бумаги, или, иначе говоря, любой ее
владелец признается управомоченным лицом. (векселя, облигации, акции, чеки, банковские сертификаты)
2. Права, удостоверенные именной ценной бумагой, принадлежат прямо названному в ней лицу. Поэтому способом
легитимации управомоченного лица здесь является удостоверение тождества держателя бумаги с обозначенным в ней лицом.
(акции и инвестиционные паи; ими также могут быть некоторые виды облигаций, векселей, чеков)
3. Права по ордерной ценной бумаге принадлежат обозначенному в ней лицу, которое вправе как само осуществить их, так и
назначить своим распоряжением (ордером, приказом) иное управомоченное лицо. Такая ценная бумага заранее содержит
возможность дальнейшего отчуждения (оборота). (переводной вексель).
По содержанию удостоверенных прав ценные бумаги бывают:
денежные — право требования уплаты денежной суммы;
товарораспорядительные — право на определенные вещи (коносамент, складское свидетельство);
корпоративные — право на участие в делах компании (акции).
К названным группам ценных бумаг примыкают производные (дополнительные) ценные бумаги, которые закрепляют
правомочия, производные от основных требований, удостоверенных главными (основными) ценными бумагами. К ним обычно
относят купоны акций и облигаций, удостоверяющие право на периодическое получение дохода.
С точки зрения личности обязанных по ценной бумаге выделяют государственные и муниципальные
бумаги, противопоставляемые частным бумагам юридических и физических лиц, в том числе корпоративным ценным
бумагам
По экономическому значению:
Торговые бумаги призваны обслуживать кредитно-расчетные отношения (денежный оборот), т.е. торговлю деньгами. К ним
относятся прежде всего вексель и чек.
Товаро-распорядительные бумаги обслуживают оборот вещей (товаров). Это уже упоминавшиеся складские свидетельства,
коносаменты и закладные.
Инвестиционные ценные бумаги призваны обслуживать фондовый рынок, будучи средством накопления доходов
БИЛЕТ 14
1.Гражданско- правовой статус АО
Акционерное общество — общество, уставный капитал которого разделен на определенное число акций и участники
(акционеры) которого не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в
пределах стоимости принадлежащих им акций.
Организационное единство
1. Общее собрание акционеров. Одна акция дает 1 голос. Контрольным пакетом считается 50% + 1 акция. Годовое общее
собрание акционеров проводится в сроки, устанавливаемые уставом общества, но не ранее чем через два месяца и не позднее
чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.
2. Совет директоров (наблюдательный совет).
3. Генеральный директор и дирекция (правление).
В акционерном обществе в обязательном порядке формируются два таких органа: общее собрание акционеров и
исполнительный орган акционерного общества. Наряду с этими органами в непубличном акционерном обществе по решению
акционеров может создаваться совет директоров акционерного общества, а в публичном акционерном обществе совет
директоров акционерного общества обязателен.
Имущественная обособленность
Уставный капитал акционерного общества составляется из номинальной стоимости акций общества, приобретенных
акционерами. Минимальный уставный капитал публичного общества должен составлять сто тысяч рублей. Минимальный
уставный капитал непубличного общества должен составлять десять тысяч рублей. Уставный капитал общества может быть
увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Уставный капитал
общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в
том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом.
Уменьшение уставного капитала общества путем приобретения и погашения части акций допускается, если такая
возможность предусмотрена уставом общества.
Самостоятельная имущественная ответственность по своим обязательствам
Учредители акционерного общества несут солидарную ответственность по обязательствам, возникшим до регистрации
общества. Акционерное общество несет ответственность по всем своим обязательствам. Владельцы (акционеры) не отвечают по
обязательствам предприятия. Они могут лишь понести убытки от падения стоимости акций, находящимися в их владении.
Выступление в гражданском обороте и при разрешении споров в судах от своего имени
Фирменное наименование акционерного общества должно содержать его наименование и указание на то, что общество
является акционерным. Публичное акционерное общество обязано представить для внесения в единый государственный реестр
юридических лиц сведения о фирменном наименовании общества, содержащем указание на то, что такое общество является
публичным.
Образование акционерного общества.
Учредителями могут быть физические и юридические лица. Ими не могут быть государственные органы и органы местного
самоуправления, если иное не предусмотрено законом.
Учредительным документом акционерного общества является устав. Письменный договор учредителей о создании
общества, определяющий порядок осуществления ими совместной деятельности по учреждению общества, размер уставного
капитала общества, категории и типы акций, подлежащих размещению среди учредителей, размер и порядок их оплаты, права и
обязанности учредителей по созданию общества, учредительным документом не является.
Устав должен содержать: полное и сокращенное фирменные наименования общества; место нахождения общества; тип
общества (открытое или закрытое); количество, номинальную стоимость, категории (обыкновенные, привилегированные) акций
и типы привилегированных акций, размещаемых обществом; права акционеров — владельцев акций каждой категории (типа);
размер уставного капитала общества; структуру и компетенцию органов управления и т.д.
Акции акционерного общества могут быть обыкновенными и привилегированными, причем их номинальная стоимость не
должна быть более 25% от уставного капитала общества.
Обыкновенная акция предоставляет акционеру право голоса по всем вопросам на общем собрании акционеров, право на
получение дивидендов.
Владельцы привилегированных акций не имеют права голоса на общем собрании акционеров. Исключением является
собрание, на котором решается вопрос о реорганизации и ликвидации
общества.
Акционерное общество может быть реорганизовано или ликвидировано по решению общего собрания акционеров или по
решению суда, а также преобразовано в общество с ограниченной ответственностью, производственный кооператив или
некоммерческую организацию.
2. Функции гп , система отрасли гп
Функции гражданского права — это его целевое назначение, а также правовые средства, которые способствуют достижению
поставленных целей. Функции правовой отрасли также характеризуют ее место в системе права, поскольку отдельные отрасли
(элементы данной системы) различаются по содержанию и характеру выполняемых ими функций.
1.Регулятивная функция заключается в предоставлении участникам регламентируемых отношений возможностей их
самоорганизации, саморегулирования.. С помощью гражданско-правового инструментария участники имущественных
отношений самостоятельно организуют свою деятельность с целью достижения необходимых им результатов.
2.Охранительная функция имеет первоочередной целью защиту имущественных интересов участников гражданского
оборота. Она направлена на поддержание имущественного состояния добросовестных субъектов в положении, существовавшем
до нарушения их прав и интересов. Поэтому по общему правилу она реализуется путем восстановления нарушенных прав либо
компенсации причиненных потерпевшим убытков.
Важный аспект охранительной функции составляет также предупредительно-воспитательная (превентивная) задача,
состоящая в стимулировании и организации такого поведения участников регулируемых отношений, которое исключало бы
необоснованное ущемление или нарушение чужих интересов.
Система отрасли
Система отрасли права — это структура/состав отдельно взятых институтов и норм в определенной последовательности.
Базу систематизации (деления) отечественного гражданского права составляет обособление в нем основных, общих для всей
этой отрасли права положений — Общей части.
Общая часть этой правовой отрасли включает основные положения о: понятии и принципах гражданского права, субъектах
гражданского права (участниках гражданских правоотношений), объектах гражданских прав, возникновении, изменении и
прекращении гражданских правоотношений, осуществлении и защите гражданских прав, сроках в гражданском праве, а также
некоторые другие правила общего порядка, применимые ко всем гражданским правоотношениям.
Особенная часть гражданского права делится на подотрасли — наиболее крупные группировки норм, регулирующих
однородные группы отношений и даже имеющих свои общие положения.
В настоящее время общепринято выделение в российском гражданском праве пяти таких подотраслей. К ним относятся:
1.Вещное право, оформляющее принадлежность вещей (имущества) участникам гражданских правоотношений в качестве
необходимой предпосылки и результата имущественного оборота.
2.Исключительные права, охватывающие институты: – «интеллектуальной собственности» (авторское право, «смежные
права», изобретательское право), – «промышленной собственности».
3. Обязательственное право, оформляющее собственно имущественный оборот.
4. Наследственное право, регулирующее переход имущества в случае смерти граждан к другим лицам; оно включает: –
общие положения о наследовании, – наследование по завещанию, – наследование по закону;
5. Гражданско-правовое регулирование и защита личных неимущественных благ.
Так же Система гражданского права состоит из субинститутов — норм, регулирующих еще более узкие отношения с одним
предметом (купля-продажа — розничная купля-продажа, поставка, контрактация и т.д.).
БИЛЕТ 15
1. Гражданско- правовой статус госуд и муницип предприятий.
Унитарным предприятием признается коммерческая организация, не наделенная правом собственности на имущество,
закрепленное за ней собственником. В форме унитарных предприятий могут быть созданы только государственные и
муниципальные предприятия.
Организационное единство
Руководитель унитарного предприятия (директор, генеральный директор) является единоличным исполнительным органом
унитарного предприятия. Руководитель унитарного предприятия назначается собственником имущества унитарного
предприятия. Руководитель унитарного предприятия подотчетен собственнику имущества унитарного предприятия.
Имущественная обособленность
Имущество унитарного предприятия принадлежит на праве собственности Российской Федерации, субъекту Российской
Федерации или муниципальному образованию. Имущество унитарного предприятия принадлежит ему на праве хозяйственного
ведения или на праве оперативного управления, является неделимым и не может быть распределено по вкладам (долям, паям), в
том числе между работниками унитарного предприятия.
Право хозяйственного ведения: образуется по распоряжению Правительства, оно назначает руководителя, выделяет
гос.денежные средства по акту. Может отобрать имущество в случае ликвидации и реорганизации. Недвижимым имуществом
распоряжается ЮЛ с согласия собственника. Государство оставляет полномочия по определению целей, задач, получения
прибыли в виде налогов.
Право оперативного управления: образуется по распоряжению гс.органа за счет средств фед.бюджета. Государство оставляет
право определять цели, задачи, назначает и увольняет руководителя, устанавливает ежегодные/месячные/недельные/дневные
плановые задания. Государство отвечает по долгам ЮЛ и может изъять имущество в любом случае и перераспределить его.
Самостоятельная имущественная ответственность по своим обязательствам
Унитарное предприятие несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
Унитарное предприятие не несет ответственность по обязательствам собственника его имущества (Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации, муниципального образования).
РФ, субъект, муниципальное образование не несут ответственность по обязательствам государственного или
муниципального предприятия, за исключением случаев, если несостоятельность (банкротство) такого предприятия вызвана
собственником его имущества. В указанных случаях на собственника при недостаточности имущества государственного или
муниципального предприятия может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам. РФ, субъекты или
муниципальные образования несут субсидиарную ответственность по обязательствам своих казенных предприятий при
недостаточности их имущества.
Выступление в гражданском обороте и при разрешении споров в судах от своего имени
Унитарное предприятие должно иметь полное фирменное наименование и вправе иметь сокращенное фирменное
наименование на русском языке. Унитарное предприятие вправе иметь также полное и (или) сокращенное фирменное
наименование на языках народов Российской Федерации и (или) иностранном языке.
Уставным фондом государственного или муниципального предприятия определяется минимальный размер его имущества,
гарантирующего интересы кредиторов такого предприятия.
Уставный фонд государственного или муниципального предприятия может формироваться за счет денег, а также ценных
бумаг, других вещей, имущественных прав и иных прав, имеющих денежную оценку.
Размер уставного фонда государственного предприятия должен составлять не менее чем пять тысяч минимальных размеров
оплаты труда, установленных федеральным законом на дату государственной регистрации государственного предприятия.
Размер уставного фонда муниципального предприятия должен составлять не менее чем одну тысячу минимальных размеров
оплаты труда, установленных федеральным законом на дату государственной регистрации муниципального предприятия.
Увеличение уставного фонда государственного или муниципального предприятия может осуществляться за счет
дополнительно передаваемого собственником имущества, а также доходов, полученных в результате деятельности такого
предприятия.
Реорганизация и ликвидация унитарного предприятия осуществляется по решению собственника имущества,
уполномоченного государственного органа или по решению суда.
2. ГП как отрасль науки и применяемые методы исследования
Гражданское право как гражданско-правовая наука, или цивилистика, — учение о гражданском праве.
Цивилистическая наука как часть научного знания имеет своим объектом гражданско-правовые явления во всем их
многообразии (в том числе, в различных правопорядках) и в историческом развитии, стремясь добывать и обосновывать новую
информацию о них способами, присущими научному познанию общественных явлений.
Наука гражданского права представляет собой определенным образом систематизированную совокупность знаний о
гражданско-правовом регулировании общественных отношений: свойствах и закономерностях его функционирования и
развития; способах достижения его эффективности; средствах получения новых знаний, необходимых для дальнейшего
совершенствования гражданского права.
Предметом гражданско-правовой науки является как действующее гражданское законодательство и практика его
применения, так и история его развития, и опыт гражданско-правового развития в зарубежных правопорядках.
Цивилистика изучает понятие гражданского права, его место в правовой системе, его происхождение и закономерности
развития, систему и содержание гражданско-правовых норм, институтов и подотраслей, их роль в правовом оформлении жизни
общества и эффективность их применения.
Выработанная цивилистической наукой совокупность знаний о гражданско-правовых явлениях составляет ее содержание.
Положения гражданско-правовой науки становятся теоретической базой создания новых правовых норм, т.е.
правотворчества в сфере гражданского права, а сам этот процесс также составляет предмет изучения цивилистики.
Цивилистическая наука разрабатывает и такие понятия и категории, которые не находят прямого законодательного
воплощения, но приобретают важное теоретико-познавательное и вместе с тем практическое значение.
Методы научного исследования и есть те приемы и способы, которые используются в науке для анализа и познания ее
предмета и получения необходимого научного результата. Учение о методах научного познания называется методологией.
В правовой, в том числе цивилистической науке используются как общенаучные, так и частнонаучные методы исследования.
К числу общенаучных методов исследования, так или иначе применяемых во всякой общественной науке, относятся методы
философского характера, определяющие общую методологическую направленность любого исследования. Речь, в частности,
идет о материалистических методах познания общественного развития, основанных на признании его объективности и
известной закономерности.
Вместе с тем основное место в цивилистических исследованиях занимают частнонаучные методы познания, т.е. такие
приемы и способы решения научных задач, которые присущи конкретной науке или группе наук, например правовых.
1. Метод системного анализа базируется на рассмотрении конкретного явления в качестве системы — определенной формы
организации, в которой составные части функционируют с известной единой (общей) целью.
2. Метод комплексного анализа основан на одновременном использовании для решения конкретной задачи научного
инструментария, применяемого несколькими различными науками. Метод комплексного анализа иногда понимается и как
изучение соответствующего правового явления не изолированно, а во взаимосвязи с другими правовыми явлениями, как
производными от него, так и породившими его.
3. Метод сравнительного правоведения основан на изучении и использовании правового регулирования сходных отношений
в различных правопорядках и правовых системах. При этом сравнение отдельных законодательных решений носит не
формально-догматический, а конкретно-исторический характер.
4. Методы конкретных социологических исследований, используемые в правоведении: анализ статистических данных, в том
числе данных судебной и арбитражной статистики; метод экспертных оценок, когда по тому или иному вопросу запрашивается
и анализируется мнение определенной группы сведущих лиц; анкетирование определенных групп граждан, категорий
работников и анализ полученных мнений и т.п..
5. Исторический метод, с помощью которого изучается история становления и развития того или иного института, понятия.
Это позволяет точнее оценить его современное содержание и соответствие имеющимся условиям общественного развития.
16 билет
1.Участие РФ во внутреннем и внешнем гражданском обороте
В соответствии со ст. 124 ГК. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования
выступают в отношениях, регулируемых гражданским законодательством, на равных началах с иными участниками этих
отношений - гражданами и юридическими лицами.
В соответствии со ст. 125 ГК участие Российской Федерации, ее субъектов и муниципальных образований в отношениях,
регулируемых гражданским законодательством, осуществляется через органы государственной власти и органы местного
самоуправления без специального уполномочия. Органы государственной власти и органы местного самоуправления действуют
соответственно от имени государства, или его субъекта, или муниципального образования в рамках их компетенции,
установленной актами, определяющими статус этих органов. Стороной гражданского правоотношения становится в этих
случаях не орган государственной власти или орган местного самоуправления, а само государство, либо его субъект, либо
муниципальное образование.
Между тем государственные и муниципальные публично-правовые образования нередко для осуществления имущественных
отношений наделяют свои органы (например, , Федеральное казначейство РФ, Министерство имущественных отношений РФ)
правами юридических лиц обычно в форме учреждений с закреплением за ними имущества на праве оперативного управления.
На фед. уровне от имени гос-ва возможностью своими действиями приобретать и осуществлять имущественные и личные
неимущественные права и обязанности, выступать в суде обладают Президент, Правительство, министерства и другие органы
государственной власти. Среди органов государства, выступающих от его имени в гражданском обороте, важная роль
принадлежит Федеральному казначейству РФ.
От имени субъектов РФ могут выступать президенты, губернаторы, правительства, министерства и ведомства и др. Среди
органов местного самоуправления (их наименования устанавливаются в уставах муниципальных образований), от имени
муниципальных образований, следует назвать городские, сельские, поселковые собрания народных представителей,
исполнительные органы (мэры, старосты и др.).
Согласно п. 3 ст. 125 ГК от имени государства, его субъектов и муниципальных образований по их специальному поручению
в гражданских правоотношениях могут выступать государственные органы, органы местного самоуправления, а также
юридические лица и граждане. Случаи и порядок таких выступлений должны предусматриваться федеральными законами,
нормативными актами федерального уровня и актами субъектов РФ и муниципальных образований.
Правоспособность государства и иных публично-правовых образований не может быть признана общей (универсальной).
Эти субъекты в условиях правового государства, действуя в сфере гражданского права, не могут обладать такой полнотой
свободы воли, которая позволяла бы им совершать любые гражданско-правовые действия. Их основное назначение заключается
в обеспечении публичных интересов, жизненно важных потребностей общества. Этими рамками, определяемыми в
Конституции и других законах.
Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование отвечают по своим обязательствам
принадлежащим им на праве собственности имуществом, кроме имущества, которое закреплено за созданными ими
юридическими лицами на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, а также имущества, которое может
находиться только в государственной или муниципальной собственности.
Юридические лица, созданные РФ, субъектами РФ, муниципальными образованиями, не отвечают по их обязательствам.
РФ, субъекты РФ, муниципальные образования не отвечают по обязательствам созданных ими юридических лиц, кроме
случаев, предусмотренных законом. РФ не отвечает по обязательствам субъектов РФ и муниципальных образований.
Субъекты РФ, муниципальные образования не отвечают по обязательствам друг друга, а также по обязательствам
Российской Федерации. Кроме случаев, когда РФ приняла на себя гарантию (поручительство) по обязательствам субъекта РФ,
муниципального образования или юридического лица либо указанные субъекты приняли на себя гарантию (поручительство) по
обязательствам. Российской Федерации. с банка россии федерального казначейства фед аганство фонды имущества
Центральном Банке РФ выполняет следующие функции:
- Проведение единой государственной денежно-кредитной политики на территории РФ во взаимодействии с правительством
РФ
- Монопольное осуществление эмиссии наличных денег и организация их обращения -одна из старейших функций
центрального банка
- Организация системы рефинансирования.
- Организация системы платежей и расчетов.
- Валютное регулирование и валютный контроль.
Федеральное агентство является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим в установленной сфере
деятельности функции по оказанию государственных услуг, по управлению государственным имуществом и
правоприменительные функции, за исключением функций по контролю и надзору.
-Функции по оказанию государственных услуг – это предоставление непосредственно федеральным агентствам или через
подведомственные ему учреждения безвозмездно или по регулируемым ценам услуг гражданам и организациям в сфере
образования, здравоохранения, социальной защиты и других областях.
Функции по управлению государственным имуществом – это осуществление полномочий собственника в отношении
