Uploaded by 79518373101

право

advertisement
1.
Виды юридических наук. Юридические науки и учебные дисциплины. Правоведение как учебная
дисциплина.
2.
Государство: понятие, признаки, сущность.
3.
Основные теории происхождения государства.
4.
Закономерности возникновения государства.
5.
Типология государства.
6.
Форма государства: понятие и элементы.
7.
Форма правления: понятие и виды.
8.
Форма государственного устройства: понятие и виды.
9.
Государственный режим: понятие и виды.
10. Форма современного российского государства.
11. Функции государства: понятие, виды. Функции государства, реализуемые ФТС России.
12. Государственный аппарат: понятие, структура, принципы организации.
13. Государственный орган: понятие, признаки, виды. ФТС России в системе государственного
аппарата.
14. Право: понятие, признаки.
15. Сущность права. Функции права. Принципы права.
16. Виды социальных норм. Отличие норм права от иных социальных норм.
17. Норма права: понятие, признаки.
18. Структура нормы права.
19. Виды норм права.
20. Способы, методы и типы правового регулирования.
21. Соотношение нормы права и статьи нормативного правового акта. Способы изложения норм права
в статьях нормативных правовых актов.
22. Источники (формы права): понятие и виды.
23. Нормативный правовой акт: понятие, виды.
24. Закон: понятие и виды.
25. Подзаконный нормативный правовой акт: понятие и виды.
26. Нормативные правовые акты ФТС России.
27. Действие нормативных правовых актов в пространстве и по кругу лиц.
28. Действие нормативных правовых актов во времени. Порядок вступления в силу нормативных
правовых актов ФТС России.
29. Система права: понятие, элементы.
30. Критерии деления системы права на отрасли. Виды отраслей права в России.
31. Правовая система. Правовые семьи.
32. Правоотношение: понятие, виды, состав.
33. Субъекты правоотношений.
34. Юридические факты: понятие, виды
35. Реализация права: понятие, формы.
36. Толкование права: понятие, виды, способы
37. Правонарушение: понятие, признаки, виды.
38. Состав правонарушения.
39. Юридическая ответственность: понятие, признаки, цели.
40. Принципы юридической ответственности.
41. Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность.
42. Виды юридической ответственности.
43. Законность и правопорядок.
44. Правосознание, правовая культура, правовое воспитание.
45. Конституция: понятие, структура, юридические свойства.
46. Основы конституционного строя Российской Федерации.
47. Система конституционных прав и свобод личности.
48. Правовое государство.
1
1.
Виды юридических наук. Юридические науки и учебные дисциплины. Правоведение как
учебная дисциплина
Юридические науки можно классифицировать следующим образом:
1. Теория государства и права как гуманитарная, фундаментальная, общетеоретическая,
методологическая наука.
2. Историко-правовые науки: история государства и права России, история государства и права
зарубежных стран, история политических и правовых учений. Их предметом является история
государственно–правовых явлений, а изучение осуществляется в контексте их эволюции и
хронологического развертывания. Историко-правовой аспект есть и у отраслевых наук (история
гражданского права (в т.ч. римское право), история трудового права и др.).
3. Технико-прикладные юридические науки: криминалистика, судебная статистика, судебная медицина,
судебная психиатрия и др. Они связаны с применением технических и специальных средств, знаний в
области естественных наук, однако непосредственно связаны с правовой сферой (фиксация следов
преступления, психиатрическое освидетельствование подозреваемого в совершение преступления и др.).
4. Международное право: международное публичное и международное частное право. Это относительно
самостоятельная система права, в рамках которой формируются свои комплексные образования
(например, право международных организаций, международное космическое право, международное
гуманитарное (военное) право, международное морское право и др.). Международное публичное право
регулирует в основном отношения между государствами, а международное частное право – с участием
лиц, представляющими разные государства (семейно-правовые, гражданско-правовые, пенсионные,
трудо-правовые и др.).
5. Зарубежное право: например, конституционное право зарубежных стран. Зарубежный аспект есть в
изучение и отраслевых дисциплин.
6. Сравнительное правоведение (компаративистика), изучающая правовые явления в сравнении, о чем
более подробно будет сказано в Теме 5.
7. Юридические науки, имеющие предмет близкий, но не совпадающий с отраслевыми:
правоохранительные органы, криминология и др. Очевидно, что правоохранительные органы связаны с
профилактикой и пресечением преступлений, а криминология изучает причины преступлений и,
соответственно, меры их профилактики др.
8. Науки, находящиеся на стыке правовых и иных гуманитарных наук: философия права, социология
права, правовая психология и др. Например, философия права изучает идеалы, которым должно
соответствовать право, дает ориентиры для теории государства и права, а так же отраслевых дисциплин.
9. Отраслевые правовые науки: государственное право, уголовное право, гражданское право и др. К
классификации отраслевых юридических наук существуют различные подходы
Юридические науки:
2
Правоведение - это наука и учебная дисциплина, изучающая общие закономерности возникновения,
развития, а также терминологию государства и права. Предмет правоведения - это круг вопросов,
составляющих теоретическую основу отраслевых юридических наук. Например, основы
государственного строя, федеральные законы, правоотношения, правонарушения, законность и
правопорядок и т.д.
2.
Государство: понятие, признаки, сущность.
Государство - публично-властная, политико-правовая организация общества, обладающая
государственным суверенитетом, специальным аппаратом управления и принуждения,
устанавливающая правовой порядок на определенной территории.
Признаки государства:
1. население
2. территория
3. суверенитет
4. взаимосвязь государства и права
5. система налогообложения
6. публичная государственная власть
Сущность государства – состоит в том, кому принадлежит государственная власть, кто ее осуществляет
и в чьих интересах она осуществляется. Сущность государства раскрывает понятие предназначения
государства.
Подходы к определению сущности и предназначения государства:
1. Классовый подход к сущности государства – власть в государстве принадлежит и осуществляется в
интересах экономически-господствующего класса – собственников орудия и средств производства.
3
2. Общесоциальный подход к сущности государства – власть в государстве принадлежит всему
обществу, лавируя между интересами отдельной личности, социальной группы, классов или всего
населения страны.
3. Диалектический подход к сущности государства – власть это отражение единства и борьбы
противоположностей – одновременно принадлежит и господствующему классу и всему обществу.
3.
Основные теории происхождения государства.
4.
Закономерности возникновения государства.
Закономерности появления государства:
· 1) Необходимость совершенствования управления государством, связанная с его усложнением;
· 2) Необходимость организации крупных общественных работ и объединение в этих целях больших
масс людей;
· 3) Необходимость подавления сопротивления эксплуатируемых масс;
· 4) Необходимость ведения войн.
Основными причинами образования государства были:
1. войны и военная организация,которые способствовали пере­ходу к государственности;
2. географическая причина.Многие древние государства и цивилизации возникали в местах, требующих
организации совместных действий (долины рек или берега морей);