федерального имущества, в том числе переданного подведомственным учреждениям и организациям.
Правоприминительные функции:Федеральное агентство в пределах своей компетенции издает индивидуальные правовые
акты на основании и во исполнение Конст. Рф, ФКЗ, ФЗ.
Казначейство контролирует оба потока бюджетных ресурсов — и доходный, и расходный — на одном счете. Тем самым
обеспечивается принцип единства кассы, а также достигается ускорение оборачиваемости бюджетных средств. Казначейская
система позволяет детализировать информацию об исполнении бюджета.
Функции
-обеспечивает учет всех доходов бюджета;
-подтверждает бюджетные обязательства и совершает разрешительную надпись на право осуществления расходов, т. е.
санкционирует расходы в рамках лимитов бюджетных обязательств;
-осуществляет платежи от имени получателей бюджетных средств.
2.Принципы гп. Применение аналогии права.
Равенство участников гражданских отношений: равные правовые возможности всех участников гражданско-правового
оборота, равные возможности участников конкретных правоотношений, не допускаются льготы и привилегии;
Принцип неприкосновенности собственности: никто не может быть лишён своего имущества иначе как по решению суда.
Основания для принудительного изъятия имущества могут быть закреплены только в ФЗ и, как правило, возмездно
Принцип свободы договора – лица, при составлении и заключении договора самостоятельно определяют его содержание,
условия и его цель, при этом никто не может принудить к заключению договора
Принцип недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в частные дела: запрещено вмешивать в
неимущественные отношения, в правомерную хозяйственную деятельность;
Принцип необходимости беспрепятственного осуществления гражданских прав: никто не вправе чинить препятствия в
осуществлении гражданских прав; границей осуществления гражданских прав
являются императивные, запрещающие и обязывающие нормы закона, договор, права и интересы других лиц; запрещено
злоупотреблять гражданскими правами (ст. 10 ГК);
Принцип необходимости обеспечения восстановления нарушенных гражданских прав: необходимо полное, максимально
возможное восстановление нарушенного права; запрещено восстанавливать нарушенные права с целью обогащения
потерпевшего, т.е. у потерпевшего не должно возникнуть дополнительной выгоды;
Принцип судебной защиты гражданских прав: судами арбитражными, общей юрисдикции, третейскими (ст. 11); иные формы
защиты: административная (административными органами: Прокуратура, полиция, Комиссия по защите прав потребителей и
другие Роспотребнадзоры) – любое решение может быть всегда обжаловано в суд; даже если право на судебную защиту
специально каким-либо законом не предусмотрено – можно всегда обратиться в суд.
По Концепции к этому перечню добавится ещё один принцип – принцип добросовестности. Принцип добросовестности
должен распространяться на действия (поведение) участников оборота при: а) установлении прав и обязанностей (ведение
переговоров о заключении договоров и т.д.); б) приобретении прав и обязанностей; в) осуществлении прав и исполнении
обязанностей; г) защите прав. Принципу добросовестности должна подчиняться и оценка содержания прав и обязанностей
сторон
Аналогия права — это применение общих начал и смысла гражданского законодательства с учетом требований
добросовестности, разумности и справедливости. Аналогия права применяется только при невозможности использования
аналогии закона. При этом требования добросовестности следует понимать как добросовестные действия сторон (исправно
исполняющих свои обязательства), разумности — как учет жизненных обстоятельств, конкретной обстановки, возможных
последствий и др.
17 билет
1.Действие источников гп во времени, пространстве, по кругу лиц
По времени: Гражданско-правовые нормативные акты по общему правилу не имеют обратной силы и распространяются на
отношения, возникшие после вступления актов в силу. Однако нормы закона могут распространяться на отношения, возникшие
до введения его в действие в случае, когда это прямо предусмотрено законом. Особое внимание следует уделить отношениям,
которые имеют длящийся характер. В таком случае новый нпа будет распространяться на права и обязанности сторон, которые
хотя и основаны на ранее существовавших отношениях, но возникли после введения в действие данного акта. Иными словами,
предусмотренные договором отношения сохраняют прежнюю силу, если законом не установлено иное.
Гражданское законодательство распространяется на всей территории Российской Федерации. Установление ограничения
данного принципа возможно только федеральным законом в случаях, когда это необходимо для обеспечения безопасности,
защиты жизни и здоровья людей, охраны природы и культурных ценностей.
Территория Российской Федерации определяется как:
на суше — сухопутная граница, определяемая по характерным точкам, линиям рельефа;
на море — по внешней границе территориального моря (прибрежные морские воды шириной 12 морских миль);
на судоходных реках — по середине главного фарватера;
на несудоходных реках — по их середине.
Гражданское законодательство распространяется на российских граждан, юридические лица и публично-правовые
образования (Российская Федерация, субъекты РФ и муниципальные образования), а также применяется к отношениям с
участием иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц, если иное не предусмотрено
федеральным законом.
2.Злоупотребление правом, из последствия
Злоупотребление правом - самостоятельная, специфическая форма нарушения принципа осуществления гражданских прав в
соответствии с их социальным назначением.
Признание злоупотребления правом в качестве гражданского правонарушения основывается на посылке, что критерием
оценки правомерности (неправомерности) поведения субъектов при отсутствии конкретных норм могут служить нормы,
закрепляющие общие принципы. Такая посылка корректна и имеет легальную правовую основу. Допуская аналогию права,
законодатель в п. 2 ст. 6 ГК указал, что гражданские права и обязанности могут возникать из действий граждан и организаций,
которые хотя и не предусмотрены законом, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают
гражданские права и обязанности. Как видно, законодатель предписывает использовать в качестве критерия признания
поведения субъектов юридически значимым - правомерным или неправомерным - общие начала и смысл гражданского
законодательства, которые являются не чем иным, как принципами гражданского права.
Конкретные формы злоупотребления правом разнообразны, но их можно разделить на 2вида:
а) злоупотребление правом, совершенное в форме действия, осуществленного исключительно с намерением причинить вред
другому лицу (шикана);
б) злоупотребление правом, совершенное без намерения причинить вред, но объективно причиняющее вред другому лицу
шикана - это правонарушение, совершенное субъектом с прямым умыслом причинить вред другому лицу. Особенность
злоупотребления правом, совершенным без намерения причинить вред, но объективно причинившим вред другому лицу,
отличается от шиканы тем, что оно совершается лицом не по прямому умыслу. Субъективная сторона подобных
злоупотреблений правом может выражаться в форме косвенного умысла или неосторожности.
Составы злоупотребления правом, совершенные без намерения причинить вред, но объективно причиняющие вред, могут
описываться в законе, тогда как состав шиканы не может быть конкретно описан в законе. Так, в законодательстве
определяются конкретные составы злоупотребления хозяйствующим субъектом доминирующим положением на рынке.
Однако описание в законе составов злоупотребления правом, совершенных без намерения причинить вред, но объективно
причиняющих вред другому лицу, является скорее исключением, чем правилом. В абсолютном большинстве случаев вопрос о
квалификации конкретного действия в качестве злоупотребления правом, совершенным без намерения причинить вред, но
объективно причиняющим вред, приходится решать на основе анализа объективных и субъективных факторов, имевших место
при осуществлении права.
За совершение действий, являющихся злоупотреблением правом, могут быть установлены конкретные санкции, как это,
например, сделано в антимонопольном законодательстве за случаи злоупотребления доминирующим положением на рынке.
При отсутствии конкретных санкций за тот или иной вид злоупотребления правом применяется относительно определенная
санкция в виде отказа в защите гражданских прав, предусмотренная п. 2 ст. 10 ГК. Она имеет конкретные формы проявления:
-отказ в конкретном способе защиты;
-лишение правомочий на результат, достигнутый путем недозволенного осуществления права;
-лишение субъективного права в целом;
-возложение обязанностей по возмещению убытков и т.д.
Бесспорно, что во всех случаях применения относительно определенной санкции, предусмотренной в п. 2 ст. 10 ГК, будет
иметь место высокая степень судебного усмотрения. Вместе с тем следует иметь в виду, что место для судебного усмотрения
остается всегда, как бы ни была велика степень формальной определенности нормы права, ибо без этого невозможно
проведение в жизнь принципов индивидуализации ответственности и справедливости
18 билет
1.Вещи как объекты гп и их классификация. Вещи какие бывают
Под вещами как объектами гражданских прав понимаются предметы материального мира, находящиеся в твердом, жидком,
газообразном или ином физическом состоянии
Вещами в гражданском праве признаются материальные, физически осязаемые объекты, имеющие экономическую форму
товара. Основным признанием вещей считается удовлетворение потребностей физических и юридических лиц, а также
государственных и муниципальных образований. Вещи, недоступные человеку и обществу для использования в указанных
целях, например, небесные тела, не могут признаваться объектами гражданских прав. Вещи являются результатами труда,
имеющими в силу этого определенную материальную (экономическую) ценность. К ним относятся не только традиционные
орудия и средства производства или разнообразные предметы потребления. Вещами являются наличные деньги и ценные
бумаги.
недвижимые — относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты,
перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты
незавершенного строительства. Также относятся также подлежащие государственной регистрации воздушные и морские суда,
суда внутреннего плавания. Законом к недвижимым вещам может быть отнесено и иное имущество.);
движимые — вещи, не относящиеся к недвижимости, в том числе деньги, ценные бумаги; Регистрация прав на движимые
вещи не требуется, кроме случаев, указанных в законе.
определенные индивидуальными признаками — вещи, отличающиеся конкретными, присущими только им
характеристиками (здание под определенным номером, на определенной улице);
определенные родовыми признаками — вещи, признаки которых присущи однородной группе вещей (пальто одного фасона,
автомашины одной марки);
заменяемые — вещи, в случае порчи или гибели которых предоставляются однородные;
незаменяемые — вещи, в случае порчи или гибели которых не могут быть предоставлены аналогичные (продажа
определенной квартиры);
потребляемые — вещи, которые в процессе их использования утрачиваются (продукты);
непотребляемые — вещи, которые в процессе их использования изнашиваются постепенно, в течение длительного времени
(техническое оборудование);
одушевленные — животные, к ним применяются общие положения об имуществе, если иное не установлено законом;
неодушевленные;
неделимые — вещи, раздел которых в натуре невозможен без изменения их назначения (разделить автомобиль между двумя
собственниками);
делимые — вещи, раздел которых в натуре возможен без изменения их назначения (жилой дом может быть разделен между
двумя собственниками);
сложные — разнородные вещи, образующее единое целое, используемое по их общему назначению В соответствии со ст.
134 ГК понятие сложной вещи включает следующие четыре элемента: 1) в ее состав входят разнородные вещи; 2) данные вещи
физически не связаны между собой; 3) указанные вещи в совокупности составляют единое целое, позволяющее использовать их
сумму 4) каждая составная вещь, входящая в состав сложной вещи, может использоваться самостоятельно. Типичными
примерами сложной вещи являются гарнитур мебели, оркестровый набор музыкальных инструментов
простые — вещи, используемые сами по себе;
главные — вещи, имеющие принадлежность.
принадлежность — вещь, предназначенная для обслуживания другой, следует судьбе главной вещи (здание и земельный
участок);
плоды — вещь, полученная в результате естественного приращения имущества (яблоки являются результатом
использования яблони);
животным применяются общие правила об имуществе постольку, поскольку законом или иными правовыми актами не
установлено иное. При осуществлении прав не допускается жестокое обращение с животными, противоречащее принципам
гуманности.
продукция — вещь, полученная в результате технического использования имущества (продукция, полученная в результате
работы завода, фабрики);
доходы — вещь, полученная в результате экономического приращения имущества (проценты по вкладам в банке);
деньги — вещь движимая. Официальным денежным средством на территории Российской Федерации является рубль.
Платежи осуществляются путем наличных и безналичных расчетов;
предприятие — объект гражданских правоотношений — имущественный комплекс, используемый для осуществления
предпринимательской деятельности, признается недвижимостью.
В его состав входит:
-недвижимое имущество (земельные участки, здания, сооружения);
-движимое (оборудование, инвентарь, сырье, продукция);
-обязательственные права требования, долги;
-исключительные права, индивидуализирующие предприятие (фирменное наименование, товарные знаки и др.).
2.Классификация российских правовых источников гп по силе действия. По силе действия
Источники права – формы закрепления (внешнего выражения) правовых норм. К источникам гражданского права относятся:
1) конституция РФ 1993 г. Она закрепляет основные положения, в том числе и по гражданскому праву (ст. 8, 35,36
закрепляют гражданско-правовое регулирование собственности, ст. 20–25 посвящены личным неимущественным отношениям);
2) федеральные конституционные законы;
3) гражданский кодекс РФ. Он регулирует имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения и
является основой для будущего законотворчества в этой области;
4) федеральные законы (ФЗ «Об акционерных обществах», ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»);
5) указы и распоряжения Президента РФ. Они не должны противоречить ГК и законам;
6) постановления и распоряжения Правительства РФ. Не должны противоречить ГК, законам и указам Президента.
Противоречащие акты не применяются (п. 5 ст. 3 ГК РФ);
7) акты министерств, ведомств и других федеральных органов исполнительной власти. Эти органы могут издавать акты,
содержащие нормы гражданского права в случаях и пределах, предусмотренных ГК, другими законами и иными правовыми
актами (п. 7 ст. 3 ГК РФ). Таким образом, сфера их нормотворческой деятельности ограничена; 8) акты бывшего СССР (если
они не отменены и не противоречат законодательству РФ).
Вспомогательными источниками гражданского права являются обычаи делового оборота и постановления пленума
Верховного Суда РФ по различным делам, хотя в отношении последних в науке идут споры. Обычаи делового оборота –
правила поведения, которые сложились и широко применяются в определенной области предпринимательской деятельности, а
также не противоречат общим принципам гражданского законодательства. Они могут быть не закреплены в законе. Обычаем не
может считаться порядок взаимоотношений между отдельными предпринимателями, который является целесообразным, но
общим правилам обычая не отвечает.
Не применяются такие обычаи делового оборота, которые противоречат обязательным для участников соответствующего
отношения положениям законодательства или договору.
19 билет
1. Понятие имущества. Предприятия. Деньги. Валютные ценности как объекты ГП.
Имущество представляет собой собирательное понятие - это материальные и нематериальные объекты гражданских прав,
которые по общему правилу могут отчуждаться и переходить от одного лица к другому.
Предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс, используемый для осуществления
предпринимательской деятельности. Предприятие в целом как имущественный комплекс признается недвижимостью.
В состав предприятия как имущественного комплекса входят все виды имущества, предназначенные для его деятельности,
включая земельные участки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, права требования, долги, а также
права на обозначения, индивидуализирующие предприятие, его продукцию, работы и услуги (коммерческое обозначение,
товарные знаки, знаки обслуживания), и другие исключительные права, если иное не предусмотрено законом или договором.
(ст. 132)
Деньги – один из объектов ГП, особый вид универсального товара, используемого в качестве всеобщего эквивалента,
посредством которого выражается стоимость всех других товаров. (ст.140)
Деньги представляют собой товар, выполняющий функции средства обмена, платежа, измерения стоимости, накопления
богатства. Деньги выступают:
1. во-первых, в роли эквивалента стоимости вещей в возмездных гражданско-правовых обязательствах; в этом случае они
существуют в абстрактной форме.
2. Во-вторых, будучи средством расчетов (средством платежа), деньги являются средством исполнения денежных
обязательств.
3.В-третьих, деньги могут быть самостоятельным предметом гражданско-правового обязательства (например, договоров
займа, кредита).
Виды имущества, признаваемого валютными ценностями, и порядок совершения сделок с ними определяются законом о
валютном регулировании и валютном контроле (ст.141) = валютные ценности - иностранная валюта и внешние ценные бумаги.
2. Дочерние и зависимы общества в ГК.
Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской
Федерации, созданные в соответствии с настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами, а за пределами
территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения
дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. (ст. 6 ФЗ
об акционер. общ.)
Общество признается дочерним, если другое (основное) хозяйственное общество в силу преобладающего участия в его
уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность
определять решения, принимаемые таким обществом.
Дочернее общество не отвечает по долгам основного общества (товарищества).
Основное общество, которое имеет право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания, отвечает
солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний. Основное общество
(товарищество) считается имеющим право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания только в случае,
когда это право предусмотрено в договоре с дочерним обществом или уставе дочернего общества.
В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного общества (товарищества) последнее несет
субсидиарную ответственность по его долгам. Несостоятельность (банкротство) дочернего общества считается происшедшей по
вине основного общества только в случае, когда основное общество использовало указанные право и (или) возможность в целях
совершения дочерним обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство)
дочернего общества.
Акционеры дочернего общества вправе требовать возмещения основным обществом убытков, причиненных по его вине
дочернему обществу. Убытки считаются причиненными по вине основного общества только в случае, когда основное общество
использовало имеющиеся у него право и (или) возможность в целях совершения дочерним обществом действия, заведомо зная,
что вследствие этого дочернее общество понесет убытки.
Общество признается зависимым, если другое (преобладающее) общество имеет более 20 процентов голосующих акций
первого общества.
Общество, которое приобрело более 20 процентов голосующих акций общества, обязано незамедлительно опубликовать
сведения об этом в порядке, определяемом Банком России и федеральным антимонопольным органом.
20 билет
1. Религиозные организация. Фонд.
ФЗ о религиозных организациях (1997г)
Религиозной организацией признается добровольное объединение граждан Российской Федерации, иных лиц, постоянно и
на законных основаниях проживающих на территории Российской Федерации, образованное в целях совместного исповедания и
распространения веры и в установленном законом порядке зарегистрированное в качестве юридического лица.
РО действует на основании устава, который утверждается ее учредителями или централизованной РО и должен отвечать
требованиям гражданского законодательства Российской Федерации.
В уставе РО указываются:
наименование, место нахождения, вид религиозной организации, вероисповедание и в случае принадлежности к
существующей централизованной религиозной организации ее наименование;
· цели, задачи и основные формы деятельности;
· порядок создания и прекращения деятельности;
· структура организации, ее органы управления, порядок их формирования и компетенция;
· источники образования денежных средств и иного имущества организации;
· порядок внесения изменений и дополнений в устав;
· порядок распоряжения имуществом в случае прекращения деятельности;
· другие сведения, относящиеся к особенностям деятельности данной религиозной организации.
Вопросы участия учредителей и иных юридических или физических лиц в деятельности религиозных организаций
определяются уставом и (или) внутренними установлениями религиозных организаций.
Учредитель (учредители) РО может выполнять функции органа РО или членов коллегиального органа религиозной
организации в порядке, установленном уставом и внутренними установлениями религиозной организации.
РО в зависимости от территориальной сферы своей деятельности подразделяются на местные и централизованные.
Местной признается организация, состоящая не менее чем из десяти участников, достигших возраста восемнадцати лет и
постоянно проживающих в одной местности либо в одном городском или сельском поселении.
Централизованной признается организация, состоящая в соответствии со своим уставом не менее чем из трех местных
религиозных организаций.
Решение о гос.регистрации РО принимается федеральным органом гос. регистрации или его территориальным органом.
Внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании, реорганизации и ликвидации
религиозных организаций, а также иных сведений осуществляется уполномоченным регистрирующим органом. При этом
порядок взаимодействия федерального органа государственной регистрации и его территориальных органов с уполномоченным
регистрирующим органом по вопросам государственной регистрации религиозных организаций определяется федеральным
органом государственной регистрации по согласованию с уполномоченным регистрирующим органом.
Решение о гос. регистрации местной РО, а также централизованной РО, имеющей местные религиозные организации на
территории одного субъекта РФ, принимается территориальным органом федерального органа государственной регистрации в
соответствующем субъекте РФ.
РО может быть отказано в государственной регистрации в случаях, если:
· цели и деятельность РО противоречат Конституции РФ и законодательству РФ - со ссылкой на конкретные статьи законов;
· создаваемая организация не признана в качестве религиозной;
· устав и другие представленные документы не соответствуют требованиям законодательства РФ или содержащиеся в них
сведения не достоверны;
· в едином государственном реестре юридических лиц ранее зарегистрирована организация с тем же наименованием;
· учредитель (учредители) неправомочен.
Фондом признается унитарная некоммерческая организация, не имеющая членства, учрежденная гражданами и (или)
юридическими лицами на основе добровольных имущественных взносов и преследующая благотворительные, культурные,
образовательные или иные социальные, общественно полезные цели.
Устав фонда должен содержать сведения о наименовании фонда, включающем слово "фонд", месте его нахождения,
предмете и целях его деятельности, об органах фонда, в том числе о высшем коллегиальном органе и о попечительском совете,
осуществляющем надзор за деятельностью фонда, порядке назначения должностных лиц фонда и их освобождения от
исполнения обязанностей, судьбе имущества фонда в случае его ликвидации.
Реорганизация фонда не допускается, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 настоящей статьи, а также
законами, устанавливающими основания и порядок реорганизации фонда. (ст. 123.17 ГК)
2. Способы защиты гр. прав
Защита гражданских прав - предусмотренные законом меры, направленные на восстановление или признание гражданских
прав и защиту интересов при их нарушении или оспаривании.
Форма защиты гр. прав - комплекс внутренне согласованных организационных мероприятий по защите субъективных прав и
охраняемых законом интересов.
Юрисдикционная форма защиты есть деятельность уполномоченных органов по защите нарушенных или оспариваемых
субъективных прав. Суть ее выражается в том, что лицо, права и законные интересы которого нарушены неправомерными
действиями, обращается за защитой к государственным или иным компетентным органам, которые уполномочены принять
необходимые меры для восстановления нарушенного права и пресечения правонарушения. В рамках юрисдикционной формы
защиты гражданских прав выделяют: общий (судебный) порядок защиты нарушенных прав; специальный (административный)
порядок защиты нарушенных прав.
По общему правилу защита гражданских прав и охраняемых законом интересов осуществляется в судебном порядке. По
соглашению участников гражданского правоотношения спор между ними может быть передан на разрешение третейского суда.
В качестве средства судебной защиты гражданских прав и охраняемых законом интересов выступает по общему правилу иск.
Специальным порядком защиты гражданских прав и охраняемых законом интересов в соответствии со ст. 11 ГК следует
признать административный порядок их защиты. Он применяется в виде исключения из общего правила, т.е. только в прямо
указанных в законе случаях. Средством защиты гражданских прав, осуществляемой в административном порядке, является
жалоба, подаваемая в соответствующий управленческий орган лицом, права и законные интересы которого пострадали в
результате правонарушения.
Неюрисдикционная форма защиты охватывает собой действия граждан и организаций по защите гражданских прав и
охраняемых законом интересов, которые совершаются ими самостоятельно, без обращения за помощью к государственным и
иным компетентным органам.
Способы защиты субъективных гражданских прав - закрепленные законом материально-правовые меры принудительного
характера, посредством которых производится восстановление нарушенных прав и воздействие на правонарушителя.
Защита гражданских прав осуществляется путем: ГК ст. 12
· признания права;
· признания оспоримой сделки недействительной и применения последствий ее недействительности, применения
последствий недействительности ничтожной сделки;
· признания недействительным акта государственного органа или органа местного самоуправления;
· самозащиты права;
· присуждения к исполнению обязанности в натуре;
· возмещения убытков;
· взыскания неустойки;
· компенсации морального вреда;
· прекращения или изменения правоотношения и др.
Ст. 11 Защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав осуществляет суд, арбитражный суд или третейский суд в
соответствии с их компетенцией. Защита гражданских прав в административном порядке осуществляется лишь в случаях,
предусмотренных законом. Решение, принятое в административном порядке, может быть оспорено в суде.
Билет 21
1. Нематериальные блага как объекты гр. прав
Нематериальные блага - это особая группа объектов гражданских прав, под которыми понимаются не имеющие
экономического содержания и не отделимые от личности их носителя блага и свободы, признанные действующим
законодательством.
Характерная особенность этой группы объектов состоит в том, что они:
1) не имеют материального (имущественного) содержания;
2) неотделимы от личности их носителя;
3) обладают свойством индивидуализации самой личности обладателя этих прав.
Нематериальные блага рассматриваются ГК в качестве разновидности объектов, по поводу которых могут возникать
гражданские правоотношения.
Статья 150 ГК дает примерный перечень юридически защищаемых нематериальных благ, подразделяя их на:
· нематериальные блага, приобретаемые гражданами и юридическими лицами в силу рождения (создания)
· нематериальные блага, приобретаемые ими в силу закона.
К нематериальным благам, приобретаемым гражданами и юридическими лицами в силу рождения (создания), ГК относит
жизнь, здоровье, достоинство личности, личную неприкосновенность, честь и доброе имя, деловую репутацию,
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну;
К нематериальным благам, приобретаемым в силу закона, -право свободного передвижения, право выбега места пребывания
и жительства, право на имя, иные личные неимущественные права. В качестве иных нематериальных прав, принадлежащих
личности, могут оказаться право на жизнь, здоровье и пр.
2. Дееспособность гр
Дееспособность - это способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права,
создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их.
Виды:
· Полная дееспособность (с 18 лет)
· Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет (неполная дееспособность);
· Дееспособность малолетних (частичная дееспособность).
Полная. Способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя
гражданские обязанности и исполнять их (гражданская дееспособность) возникает в полном объеме с наступлением
совершеннолетия, то есть по достижении восемнадцатилетнего возраста. (ст. 21)
Несовершеннолетний может быть объявлен полностью дееспособным (эмансипирован), если он достиг 16-летнего возраста и
осуществляет трудовую деятельность по трудовому договору (контракту) или занимается предпринимательской деятельностью.
Эмансипация несовершеннолетних, если она осуществляется с согласия обоих родителей, объявляется органами опеки и
попечительства; при отсутствии согласия родителей вопрос решается судом по заявлению несовершеннолетнего. Родители,
усыновители и попечитель не несут ответственности по обязательствам эмансипированного несовершеннолетнего. Наступление
эмансипации возможно в 16 лет.
Неполная. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет обладают неполной дееспособностью, объем которой установлен
законом (ст.26 ГК). Они могут приобретать гражданские права и обязанности либо самостоятельно, либо с предварительного
или последующего согласия родителей, усыновителей, попечителя. Без согласия законных представителей несовершеннолетние
с 14 лет вправе совершать следующие действия:
1. распоряжаться своим заработком, стипендией и иными доходами.
2. осуществлять права автора произведения литературы или искусства, изобретения, или иного охраняемого законом
результата своей интеллектуальной деятельности;
3. вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими.
4. совершать мелкие бытовые сделки, а также сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не требующие
нотариального удостоверения либо государственной регистрации.
Частичная. Дееспособность малолетних (не достигших 14 лет) определяется ст.28 ГК.
Среди малолетних следует выделять две группы:
а) полностью недееспособные – дети в возрасте до 6 лет. За них законные представители совершают любые сделки;
б) частично дееспособные – малолетние в возрасте от 6 до 14 лет. Законные представители за малолетних в этом возрасте
совершают сделки, кроме указанных в законе.
Частичная дееспособность малолетних проявляется в том, что закон позволяет им совершать самостоятельно следующие
сделки:
- мелкие бытовые сделки; – сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не требующие нотариального
удостоверения либо государственной регистрации;
- сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным представителем или с согласия последнего третьим
лицом для определенной цели или для свободного распоряжения.
Имущественную ответственность по заключенным сделкам за малолетних несут законные представители малолетнего.
Граждане, достигшие 18 лет, могут быть признаны недееспособными или ограничены в дееспособности по решению суда.
Основанием для признания гражданина недееспособным является расстройство психики и последствия, которые повлекли
такое расстройство. Последствия могут выражаться в том, что гражданин либо не понимает значения своих действий, либо
понимает, но не может руководить ими. Над недееспособным гражданином устанавливается опека и назначается опекун.
Опекун совершает за подопечного все сделки и несет ответственность за вред, причиненный опекаемым.
Ограничение дееспособности. Ограничение дееспособности допускается по основаниям, установленным в законе. В
соответствии со ст.30 ГК основанием ограничения дееспособности гражданина является злоупотребление им спиртными
напитками или наркотическими средствами, если в результате этого семья ставится в тяжелое материальное положение.
Ограничение допускается только судом. Над гражданином, ограниченным в дееспособности, устанавливается попечительство.
Ограниченно дееспособный гражданин может самостоятельно совершать мелкие бытовые сделки. Другие сделки, а также
получать заработок, пенсию или иные доходы и распоряжаться ими он может лишь с согласия попечителя.
22 билет
1.Сделки, понятие, виды, условия действительности
Ст. 153 ГК СДелки - действия ФЛ и ЮЛ, направленные на установление, изменение и прекращение гражданских прав и
обязанностей. Сделка — это всегда волевой акт, т.е. действия людей. Поэтому ей присущи такие психологические моменты, как
воля и волеизъявление. Сделка как юридический факт существует только в момент ее совершения. После того, когда сделка
начала исполняться, она утрачивает свой автономный статус и становится составной частью гражданского правоотношения.
Цель, преследуемая субъектами, совершающими сделку, всегда носит правовой характер. Юридические цели сделки
необходимо отличать от мотива, по которому она совершается. Мотив как осознанная потребность, осознанное побуждение фундамент, на котором возникает цель. Поэтому мотивы лишь побуждают субъектов к совершению сделки и не служат ее
правовым компонентом. Кауза – причина. Когда цель сделки нен совпадает с ее основанием, сделка считается притворной или
мнимой.
Элементы: стороны сделки; наличие воли и соответствующего ей волеизъявления сторон сделки; форма сделки; содержание
сделки; кауза сделки.
Виды: а) односторонними, двусторонними и многосторонними.б) возмездные и безвозмездные;в) реальные (дарения, займа)
и консенсуальные (договор подряда, договор комиссии);г) по степени зависимости действительности сделки от ее основания
(цели) они бывают каузальными (преследует четко определенную цель. Цель должна быть законной и достижимой и
абстрактными (ее действительность не зависит от основания) - вексель;д) в силу зависимости юридических последствий
совершения сделки от какого-то обстоятельства условные (отлагательное и отменительное условие.От условия отличать
срок-обстоятельство, относительно которого известно, что оно наступит в будущем –так же отлаг., или отмен.) и безусловные
сделки.
Иные виды сделок: - доверительные, или фидуциарные сделки, которые основаны на особых, лично-доверительных
отношениях сторон. Утрата такого характера взаимоотношений сторон дает возможность любой из них в одностороннем
порядке отказаться от исполнения сделки (ов договоре поручения как поверенный, так и доверитель вправе в любое время
отказаться от его исполнения без указания мотивов). не характерны для имущественного оборота.
- биржевая сделка – 2 участника торгов на бирже в отношении активов или инструмента. Заключение: нельзя заключить
сделку от имени или за счет биржи, она применяет санкции за внебиржевые сделки – такими считаются нарушающие правила,
определенные биржей, о6на же является гарантом обязательств и завершает сделку при невыполнении обязательств.
Форма сделок. 1. Сделки совершаются устно (если: законом или соглашением сторон для них не установлена письменная
форма;они исполняются при самом их совершении;сделка совершается во исполнение письменного договора и имеется
соглашение об устной форме исполнения) или в письменной форме (простой (дб совершена путем составления документа,
выражающего се содержание и подписанного лицом, совершающим сделку, или должным образом уполномоченными им
лицами. должны совершаться в простой письменной форме сделки (за исключением требующих нотариального
удостоверения):юридических лиц между собой и с гражданами;граждан между собой на сумму, превышающую не менее чем в
десять раз установленный законом минимальный размер оплаты труда, или независимо от суммы сделки) или нотариальной требуется для совершения сделок, прямо предусмотренных законом, а также соглашением сторон. Отличается наличием
удостоверительной надписи нотариуса или другого уполномоч.ДЛ (завещания, договор ренты).
Для некоторых видов сделок предусматривается обязательная государственная регистрация (сделки с землей,
недвижимым имуществом).
Условия действительности:1. Условия, относящиеся к субъектам. Сделки совершают ФЛ ЮЛ, публично-правовыми
образованиями. Субъекты должны обладать дееспособностью, хотя ы ограниченной. ЮЛ обладают общей или специальной.
2. Условия, относящиеся к воле и волеизъявлению. Возможные пороки: волеизъявление не соответствует воле – влияние
обмана, насилия, угрозы, кабальная сделка, для вида; волеизъявление соответствует воле, но воля сформирована под
воздействием заблуждения; воли не было – гражданин не мог руководить своими действиями.
3. Условия, относящиеся к содержанию. Это совокупность условий, на которых она заключена. Должно соответствовать
требованиям закона, принципам организации общества и нравственным устоям общества.
4. Условия, относящиеся к форме. Несоблюдение указанной в законе формы не всегда влечет недействительность сделки.
2. Место жительства грна, нахождения юл.
Местом жительства признается место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает.
Местом жительства несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет, или граждан, находящихся под опекой,
признается место жительства их законных представителей - родителей, усыновителей или опекунов.
Каждый гражданин может иметь одновременно только одно место жительство, которое должно определяться с
достаточной точностью (с указанием населенного пункта, улицы, номера дома, квартиры)
От места жительства необходимо отличать место пребывания гражданина, под которым следует понимать место, в котором
он находится временно (гостиница, дом отдыха и т. п.), в то время как место жительства — место, в котором гражданин
постоянно или преимущественно проживает (квартира, жилой дом, общежитие и т. п.).
Значение:1) знать места жительства должника, а в определенных случаях – кредитора необходимо для установления места
исполнения обязательства (ст. 316 ГК РФ)
2) по месту жительства по общему правилу определяется место открытия наследства (ст. 1115 ГК)
3) в связи с отсутствием сведений о гражданине в месте жительства в течении определенного законом срока может быть
поставлен вопрос о признании его безвестно отсутствующим или объявлении его умершим.
4) место жительства имеет определяющее значение для установления подсудности гражданских дел.
Место нахождения юридического лица - юридическая фикция, означающая условную привязку юридического лица к
определенной географической точке, произведенную по определенным, установленным законом правилам.
1) М.н.ю.л. имеет ключевое значение при решении ряда вопросов материального и процессуального права. Так, местом, в
котором должно быть исполнено обязательство, в зависимости от характера последнего признается место нахождения
кредитора или место жительства должника (ст. 316 ГК РФ).
2) М.н.ю.л. определяет, какой именно суд вправе разрешать конкретный спор (общее правило о подсудности гражданских
дел состоит в том, что споры разрешаются по месту нахождения юридического лица-ответчика), какое именно законодательство
должно применяться к возникшему спору в случаях, когда отношения спорящих сторон осложнены иностранным элементом,
что должно считаться местом заключения договора (ст. 444 ГК РФ) или местом исполнения обязательств (ст. 316 ГК РФ) и др.
23 билет
1. Признание гр умершим и явка такого гр-на
Для признания гражданина умершим необходимо официальное признание фактов: 1) отсутствие гражданина в месте
постоянного жительства в течение 5 лет считая со дня получения последних сведений о нём и в особых случаях 6 месяцев Сокращенный срок применяется если гражданин пропал при обстоятельствах, угрожающих смертью.
2) неполучения в течение указанных сроков сведения о месте пребывания гражданина и невозможность установить жив ли
он.
устанавливается: судом; по заявлению заинтересованных лиц. Не требуется, чтобы гражданин предварительно был признан
безвестно-отсутствующим.
Днем смерти гражданина считается день вступления в законную силу решения суда. В случае объявления умершим
гражданина, пропавшего без вести от условий, угрожающих смертью, суд Может признать днем смерти день его
предполагаемой гибели.
Юридические последствия объявления гражданина умершим - прекращение или переход к наследникам всех прав и
обязанностей, которые принадлежали ему как субъекту права - фактически те же последствия что и при смерти человека.
Последствия явки гражданина объявленного умершим. Суд устанавливает презумпцию, но не сам факт смерти. Решение
суда, если гражданин жив, не влияет на его Правоспособность. В случае явки гражданина решение отменяется судом, при этом
права способность восстанавливать не требуется. Все действия которые он совершал, не зная, что он умерший, считаются
действительными.
Однако возникает необходимость в восстановлении его субъективных прав, в первую очередь, права собственности.
Гражданин может потребовать от любого лица возврата своего сохранившегося имущества, которое безвозмездно перешло к
лицу после объявления гражданина умершим (наследник).
Однако возврату не подлежат полученные наличные деньги и ценные бумаги на предъявителя. Лицо, которому имущество
гражданина перешло по возмездным сделкам, обязано возвратить это имущество, только если оно недобросовестно и знало, что
гражданин, объявленный умершим, находится в живых.
Также нельзя истребовать стоимости вещей, которые после их безвозмездного приобретения были утрачены обладателями
или отчуждены им за деньги. Если же это сделал недобросовестный приобретать, то он должен возместить убытки.
В случае явки гражданина восстановлению подлежат лишь те права, которые перешли к наследникам и другим лицам.
Права, которые прекратились в связи с объявлением гражданина умершим, не могут быть восстановлены - например, личного
характера.
2. Гр. Пр. Статус автономные учреждения.
Автономное учреждение является некоммерческой организацией, созданной для выполнения работ, услуг в целях
осуществления полномочий органов ГВ, МСУ в сфере науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты,
занятости населения, физ.культуры и спорта и тд.
Автономное учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве оперативного управления
имуществом, за исключением недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за автономным
учреждением или приобретенных самим учреждением. Собственник имущества АУ не несет ответственности по обязательствам
АУ.
АУ вправе осуществлять приносящую доходы деятельность только для достижения целей его создания. Получаемые Доходы
и имущество поступают в самостоятельное распоряжение АУ. Заключение гражданско-правовых договоров осуществляется АУ
от собственного имени.
АУ вправе открывать свои счета в кредитных организациях или лицевые счета.
Статус ОИ МГЮА. ОИМГЮА - территориальное подразделение ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический
университет имени О.Е.Кутафина (МГЮА)». Вид вуза: университет. Организационно-правовая форма: государственный.
Оренбургский институт (филиал) — территориальное подразделение Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА). Существует
с ноября
1941
года.
Осуществляет
подготовку
юристов
по направлениям
подготовки
(специальности):
«Юриспруденция»
по программам
бакалавриата
и магистратуры,
«Право и организация социального обеспечения» по программе среднего профессионального образования
Адрес: 460000, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Комсомольская, д. 50
24 билет
1.Ничтожные сделки
ничтожная сделка - та, которая недействительна (противоправна) с самого начала, по самому своему существу и не требует
признания ее недействительности судом.Условия: 1) несоответствие закону
2) противоречит основам правопорядка и нравственности.
Недействительна с самого начала. Не влечет юридических последствий кроме тех, которые связаны с ее
недействительностью. Срок предъявления иска – в течении 3 лет, когда началось исполнение.
Начало течения срока давности – когда началось исполнение ничтожной сделки. В случае предъявления иска лицом, не
являющимся стороной сделки – со дня, когда оно узнало или должно было узнать о начале ее исполнения. При этом срок
исковой давности для лица, не являющегося стороной сделки, не может превышать 10 лет.
Субъекты иска – любое заинтересованное лицо, если у него есть охраняемые законом интересы в признании сделки
недействительной. Суд вправе выступать и по собственной инициативе – при защите публичного интереса.
Возможные иски - Иск о присуждении – правом на его предъявление должно обладать лицо, в пользу которого возможно
такое присуждение.
Иск о признании наличия юридического факта, с которым закон связывает ничтожность сделки.
В отношении ничтожной сделки недопустима реституция!
2.Акты гражданского состояния
Акты гражданского состояния констатируют основные факты правоспособности гражданина. В целях охраны
имущественных и личных неимущественных прав граждан они подлежат государственной регистрации в органах ЗАГС. Акты
ГС — действия граждан или события, влияющие на возникновение, изменение или прекращение прав и обязанностей, а также
характеризующие правовое состояние граждан. Целью государственной регистрации является установление бесспорного
доказательства того, что соответствующие события имели место и когда они произошли, и в гос.интересах – например, чтобы
проследить динамику народонаселения.
Регистрации подлежат виды актов: рождение; заключение брака; расторжение брака; усыновление (удочерение);
установление отцовства; перемена имени; смерть.
Акты гражданского состояния регистрируются путем внесения записи в книги регистрации актов гражданского состояния и
выдачи гражданам свидетельств на основании этих записей. Допускается внесение исправлений и изменений в такие записи при
наличии оснований, определенных законом (запись акта об усыновлении, о перемене имени, решение суда и др.), и отсутствии
спора между заинтересованными лицами. В случае спора исправления и изменения производятся по решению суда. Записи акта
гражданского состояния восстанавливаются и аннулируются по месту составления утраченной записи или хранения записи,