3. экологическая- создавала условия для развития социально- экономического неравенства,
определенных видов хозяйственной деятельности, например ирригации, скотоводства, земледелия и др.;
4. демографическая- определяла численность и плотность на­селения, переход от миграционного
существования к оседлому образу жизни;
5. психологическая- инициировала процессы политогенеза;
4
6. внешняя.Опасность внешней угрозы способствовала развитию внутренней организации и
институционализации политических форм;
7. национальная- при определенных условиях выступала до­минантой образования национальных
государств;
8. экономическая- характеризовалась ростом производитель­ности труда, возникновением излишков,
разделением труда, появ­лением денежной торговли.
5.
Типология государства.
Типология государства – учение о типах государства, которое включает в себя как исследование
критерии деления на типы государств, так и характеристику самих этих типов.
В современной науки преобладает два основных подхода к типологии государства: формационный
подход и цивилизационный подходы.
Согласно формационному подходу, существуют следующие типы государства:
1) рабовладельческое;
2) феодальное;
3) буржуазное;
4) социалистическое.
При цивилизационном подходе основным критерием выступают духовные признаки (культурные,
религиозные, национальные и т. п.).
Выделяются следующие типы цивилизаций:
1) древние государства;
2) средневековые государства;
3) современные государства.
6.
Форма государства: понятие и элементы.
Форма государства – сложное общественное явление, которое включает в себя три взаимосвязанных
элемента: форму правления, форму государственного устройства и форму государственного режима
Выделяют три основных элемента в форме государства:
 форму правления,
 форму территориального (государственного) устройства
 политический (государственный) режим.
Фо́рма госуда́рственного правле́ния — элемент формы государства, который определяет систему
организации высших органов государственной власти, порядок их образования, сроки деятельности и
компетенцию, а также порядок взаимодействия данных органов между собой и с населением, и степень
участия населения в их формировании[1].
Фо́рма госуда́рственного устро́йства — способ территориальной организации государства или
государств, образующих союз. Определяет внутреннее строение государства, деление его на составные
части (территории
Полити́ческий режи́м (от фр. régime — управление) — совокупность средств и методов осуществления
политической власти.
7.
Форма правления: понятие и виды.
Форма правления– организация высшей государственной власти, порядок образования высших органов
государства и их взаимоотношения с населением.
Виды форм правления:1) монархия, в которой вся государственная власть сосредоточена у одного
человека – монарха, выполняющего одновременно функции главы государства, законодательной и
исполнительной власти, а также контролирующего правосудие и местное самоуправление.
5
Признаки монархии:
а) наличие единоличного главы государства;
б) передача власти по наследству представителям правящей династии;
в) осуществление верховной власти единолично, пожизненно и бессрочно;
г) отсутствие конкретной юридической ответственности монарха за результаты своей деятельности.
Виды монархии:
а) абсолютная(неограниченная), в которой вся полнота государственной власти принадлежит по закону
одному лицу – монарху (в Саудовской Аравии, Омане, Катаре, Бахрейне);
б) конституционная(ограниченная), в которой власть монарха ограничивается другими высшими
органами власти:
– парламентская– власть осуществляется правительством, формируемым парламентом из
представителей победившей на выборах партии, а повеления монарха приобретают юридическую силу
только с согласия соответствующего министра, являющегося членом правительства (в Англии, Дании,
Бельгии, Японии и т. д.); – дуалистическая– вся государственная власть разделена между парламентом и
формируемым монархом правительством (в Марокко, Бутане, Иордании и т. д.); 2) республика, в
которой народом государственная власть передается выборным органам, выполняющим свои функции
совместно с исполнительными и судебными органами власти.
Признаки республики:
а) формально–юридическое признание народа в качестве источника власти;
б) передача народом государственной власти коллегиальному органу правления;
в) разделение властей на законодательную, исполнительную и судебную ветви;
г) сменяемость и выборность представительной власти;
д) подотчетность и ответственность (юридическая и политическая) власти за результаты своей
деятельности.
Виды республик:
а) президентская– власть распределена между президентом и парламентом (в США, Мексике,
Аргентине);
б) парламентская– всей властью обладает парламент (в ФРГ, Италии, Индии);
в) полупрезидентские и полупарламентские республики (Франция, Финляндия).
8.
Форма государственного устройства: понятие и виды.
Фо́рма госуда́рственного устро́йства — способ территориальной организации государства или
государств, образующих союз
6
9.
Государственный режим: понятие и виды.
10.
Форма современного российского государства.
7
Форма государства – это совокупность его внешних признаков, порядка и способов организации высших
органов власти, реализации политической и государственной власти.
Республика имеет следующие юридические свойства: ограничение власти главы государства,
законодательных и исполнительных органов конкретным сроком.; выборность главы государства и
других верховных органов; ответственность главы государства в случаях предусмотренных законом;
представительство им интересов государства в международных отношениях по поручению избирателей;
обязательность решений верховной государственной власти для всех других государственных органов;
преимущественная защита интересов граждан, взаимная ответственность личности и государства.
11. Функции государства: понятие, виды. Функции государства, реализуемые ФТС России
Функции государства - это основные направления деятельности государства по решению стоящих перед
ним целей и задач.
Виды функций государства
в зависимости от продолжительности действия
постоянные
временные
в зависимости от принципа разделения властей
законодательные
(правотворческие)
исполнительные
(управленческие)
судебные
в зависимости от значения
основные
неосновные (вспомогательные)
в зависимости от того, в какой сфере общественной жизни они осуществляются
внутренние
внешние
12. Государственный аппарат: понятие, структура, принципы организации.
Государственный аппарат - система органов государственной власти, через который реализуется
большинство функций Г.
Структура государственного аппарата – внутреннее строение государственного аппарата, порядок
расположения составляющих звеньев аппарата, их соотношение.
Основным структурным элементом, звеном государственного аппарата является государственный орган.
Государственный орган –это юридически оформленное, организационно и хозяйственно обособленное
звено государственного аппарата, состоящее из государственных служащих, наделенное
государственно-властными полномочиями и необходимыми материальными средствами для
осуществления в пределах своей компетенции определенных задач и функций государства.
Принципы организации и деятельности государственного аппарата – основополагающие начала, идеи,
определяющие характер функционирования и развития аппарата государства в целом. Современное
государство и государственный аппарат строятся на принципах, к которым предъявляют следующие
требования:
 нормативность, что обозначает закрепление в законодательстве (прямое или косвенное) и
обязательность при создании государственных органов;