подлежащей аннулированию на основании решения суда. За государственную регистрацию актов ГС взимается гос.пошлина.
Отказ органа загса внести исправления может быть обжалован в суд. При утрате свидетельства о гос.регистрации актов ГС
гражданину по его просьбе мб выдано органом загса повторное свидетельство на основании записи акта ГС, находящейся на
хранении в органах загса. Сама утраченная запись акта гражданского состояния может быть восстановлена только на
основании решения суда об установлении факта регистрации соответствующего акта ГС.
БИЛЕТ 25.
1.
Представительство: понятие, субъекты, виды
Дееспособный гражданин (субъект) самостоятельно осуществляет права и исполняет обязанности. Но бывают ситуации, когда
в силу тех или иных обстоятельств, он лишен способности или возможности совершать те или иные юридические действия.
Обстоятельства:
1) Правовые – которые в силу закона не позволяют субъектам принять личное
участие в гражданских правоотношениях (недееспособные лица,
несовершеннолетние до 14 лет)
2) Фактические – не указаны в законе, но препятствуют субъекту своими
действиями приобретать права и осуществлять обязанности (командировка
занятость, болезнь, юридическая неосведомленность).
Не всегда такая возможность есть и у юридических лиц, следовательно, одним из правовых методов оказания помощи
является институт представительства. Граждане используют представительство очень широко при осуществлении своих прав
(получение заработной платы, сделки по купле-продаже) и для выполнения обязанностей (возвращение долга).
Представительство используется в суде, арбитраже, может быть использовано при осуществлении не только имущественных
гражданских прав и исполнение обязанностей, но и личного неимущественного характера (подача заявки на изобретение,
одобрение изменение в рукописи).
Отдельные виды действий не могут быть совершены через представителя (завещание, выдача доверенности).
У представителя, который совершает действия, никаких прав и обязанностей не возникает: он совершает юридические
действия от имени и в интересах представляемого. Выполнение фактических действий (отгрузка товара, ремонт вещей) не
является представительством (ст.44 ГК).
Представительство – это совершение одним (представителем) в пределах имеющихся у него полномочий сделок и иных
юридических действий от имени и в интересах другого лица (представляемого).
Ст.182 ГК – сделка, совершенная представителями на основании его полномочий создает, изменяет и прекращает гражданские
права и обязанности представляемого.
Не допускается совершение через представителя сделок, которые по своему характеру могут быть совершены только лично
(завещание).
Субъекты представительства:
1. Представляемый – лицо, нуждающееся в оказании ему помощи в приобретении, изменении или прекращении гражданских
прав и обязанностей путем совершения юридических действий.
2. Представитель – лицо, юридическими действиями которого приобретаются, изменяются, прекращаются гражданские права
и обязанности для представляемого по отношению к третьим лицам.
3. Третье лицо – лицо, с которым у представляемого возникает правовая связь, через действия, которые совершает
представитель. 3-е лицо –любой субъект гражданского права, обладающий правоспособностью и дееспособностью в
необходимом для совершения сделки объеме.
В роли представляемого может выступать любой субъект, если это гражданин, то здесь не зависит состояние дееспособности.
Круг лиц, которые могут быть представителями является более узким:
1) Представители – это граждане, которые должны обладать полной дееспособностью, в виде исключения в качестве
представителя юридического лица в сфере торговли и
обслуживания могут выступать граждане, достигшие совершеннолетия (с 16 лет);
2) Юридические лица могут быть представителями если это не противоречит целям и
задачам, которые у казаны в их учредительных документах;
3) Законодательство содержит ряд прямых запретов на выполнение представительских
функций некоторых субъектов гражданского права.
Ст. 47 ГК – не вправе быть представителями в суде лица, исключенные из коллегии
адвокатов, следователи, судьи и т.д.. В качестве 3-го лица могут выступать любые субъекты гражданского права. Закон
запрещает представителю совершать сделки от имени представляемого в отношении себя лично, а так же в отношении другого
лица, представителями которого он одновременно является, за исключением коммерческого представительства (ч.3,ст.182
ГК). В сделках и иных юридических действиях представитель выступает от имени и в интересах представляемого.
Отличия от схожих статусов:
Деятельность представителя не следует отождествлять с выполнением функций посланца и посредника.
Посланец (посыльный) лишь передает волю одного лица другому, но свою волю не выражает.
Посредник (брокер) как и представитель совершает активные юридические действия, которые имеют волевой характер,
однако его действия лишь способствуют заключению договора между сторонами. Посредник может подыскать
потенциальных партнеров, провести переговоры о заключении сделки с каждой стороной, но волю на совершение сделки
выражают сами участники сделки.
Деятельность представителя не сводится только к такой технической помощи, а выражается в установлении правовых
отношений между представляемым и третьими лицами.
Деятельность представителя близка к деятельности комиссионера, который не просто оказывает клиентам такую помощь, но и
заключает в их интересах гражданско- правовые сделки.
В отличие от представителя комиссионер (например комиссионный магазин) совершает сделки с 3-ми лицами от собственного
имени и сам приобретает по им права и обязанности, которые затем передаются клиентам.
Представитель всегда действует от имени представляемого, не является стороной в сделке. Представителя следует отличать от
органа юридических лиц, который в наделении полномочиями не нуждается; от рукоприкладчика – подписанный документ,
сделку за лицо, которое физически не может этого сделать.
Полномочия представителя (нет единого взгляда).
Действия представителя создают, изменяют или прекращают гражданские права и обязанности представляемого лишь тогда,
когда они совершаются в пределах предоставленных представителю полномочий.
Если представитель превышает предоставленные ему полномочия, то представляемый свободен от каких бы то ни было
обязательств перед третьими лицами.
Полномочия – эта мера возможного поведения представителя по отношению к третьим лицам.
Виды представительства:
1) Представительство, основанное на административном акте – деятельность от
имени представляемого на основании административного акта, распоряжения последнего; В этом случае представитель
обязуется действовать от имени представляемого в силу административного распоряжения последнего. Полномочия
определяются изданным актом.
2) Представительство законное (родители, усыновители, опекуны, попечители); В ряде случаев представительские отношения
возникают по прямому указанию закона, в силу чего данный вид представительства называется законным
представительством. Особенности данного вида представительства:
- оно возникает независимо от воли представляемого;
- полномочия представителя определяются законом.
3) Представительство добровольное – основанное на договоре; Представительство
основанное на договоре представляет собой добровольный вид представительства. Между представляемым и представителем
заключается договор, который определяет их внутреннее взаимоотношение. Договор называется договором поручения. Для
поручительства перед третьими лицами представляемый выдает представителю особый письменный документ –
«доверенность».
4) Представительство коммерческое – лицо выступающее от имени предпринимателя. Полномочия представителя явствуют из
обстановки, в которой он действует.
2. Дееспособность юридического лица через органы. Разница с физическим лицом.
Дееспособность юридических лиц — это возможность своими действиями приобретать и реализовывать гражданские
права и обязанности и осуществлять сделки через свои органы.
Дееспособность юридического лица возникает с момента его регистрации (или регистрации устава) и прекращается в момент
завершения его ликвидации.
Юридические лица совершают сделки через свои органы, которые специально предназначены для выработки и изъявления
воли организации как субъекта гражданского права, и поэтому руководитель органа совершает сделки без доверенности.
Органы юридического лица могут быть единоличными (директор, начальник) и коллегиальными (совет, президиум,
собрание). В корпоративных организациях (хозяйственных обществах и товариществах, кооперативах, общественных
объединениях) высшим органом управления является общее собрание участников (членов) или собрание уполномоченных.
Орган юридического лица не является самостоятельным субъектом гражданского права и в гражданском обороте всегда
выступает от имени юридического лица и представляет его интересы в целом.
Органы юридического лица могут быть назначены собственником имущества, избраны трудовым коллективом, наняты для
выполнения руководящих обязанностей по договору с собственником или трудовым коллективом.
Порядок создания органов юридического лица определяется законом и учредительными документами.
Если юридическое лицо имеет несколько органов, то каждый из них вправе совершать те действия, которые направлены на
приобретение, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей лишь в пределах своей компетенции, указанной
в учредительных документах.
При необходимости постоянного совершения каких-либо действий за пределами своего места нахождения, юридическое
лицо может создать с этой целью филиалы или представительства.
Представительством является обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения,
осуществляющее защиту и представительство интересов юридического лица, совершающее от его имени сделки и иные
юридические действия. Представительство осуществляет не хозяйственные или иные основные функции юридического лица,
а совершает от его имени юридические действия, прежде всего по представительству и защите его интересов, например, в
административном
центре
той
или
иной
территории.
Филиалом является обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения и
осуществляющее все или часть его функций, в том числе функции представительства. В этом качестве выступают отдельно
расположенный цех или иное основное или вспомогательное производство, отдельно расположенный факультет вуза и т.д.
Отличия от дееспособности физических лиц:
1) Отличие прежде всего состоит в том, что правоспособность и дееспособность юридического лица возникают одновременно
с момента его регистрации, тогда как дееспособность граждан возникает с достижением определенного возраста, а иногда
зависит и от состояния здоровья человека. Поэтому иногда говорят о "право-дееспособности" юридического лица.
2) Правоспособность граждан является универсальной, т.е. гражданин обладает возможностью осуществлять любые виды
деятельности, не запрещенные законом. Правоспособность юридических лиц может быть как универсальной (общей), дающей
им возможность участвовать в любых гражданских правоотношениях, так и специальной (ограниченной), предполагающей их
участие лишь в определенном, ограниченном круге таких правоотношений.
В первую категорию входят все коммерческие организации, за исключением унитарных предприятий и других видов
организаций, предусмотренных законом. К числу таких организаций относятся, например, банки и организации,
занимающиеся страхованием.
Во вторую категорию входят все некоммерческие организации, а также коммерческие организации, исключенные из числа
организаций, имеющих общую правоспособность.
БИЛЕТ 26.
1. Доверенность.
Доверенность - письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому для представительства перед третьими лицами
(п.1,ст.185 ГК).
Основанием выдачи доверенности служат договоры, определяющие внутренние отношения между представителем и
представляемым (трудовой договор, договор поручения и т. д.). С правовой точки зрения доверенность —
односторонняя сделка, поскольку для выдачи ее достаточно выражения воли одного лица на совершение другим лицом от его
имени сделки или иных юридических действий.
После того, как доверенность выдана представитель и представляемый именуются: поверенный и доверитель.
Этот документ может быть как в форме собственно доверенности, так и в форме письма, телеграммы, факса,
перепоручительного индоссамента.
Главное, чтобы в нем было указано:
- доверитель;
- поверенный;
- объем и характер полномочий поверенного;
- дата выдачи доверенности;
-
подпись доверителя.
Назначение доверенности заключается в подтверждении перед 3-ми лицами полномочий поверенного от имени доверителя.
Полномочия представителя возникают независимо от его согласия, а осуществление полномочия – зависит от его воли.
Доверенность может быть выдана на одно лицо, либо на имя нескольких лиц. Ее может выдать одно лицо, либо несколько лиц.
Требования, предъявляемые к доверенности.
Из ст. 185 ч. 1 ГК РФ следует, что доверенность должна быть составлена в простой письменной форме. На
совершение ряда сделок требуется обязательное нотариальное удостоверение доверенности.
В частности, должна быть нотариально удостоверена доверенность для совершения сделок, требующих нотариальной
формы, и для совершения действий в отношении государств иных, кооперативных и общественных организаций, за
исключением случаев, предусмотренных ГК РФ, и других случаев, когда специальными правилами допускается иная форма
доверенности (ст. 185 ч. 1 ГК РФ). Закон устанавливает исчерпывающий перечень случаев удостоверения доверенностей на
совершение действий от имени граждан не только нотариальным органом, но и организацией, в которой доверитель работает
или учится, управлением дома, в котором он прописан, или администрацией стационарного лечебного учреждения, где он
находится на излечении.
Доверенность может выдаваться как непосредственно гражданину, так и юридическому лицу. Однако полномочия
юридического лица, указанные в доверенности, должны ограничиваться рамками его специальной правоспособности. В
противном случае доверенность признается недействительной (ст. 168, 173 ч. 1 ГК РФ).
Доверенность от имени государственной или иной организации не подлежит нотариальному оформлению и выдается
за подписью руководителя или лиц, уполномоченных на это уставом (положением), с приложением печати.
Закон устанавливает особый порядок оформления доверенности на получение или выдачу денег и других
имущественных ценностей государственными, кооперативными или общественными организациями.
Особенность оформления доверенности на получение товарно-материальных ценностей состоит в том, что перечень
подлежащих получению ценностей, предусмотренный на оборотной стороне доверенности, заполняется в тех случаях, когда в
документе на отпуск не приведены наименования и не указано количество ценностей, подлежащих получению. В противном
случае перечень ценностей на оборотной стороне доверенности прочеркивается.
Лицо, получившее доверенность, обязано не позднее следующего дня после каждого получения ценностей независимо
от того, получены ли товарно-материальные ценности по доверенности полностью или по частям, представить в бухгалтерию
организации или централизованную бухгалтерию документы о выполнении поручений о сдаче на склад или
соответствующему материально ответственному лицу полученных материальных ценностей. Неиспользованные доверенности
должны быть возвращены выдавшему их предприятию (организации, учреждению) на следующий день после истечения срока
действия доверенности. По окончании года такие неиспользованные доверенности уничтожаются, о чем составляется акт.
Лицам, не отчитавшимся в использовании доверенностей, по которым истек срок действия, новые доверенности не
выдаются.
Виды доверенности
В зависимости от содержания полномочий различают три вида доверенности:
▪
разовую;
▪
специальную;
▪
общую (генеральную).
Разовая доверенность выдается на совершение одного определенного действия (получение товара со склада,
продажу дома и т. д.).
Специальная доверенность дает представителю право на совершение однородных действий в течение
определенного периода времени.
Такой, например, является доверенность, выдаваемая экспедитору предприятия для получения товаров, прибывших на
железнодорожную станцию в адрес предприятия; кассиру на получение денег и денежных документов в банке и т. д.
Генеральная (общая) доверенность дает представителю возможность совершать разнообразные сделки по
управлению имуществом.
Например, директор филиала универмага на основе общей доверенности осуществляет всю административнохозяйственную и оперативно-торговую деятельность магазина, управляет его делами, имуществом и средствами, в частности,
заключает необходимые для выполнения возложенных на магазин задач договоры, сделки, подписывает акты, расчетноденежные документы, представляет магазин во всех государственных учреждениях, предприятиях, ведет в судебных
учреждениях и органах арбитражного суда дела магазина со всеми правами стороны в процессе.
В качестве особой разновидности можно выделить доверенность, выдаваемая в порядке передоверия. Лицо,
которому выдана доверенность может передоверить её другому лицо, если уполномочено на это доверенностью либо
вынуждено к этому силою обстоятельств для охраны интересов выдавшего доверенность. Передоверие — это передача
полномочия представителем другому лицу.
Передоверие возможно в 2-х случаях:
1. Если поверенный уполномочен на это действие;
2. Если вынужден прибегнуть к этому силой обстоятельств для охраны интересов выдавшего доверенность.
Поверенные обязан оповестить об этом доверителя. Такая доверенность должна быть нотариально удостоверена.
Срок действия доверенности
Доверенность является срочным документом (ст. 186 ч. 1 ГК РФ). Срок ее действия может быть указан
представляемым по его усмотрению, но она не должна выдаваться на срок более трех лет. При отсутствии указания о сроке
действия доверенность сохраняет силу в течение одного года со дня составления.
Важное правовое значение имеет дата совершения доверенности. Если конкретное указание в доверенности срока ее
действия является существенным условием действительности лишь для доверенностей, выдаваемых должностным лицам на
получение товарно-материальных ценностей, то дата составления доверенности имеет основное значение во всех случаях, ибо
иначе не представляется возможным определить срок ее действия. При отсутствии даты доверенность недействительна (ст.
186 ч. 1 ГК РФ).
Доверенность, выдаваемая в порядке передоверия, должна быть нотариально удостоверена. Но для этого необходимо
предоставление основной доверенности, в которой оговорено право передоверия. Объем правомочий и срок действия
доверенности, выданной в порядке передоверия, не могут быть больше правомочий и срока, указанных в основной
доверенности.
Представитель, передавший свои полномочия другому лицу, обязан уведомить о том представляемого и сообщить ему
необходимые сведения об указанном лице. В противном случае он отвечает за действия лица, которому передал полномочия,
как за свои собственные
Действие доверенности прекращается:
1) Исполнение предусмотренного действия;
2) Истечение срока;
3) Невозможность исполнения указанного в доверенности действия;
4) Отмена доверенности доверителем;
5) Отказ от доверенности лица, которому она выдана;
6) Прекращение юридического лица, от имени которого и на имя которого выдана;
7) Смерти гражданина, выдавшего или получившего доверенность.
При прекращении доверенности она возвращается доверителю.
2. Филиалы и представительства
Представительство – обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места нахождения самого
юридического лица, представляющее интересы юридического лица и осуществляющее их защиту (например, реклама
продукции юридического лица, поиск и установление контактов с потенциальными покупателями, реализация продукции и
др.).
Филиал – обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все
его функции или их часть, в том числе функции представительства (например, филиал учебного заведения).
Они не являются юридическими лицами, действуют на основании имущества, предоставленного им создавшим их
юридическим лицом, и утвержденных им положений; их руководители действуют от имени юридического лица на основании
полученной от него доверенности. Они должны быть указаны в учредительных документах создавших их юридических лиц.
Об изменениях, вносимых в учредительные документы в связи с созданием или ликвидацией филиала или представительства,
сообщается органу, осуществляющему регистрацию юридических лиц, в уведомительном порядке, без каких-либо
согласований, а направление сведений носит информационный характер.
Филиалы некоммерческих организаций, унитарных предприятий и некоторых других организаций могут выполнять только те
функции, которые соответствуют целям деятельности, указанным в учредительных документах юридического лица. Филиалы
коммерческих организаций имеют право на занятие любой деятельностью, не запрещенной законом, если иное не вытекает из
учредительных документов юридического лица или самого филиала.
Филиалы и представительства могут создаваться как на территории России, так и на территории иностранных государств. Но
законодательством предусмотрена возможность свободного создания филиалов и представительств на территории
иностранных государств только для коммерческих юридических лиц, некоммерческие организации имеют право на создание
таких подразделений только на территории РФ. Но такое положение не означает запрета на создание филиалов и
представительств некоммерческими организациями за рубежом, такое создание возможно, если это не противоречит самой
природе соответствующей организации.
Представительства в гражданском обороте выступают от имени юридического лица, т. е. представляют его интересы и
обеспечивают их защиту.
Поле деятельности филиалов в отличие от представительств значительно шире: они представляют интересы и выполняют
все (или часть) функции юридического лица. Представительства и филиалы не имеют прав юридического лица и иметь их не
могут.
В соответствии с налоговым законодательством филиалы и представительства являются субъектами налогообложения и
исполняют обязанности организаций по уплате налогов и сборов по месту своего нахождения. Иск к юридическому лицу,
вытекающий из деятельности его обособленного подразделения, предъявляется по месту нахождения обособленного
подразделения, но стороной по делу в данном случае является юридическое лицо, и именно с него или в пользу него
производится взыскание судом.
Ответственность за действия филиалов и представительств несут юридические лица, их создавшие.
Рассмотрев оба понятия, мы можем выделить признаки, схожие как для филиала, так и для представительства. Первый и
самый, пожалуй, определяющий признак сводится к тому, что ни филиал, ни представительство не являются юридическими
лицами, т. е. самостоятельными участниками гражданского оборота, а вступают в гражданские, трудовые, налоговые и иные
правоотношения от имени юридического лица, их создавшего. На практике этот признак находит свое отражение в
следующем:
•
сделки от имени филиала или представительства заключает само юридическое лицо;
•
оно же несет ответственность по обязательствам, возникшим в связи с их деятельностью;
•
филиалы и представительства не могут выступать в качестве истцов и ответчиков в суде, т.е. не могут самостоятельно
от своего имени участвовать в судебных процессах.
Территориальная обособленность, или расположение вне места нахождения организации, также является важным