непротиворечивость, т. е. не допускается наличие нескольких взаимоисключающих принципов;

полнота, в соответствии с ней происходит предварительное установление самых важных условий
формирования и реализации деятельности государственных органов;

самостоятельность, не допускается возможность дублирования нескольких принципов.
8
13.
Государственный орган: понятие, признаки, виды. ФТС России в системе
государственного аппарата.
Государственный орган – это составное звено, относительно самостоятельный элемент
государственного аппарата, участвующий в осуществлении функций государства и наделенный для
этого властными полномочиями.
Признаки:
 Государственный орган имеет внутреннее строение (структуру). Он состоит из
подразделений, скрепленных единством целей;


Государственный орган состоит из государственных служащих; ФЗ
Государственный орган имеет определенную компетенцию, то есть совокупность
юридически установленных полномочий, прав и обязанностей конкретного государственного
органа, определяющих его место в системе государственных органов;

Государственные органы тесно взаимодействуют между собой. Они образуют
государственный аппарат, главной задачей которого является обеспечение нормальной
жизнедеятельности общества, защита прав и свобод человека и гражданина, охрана внешней
безопасности и территориальной целостности государства.

Государственный орган обладает властными полномочиями, которые выражаются в
возможности издавать обязательные к исполнению нормативно-правовые акты и акты
применения права, а также в обеспечении выполнения этих актов путем применения
различных методов, в том числе методов принуждения.

Для осуществления своей компетенции государственный орган наделяется материальной
базой, имеет финансовые средства, источник финансирования из бюджета.

Государственный орган образован и действует на основе нормативно-правовых актов
(Конституции и законов)
I. По способу возникновения:
Первичные (выборные) государственные органы никакими другими государственными органами
не создаются. Они либо возникают в порядке наследования (наследственный монарх), либо
избираются по установленной процедуре и получают властные полномочия от избирателей
(представительные законодательные органы - парламент);
Производные (назначаемые) государственные органы создаются первичными, которые и наделяют
их властными полномочиями (генеральный прокурор);
II. По объему властных полномочий или по предмету ведения:
Федеральные органы распространяют свою власть на территорию всего государства (например,
Президент РФ, Правительство РФ, Федеральное Собрание РФ, Верховный Суд РФ, Высший
Арбитражный Суд РФ, Конституционный Суд РФ, Прокуратура РФ);
Органы субъектов федерации функционируют в административно-территориальные единицах
(округах, областях). Их властные полномочия распространяются только на эти регионы.
Например, Законодательное Собрание Нижегородской области.
9
III. По широте компетенции:
Государственные органы общей компетенции решают широкий круг вопросов (например,
Президент РФ, Правительство РФ);
Государственные органы специальной компетенции специализируются на выполнении какой-то
одной функции (министерство финансов, министерство юстиции).
IV. По способу принятия решений или осуществления компетенции:
Коллегиальные государственные органы принимают решения большинством голосов
(Федеральное Собрание РФ);
Единоначальные государственные органы принимают решения единолично (глава государства,
Уполномоченный по правам человека);
V. По правовым формам деятельности:
1. Правотворческие (Парламент);
2. Правоприменительные (Суд);
3. Правоохранительные (Прокуратура);
VI. По принципу разделения властей:
Законодательные (Федеральное Собрание РФ);
Исполнительные (Правительство РФ);
Судебные (Конституционный Суд РФ, Верховный Суд РФ, Высший Арбитражный Суд РФ);
14. Право: понятие, признаки.
Право - система общеобязательных, формально определенных правил поведения, установленных и
гарантированных государством, являющихся регулятором общественных отношений.
Рассмотрим основные признаки права.
1) право носило волевой характер, ибо оно есть проявление воли и сознания людей, но не любой
воли, а прежде всего государственно выраженной воли классов, социальных групп, элит, большинства
членов общества;
2) общеобязательность, в чем воплощается суверенитет государства, означающий, что выше
официальной, публичной власти в обществе никого нет и быть не может и что все принимаемые нормы
права распространяются на всех либо большой круг субъектов;
3) нормативность права заключается в том, что оно прежде всего состоит из норм, т.е. общих
правил поведения, регулирующих значительный круг общественных отношений;
4) связь с государством состоит в том, что право во многом принимается, применяется и
обеспечивается государственной властью. Государство для того и функционирует, чтобы
гарантировать соблюдение исполнения юридических норм;
5) формальная определенность права заключается в том, что нормы права имеют внешне
выраженную письменную форму, должны быть четко объективированы, точно определены,
воплощены
вовне;
6) системность права проявляется в том, что оно представляет собой не механическую
совокупность юридических норм, а внутренне согласованный, упорядоченный организм, где каждый
элемент имеет свое место и играет свою роль, где юридические предписания взаимосвязаны,
расположены определенным иерархическим образом, группируются по отраслям и институтам
15. Сущность права. Функции права. Принципы права.
10
Сущность права в концентрированной форме отражает главные, устойчивые свойства этого явления,
позволяет установить его природу, качественную определенность и востребованность в общественной
жизни.
Функции права - это основные направления правового воздействия, выражающие роль права в
упорядочении общественных отношений.
Принципы права — основополагающие идеи, руководящие начала, лежащие в основе права,
выражающие его сущность и определяющие его функционирование.
Принципы пронизывают все правовые нормы. Они могут быть закреплены в нормативных актах, но
могут, не будучи закрепленными, логически вытекать из совокупности норм права.
Для принципов права характерны следующие свойства:
1. в концентрированной форме они отражают наиболее важные и прогрессивные стороны
экономической, политической, идеологической и нравственной сфер общественной жизни. В
известной степени их можно назвать правовыми идеалами, которые в «юридическом сгустке»
отражают закономерности развития общества и основные социальные ценности. Они являются
связующим звеном между этими закономерностями и действующим правом, отражая его особенности
и регулятивные возможности. Необходимо различать принципы права (как самостоятельного явления
общественной жизни) и правовые принципы (отражающие своеобразие лишь юридической материи и
характерные для различных элементов правовой системы — правотворчества, юридической
ответственности и т. д.);
2. прямо или косвенно фиксируются в действующем законодательстве (прежде всего в конституции),
зримо предопределяя основное содержание подзаконных актов и юридически значимого поведения
людей. Если идея не закреплена в праве, то ее содержанием можно пренебречь, не опасаясь
государственного принуждения, она остается лишь элементом правовой идеологии;
3. обладают значительной устойчивостью и системообразующими свойствами. Они обеспечивают
структурную самоорганизацию права и являются своеобразной несущей конструкцией, объединяющей
11
все правовые явления в единый непротиворечивый комплекс. Кроме того, будучи своеобразным
аккумулятором правовой информации, принципы сосредоточивают в себе опыт правового развития
предшествующих поколений и системообразующие связи с иными социальными регуляторами
(политикой, моралью, религией и т. д.). Тем самым они способствуют стабилизации и органичному
развитию общественной системы в целом;
4. отражают своеобразие национальной правовой системы. В своей совокупности они раскрывают не
только природу и сущность права, но показывают и специфику той или иной правовой системы,
сформированной в определенной социальной среде, ее отличие от иных правовых систем
современности;
5. имеют самостоятельное регулятивное значение. Являются своеобразным руководящим началом для
правотворческой, правоприменительной, правоохранительной, интерпретационной и иной юридически
значимой деятельности. В механизме правового воздействия они непосредственно регулируют
некоторые общественные отношения. Так, простые граждане недостаточно хорошо информированы о
содержании большинства нормативно-правовых актов. Однако их правовое сознание достаточно
хорошо усвоило общие начала взаимоотношения людей (справедливость, равноправие). Кроме того,
принципы права как реально действующие обобщенные правила поведения используются и
правоприменителем при пробелах в действующем законодательстве.
16. Виды социальных норм. Отличие норм права от иных социальных норм.
Нормы права отличаются от иных социальных норм как по содержанию, так и по форме.

От морали нормы права отличаются формальной определенностью, четкой письменной
фиксацией.

Нормы права устанавливаются или санкционируются государством.

Нормы морали складываются в сознании людей стихийно, по мере развития общества.

Действие норм права прекращается велением государства.
12

Действие корпоративных норм прекращается по решению корпоративного органа: партии,
профсоюза и т. д.

Нормы права характеризуются формальной определенностью: они изложены в законах,
принимаемых государством в особом процедурном порядке.

Нормы права охраняются, реализуются и обеспечиваются государством.