определяющим признаком как филиала, так и представительства. В соответствии с п. 2 и 3 ст. 54 ГК РФ место нахождения
юридического лица определяется местом его государственной регистрации и указывается в его учредительных документах.
Территориальная обособленность, как признак филиала или представительства, означает, что создать их юридическое лицо
может лишь вне места своего нахождения, т.е. вне населенного пункта (муниципального образования), где зарегистрирована
головная компания.
Имущественная обособленность филиалов и представительств, как следующий важный их признак, означает, что, во-первых,
они вправе владеть и пользоваться имуществом, выделенным юридическим лицом на отдельный баланс, а во-вторых, вправе
иметь отдельный расчетный счет.
Кроме того, филиалы и представительства только фактически владеют и пользуются имуществом (и денежными средствами),
выделенными им организацией. Они не обладают правом распоряжения, оперативного ведения или хозяйственного
управления – вещными и обязательственными правами на них.
Филиалы и представительства организационно обособлены от создавшего их юридического лица. Это означает, что их
руководители назначаются юридическим лицом и действуют на основании выданной им доверенности.
Филиалы и представительства действуют на основании отдельного документа (Положения), который является внутренним
документом организации (т.е. не подлежит государственной регистрации) и утверждается органом, в компетенцию которого
входит принятие решения о создании филиала или представительства.
Для открытия филиала или представительства, необходимо пройти следующие шаги:
•
принять решение о создании филиала/представительства компетентным органом, определенным законом и уставом;
•
назначить в решении (протоколе, или в приказе) руководителя филиала или представительства;
•
заполнить заявление по форме Р13001 или Р14001 и заверить его у нотариуса. (О проблеме, связанной с
использованием той или иной формы, мы довольно подробно говорили в отдельной статье. Желающие могут
ознакомиться с ней на нашем сайте;
•
сдать документы в регистрирующий орган по месту своего нахождения.
Отличие филиалов и представительств от иных обособленных подразделений:
Обособленным подразделением является любое территориально удаленное от местонахождения организации подразделение,
в котором созданы стационарные рабочие места (то есть на срок более одного месяца) независимо от того, отражено ли создание такого подразделения в учредительных документах организации, и от полномочий, которыми оно наделено (ст. 11
НК РФ).
Обособленным подразделением может являться филиал или представительство. Однако отличие филиала и представительства
от обособленного подразделения все же существует (ст. 55 ГК РФ).
1.
расположение вне места нахождения организации;
2.
наделение имуществом создавшей их организацией;
3.
наличие о них сведений в учредительных документах юридического лица и в ЕГРЮЛ;
4.
наличие отдельного документа (Положения), утвержденного надлежащим образом, на основании которого они
действуют;
5.
назначение их руководителей компетентным органом организации и осуществление их полномочий на
основании доверенности, выданной организацией;
6.
осуществление всех функций организации или их части (для филиала);
7.
представление интересов организации и осуществление их защиты (для представительств).
БИЛЕТ 27.
1.
Сроки в гражданском праве: понятие, виды, исчисление.
В науке гражданского права выработано следующее понятие срока: «Срок – это юридический факт, с наступлением или
истечением которого законодательство связывает возникновение, изменение или прекращение гражданских
правоотношений». Как юридический факт, срок относится к категории событий.
В ст. 191 ГК закреплено следующее определение срока: «Установленный законодательством, сделкой или назначаемый судом
срок определяется календарной датой или истечением периода времени, который исчисляется годами, месяцами, неделями,
днями или часами.
Срок может определятся также указанием на событие, которое должно неизбежно наступить».
Следовательно, в гражданском законодательстве под сроком понимается момент или период времени, с которыми нормы
права связывают определенные правовые последствия.
Срок начинает течь, по общему правилу, на следующий день после календарной даты или дня наступления события, которым
определено его начало, но вы будите встречаться и с исключениями из этого правила.
Виды:
Классификация сроков зависит от критериев (оснований). Существуют следующие классификации:
1. По источникам определения сроков:
1) нормативные (законные) – указаны в законах;
2) договорные – указаны в договоре;
3) судебные – назначены судом.
Нормативные сроки делятся на:
А) диспозитивные – применяются в случаях, когда срок не установлен сделкой;
Б) императивные – не подлежат изменению по соглашению сторон (срок исковой давности);
В) ограничительные – установленные для сторон пределы срока (срок доверенности не более 3 лет).
2. По правовым последствиям:
1) правообразующие - такие сроки, наступление которых влечет за собой возникновение гражданских
правоотношений. Например, истечение срока приобретательной давности в соответствии со ст. 234 ГК влечет возникновение
права собственности на имущество.
2) правоизменяющие влекут за собой изменение гражданских прав и обязанностей. Например, вступление в силу
брачного договора, заключенного между супругами, установившими в нем общую долевую собственность, вместо
предусмотренной законом совместной собственности (п. 1 ст. 256 ГК, ст. 40 СК).
3) правопрекращающие сроки, влекущие прекращение гражданских правоотношений. Так, в соответствии со ст.
188 ГК действие доверенности прекращается вследствие истечения срока доверенности.
3. Сроки осуществления гражданских прав, т.е. время, в период которого лицо может реализовать свое право, а
именно:
1) срок существования права - сроки, в течение которых существуют определенные субъективные права и
управомоченное лицо имеет реальные возможности для их реализации. (доверенность до 3 лет);
2) пресекательные сроки – устанавливают пределы существования субъективных гражданских прав и
предоставляют управомоченным лицам строго определенное время для их реализации под угрозой прекращения в случае его
неосуществления или ненадлежащего осуществления.
3) гарантийные сроки (вид претензионных сроков), установлены в отношении продукции длительного
пользования с целью обезопасить клиента от скрытых недостатков.
а) Гарантийный характер носят также:
– срок годности (продукты питания, бытовая химия и т.п.);
– срок службы – изготовитель несет ответственность за недостатки изделия, возникшие по его вине;
– срок транспортабельности – срок сохранности груза при перевозке;
– сроки хранения, реализации, испытания и т.п.
4. Сроки защиты гражданских прав – период, в течение которого нарушенное или оспариваемое право подлежит
защите
1) претензионные сроки – сроки досудебного урегулирования нарушенного права с обязанным субъектом;
3) сроки исковой давности
5. Сроки исполнения гражданских обязанностей. Под ними обычно понимают срок, в течение которого обязанное лицо
должно совершить определенное действие или, наоборот, воздержаться от его совершения. Такие сроки чаще всего
устанавливаются соглашением сторон в договоре.
6. По способу определенности:
1)абсолютно определенные, т.е. сроки, у которых момент наступления точно обозначен, например, первое сентября
2003 г.
2)относительно определенные сроки, наступление которых определено приблизительно. Примером может служить
наступление навигационного периода.
7. Общие и специальные:
1)Общие сроки распространяются на любых субъектов гражданского права и на все однотипные гражданские
правоотношения (ст. ст. 190 - 194 ГК).
2)Специальные - только для отношений, применительно к которым установлены соответствующие сроки. Причем, они
установлены в качестве исключений из общего правила и имеют место лишь в случаях, прямо предусмотренных в законе.
К числу специальных относят сроки для предъявления претензий и исков потребителей к изготовителям, продавцам и
подрядчикам.
Исчисление сроков.
Согласно ст. 191 ГК течение срока, определенного периодом времени, начинается на следующий день после
календарной даты (Так, если договор заключен 23 февраля, то его действие начинает течь с 24 февраля). Начало течения срока
может быть определено наступлением события (ст. 191 ГК). Например, ст. 1114 ГК предусмотрено, что днем открытия
наследства является день смерти гражданина. Именно с этого дня исчисляется время открытия наследства и призываются к
наследованию лица, которые могут быть наследниками умершего (ст. 1116 ГК).
Сроки исчисляются годами, месяцами, неделями, днями, часами, а иногда и минутами.
Течение срока, определенного отрезком времени, начинается со следующей единицы времени в зависимости от того,
какой именно единицей времени обозначено начало исчисления срока. Например, если днем, то течение срока начинается на
следующий день.
Срок может определяться периодом, если необходимо указать промежуток времени, в пределах которого гражданские
права и обязанности должны возникнуть, существовать, изменяться или прекращаться.
Особое практическое значение имеет ст. 192 ГК, устанавливающая правила окончания течения срока, которые
различаются в зависимости от выбранной единицы времени: годами, полугодиями, кварталами, месяцами, неделями, днями.
Срок, исчисляемый годами, истекает в соответствующий месяц и число последнего года срока. Иными словами, будет
приходиться на то же число и месяц, с которого начал течь, изменится только год.
Аналогичным образом решается вопрос о последнем дне срока, исчисляемого кварталами, месяцами и неделями (п.
п. 2 - 4 ст. 192 ГК). При этом, если окончание срока, исчисляемого месяцами, приходится на такой месяц, в котором нет
соответствующего числа, то срок истекает в последний день этого месяца.
В случае исчисления срока неделями, он истекает в тот же по названию день последней недели срока, в который начал
течь. Так, если трехнедельный срок начал течь в понедельник, он истекает в понедельник третьей недели.
По особым правилам исчисляется срок, определенный в полмесяца. Он рассматривается как срок, исчисляемый
днями, и считается равным 15 дням, даже если в месяце 28 или 31 день.
Согласно ст. 193 ГК, если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается
ближайший следующий за ним рабочий день. Нерабочий день имеет значение только для окончания срока. Так, в случае
окончания срока 9 мая, он считается истекшим 10 мая.
Что касается исчисления срока в часах, гл. 11 ГК такие случаи не предусматривает, хотя они встречаются нередко.
Принцип, лежащий в основе порядка исчисления других периодических сроков, позволяет сделать вывод, что срок,
выражаемый в часах, истекает в последнюю минуту часа.
Достаточно важное практическое значение имеет вопрос о том, когда именно в последний день оканчивается
течение срока. Разрешается он законодательством следующим образом.
Если действие должно быть совершено в организации, то срок истекает в тот час, когда в этой организации по
установленным правилам прекращаются соответствующие операции по обслуживанию клиентов. Прекращение подобных
операций может совпадать с моментом окончания рабочего дня, а иногда и не совпадает, так как некоторые операции
(например, банковские) проводятся банком обычно до 14 часов, хотя банк прекращает работу в 18 часов.
Кроме того, нужно иметь в виду, что в соответствии с п. 2 ст. 194 ГК, своевременным признается совершение действия
(письменные заявления и извещения, предъявление претензий, исковое заявление, заявление о принятии или об отказе от
наследства и др.), сданные в организацию связи до 24 часов последнего дня срока, считаются выполненными в установленный
срок, даже если они адресованы организации с ограниченным режимом работы.
2. ПРАВОСПОСОБНОСТЬ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА. ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
КЛАССИФИКАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ.
Правоспособность юридического лица - способность юридического лица быть носителем гражданских прав и обязанностей.
Согласно ст. 49 ГК РФ юридическое лицо может иметь гражданские права, соответствующие целям деятельности,
предусмотренным в его учредительных документах, и нести связанные с этой деятельностью обязанности. Коммерческие
организации, за исключением унитарных предприятий и иных видов организаций, предусмотренных законом, могут иметь
гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не
запрещенных законом (общая правоспособность). Соответственно, некоммерческие организации, унитарные предприятия и
иные виды юридических лиц, указанные в законе, могут заниматься только той деятельностью, которая им разрешена законом
и учредительными документами (специальная правоспособность). На занятие некоторыми видами деятельности (перечень
которых определяется законом) необходимо получить лицензию. Юридическое лицо ограничивается в правах лишь в случае и
в порядке, предусмотренных законом. Решение, ограничивающее его права, может быть обжаловано в суд. Правоспособность
юр. лица возникает в момент его создания и прекращается в момент завершения его ликвидации.
Правосубъектность ЮЛ – возникает в момент создания – внесения в реестр и присвоения номера.
Лицензирование видов деятельности - выдача специального разрешения организациям на право заниматься отдельными
видами деятельности, перечень которых установлен нормативными документами. Согласно Конституции РФ осуществление
прав и свобод человека (в частности, занятие предпринимательской и иной экономической деятельностью) не должно
нарушать права и свободы других лиц.
Лицензия выдается отдельно на каждый лицензируемый вид деятельности и должна содержать следующие реквизиты:
-наименование органа, выдавшего ее;
-наименование, юридический адрес и регистрационные -реквизиты ее владельца;
-разрешенный вид деятельности;
-область действия лицензии;
-особые условия осуществления лицензируемой деятельности (в случае необходимости);
-регистрационный номер, дату и сроки начала и окончания действия лицензии.
Юридическим лицом признается организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном
управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени
приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и
ответчиком в суде.
Классификация юридических лиц преследует цели систематизации, познания через выявление существенных сходств
и различий.
Классификация по цели осуществляемой деятельности носит двучленный характер и включает в себя
1)коммерческие юридические лица, преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели деятельности,
2)и некоммерческие юридические лица - не имеющие извлечение прибыли в качестве такой цели и не разделяющие
полученную прибыль между участниками (ст. 50 ГК). Но и некоммерческие организации также могут заниматься
предпринимательской деятельностью, если это служит достижению целей, ради которых они созданы, и
соответствующей этим целям (п. 3 ст. 50 ГК). А такие коммерческие юридические лица, как унитарные предприятия
также не распространяют полученную прибыль между участниками.
Организационно-правовая форма (или, точнее, группа организационно-правовых форм) юридических лиц является
основанием наиболее распространенной классификации. Под организационно-правовой формой понимается совокупность
признаков, определяющих структуру и деятельность предусматриваемых законом видов юридических лиц. К таким признакам
относятся: имущественная и организационная обособленность, способы формирования имущественной базы, особенности
взаимодействия учредителей (участников) с юридическим лицом, особенности их ответственности.
По современному российскому законодательству можно выделить 4 основные группы организационно-правовых форм
юридических лиц:
1)хозяйственные товарищества а) полные товарищества, б) товарищества на вере (коммандитные товарищества)
2)хозяйственные общества а) с ограниченной ответственностью, б) с дополнительной ответственностью, в)
акционерные
3)кооперативы;
4)государственные и муниципальные, унитарные предприятия и финансируемые собственником учреждения а) на праве
хозяйственного ведения, б) на праве оперативного управления
5)некоммерческие организации-собственники.
По целям деятельности:
1. Коммерческие - преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности (коммерческие
организации) либо не имеющие извлечение прибыли в качестве такой цели и не распределяющие полученную прибыль между
участниками (некоммерческие организации). Коммерческие юридические лица могут создаваться в форме хозяйственных
товариществ и обществ, производственных кооперативов, государственных и муниципальных предприятий. Хозяйственные
товарищества: полные товарищества и товарищества на вере (коммандитные). Участники полного товарищества (полные
товарищи) занимаются предпринимательской деятельностью от имени товарищества и несут ответственность по его
обязательствам своим имуществом. В товариществе на вере, кроме полных товарищей, существуют еще коммандитные,
несущие ответственность по обязательствам товарищества в пределах суммы внесенных ими вкладов и не участвующие в
предпринимательской деятельности от имени товарищества. Хозяйственные общества: акционерные общества (открытые и
закрытые акционерные общества), общества с ограниченной ответственностью, общества с дополнительной
ответственностью. Участники акционерного общества, общества с ограниченной ответственностью не несут ответственности
по обязательствам общества. Участники общества с дополнительной ответственностью солидарно несут субсидиарную
ответственность в размере стоимости их вкладов в уставный капитал общества. Производственный кооператив – это
добровольное объединение граждан на основе членства для совместной производственной или иной хозяйственной
деятельности путем объединения его участниками имущества и личного трудового участия (ст. 107 ГК). Государственные и
муниципальные унитарные предприятия: унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения и
унитарное предприятие, основанное на праве оперативного управления.
2. Некоммерческие - иные цели, не связанные с предпринимательством. Вправе осуществлять предпринимательскую
деятельность в пределах, необходимых для достижения уставных целей. Могут создаваться в форме потребительских
кооперативов (создаются на добровольном объединении граждан и юридических лиц на основе членства с целью
удовлетворения материальных и иных потребностей участников: жилищно-строительные, гаражно-строительные, дачностроительные), общественных или религиозных организаций (создаются для удовлетворения духовных и иных
нематериальных потребностей), благотворительных и иных фондов (цель создания – образовательная, культурная и иная
общественно полезная деятельность).
Всегда сохраняет юридическую силу и значение такое основание классификации, как форма собственности, в рамках
которой создается и функционирует юридическое лицо. На современном этапе выделяют
1)частные юридические лица (право собственности граждан и юридических лиц),
2)государственные (право государственной собственности)
3)и муниципальные (право муниципальной собственности).
Следующим основанием классификации выступает соотношение в правах учредителей (участников) и самого
юридического лица на имущество последнего (п. п. 2, 3 ст. 48 ГК).
По этому основанию законодатель выделяет:
1) юридические лица, в отношении которых учредители (участники) имеют обязательственные права (хозяйственные
общества и товарищества, потребительские и производственные кооперативы).
Данное положение закона распространяется на отношения, связанные с выплатой акционерным обществам дивидендов
и распределением имущества общества среди акционеров, остающегося после удовлетворения требований кредиторов при
ликвидации общества. К внутренним (членским) отношениям в акционерном обществе указанное положение не применяется;
2) юридические лица, на имущество которых их учредители имеют право собственности или иное вещное право
(государственные и муниципальные унитарные предприятия, в том числе дочерние, а также финансируемые собственником
учреждения);
3) юридические лица, в отношении которых их учредители (участники) не имеют имущественных прав (общественные
и религиозные организации (объединения), благотворительные и иные фонды, объединения юридических лиц (ассоциации и
союзы).
Эту классификацию почти дублирует деление юридических лиц по правовому режиму имущества. По данному
критерию различают три категории юридических лиц:
а) субъекты права собственности (хозяйственные товарищества и общества, кооперативы, некоммерческие организации
за исключением учреждений);
б) субъекты права хозяйственного ведения (государственные и муниципальные унитарные предприятия);
в) субъекты права оперативного управления (казенные предприятия, учреждения).
Одновременно в юридических лицах, основанных на принципе членства, право собственности организации на
принадлежащее ей имущество и право собственности учредителей (участников) на доли участия в капитале и ценные бумаги
(акции, облигации и т.д.), выпускаемые организациями, рассматриваются в качестве единой системы прав на имущество <*>.
По членству:
1. Корпорации (с членством) представляют собой добровольные объединения физических и (или) юридических лиц,
организованные на началах членства их участников (акционерные и другие общества и товарищества, кооперативы),
учреждения - организации, создаваемые (учреждаемые) одним или несколькими лицами и не имеющие членства (строго
фиксированного участия), например благотворительные и иные фонды. К числу корпоративных (членских) организаций у нас
могут быть отнесены хозяйственные товарищества, общества, кооперативы и ассоциации (союзы) юридических лиц, а также
большинство некоммерческих организаций (общественные и религиозные объединения, некоммерческие партнерства и т.п.).
2. Учреждения (без членства). К учреждениям могли бы быть отнесены не только фонды и автономные некоммерческие
организации, но и унитарные предприятия. Однако в российском гражданском праве понятие "учреждение" имеет свое, особое
значение, отличное от традиционного. Под ним понимается некоммерческая организация, полностью или частично
финансируемая учредителем-собственником и обладающая ограниченным вещным правом на свое имущество (п. 1 ст. 120, п.
1 ст. 296, ст. 298 ГК). Поэтому в отечественном правопорядке отсутствует деление юридических лиц на корпорации и
учреждения.
БИЛЕТ 28
Вопрос 1. Предмет и метод гр права. Ограничения от смежных дисциплин
Согласно ст. 2 ГК предметом гражданского права являются три группы общественных отношений, регулируемых
гражданским законодательством: имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения, неимущественные
отношения о защите неотчуждаемых прав и свобод человека и других нематериальных благ, основанные на равенстве,
автономии воли и имущественной самостоятельности участников.
Предмет ГП – это необщ отн, которые оно регулирует. Эти отношения делятся на имущественные и личные
неимущественные отношения. Между хоз. Обществами и их участниками складываются особого рода отношения, которые
могут быть выделены в кач-ве самостоятельной разновидности отношений в рамках предмета ГП. Описанные выше отношения,
получили название «корпоративные»
Имущественные отношения в предмете гражданского права: понятие, виды, регулирование
Имущественные отношения – это отношения, по поводу имущества, то есть материальных предметов и других
ценностей; в связи с их приобретением, отчуждением или извлечением определенных выгод из используемого имущества. К
ним относят (объекты):