Нарушение норм права влечет юридическую ответственность.
17. Норма права: понятие, признаки.
Норма права – формально определенное, общеобязательное правило поведения, решулирующие
общественные отношения, закрепленное в праве и обеспеченное государством.
ПРИЗНАКИ
1) общеобязательный характер - она воплощается в безличностное, неперсонифицированное
правило поведения, которое распространяется на большое количество жизненных ситуаций и большой
круг лиц; государство адресует норму права не конкретным индивидам, а всем субъектам - физическим
и юридическим лицам;
2) формальная определенность - выражается в письменной форме в официальных документах, с
помощью чего она призвана четко и строго определять рамки деяний субъектов;
3) связь с государством - устанавливается государственными органами либо общественными
организациями и обеспечивается мерами государственного воздействия - принуждением, наказанием,
стимулированием;
4) предоставительно-обязывающий характер - представляет собой властное предписание
государства относительно возможного и должного поведения людей;
18. Структура нормы права.
Под структурой правовой нормы понимается ее внутреннее строение, наличие в ней
взаимосвязанных между собой составных частей.
. Гипотеза (предположение) - элемент нормы права, указывающий на условия ее действия,
применения (время, место, субъектный состав и т.п.), которые определяются путем закрепления
юридических фактов (например, в уголовном праве в качестве условий привлечения к ответ
Диспозиция (юридическое расположение сторон) - элемент нормы права, определяющий модель
поведения субъектов с помощью установления прав и обязанностей, возникающих при наличии
указанных в гипотезе юридических фактов. Диспозиция выступает основной регулирующей частью
нормы, ее ядром (например, в гражданском праве и ряде других регулятивных отраслей диспозиции
выступают в виде правил правомерного поведения, фиксирующих соответствующие права и
обязанности сторон -покупателя и продавца, наследника и наследодателя, кредитора и должника; в
уголовном праве и других охранительных отраслях большинство диспозиций содержит признаки
запрещенных деяний – нельзя убивать, красть, грабить, хулиганить и т.п.).
Санкция - элемент нормы права, предусматривающий определение последствия для субъекта,
реализующего диспозицию. Они могут быть как негативными, неблагоприятными - меры наказания
(лишение свободы, штраф, неустойка и т.д.), так и позитивными - меры поощрения (премия за
добросовестное выполнение служебных обязанностей работником, государственная награда,
условнодосрочное освобождение из мест лишения свободы и т.п.)
19. Виды норм права.
13
20. Способы, методы и типы правового регулирования.
Метод правового регулирования — совокупность различных способов и приемов правового
воздействия отрасли права на общественные отношения, составляющих предмет отрасли.
По степени категоричности правовых предписаний выделяются два метода правового регулирования.
Один из них именуется императивным. Эго такой метод, при котором субъекты могут действовать
только так, как предписано нормой права, и не иначе. Например, предписание закона о том, что
личный обыск осуществляется лицом того же пола, что и обыскиваемый, является безусловным,
категорическим, императивным.
Другой метод, именуемый диапозитивным, дает возможность сторонам в каком-либо
правоотношении самостоятельно решать какие-то вопросы. Лишь тогда, когда они этого не сделали,
возникает обязанность следовать правовому предписанию. Например, согласно ст. 135 ГК РФ
принадлежность следует судьбе главной вещи, если договором между сторонами не предусмотрено
иное.
Способы правового регулирования определяются характером зафиксированного в норме права
предписания, способами воздействия на поведение людей.
В теории права принято выделять три основных способа правового регулирования.
Первый способ — дозволение - предоставление участнику правовых отношений субъективных прав
(управомочивание). Этот способ выражается в комплексе дозволений управомоченному лицу на
совершение определенных действий (например, собственнику дозволяется владеть, пользоваться и
распоряжаться принадлежащей ему вещью).
Второй способ - Позитивное обязывание - это способ правового регулирования, выражающийся в
возложении на лиц юридических обязанностей активного содержания, характеризующийся своего рода
новым обременением: лицам предписывается совершить то, чего они, быть может (если бы не было
такого обременения), и не совершили или же совершили, но путем, отличным от конкретизируемого в
обязывающей норме.
14
Третий способ - запрещение, т. е. возложение обязанности воздерживаться от определенных действий
(например, работодателю запрещено привлекать к сверхурочным работам несовершеннолетних).
В зависимости от соотношения в способах правового регулирования запретов и дозволений принято
выделять два типа правового регулирования.
Первый гласит: дозволено все, кроме прямо запрещенного в законе. На этой формуле построен
общедозволительный тип правового регулирования. По этому типу в регулируемых правом
отношениях устанавливаются строго и четко сформулированные запреты. Как правило, объем этих
запретов невелик, а объем дозволений не определен: все, что не запрещено. Например, право допускает
для членов общества любые способы умножения материальных благ, кроме прямо запрещенных
законом. Общедозволительный тип правового регулирования характерен для отношений,
регулируемых гражданским правом.
Вторая формула правового регулирования гласит: запрещено все, кроме прямо разрешенного. Это
означает, что участник правовых отношений этого типа может совершить только действия, которые
прямо разрешены законом, все остальные действия запрещены. Этот тип правового регулирования
принято называть разрешительным. Данный тип присущ тем отраслям права, которые связаны,
например, с государственным управлением (административное право). Здесь в законе указывается
точный, строго ограниченный объем правомочий; все, что выходит за пределы компетенции
властвующего субъекта, категорически запрещено.
21. Соотношение нормы права и статьи нормативного правового акта. Способы изложения
норм права в статьях нормативных правовых актов.
Существует три варианта соотношения нормы права и статьи нормативно-правового акта, или три
способа изложения юридических норм в статьях нормативных актов: прямой, отсылочный и
бланкетный.
При прямом способе все три элемента нормы права заключаются в статье нормативно-правового акта.
Это типичный вариант, при котором норма права и статья закона или другого нормативно-правового
акта совпадают. При этом полнота изложения структурных элементов нормы права может быть
различной. Таким образом, бывают простой и развернутый способы изложения:
1) при простом способе изложения отсутствуют развернутые определения, а также квалификационные
признаки, которые раскрывают содержание элементов правовой нормы ввиду их явной очевидности;
2) при развернутом способе изложения, наоборот, делается акцент на признаки и понятия, с помощью
которых раскрывается содержание гипотезы, диспозиции и санкции. Большинство норм уголовного
права излагается именно этим способом.
Отсылочным способом пользуются тогда, когда в статье нормативно-правового акта заключаются не
все структурные элементы правовой нормы и делается отсылка к другой статье (статьям) этого же
нормативного акта. Например, ст. 12, 13, 14 Семейного кодекса РФ имеют условия заключения брака
(гипотеза); ст. 10, 11 устанавливают место и порядок заключения брака (диспозиция); ст. 27, 28, 30
говорят об основаниях и последствиях признания брака недействительным (санкция).
Изложение юридической нормы бланкетным способом предполагает обращение не к конкретной
статье данного нормативного правового акта, а к другому нормативному акту в целом или части или к
определенному виду каких-то нормативных актов, правил. Этот способ популярен при изложении
конституционных норм. Например, согласно ч. 2 ст. 65 Конституции РФ принятие в РФ и образование
в ее составе нового субъекта осуществляется в порядке, установленном федеральным
конституционным законом.
Обычно тексты нормативных правовых актов могут быть примером довольно экономного изложения
социальной информации. При этом должно быть взвешено каждое слово и предложение, с тем чтобы
вместить максимум содержания в минимум «сигналов».
15
22. Источники (формы права): понятие и виды.
Форма права – это внешнее выражение права. ФП показывает, к\м способом гос-во создает, фиксирует
правовую норму, в к\м виде данная норма доносится до членов общества.
Виды форм права
Правовой обычай исторически был первым источником права, регулировавшим отношения в период
становления государства. Вообще под обычаем понимается правило поведения, сложившееся на
основе постоянного и единообразного повторения данных фактических отношений. Правовым обычай
становится после того, -как получает официальное одобрение государства. Дошедшие до нас крупные
законодательные памятники прошлого (Законы Ману, Русская правда) — это сборники правовых
обычаев.
Правовой прецедент — это решение по конкретному делу, которое впоследствии принимается за
общее обязательное правило при разрешении всех аналогичных дел.
Международное право
Нормативно-правовой акт – установленный гос-м акт, содержащий общие правила поведения.
Нормативный договор – соглашение 2-х или более сторон, устанавливающее, отменяющее или
изменяющее правовые нормы в пределах их компетенции (внутригосуд, международные).
Юридическая наука (правовая доктрина) широко используется при составлении правовых документов.
В мусульманском праве, например, где ценится мнение религиозных деятелей, м.б.формой права.
23. Нормативный правовой акт: понятие, виды.
Нормативно-правовой акт (НПА) — официальный документ установленной формы, принятый
(изданный) в пределах компетенции уполномоченного государственного органа (должностного лица),
иных социальных структур (муниципальных органов, профсоюзов, акционерных обществ,
товариществ и т.д.) или путём референдума с соблюдением установленной законодательством
процедуры, содержащий общеобязательные правила поведения, рассчитанные на неопределённый круг
лиц и неоднократное применение.
По порядку принятия и юридической силе нормативные правовые акты подразделяются на законы и
подзаконные акты
Законы и подзаконные акты
Закон — обладающий высшей юридической силой нормативный акт, принятый в особом порядке
высшим представительным органом государственной власти или непосредственно народом и
регулирующий наиболее важные общественные отношения. Особый порядок — законотворчество. По
юридической силе и предназначению законы делятся на конституционные (закрепляют основы
общественного и государственного строя и определяют основные правовые начала всего
действующего законодательства) и обыкновенные (принимаются на основе конституционных законов
и регулируют различные стороны жизни общества). Среди последних выделяются кодифицированные
и текущие. По характеру действия законы подразделяются на постоянные, временные и чрезвычайные.
В Российской Федерации, как в любом федеративном государстве, действуют федеральные законы и
законы субъектов. Действующие законы образуют систему законодательства. Высшая юридическая
сила предполагает, что никакой иной правовой акт не должен противоречить закону, не может его ни
отменить, ни изменить; но закон может отменить или изменить любой другой правовой акт.
Содержание закона образует первичные нормы, которые в отдельных случаях получают дальнейшую
конкретизацию и развитие в подзаконных актах.
Подзаконный правовой акт (нормативный) принимается органами государственной власти в пределах
их компетенции и, как правило, на основании закона. Подзаконные акты должны соответствовать
законам. К подзаконным актам России относятся нормативные акты (то есть указы, содержащие нормы
16
права) Президента России, нормативные постановления палат Федерального Собрания (принимаемые
по вопросам их ведения), нормативные постановления Правительства России, различные нормативные
акты (приказы, инструкции, положения и т. п.) федеральных министерств и ведомств, других
федеральных органов исполнительной власти, других федеральных государственных органов. Следует
выделить также нормативные правовые акты органов местного самоуправления (именно поэтому
подзаконный акт принимается не только государственными органами), издающиеся в соответствии с
вышестоящими законами и подзаконными актами и воздействующие на общественные отношения
строго на территории данного муниципального образования.
Нормативные договоры
Источником права в России, а также и в большинстве стран мира, является нормативный договор.
Самым распространённым видом нормативных договоров и соглашений являются коллективные
договоры и соглашения, заключаемые сторонами социального партнёрства в трудовом праве.
Нормативные правовые акты в Российской Федерации
Поскольку Российская Федерация - Россия является федеративным государством, нормативные
правовые акты могут быть федеральными (Российской Федерации) и субъектов Российской
Федерации, также в пределах полномочий решения выборного органа муниципального образования.
В России установлена следующая иерархическая системанормативных правовых актов (в зависимости
от их юридической силы):