Вещи

Деньги

Ценные бумаги

Работа и ее результаты

И другое имущество
Имущественные отношения – общественные отношения, складывающиеся по поводу владения, распоряжения и пользования
материальными благами.
Основной сферой деятельности ГП являются товарные, возмездные и товарно-денежные отношения.
Основные признаки имущественных отношений: имущественно-распорядительная самостоятельность на основе автономии
воли, носят эквивалентно-возмездный характер, свойственный нормальному товарообмену, стоимостным экономическим
отношениям. Среди отношений, которые регулируются гражданским правом, встречаются отношения, не имеющие признаков
возмездности (договор беспроцентного займа, дарения и др. Регулирование безвозмездных и возмездных отношений
происходит по типу обязательственных отношений. Безвозмездные отношения составляют ядро предмета гражданского права,
выступая отношениями собственности между имущественно-обособленными лицами, характеризующимися имущественнораспорядительной самостоятельностью.
Вещные правоотношения - правоотношения, фиксирующие статику имущественного положения субъектов. В них за
управомоченным субъектом закрепляется возможность непосредственного воздействия на вещь и право отражения любых
посягательств на нее со стороны третьих лиц. Вещные права носят абсолютный характер и являются юридическим основанием
власти субъекта над вещью. К вещным правам наряду с правом собственности относятся право пожизненного наследуемого
владения земельным участком, сервитуты, право хозяйственного ведения имуществом, право оперативного управления
имуществом, право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком и некот. другие.
признаки вещных прав. Вещные права характеризуются следующими основными чертами.
1.
они устанавливают непосредственное господство лица над вещью, а не над поведением другого, обязанного лица
(что характерно для обязательственных прав). Они юридически оформляют непосредственное отношение лица к вещи, дающее
ему возможность использовать данную вещь в своих интересах без участия иных лиц (независимо от совершения ими какихлибо действий). В обязательственных отношениях управомоченное лицо может удовлетворить свой интерес лишь с помощью
определенных действий обязанного лица (по передаче имущества, производству работ, оказанию услуг и т.д.).
2.
юридическую специфику вещного права составляет его абсолютный характер. Абсолютность вещных прав
обусловлена как раз тем, что они закрепляют отношение лица к вещи, а не к другим лицам, исключая для них возможность
препятствовать управомоченному лицу в использовании вещи либо воздействовать на вещь без его разрешения.
3.
абсолютный характер вещных прав делает необходимой их гражданско-правовую защиту с помощью особых
вещно-правовых исков, которые также могут быть направлены против любых лиц, поскольку любое лицо может стать
нарушителем вещного
Обязательственные правоотношения - правоотношения, опосредующие динамику имущественных отношений. В них
управомоченный субъект обладает лишь правом требовать от обязанного лица передачи имущества, выполнения работ,
оказания услуг, создания и передачи продуктов интеллектуальной деятельности и т.п. В обязательственных отношениях
имущество находится во власти должника, а не во власти управомоченного лица - кредитора.
Признаки
1.
2.
3.
4.
применение к должнику мер гражданско-правовой ответственности
его сторонами являются строго определенные лица: должник и кредитор (относительное правоотношение)
содержание обязательства - права и обязанности сторон (как имущественные, так и неимущественные)
объект обязательства - определенные действия обязанного лица по передаче имущества, уплате денег и т. п.
5.
6.
обязательство опосредует динамику граждански-правовых отношении
реализация кредитором своего права возможна только через выполнение должником своей обязанности
Личные неимущественные отношения в предмете гражданского права: понятие, виды, регулирование
Личные неимущественные отношения - это отношения, возникающие по нематериальным благам (чести, достоинства,
репутации, доброго имени), не имеющим экономического содержания и которые неотделимы от личности.
К ним также относят:

Личные неимущественные отношения авторов нематериального творчества (отн. по использованию результатов
интеллектуального творчества, которые получают соответствующую стоимость и становятся товаром, т.е. авторское и
патентное право)

Неимущетвенные отношения, которые характеризуются сугубо личным характером, полным отсутствием связи с
имущественным оборотом (отношения, возникающие в связи с признанием неотчуждаемых прав и свобод человека и др.
принадлежащих ему нематериальных благ – жизнь, здоровье, достоинство и др.)
К предмету гражданско-правового регулирования относится также защита неотчуждаемых прав и свобод человека и других
нематериальных благ. Речь идет о таких благах, как жизнь и здоровье человека, достоинство личности, ее честь и доброе имя,
деловая репутация (последняя может касаться и юридических лиц, в ряде случаев имея также имущественный аспект), личная и
семейная тайна, право на имя, неприкосновенность частной жизни и т.д. По поводу названных объектов могут складываться
лишь чисто личные, неимущественные отношения, ибо они не могут стать предметом товарообмена. Данные блага неотделимы
(неотчуждаемы) от человеческой личности и не могут ни передаваться другим лицам, ни прекращаться по каким-либо
основаниям.
Гражданское право защищает такого рода нематериальные блага присущими ему средствами, например предоставляя их
обладателям возможности предъявления судебных исков о пресечении действий, нарушающих их права и интересы, в том числе
об опровержении порочащих сведений, об имущественной компенсации морального вреда и др.
Организационные отношения. Они направлены на упорядочение (нормализацию) иных отношений, действий участников
иных, в частности имущественных, социальных связей <1>. Организационные отношения выполняют служебную роль; условно
говоря, они подчинены организуемым отношениям. Так, отношения представительства призваны обеспечить возникновение
(быть может, и дальнейшее развитие) неких имущественных отношений (см. ст. 182 ГК). В новейшее гражданское
законодательство включается все большее число норм, регулирующих организационные отношения (о создании юридических
лиц, об организации и проведении собраний хозяйственных товариществ и обществ и проч.). Весьма показательным примером
организационного правоотношения является правовая связь, порождаемая предварительным договором, в силу которого
стороны обязуются заключить в будущем договор о передаче имущества, выполнении работ или об оказании услуг (основной
договор) на условиях, предусмотренных предварительным договором.
В юридической литературе, а теперь и в законодательстве выделяются так называемые корпоративные правоотношения.
В ст. 2 ГК о корпоративных отношениях говорится как об отношениях, связанных с участием в корпоративных организациях
или в управлении ими (см. также ст. ст. 65.1 — 65.2, 67.2). Обычно корпоративные отношения квалифицируют в качестве
имущественных <1>. Между тем корпоративные отношения неоднородны. Среди них следует выделять
отношения имущественные, например возникающие по поводу участия в образовании имущества корпорации (внесение
вклада в уставный капитал и т.п.), участия в распределении прибыли и т.д. Другие корпоративные правоотношения
являются организационными. К числу последних, в частности, можно отнести большинство отношений, порождаемых
договором о создании акционерного общества, отношения, возникающие по поводу участия в управлении делами корпорации,
предоставления информации о деятельности корпорации, и др.
Правоотношения, включающие в свое содержание преимущественные права
Права, именуемые законодателем преимущественными, дают своим обладателям юридическое превосходство над другими
субъектами. Так, участник общей долевой собственности имеет преимущественное право на покупку продаваемой доли;
участник закрытого акционерного общества обладает правом преимущественной покупки продаваемых акций; залогодержатель
имеет преимущественное (первоочередное) право перед другими кредиторами залогодателя на удовлетворение своих
требований за счет стоимости заложенного имущества и т.д.
Преимущественные права имеют особый, исключительный характер, так как выходят за рамки принципа
равенства субъектов гражданских правоотношений. Любые юридические действия третьих лиц, ограничивающие или
нарушающие преимущественные права, юридически ничтожны. От привилегий, вытекающих из преимущественных прав,
может отказаться только само управомоченное лицо.
Преимущественные права могут устанавливаться законом или договорным соглашением.
Метод гражданско-правового регулирования.
Метод гражданско-правового регулирования – система специализированных способов и приемов, посредством которых
реализуются имущественные и личные неимущественные правоотношения.
Метод гражданско-правового регулирования – комплекс правовых средств и способов воздействия соответствующей
отрасли права, на общественные отношения, составляющие её предмет.
Метод – диспозитивный
Признаки:
•
юридическое равенство сторон
•
традиционное основание для возникновения отношений – договоры
•
для защиты нарушенных прав – судебный способ
•
имущественный характер гражданско-правовой ответственности
Доп вопросы:
Честь - Общественно-моральное достоинство, то, что вызывает и поддерживает общее уважение, чувство гордости;
Достоинство - Совокупность свойств, характеризующих высокие моральные качества, а также сознание ценности этих
свойств и уважения к себе.
Деловая репутация - нематериальное благо, которое представляет собой оценку деятельности лица с точки зрения его
деловых качеств. Деловая репутация организации — это разница между ценой покупки организации и её собственным
капиталом.
Вопрос 2. Акции: понятие, категории выпуска
Акция — вид долевой ценной бумаги, дающий владельцу право на получение части чистого дохода от деятельности
акционерного общества в виде дивидендов, а также на часть имущества компании в случае ее ликвидации.
Акции бывают двух видов: обыкновенные и привилегированные.
Обыкновенные акции дают владельцам право не только получить часть прибыли компании, но и участвовать в управлении
акционерным обществом. При этом одна акция соответствует одному голосу на общем собрании акционеров.
Привилегированные акции позволяют владельцам получать долю в прибыли (как правило, большую, чем по обыкновенным
акциям), но при этом не дают права голоса на собрании акционеров.
В мировой финансовой системе привилегированные акции не имеют широкого распространения. Однако в нашей стране они
используются сегодня достаточно часто. Дело в том, что их обычно получали трудовые коллективы в процессе приватизации. В
соответствии с законодательством РФ, привилегированные акции дают право голоса наравне с обыкновенными в двух случаях:
при реорганизации акционерного общества и в случае невыплаты дивидендов за определенный период.
Дивиденды по привилегированным акциям могут выплачиваться как из прибыли, так и из других источников— в
соответствии с уставом общества. В настоящее время (2007) по российскому законодательству, если по привилегированным
акциям не выплачены дивиденды, то они предоставляют акционерам право голоса на общем собрании акционеров (за
исключением кумулятивных привилегированных акций). Привилегированные акции делятся на:

а) Привилегированные имеют ряд привилегий в обмен на право голоса. У их собственника определена величина
дохода в момент выпуска и размещения ценных бумаг. Определен размер ликвидационной стоимости. Приоритет при
начислении этих выплат по отношению к обыкновенным.

б) Кумулятивные (накапливающие). Привилегии— те же. Сохраняется и накапливается обязательство по выплате
дивидендов. Фиксированный срок накопления дивидендов. При невыплате дивидендов права голоса не получают.
Акция учредительская— акция, распространяемая среди учредителей акционерных компаний и дающая им некоторые
преимущественные права. Держатели таких акций могут: иметь дополнительное количество голосов на собрании акционеров;
пользоваться первоочередным правом на получение акций в случае их последующих эмиссий; играть главную роль в решении
всех вопросов, связанных с деятельностью акционерных компаний.
Вы́пуск - совокупность всех ценных бумаг одного эмитента, предоставляющих одинаковый объем прав их владельцам и
имеющих одинаковую номинальную стоимость. Выпуску эмиссионных ценных бумаг присваивается единый государственный
регистрационный номер, который распространяется на все ценные бумаги данного выпуска, а в случае, если выпуск
эмиссионных ценных бумаг не подлежит государственной регистрации, — идентификационный номер.

Основной выпуск эмиссионных ценных бумаг — совокупность ценных бумаг с определённым объемом прав,
предоставляемых их владельцам, и определённой номинальной стоимостью, размещаемых эмитентом впервые; в состав
основного выпуска включаются также бумаги дополнительного к нему выпуска после погашения государственноого
регистрационного номера (кода) последнего.

Дополнительный выпуск эмиссионных ценных бумаг — временно обособленная (на период размещения ценных
бумаг и последующий трехмесячный срок исковой давности) совокупность ценных бумаг, размещаемых дополнительно к ранее
размещенным ценным бумагам того же выпуска.
Размеще́ние - этап эмиссии ценных бумаг, на котором происходит совершение сделок, направленных на отчуждение ценных
бумаг их первым владельцам.
Выделяют также публичное размещение ценных бумаг - размещение ценных бумаг путем открытой подписки, в том числе
размещение ценных бумаг на торгах фондовых бирж и иных организаторов торговли на рынке ценных бумаг.
Доп вопросы:
Дивиденды — это и часть прибыли, полученной организацией и компанией, которая распределяется между владельцами ее
акций или ценных бумаг.
Статья 31. Права акционеров - владельцев обыкновенных акций общества
1. Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с настоящим Федеральным законом и
уставом общества участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также
имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества.
3. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается
Статья 32. Права акционеров - владельцев привилегированных акций общества
1. Акционеры - владельцы привилегированных акций общества не имеют права голоса на общем собрании акционеров, если
иное не установлено настоящим Федеральным законом.
2. В уставе общества должны быть определены размер дивиденда и (или) стоимость, выплачиваемая при ликвидации
общества (ликвидационная стоимость) по привилегированным акциям каждого типа. Размер дивиденда и ликвидационная
стоимость определяются в твердой денежной сумме или в процентах к номинальной стоимости привилегированных акций.
Размер дивиденда и ликвидационная стоимость по привилегированным акциям считаются определенными также, если уставом
общества установлен порядок их определения или минимальный размер дивиденда, в том числе в процентах от чистой прибыли
общества. Размер дивиденда не считается определенным в случае, если в уставе общества указан только его максимальный
размер. Владельцы привилегированных акций, по которым не определен размер дивиденда, имеют право на получение
дивидендов наравне и в равном размере с владельцами обыкновенных акций.
Если уставом общества предусмотрены привилегированные акции двух и более типов, по каждому из которых определен
размер дивиденда, уставом общества должна быть также установлена очередность выплаты дивидендов по каждому из них, а
если уставом общества предусмотрены привилегированные акции двух и более типов, по каждому из которых определена
ликвидационная стоимость, - очередность выплаты ликвидационной стоимости по каждому из них.
Уставом общества может быть установлено, что невыплаченный или не полностью выплаченный дивиденд по
привилегированным акциям определенного типа, размер которого определен уставом, накапливается и выплачивается не
позднее срока, определенного уставом (кумулятивные привилегированные акции). Если уставом общества такой срок не
установлен, привилегированные акции кумулятивными не являются.
2.1. Уставом общества могут быть предусмотрены привилегированные акции определенного типа, дивиденды по которым
выплачиваются в первую очередь - перед выплатой дивидендов по привилегированным акциям любых иных типов и
обыкновенным акциям (далее - привилегированные акции с преимуществом в очередности получения дивидендов).
Размер дивиденда по привилегированным акциям с преимуществом в очередности получения дивидендов определяется в
твердой денежной сумме или в процентах к номинальной стоимости таких акций. Привилегированные акции с преимуществом
в очередности получения дивидендов не имеют ликвидационной стоимости и предоставляют акционерам - их владельцам право
голоса на общем собрании акционеров только по вопросам, указанным в подпункте 3 пункта 1 статьи 48 настоящего
Федерального закона. Привилегированные акции с преимуществом в очередности получения дивидендов не учитываются при
подсчете голосов и при определении кворума для принятия решения по вопросам компетенции общего собрания акционеров.
Изменение прав по привилегированным акциям с преимуществом в очередности получения дивидендов после размещения
первой такой привилегированной акции и уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной
стоимости таких привилегированных акций не допускаются.
Каждый акционер - владелец привилегированных акций с преимуществом в очередности получения дивидендов в случае
реорганизации общества в форме слияния или присоединения должен получить в обществе, создаваемом путем реорганизации в
форме слияния, или в обществе, к которому осуществляется присоединение, привилегированные акции, предоставляющие те же
права, что и принадлежащие ему в реорганизуемом обществе привилегированные акции с преимуществом в очередности
получения дивидендов.
БИЛЕТ 29
Вопрос 1. Работы, услуги, результат интел деятельности как объекты гп
Работа и услуга относятся к числу самостоятельных объектов гражданских прав согласно ст. 128 ГК РФ.
Работа и услуга представляют собой определенную деятельность, направленную на достижение определенного результата.
По результату данные виды объектов гражданского права различаются.
Результат работ
Характерным признаком результата работы как особого объекта гражданских прав является то, что он может быть
гарантированно достигнут любым лицом, обладающим необходимыми знаниями, навыками и квалификацией. При этом
результат работы не имеет тех черт уникальности, новизны, которые свойственны результатам творческой деятельности. В этой
связи закон не придает особого значения тому, кто именно выполняет работу. В частности, подрядчик, не спрашивая согласия
заказчика по договору подряда, может перепоручить выполнение всей или части работы другому лицу, оставаясь, однако,
ответственным перед заказчиком за конечный результат.
Результат работы должен быть выражен в овеществленной форме, т.е. материализован в созданных, отремонтированных,
переработанных и т.п. вещах. Результат должен обладать способностью отделения от самих действий лица, выполняющего
работу, быть осязаемым и способным к передаче лицу, для которого выполнялась работа. Если такой способностью результат
работы не обладает, налицо иной объект гражданских прав — услуга.
Среди видов работ ГК выделяет подрядные работы (в их числе - бытовой, строительный подряд, подряд на выполнение
проектных и изыскательских работ) и работы по выполнению научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ (главы 37, 38 2 части ГК).
Результат услуги
Понятие «услуга» представляет собой те действия субъектов гражданского оборота, которые либо вообще не завершаются
каким-либо определенным результатом, а заключают полезный эффект в самих себе, либо имеют такой результат, который не
воплощается в овеществленной форме. Для результата услуги характерно одновременное совпадение самого оказания услуги и
его получения. Таким образом, результат услуги неотделим от услугодателя. Результат услуги не может быть гарантирован
потребителю. Для подобного рода услуг характерно то, что с их помощью человеческие потребности удовлетворяются в
процессе самой деятельности услугодателя. К услугам второго вида относятся медицинские, посреднические, аудиторские и
тому подобные услуги. Эти услуги могут иметь результат (например, излечение больного, выявление ошибок в бухгалтерской
отчетности), который не приобретает особой овеществленной формы.
Услуги подразделяются на фактические (например, перевозка, хранение - главы 40, 47 ГК РФ), юридические (комиссия,
поручение – главы 51, 49 ГК РФ ), а также комплексные - включающие элементы фактических и юридических услуг
(транспортная экспедиция, агентирование, доверительное управление имуществом – главы 41, 52, 53 ГК РФ).
Различие между работами и услугами состоит в следующем: Лицо, которое выполняет работу, обязано выполнить
оговоренную работу, и выдать своему заказчику ее материальный результат, Лицо, которое выполняет услуги не должно
предоставлять какого-либо вещественного результата. Данное различие приводится в Гражданском кодексе Российской
Федерации, и является единственным и бесспорным. Статья 702 Гражданского кодекса гласит, что лицо, которое выполняет
работу должно производить спецификацию и передать заказчику результат своей деятельности. Если нет результата, то работа
не выполнена.
Продукты творческой деятельности (произведения науки, литературы и искусства, изобретений, программы для ЭВМ,
промышленных образцов и т.п.) являются объектами интеллектуальной собственности.
Интеллектуальная собственность — это условное собирательное понятие, которое используется для обозначения
совокупности исключительных прав на результаты интеллектуальной, и прежде всего творческой, деятельности, а также
приравненные к ним по правовому режиму средства индивидуализации юридических лиц, продукции, работ и услуг
(фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания и т.п.).
Понятие «интеллектуальная собственность» необходимо отличать от «Собственности» в области имущественного права.
Роднит с правом собственности интеллектуальную собственность то, что это абсолютные права по своей правовой защите.
Отличие состоит в следующем:
1.
объектами право собственности — это вещи, а в праве интеллектуальной собственности — это результаты творческой
деятельности, которые представляют собой блага нематериальные. Так, произведение науки, литературы или искусства — есть
совокупность новых идей, образов, понятий; изобретение и полезная модель — технические решения задачи; промышленный
образец — художественно-конструкторское решение внешнего вида изделия и т.п. Но объектами гражданских правоотношений
они становятся лишь тогда, когда облекаются в какую-либо объективную форму, обеспечивающую их восприятие другими
людьми. Так, литературное произведение может быть зафиксировано в рукописи, записано на магнитную ленту и т.п.;
изобретение может быть выражено вовне в виде чертежа, схемы,модели и т.д.
2.
они отличаются по содержанию. Если же в состав права собственности входят 3 правомочия (право владения,
пользования и распоряжения), то в право интеллектуальной собственности входит нечто иное (нематериальные неотчуждаемые
права, исключительное право и иные - право доступа, право следования и пр.).
3.
они различны по способам защиты. Такие характерные для права собственности способы защиты, как
виндикационный иск, негаторный иск, иск об освобождении имущества из под ареста и другие не могут быть применены к
защите института права интеллектуальной собственности.
4.
они отличаются по сроку действия. Если право собственности действует вне времени и вне пространства, т.е. это
бессрочное право, то право интеллектуальной собственности в области исключительного права является срочным,
действующим на определенной территории.
Процесс интеллектуальной деятельности, завершающийся созданием новых, творчески самостоятельных результатов в
области науки, техники, литературы и искусства, закон не регулирует. Сам процесс творчества остается за пределами действия
правовых норм.
Материальный носитель творческого результата (рукопись, магнитная запись, чертеж и т. п.) выступает в качестве вещи и
может передаваться в собственность другим лицам, может быть уничтожен и т.д. Но сам результат творческой деятельности,
будучи благом нематериальным, сохраняется за его создателем и может использоваться другими лицами лишь по согласованию
с ним, за исключением случаев, указанных в законе.
Права на объекты интеллектуальной собственности можно подразделить на авторские права и патентные права.
Объектами авторских прав выступают произведения литературы, науки и искусства. Данные произведения представляют
собой нематериальные блага. Охраняется идея, воплощенная в каком-либо объективизированном виде (книге, эскизах и т.д.).
Выделяют два признака (условия) охраноспособности произведения. Во-первых, оно должно носить творческий характер, вовторых оно должно быть выражено в объективной форме - в письменной, устной форме (в виде публичного произнесения,
публичного исполнения и иной подобной форме), в форме изображения, в форме звуко- или видеозаписи, в объемнопространственной форме. Авторские права распространяются на часть произведения, на его название, на персонаж
произведения, если по своему характеру они могут быть признаны самостоятельным результатом творческого труда автора и
отвечают требованиям охраноспособности произведения (п. 7 ст. 1259 ГК РФ).
Согласно п. 6 ст. 1259 ГК РФ не являются объектами авторских прав:
1.
официальные документы государственных органов и органов местного самоуправления муниципальных образований,
в том числе законы, другие нормативные акты, судебные решения, иные материалы законодательного, административного и
судебного характера, официальные документы международных организаций, а также их официальные переводы (однако
проекты официальных документов выступают объектами авторского права согласно ст. 1264 ГК РФ);
2.
государственные символы и знаки (флаги, гербы, ордена, денежные знаки и тому подобное), а также символы и знаки
муниципальных образований;
3.
произведения народного творчества (фольклор), не имеющие конкретных авторов;
4.
сообщения о событиях и фактах, имеющие исключительно информационный характер (сообщения о новостях дня,
программы телепередач, расписания движения транспортных средств и тому подобное).
Объектами патентных прав выступают изобретение, полезная модель и промышленный образец.
Изобретение согласно ст. 1350 ГК РФ это техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности,
устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу
осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств).
Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно
применимо. Изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники. Изобретение имеет изобретательский
уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники. Изобретение является промышленно
применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях
экономики или в социальной сфере.
Не являются изобретениями:
1) открытия;
2) научные теории и математические методы;
3) решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на удовлетворение эстетических потребностей;
4) правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности;
5) программы для ЭВМ;
6) решения, заключающиеся только в представлении информации.
Полезная модель согласно ст. 1351 ГК РФ есть техническое решение, относящееся к устройству.
Полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой. Полезная модель
является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники.
Полезная модель является промышленно применимой, если она может быть использована в промышленности, сельском
хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере.
Промышленный образец в силу ст. 1352 ГК РФ это художественно-конструкторское решение изделия промышленного или
кустарно-ремесленного производства, определяющее его внешний вид.
Промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если по своим существенным признакам он является новым и
оригинальным.
К существенным признакам промышленного образца относятся признаки, определяющие эстетические и (или)
эргономические особенности внешнего вида изделия, в частности форма, конфигурация, орнамент и сочетание цветов.
Промышленный образец является новым, если совокупность его существенных признаков, нашедших отражение на
изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца, не известна из сведений,
ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца.
Промышленный образец является оригинальным, если его существенные признаки обусловлены творческим характером
особенностей изделия.
Вопрос 2. Банкротство юл и фл
Несостоятельность (банкротство) - признанная арбитражным судом или наступившая в результате завершения процедуры
внесудебного банкротства гражданина неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по
денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по
трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей.
Юридическое лицо считается неспособным удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате
выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить
обязанность по уплате обязательных платежей, если соответствующие обязательства и (или) обязанность не исполнены им в
течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены.
Признаки банкротства ЮЛ:
1) сумма требований кредиторов по денежным обязательствам, подтвержденных вступившими в законную силу судебными
актами требований о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому
договору, и (или) обязательным платежам к финансовой организации в совокупности составляет не менее чем сто тысяч рублей
и эти требования не исполнены в течение четырнадцати дней со дня наступления даты их исполнения;
2) не исполненные в течение четырнадцати дней с даты вступления в законную силу решения суда, арбитражного суда либо
судебного акта суда или арбитражного суда, по которому выдан исполнительный лист на принудительное исполнение решения
третейского суда о взыскании с финансовой организации денежных средств независимо от размера суммы требований
кредиторов;
3) стоимость имущества (активов) финансовой организации недостаточна для исполнения денежных обязательств
финансовой организации перед ее кредиторами и обязанности по уплате обязательных платежей;
4) платежеспособность финансовой организации не была восстановлена в период деятельности временной администрации.
Банкротство физических лиц подразумевает признание арбитражным судом неспособности гражданина исполнять
финансовые обязательства и вести расчеты с кредиторами.
Заявление о признании гражданина банкротом может быть подано в арбитражный суд гражданином-должником,
кредитором, уполномоченным органом.
Правом на подачу заявления на признание гражданина банкротом обладают кредиторы, за искл. кредиторов по требованиям
о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, о взыскании алиментов, а также кредиторов, требования которых
неразрывно связаны с их личностью.
При введении процедур, применяемых в деле о банкротстве гражданина, кредиторы по требованиям о возмещении вреда,
причиненного жизни или здоровью, о взыскании элементов, а также кредиторы, требования которых неразрывно связаны с их
личностью, в праве предъявить свои требования.
Требования указанных кредиторов, не заявленные ими при введении процедур применяемых в деле о банкротстве
гражданина, сохраняют силу после завершения процедур, применяемых в деле о банкротстве гражданина.
ВС РФ подчеркнул, что вне зависимости от того, кем подано заявление о признании должника банкротом, должник должен
представить суду:

информацию о своих доходах;

справку о наличии счетов, вкладов (депозитов) в банках и об остатках денежных средств (выписки по операциям
должна содержать сведения за три года, предшествующие дню подачи заявления);

данные об остатках электронных денежных средств и переводах таких средств.
В каждом деле о банкротстве судом назначается финансовый управляющий. ВС РФ отметил, что в заявлении о признании
должника банкротом заявитель указывает только саморегулируемую организацию, один из членов которой должен быть
утвержден финансовым управляющим. Ни сам должник, ни конкурсный кредитор, ни уполномоченный орган не могут выбрать
конкретную кандидатуру управляющего. Поэтому если в заявлении указаны данные об определенном человеке, оно подлежит
оставлению без движения. Если же, помимо этих данных, в заявлении указаны наименование и адрес саморегулируемой
организации, суд запрашивает у нее кандидатуру финансового управляющего для утверждения в конкретном деле.
ВС РФ подчеркнул, что финансовый управляющий может привлекать к своей деятельности других лиц. Соответствующее
определение суда выносится, если доказана необходимость привлечения этих лиц, обоснована цена их услуг, а заявитель
согласен оплатить эти услуги. Если оплатить привлечение других специалистов согласился кредитор или уполномоченный
орган, то понесенные ими расходы не возмещаются за счет должника.
Оплата услуг иных лиц может осуществляться за счет конкурсной массы, если имеющего в нем имущества достаточно для
этого, а без указанных лиц невозможно достичь целей банкротства. Например, привлечение кадастрового инженера необходимо
для кадастрового учета земельного участка должника, обязательного для регистрации прав на этот участок и его продажи в
целях проведения расчетов с кредиторами. Кроме того, оплатить услуги привлеченных специалистов может сам финансовый
управляющий, и в этом случае его расходы не возмещаются ни должником, ни кредитором, ни уполномоченным органом.
В делах о банкротстве граждан применяются три процедуры:

заключение мирового соглашения,

реструктуризация долгов

и реализация имущества должника.
Причем если при реализации имущества речь идет уже только об удовлетворении требований кредиторов, то цель
реструктуризации – восстановить платежеспособность должника, в результате чего он сможет погасить задолженность перед
кредиторами. Этим двум процедурам уделено особое внимание в Постановлении.
Проект плана реструктуризации может быть предложен самим должником, кредитором либо уполномоченным органом.
Если финансовый управляющий не получит ни одного проекта плана реструктуризации долгов в течение 10 дней с момента
истечения двух месяцев с даты опубликования сообщения об обоснованности заявления о признании гражданина банкротом (на
протяжении именно такого срока конкурсные кредиторы и уполномоченный орган могут предъявить требования к должнику,
которые включаются в реестр требований кредиторов), он выносит на рассмотрение собрания кредиторов предложение о
признании гражданина банкротом и введении реализации имущества гражданина. Однако ВС РФ отметил, что направленный по
истечении указанного 10-дневного срока проект плана реструктуризации все же может быть рассмотрен на первом собрании
кредиторов, если он получен до дня проведения собрания, финансовый управляющий успел подготовить свои предложения или
возражения по нему, а заинтересованные лица – ознакомиться с ним.
Важно, что любой проект плана реструктуризации долга – как одобренный собранием кредиторов, так и не одобренный –
обязательно должен быть одобрен должником, так как именно он лучше всех понимает свое финансовое положение и может
оценить осуществимость плана. Одобрить план должник может письменно либо устно – в ходе судебного заседания по
рассмотрению вопроса об утверждении плана. Без одобрения должника план реструктуризации может быть утвержден в
единственном случае – когда несогласие должника является злоупотреблением правом. Например, если не обладающий
имуществом должник, получающий высокую зарплату, настаивает на скорейшем завершении дела о его банкротстве и
освобождении от долгов, чтобы уклониться от погашения задолженности перед кредиторами за счет будущих доходов.
Кроме того, план реструктуризации долгов не утверждается судом, если по окончании срока его реализации должник не
сможет рассчитываться с теми кредиторами, срок исполнения обязательств перед которыми не наступил. Данное разъяснение
Суда нужно учитывать и в случае утверждения плана без одобрения собрания кредиторов.
По итогам рассмотрения результатов исполнения плана реструктуризации долгов гражданина (соответствующий отчет
готовится финансовым управляющим не позднее чем за месяц до истечения срока, установленного для реализации плана
реструктуризации) и жалоб кредиторов арбитражный суд принимает определение о завершении реструктуризации долгов
гражданина, если задолженность погашена, а жалобы кредиторов признаны необоснованными, либо отменяет план и принимает
решение о признании гражданина банкротом. ВС РФ пояснил, что под указанными жалобами понимаются заявленные
кредиторами или уполномоченным органом возражения против завершения процедуры реструктуризации долгов, в том числе
из-за неисполнения должником условий плана реструктуризации. Они рассматриваются одновременно с вопросом о результатах
исполнения плана, назначения отдельного судебного заседания для их рассмотрения не требуется.
Признав гражданина банкротом, арбитражный суд принимает решение о введении реализации его имущества. Порядок,
условия и сроки реализации имущества должника, утверждаются судом по ходатайству финансового управляющего.
По общему правилу решение о неосвобождении должника от обязательств суд принимает при вынесении определения о
завершении реализации имущества должника. Однако если обстоятельства, являющиеся основанием для принятия такого
решения, будут выявлены после завершения реализации имущества должника, соответствующее судебное определение, в том
числе в части освобождения от обязательств, может быть пересмотрено по заявлению конкурсного кредитора, уполномоченного
органа или финансового управляющего, отметил ВС РФ.
БИЛЕТ 30
Вопрос 1. Обычаи оборота и нормы мп в системе источников гп
В теории права под термином «источник права» традиционно понимается собственно форма права, которая представляет
собой способ внешнего выражения и закрепления содержания норм права. Воззрения науки гражданского права разделяют
данную точку зрения. «Под именем источников права, — писал русский цивилист Г. Ф. Шершеневич, — следует понимать
формы выражения положений права, которые имеют значение обязательных средств ознакомления с действующим правом».
Различают следующие источники гражданского права:

нормы международного права и международные договоры РФ (ст. 7 ГК РФ);

Конституция РФ;

гражданское законодательство — ГК РФ и принятые в соответствии с ним иные федеральные законы, регулирующие
гражданско-правовые отношения (п. 2 ст. 3 ГК РФ);

иные правовые акты, содержащие нормы гражданского права — указы Президента РФ (п. 3 ст. 3 ГК РФ),
постановления Правительства РФ (п. 4 ст. 3), нормативные акты министерств и иных федеральных органов исполнительной
власти (п. 7 ст. 3);

обычаи делового оборота (ст. 5 ГК РФ).
Нормы международного права и международные договоры РФ
Россия — участник многих международных договоров, содержащих нормы гражданского права. Среди них особое
практическое значение имеют международные соглашения об основных гражданско-правовых договорах (купле-продаже,
перевозке, финансовой аренде, об авторских и патентных правах).
Положения этих международных соглашений подлежат применению к гражданско-правовым отношениям с участием
иностранных физических и юридических лиц, определяют их гражданско-правовой статус, нрава иностранцев на имущество,
находящееся на территории РФ, порядок совершения внешнеэкономических сделок российскими предпринимателями. Такие
нормативные акты подлежат применению и к некоторым отношениям между российскими юридическими и физическими
лицами, например, при международных перевозках, выполняемых отечественными перевозчиками.
Международные договоры имеют приоритет перед национальным законодательством в случае коллизии между ними.
Однако следует подчеркнуть, что для применения некоторых международных договоров требуется издание
внутригосударственного акта — имплементации. Примерами международных нормативных актов могут служить Конвенция о
защите прав человека и основных свобод, Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах и иные
акты, регулирующие, в частности, вексельное обращение, вопросы интеллектуальной собственности, финансовой аренды.
Обычаи делового оборота
Под обычаем понимается юридическая норма, подкрепленная давностью применения. В настоящее время обычаи чаще всего
применяются во внешнеэкономических отношениях, в биржевой, банковской сферах деятельности, торговом мореплавании. Что
же касается содержания обычая, то законодатель выделил только обычай делового оборота, применяемый исключительно в
сфере предпринимательских отношений. Для признания его таковым он должен отвечать следующим требованиям:




правило поведения должно быть сложившимся;
оно должно применяться широко, а не иметь узкоспециальный частный характер;
сфера применения ограничена предпринимательскими отношениями;
оно не должно быть предусмотрено законом
Вопрос 2. Банкротство ИП
Несостоятельность (банкротство) - признанная арбитражным судом или наступившая в результате завершения процедуры
внесудебного банкротства гражданина неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по
денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по
трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей.
Основанием для признания индивидуального предпринимателя банкротом является его неспособность удовлетворить
требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей.
Пошаговая инструкция для ИП при банкротстве
1. В первую очередь следует определить, соответствует ли ИП требованиям, предъявленным к нему законом, то есть нужно
проверить, возможно ли банкротство в конкретном случае. Проверяется общий размер долгов, обстоятельства, при которых они
образовались и т.д.
Гражданин обязан обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании его банкротом, если:
1) размер обязательств перед кредиторами составляет не менее чем 500 000 тысяч рублей;
2) обязательства не исполнены в течение 3 месяцев с даты, когда они должны быть исполнены;
3) удовлетворение требований одного кредитора или нескольких кредиторов приводит к невозможности исполнения
гражданином денежных обязательств и (или) обязанности по уплате обязательных платежей в полном объеме перед другими
кредиторами.
Гражданин вправе подать в арбитражный суд заявление о признании его банкротом в случае:
1) предвидения банкротства при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что он не в состоянии
исполнить денежные обязательства в установленный срок;
2) гражданин отвечает признакам неплатежеспособности и (или) признакам недостаточности имущества.
Под неплатежеспособностью гражданина понимается его неспособность удовлетворить в полном объеме требования
кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей.
Гражданин предполагается неплатежеспособным при условии, что имеет место хотя бы одно из следующих обстоятельств:
1. гражданин прекратил расчеты с кредиторами, то есть перестал исполнять обязательства, срок исполнения которых
наступил;
2. более чем десять процентов совокупного размера обязательств, которые имеются у гражданина и срок исполнения
которых наступил, не исполнены им в течение более чем одного месяца со дня, когда такие обязательства должны быть
исполнены;
3. размер задолженности гражданина превышает стоимость его имущества, в том числе права требования;
4. наличие постановления об окончании исполнительного производства в связи с тем, что у гражданина отсутствует
имущество, на которое может быть обращено взыскание.
Статья 216. Последствия признания индивидуального предпринимателя банкротом
1. С момента принятия арбитражным судом решения о признании индивидуального предпринимателя банкротом и о
введении реализации имущества гражданина утрачивает силу государственная регистрация гражданина в качестве
индивидуального предпринимателя, а также аннулируются выданные ему лицензии на осуществление отдельных видов
предпринимательской деятельности.
2. Индивидуальный предприниматель, признанный банкротом, не может быть зарегистрирован в качестве индивидуального
предпринимателя в течение пяти лет с момента завершения процедуры реализации имущества гражданина
или прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой процедуры.
3. Арбитражный суд направляет копию решения о признании индивидуального предпринимателя банкротом и введении
реализации имущества гражданина в орган, зарегистрировавший гражданина в качестве индивидуального предпринимателя.
4. В течение пяти лет с даты завершения в отношении индивидуального предпринимателя процедуры реализации имущества
или прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой процедуры он не вправе осуществлять
предпринимательскую деятельность, а также занимать должности в органах управления юридического лица (за исключением
кредитной организации), иным образом участвовать в управлении юридическим лицом (за исключением кредитной
организации).
В течение десяти лет с даты завершения в отношении индивидуального предпринимателя процедуры реализации имущества
или прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой процедуры он не вправе занимать должности в органах
управления кредитной организации, иным образом участвовать в управлении кредитной организацией.
5. Положения пунктов 2 и 4 настоящей статьи не применяются к индивидуальному предпринимателю, если по результатам
завершения в отношении его процедуры реализации имущества или прекращения производства по делу о банкротстве в ходе
такой процедуры в составе непогашенной задолженности более пятидесяти процентов составляет задолженность, которая
образовалась в период действия моратория, установленного в соответствии со статьей 9.1 настоящего Федерального закона, и
(или) на которую была предоставлена судебная рассрочка, предусмотренная пунктом 3.1 статьи 9.1 настоящего Федерального
закона, и (или) в отношении которой было заключено мировое соглашение в ходе дела, возбужденного в период действия
моратория, о чем указывается в соответствующем судебном акте.
Билет 31.
1.Классификация гражданско-правовых норм и их толкование.
Виды ГПН (по характеру, зависящему от степени обязательности для участников ГПО содержащихся в них правил
поведения):
1) диспозитивные (содержат правила, которые участники гражданского оборота могут менять по своему усмотрению)
(большинство ГПН носит диспозитивный характер) (в диспозитивных нормах отражается оптимальный баланс интересов
участников ГПО, регулируемого данной ГПН; содержание диспозитивных норм – типичное, многократно проверенное
решение);
2) императивные (содержат правила, которые участники гражданского оборота не могут изменять по своему усмотрению)
(пример: сроки исковой давности и порядок их исчисления не могут быть изменены соглашением сторон).
Если в статьях нормативных актов гражданского законодательства отсутствуют признаки, позволяющие выявить характер
ГПН, он определяется применением способов толкования.
Толкование ГПН – уяснение ее содержания (смысла) путем устранения обнаруженных в ней неясностей (возникающих в
силу краткости формулировок, появления новых общественных отношений и жизненных фактов, не находящих точных
словесных описаний в НПА).
Виды толкования ГПН (в зависимости от субъекта):
1) аутентическое (смысл ГПН разъясняется тем органом, который принял правовой акт, содержащий данную норму) (имеет
такую же силу, как и толкуемая норма права);
2) легальное (смысл ГПН разъясняется не органом, принявшим нормативный акт, а тем, который в силу законодательства
вправе разъяснять смысл данного нормативного акта);
3) судебное (смысл ГПН выявляется судебным органом в выносимом им решении или определении по делу) (имеет
обязательную силу только для участников того конкретного дела, по которому вынесено соответствующее решение или
определение);
4) научное (доктринальное) (смысл ГПН разъясняется ученым в юридической литературе, в комментариях к гражданским
законам, на научных конференциях) (не имеет обязательной силы, но имеет значение; оказывает существенное влияние на
уяснение смысла закона органами, толкование которых имеет обязательного силу).
Виды толкования ГПН (в зависимости от способа толкования):
1) грамматическое (смысл ГПН выявляется с помощью правил грамматики);
2) логическое (смысл ГПН выясняется с помощью правил формальной логики);
3) систематическое (смысл ГПН определяется путем уяснения места данной нормы в системе гражданского
законодательства и ее соотношения со смежными нормами права);
4) историческое (смысл ГПН выявляется путем сопоставления ее с теми историческими условиями, при которых она была
принята).
Виды толкования ГПН (в зависимости от объема толкования):
1) буквальное (применяется, когда смысл закона точно соответствует его тексту);
2) ограничительное (применяется в случаях, когда смысл ГПН уже, чем ее буквальный текст);
3) расширительное (применяется в случаях, когда смысл ГПН шире, чем ее буквальный текст) (не допускается, если речь
идет об исключении из общего правила, а также когда в ГПН дается исчерпывающий перечень обстоятельств, при которых она
применяется).
2.Оспоримые сделки: понятие, виды, последствия совершения.
Оспоримая сделка — это сделка, являющаяся недействительной в силу признания её таковой судом.
Виды:
1. Сделки юридического лица, выходящие за пределы его правоспособности.
Недействительность сделки юридического лица, противоречащей его целям (ст. 173 ч. 1 ГК РФ). Цели и задачи
юридического лица определяются его уставом, положением о нем или общим положением об организациях данного вида.
Сделка, совершенная юридическим лицом в противоречии с целями деятельности, ограниченными в его учредительных
документах либо юридическим лицом, не имеющим лицензию на занятие соответствующей деятельностью, может быть
признана судом недействительной по иску этого юридического лица, его учредителя (участника) или государственного органа,
осуществляющего контроль или надзор за деятельностью юридического лица. При этом следует доказать, что другая сторона в
сделке знала или заведомо должна была знать о ее незаконности.
Поскольку ст. 173 ч. 1 ГК РФ не предусматривает последствия совершения таких сделок, к ним применяются общие
положения
ст. 167 ч. 1 ГК РФ, т. е. двусторонняя или соответственно односторонняя реституция.
2. Сделки, совершенные несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет.
Недействительность сделки, совершенной несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет (ст. 175 ч. 1 ГК РФ). Такую сделку
суд может признать недействительной, если она совершена без согласия родителей, усыновителей или попечителей
несовершеннолетнего. Однако следует учитывать, что подростки частично дееспособны и могут самостоятельно совершать
мелкие бытовые сделки; кроме того, они вправе самостоятельно распоряжаться своими заработанными деньгами или
стипендией.
Недействительность сделок с пороками воли
Помимо названных видов недействительных сделок гражданское законодательство закрепляет ряд норм, признающих
недействительными сделки с пороками воли, т. е. такие, которые не выражают подлинной воли их участников. К числу таких
сделок относятся сделки, совершенные под влиянием заблуждения, обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения
представителя одной стороны с другой стороной, или сделки, совершенные под влиянием стечения тяжелых обстоятельств.
3. Сделки, совершенные под влиянием заблуждения.
Под заблуждением понимается неправильное представление о существе заключенной сделки или ее части. Ст. 178 ч. 1 ГК
РФ допускает возможность признания сделки недействительной в связи не со всяким заблуждением, а лишь с заблуждением,
имеющим существенное значение. Существенное заблуждение может относиться не только к объекту сделки, но и к ее роду,
сторонам. Существенным следует признать заблуждение, если суд или арбитражный суд установит, что при его отсутствии
сделка не была бы совершена. Например, налицо существенное заблуждение по сделке, если у сторон не было правильного
представления о предмете поставки.
Заблуждение в мотивах сделки обычно не имеет юридического значения. Например, профсоюзная организация предприятия,
полагая, что предстоящее спортивное состязание вызовет интерес у работников, закупает определенное число билетов для
посещения стадиона. Однако оно не вызвало
ожидаемого интереса. По этому мотиву нельзя признать сделку купли-продажи билетов недействительной. Напротив, если
мотивы включены в самое содержание сделки, то заблуждение в мотивах сделки приобретает юридическое значение.
Сделка, совершенная под влиянием существенного заблуждения, может быть признана недействительной по иску стороны,
действовавшей под влиянием заблуждения. Последствием признания такой сделки недействительной будет применение
двусторонней реституции, а при невозможности возвратить полученное в натуре соответствующая сторона должна возместить
его стоимость в деньгах. Вместе с тем сторона, по иску которой сделка признана недействительной, вправе получить от другой
стороны возмещение расходов, утраты или повреждения своего имущества, если докажет, что заблуждение возникло по вине
другой стороны. Напротив, если вина другой стороны не будет доказана, то сторона, по иску которой сделка признана
недействительной, обязана возместить другой стороне расходы, утрату или повреждение ее имущества.
4. Сделки, совершенные под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамерного соглашения представителя одной стороны с
другой стороной или стечения тяжелых обстоятельств.
Под обманом в сделке понимается намеренное, с выгодой для себя введение другой стороны в заблуждение, под влиянием
которого она совершает сделку. Следовательно, если при наличии заблуждения стороны не имеют правильного представления о
существе сделки, то при обмане одна сторона намеренно вводит в заблуждение другую, обычно посредством сообщения
вымышленных сведений о каких-либо обстоятельствах, связанных с данной сделкой.
Насилие в сделке характеризуется применением к стороне физического принуждения, под влиянием которого она вступает в
явно невыгодную для себя сделку. Такая сделка совершается не по своей воле, а из стремления избавиться от физического,
морального страдания. Разумеется, сделка, совершенная под влиянием насилия (например, побоев), признается
недействительной.
Угроза представляет собой такое воздействие на психику, при котором участник сделки совершает сделку исключительно
под влиянием страха перед имущественным или неимущественным вредом. Необязательно, чтобы угроза исходила от другого
участника сделки, она может исходить и от постороннего лица. Сделка будет считаться совершенной под влиянием угрозы
лишь в том случае, если угроза считается противоправной. Поэтому угроза кредитора обратиться с иском в суд, если должник
не выполняет своей обязанности по договору, не может служить основанием для признания сделки недействительной. Кроме
того, имеет значение реальность угрозы, т. е. возможность привести ее в исполнение.
В отличие от насилия, при угрозе участники сделки воздействуют посредством применения не физического, а психического
принуждения.
Как свидетельствует судебная практика, сделки, совершенные под влиянием насилия или угрозы, встречаются весьма редко.
Одной из разновидностей сделки с пороками воли является сделка, совершенная под влиянием злонамеренного соглашения
представителя одной стороны с другой стороной. Представитель должен выражать действительную волю представляемого.
Если представитель намеренно искажает ее с целью нанесения ему ущерба посредством совершения сделки с контрагентом,
выгодной представителю, контрагенту или им обоим, то такая сделка может быть оспорена с последующим признанием ее
недействительной.
Если лицо под влиянием стечения тяжелых обстоятельств вынуждено совершить сделку на крайне невыгодных для себя
условиях, такая сделка может быть признана недействительной. Сделка считается совершенной под влиянием стечения тяжелых
обстоятельств при наличии двух условий. Первое — стечение тяжелых обстоятельств для потерпевшего и второе — крайне
невыгодные условия сделки. Такие
сделки могут быть признаны недействительными по иску потерпевшего либо по иску государственной или общественной
организации.
В случае признания недействительной сделки, совершенной под влиянием обмана, заблуждения, насилия, угрозы,
злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой стороной или стечения тяжелых обстоятельств,
потерпевшему другая сторона возвращает все полученное ею по сделке, а при невозможности возвратить полученное в натуре
возмещает его стоимость в деньгах. Одновременно имущество, полученное по сделке потерпевшим от другой стороны, а также
причитавшееся ему в возмещение переданного другой стороне, обращается в доход государства. При невозможности передать
имущество в доход государства в натуре взыскивается его стоимость в деньгах. Вместе с тем потерпевший вправе взыскать с
другой стороны понесенные им расходы, утрату или повреждение его имущества.
Последствия недействительных оспоримых сделок:
двусторонняя реституция;
односторонняя реституция;
возмещение реального ущерба;
Билет 32
1.Понятие и особенности гражданских правоотношений, их виды.
Гражданское правоотношение — это урегулированное нормами гражданского права правоотношение, возникающее между
юридически равными субъектами по поводу имущества, а также нематериальных благ, выражающаяся в наличие у них
субъективных прав и обязанностей.
Элементы гражданского правоотношения включают в себя:
§ Субъективный состав правоотношения
§ Содержание правоотношения (права и обязанности субъектов)
§ Объект правоотношения (то, по поводу чего возникают правоотношения)
Основаниями возникновения гражданских правоотношений являются:
§ договоры и иные сделки, предусмотренные законом или не противоречащие ему;
§ акты государственных органов и органов местного самоуправления;
§ судебные решения;
§ приобретение имущества;
§ создание произведений науки, литературы, искусства;
§ причинение вреда;
§ неосновательное обогащение;
§ иные действия граждан и юридических лиц.
Классификация и виды гражданских правоотношений
Имущественные отношения - отношения между людьми по поводу матер. благ, т.е. это отношения собственности и иные
вещные отношения (права хоз. ведения, оперативного упр-ния), договорные и иные обяз-ва и др., основанные на равенстве,
автономии воли и имущ. самостоятельности их участников.
Термин "имущество" имеет в ГП 3 значения:
-совокупность вещей;
-совокупность не только вещей, но и имущественных прав требования (денежных вкладов в банке);
-совокупность вещей, имущественных прав и обязанностей.
Признаки ИО: 1.товарно-денежный, стоимостной характер (в осн., возмездный характер, в некот. случаях безвозм.: дарение,
наследование…);
2.юр.равенство
участников
(т.е.
отсутствие
подчиненности),
обладающих
имущественной
самостоятельностью и автономной волей.
Виды: 1. отношения вещного хар-ра – связаны с обладанием тем или иным субъектом опред. вещами и носят абсолютный
хар-р, где праву обладателя вещи использовать ее по своему усмотрению и в пределах, определяемых законом, противостоит
обяз-ть остальных воздерживаться от нарушения этого права – «ИО в статике» (право собственности, ограниченные вещные
права);
2. отношения обязательственного хар-ра – связаны с переходом имущ. благ от одних лиц к другим и основаны на товарноденежных стоимостных отношениях, основаниями возникновения к-х является договор, причинение вреда и др. основания.
Носят относительный хар-р, где праву одного субъекта соответствует обязанность опред. лица либо опред. круга лиц – «ИО в
динамике» (обязательственное право, наследование).
3. предпринимательские отношения, к-е связаны с понятием предприним. деят-ти. Её признаки: самостоятельная, осущ-мая
на свой риск деят-ть, направленная на систематич. получение прибыли от польз-ия имущ-вом, продажи товаров, выполн-я
работ, оказ-я услуг лицами, зарегистр-ными в этом качестве в установленном законом порядке. Ряд гр.-пр. норм создает особый
режим именно для предпринимателей, связанный с их повышенной ответ-тью (ст. 322, 401 ГК РФ).
Регулирование ИО: гражданское законодательство и иные акты, содержащие нормы ГП (ст.3 ГК РФ).
2. Личные неимущ. отношения - отношения, возник-ие между людьми по поводу нематер. благ.
Признаки НИО: лишены эк. содержания, независимо от их связи с имущ. отношениями; неотделимы от личности.
• личные неимущ. отношения, связанные с имущественными, т.е это отношения нематер. характера, возникающие в связи с
созданием и использованием результатов интеллект. деят-ти людей в сфере науки, литературы, искусства, производства и
обращения товаров, иных сфер жизнедеятельности общества и гос-ва. (возникающие по поводу авторства на произведения
науки, литературы и искусства). В этом случае имущ. отношения производны от неимущ. (право автора на вознаграждение);
•личные неимущ. отношения, не связанные с имущественными (например, защита чести, достоинства и деловой репутации),
т.е. отношения по поводу личных неимущ. прав и свобод чел-ка.
Регулирование НИО: гражданское законодательство и иные акты, содержащие нормы ГП (ст.3 ГК РФ).
Корпоративные отношения – отношения между лицами, объединившимися для достижения общих целей, осуществления
совместной деятельности и образующие самостоятельный субъект права.
Организационные отношения (например, выдача патента)
2.Ограничение право и дееспособности.
Гражданин, который вследствие пристрастия к азартным играм, злоупотребления спиртными напитками или
наркотическими средствами ставит свою семью в тяжелое материальное положение, может быть ограничен судом в
дееспособности в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством. Над ним устанавливается
попечительство. Он вправе самостоятельно совершать мелкие бытовые сделки.
Совершать другие сделки он может лишь с согласия попечителя. Однако такой гражданин самостоятельно несет
имущественную ответственность по совершенным им сделкам и за причиненный им вред. Попечитель получает и расходует
заработок, пенсию и иные доходы гражданина, ограниченного судом в дееспособности, в интересах подопечного.
В некоторых случаях возможность заключать договоры или принимать на себя иные обязательства может поставить под
угрозу финансовые интересы гражданина. Так может произойти в особенности тогда, когда подопечный не прислушивается к
мнению своего опекуна (попечителя), а самостоятельно принимает важные решения, которые оказываются впоследствии
неправильными.
В этом случае уездный суд может по заявлению ограничить правоспособность гражданина, например, принять решение о
том, что он не имеет права брать денежные средства в долг или выносить распоряжения по поводу того или иного своего
имуществ
Уездный суд может ограничить правоспособность гражданина лишь в той мере, которая необходима для его защиты.
Билет 33
1.Гражданско-правовой статус общества с ограниченной ответственностью.
Общество с ограниченной ответственностью — это учрежденное одним или несколькими лицами хозяйственное общество,
учредительный капитал которого разделен на доли определенных учредительными докуменатми размеров и число участников
которого ограничено по Закону об обществах с ограниченной ответственностью.
Участники общества с ограниченной ответственностью не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных
с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей.
Учредительными документами ООО выступают учредительный договор, подписанный его участниками, и утвержденный
ими устав. Если общество создается одним лицом, его учредительным документом будет устав.
Уставный капитал общества составляется из стоимости вкладов его участников. Размер уставного капитала общества не
должен быть менее суммы, равной 100-кратному размеру минимальной оплаты труда в месяц.
Высший орган общества с ограниченной ответственностью — общее собрание его участников. Для текущего руководства
деятельностью общества создается исполнительный орган, подотчетный общему собранию.
К исключительной компетенции общего собрания относятся:
§ Изменение устава общества
§ Изменение размера уставного капитала
§ Образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий
§ Учреждение годовых отчетов и бухгалтерских балансов.
§ Распределение прибыли и убытков общества.
§ Решение о реорганизации или ликвидации общества.
§ Избрание ревизионной комиссии.
Число участников любого общества с ограниченной ответственностью не может быть более пятидесяти, в случае
превышения установленной численности оно должно быть преобразовано в акционерное общество илипроизводственный
кооператив.
Общество с ограниченной ответственностью не может иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное
общество, состоящее из одного лица.
Основные достоинства общества с ограниченной ответственностью:
§ участники общества несут риск только в пределах их вкладов в уставный капитал и не несут ответственности по
обязательствам общества;
§ самостоятельно устанавливают структуру организации и управления обществом;
§ закрытость общества от других участников рынка и общества (приватность); общество не обязано публиковать сведения о
своей деятельности (бухгалтерские балансы, счета прибылей и убытков и др.).
§ Основные недостатки объединения капиталов в форме общества с ограниченной ответственностью:
§ выход одного из партнеров из общества вынуждает изымать его долю из уставного капитала, что может отрицательно
сказаться на бизнесе;
§ большое значение личного фактора в организации и деятельности общества; каждый из компаньонов вынужден для
принятия решения принимать во внимание мнение остальных участников.
Общество с ограниченной ответственностью — наиболее распространенная форма организации бизнеса для мелких и
средних предприятий. Оно часто используется для объединения капиталов лиц, хорошо знающих друг друга, например, членов
одной семьи, родственников.
Общество с дополнительной ответственностью - это общество с ограниченной ответственностью, участники которого несут
субсидированную ответственность по его обязательствам в одинаковом для всех кратном размере к стоимости их вкладов в
соответствии с учредительными документами общества.
2. Последствия истечения сроков исковой давности. Требования, на которые исковая давность не распространяется.
Нормы об исковой давности носят императивный характер. Это значит, что не допускается заключение соглашений,
изменяющих сроки давности или порядок их исчисления. Истечение срока исковой давности не лишает лицо права обратиться в
суд за защитой нарушенного права (это называется право на иск в процессуальном смысле). Однако при отсутствии причин, по
которым срок исковой давности может быть восстановлен, суд откажет в защите нарушенного права (это называется право на
иск в материальном смысле). Исковая давность применяется судом только по заявлению стороны в споре, причем сделанному
до момента вынесения судебного решения. Сроки исковой давности продолжают течь и в том случае, когда происходит переход
прав и обязанностей от одного лица к другому (правопреемство). Это правило распространяется как на общее правопреемство
(когда переходят все права и обязанности), так и на частичное (когда переходят отдельные права и обязанности). Ссылка на
пропуск срока исковой давности допустима лишь в процессе рассмотрения дела в суде первой инстан¬ции, но не в
последующих инстанциях (апелляционной, кассацион¬ной или надзорной) (в случае отмены решения суда первой инстанции с
возвращением дела на новое рассмотрение заявление о пропуске срока исковой давности это может быть сделано). Сроки
исковой давности не распространяются на отношения: 1) Требования о защите личных неимущественных прав и
нематериальных благ. 2) Требования вкладчиков к банку о возврате вкладов. 3) Требования о возмещение вреда, причиненного
жизни или здоровью гражданина. 4) Негаторный иск – требования владеющего собственника об устранении препятствий в
осуществлении права. 5) В иных случаях установленных законом.
Скачать