- Международные договоры и соглашения России, а также общепризнанные принципы и нормы
международного права, составляют особую группу, которая является составной частью правовой
системы России. Международные договоры и соглашения России имеют бо́льшую юридическую силу,
чем нормативные правовые акты Российской Федерации.
- Конституция России.
1. Законы:
Российской Федерации
- Федеральные конституционные законы.
- Федеральные законы (в том числе Кодексы).
Субъекта федерации
- Закон субъекта федерации
2. Указы Президента России,
3. Подзаконные правовые акты:
- Постановления Правительства России.
- Акты федеральных органов исполнительной власти (министерств, федеральных служб и агентств).
4. Локальные нормативно-правовые акты.
- На уровне муниципального образования - решения муниципального образования.
17
24. Закон: понятие и виды.
Закон — это нормативный акт, принятый высшим законодательным органом или путем референдума,
обладающий высшей юридической силой.
Законы Российской Федерации можно подразделять по субъектам, их принимающим, по юридической
силе и по отраслям права. По субъектам принятия законы делятся на:
а) принятые на референдуме;
б) принятые Федеральным Собранием РФ;
в) законы субъектов федерации.
Путем референдума мо1ут быть приняты как федеральные законы, так и законы субъектов федерации.
Федеральные законы подразделяются на федеральные конституционные законы и просто на
федеральные (текущие) законы.
Конституционные федеральные законы принимаются по вопросам, прямо указанным Конституцией
РФ. Законы, прямо не отнесенные к числу конституционных, таковыми не являются, несмотря на их
важность и необходимость.
Законы субъектов федерации принимаются в пределах полномочий этих субъектов, определенных
Конституцией РФ, федеральными договорами и специальными договорами, заключенными
Российской Федерацией с отдельными субъектами
25. Подзаконный нормативный правовой акт: понятие и виды.
Подзаконные акты - это изданные на основе и во исполнение законов акты, содержащие юридические
нормы.
Подзаконные акты обладают меньшей юридической силой, чем законы, базируются на них. Несмотря
на то что в нормативном правовом регулировании общественных отношений главное и определяющее
место занимает закон, подзаконные акты имеют тоже важнейшее значение в жизни любого общества,
играя вспомогательную и детализирующую роль.
Виды подзаконных актов:
 указы Президента РФ;
 постановления Правительства РФ;
 приказы, инструкции, уставы, положения министерств, ведомств, государственных комитетов;
 решения и постановления местных органов государственной власти (например, областных
представительных, законодательных структур);
 решения, распоряжения, постановления местных органов государственного управления
(например, областных глав администраций, губернаторов и пр.);
 нормативные акты муниципальных (негосударственных) органов;
 локальные нормативные акты.
Указы Президента РФ обязательны для исполнения на всей территории Российской Федерации, не
должны противоречить Конституции РФ и федеральным законам, подготавливаются в пределах
президентских полномочий, предусмотренных конституционными (ст. 8-90 Конституции РФ) и
законодательными нормами. Президент, будучи главой государства, принимает акты, которые
занимают следующее после законов место. Важная роль отводится указам. Благодаря им глава
государства реализует полномочия и элементы своего правового статуса.
В современный период сфера правового регулирования, охватываемая указами, весьма широка.
Нормативные указы издаются обычно в случае пробелов в праве. Отдельные, очень малочисленные
указы (например, о введении военного, чрезвычайного положения) подлежат утверждению Советом
Федерации Федерального Собрания РФ. Акты Президента публикуются в официальных изданиях.
Конституционность актов главы государства может быть проверена Конституционным Судом РФ.
18
Ежегодные послания Президента РФ Федеральному Собранию представляют собой официальный
документ большой политической значимости, но не содержат норм права и поэтому не носят
нормативного характера.
Постановления Правительства РФ обязательны к исполнению в Российской Федерации. Особенностью
актов Правительства является то, что они могут быть приняты на основании и часто во исполнение
законов РФ, а также указов Президента РФ. Постановления Правительства РФ подписываются
Председателем Правительства РФ и подлежат официальному опубликованию.
Приказы, инструкции, уставы, положения министерств, ведомств, государственных комитетов - акты,
принимаемые на основе и в соответствии с законами РФ, указами Президента РФ, постановлениями
Правительства РФ, регулируют общественные отношения, находящиеся, как правило, в пределах
компетенции данной исполнительной структуры. Однако есть среди них и такие, которые имеют
общее значение, выходят за рамки конкретного министерства и ведомства, распространяются на
широкий круг субъектов. Например, акты Министерства финансов, Министерства внутренних дел,
Центрального банка, Министерства РФ по налогам и сборам, Государственного таможенного
комитета, Федерального горного и промышленного надзора, Федеральной службы безопасности и т.п.
Нормативные акты муниципальных (негосударственных) органов принимаются в пределах
компетенции названных структур и действуют на территории соответствующих городов, районов, сел,
поселков, микрорайонов и т.п.
Локальные нормативные акты - нормативные предписания, принятые на уровне конкретного
предприятия, учреждения и организации и регулирующие их внутреннюю жизнь (например, правила
внутреннего трудового распорядка).
26. Нормативные правовые акты ФТС России.
Нормативные правовые акты ФТС России могут издаваться:
1) на основе и во исполнение федеральных конституционных законов, федеральных законов,
международных договоров РФ, указов и распоряжений Президента РФ, постановлений и
распоряжений Правительства РФ;
2) во исполнение решений коллегии ФТС России, поручений руководства ФТС России, по
инициативным предложениям подразделений ФТС России, таможенных органов РФ – в целях
регламентации вопросов, предусмотренных законодательством РФ.
Федеральная таможенная служба издает нормативные правовые акты в виде: приказов, распоряжений,
правил, инструкций, положений.
Издание нормативных правовых актов ФТС России в виде писем, телеграмм, телетайпограмм не
допускается.
Нормативные правовые акты ФТС России могут быть:
1) постоянно действующими (установленными без ограничения срока применения);
2) временными (содержащими указание на действие в течение обозначенного временными рамками
периода либо на действие до наступления определенного события).
Приведем некоторые примеры нормотворчества ФТС России:
• приказ ФТС России от 12.02.2013 № 250 "О возложении обязанностей по приему сообщений о
преступлениях на должностных лиц таможенных органов, осуществляющих функции валютного
контроля";
• приказ ФТС России от 02.08.2012 № 1560 "О применении ставок ввозных таможенных пошлин
Единого таможенного тарифа Таможенного союза";
• приказ ФТС России от 22.12.2011 № 2601 "О предоставлении режима наиболее благоприятствуемой
нации";
19
• приказ ФТС России от 17.11.2011 № 2350 "Об установлении компетенции таможенных органов по
совершению таможенных операций в отношении товаров, пересылаемых через таможенную границу
Таможенного союза в между народных почтовых отправлениях";
• приказ ФТС России от 01.06.2011 № 1157 "Об утверждении Инструкции о действиях должностных
лиц таможенных органов, совершающих таможенные операции при международной перевозке товаров
железнодорожным транспортом";
• приказ ФТС России от 26.05.2011 № 1067 "Об утверждении Инструкции о действиях должностных
лиц таможенных органов, совершающих таможенные операции и проводящих таможенный контроль
при перевозке товаров автомобильным транспортом при их прибытии (убытии), помещении под
таможенную процедуру таможенного транзита, а также временном хранении", и др.
27. Действие нормативных правовых актов в пространстве и по кругу лиц.
Действие нормативных актов в пространстве осуществляется на основе двух принципов:
 территориального;
 экстерриториального.
Территориальный принцип предполагает действие нормативного правового акта в пределах
государственных или административных территориальных границ деятельности правотворческого
органа (обычно такая территория вытекает из уровня субъекта правотворчества).
В федеративных государствах регулирование отношений осуществляется на основе приоритета
общефедерального законодательства. Акты общефедеральных органов действуют в пределах
территориальных границ федерации в целом. Акты субъектов федерации регулируют отношения в
рамках их территориальных границ. Нормативные акты органов местного самоуправления действуют в
пределах административных границ каждого из этих органов.
Вместе с тем федеральные законы могут специально устанавливать территорию, на которую они
распространяются (например, законы о Крайнем Севере).
Экстерриториальность действия нормативных актов означает распространение правовых актов
данного субъекта правотворчества за пределы территории его юрисдикции. Например, при
рассмотрении судом определенных внешнеторговых сделок, по некоторым делам о наследстве
допускается использование иностранного законодательства.
Кроме того, в соответствии с законодательством Российской Федерации при рассмотрении вещных
гражданских споров суд или иной орган, управомоченный на разрешение возникшего конфликта,
должны применять правовые акты тех государственных органов, на территории которых находится
оспариваемое имущество.
Таким образом, действие нормативных актов в пространстве зависит:
 от уровня государственного органа, принявшего данный акт;
 от юридической силы акта.
Нормативные акты распространяют свое действие:
1. на территорию своей страны (как правило, федеральные конституционные законы,
федеральные законы, иные акты высших органов государственной власти и управления);
2. на территорию субъекта Федерации (акты органов государственной власти и управления
субъекта РФ, которые не могут отменять или приостанавливать на своей территории действие
законов общефедеральных органов);
3. на территорию, указанную в самом нормативном акте;
4. на локальную территорию (предприятия, учреждения, организации).
Действие нормативных актов по кругу лиц зависит от двух факторов:
 гражданства;
 уровня субъекта правотворчества.
На территории России нормативные акты действуют в отношении всех ее граждан, государственных
органов, общественных организаций, иностранцев, лиц без гражданства. Вместе с тем существуют
20
специальные нормативные акты, распространяющиеся только на отдельные категории граждан или
должностных лиц (военнослужащих, пенсионеров, милиционеров, студентов, преподавателей,
госслужащих, врачей, избирателей, депутатов, судей, прокуроров, ветеранов войны, многодетных
матерей и т.д.).
Здесь важно иметь в виду и принцип гражданства, согласно которому граждане России, где бы они ни
находились, обязаны соблюдать российские законы. Если гражданин России совершил преступление
на территории другого государства, он несет уголовную ответственность по законам России, даже если
это деяние не является преступлением в той стране, где он его совершил.
Действие нормативных актов РФ ограничено (в основном в вопросах юридической ответственности) в
отношении сотрудников дипломатических представительств иностранных государств и членов их
семей.
28. Действие нормативных правовых актов во времени. Порядок вступления в силу
нормативных правовых актов ФТС России.
Действие нормативного акта во времени обусловлено:
 вступлением его в силу и
 утратой силы.
Можно выделить несколько вариантов вступления нормативных правовых актов в действие:
1. истечение определенного срока после его официального опубликования;
2. момент их принятия или официального опубликования;
3. указание на время вступления нормативного акта в действие в самом акте (в специально
принятом по этому поводу акте);
4. нормативные акты, которые не публикуются, а рассылаются в соответствующие ведомства и
учреждения, вступают в действие с момента их получения этими органами.
Прекращение действия нормативных актов:
 по истечении срока действия акта, на который он был принят;
 в связи с изданием нового акта, заменившего ранее действующий (косвенная отмена);
 на основании прямого указания конкретного органа об отмене данного акта (прямая отмена).
Вновь принятый нормативный акт, как правило, распространяет свое действие на те общественные
отношения, которые возникли после его принятия. Закон обратной силы не имеет. Однако из этого
правила есть исключения:
1. когда в самом нормативном акте указано, что его предписания распространяются на
общественные отношения, возникшие до его принятия;
2. если нормативный акт смягчает или вовсе устраняет ответственность.
29. Система права: понятие, элементы. ( в книге)
30. Критерии деления системы права на отрасли. Виды отраслей права в России.
Выделяют два основных критерии деления права на отрасли:
- Предмет правового регулирования.
- Метод правового регулирования.
Предмет правового регулирования - это совокупность однородных общественных отношений.
Метод правового регулирования - это совокупность приемов и способов воздействия норм права на
общественные отношения.
В праве выделяют два основных метода правового регулирования:
1) Метод субординации (императивный) - он основан на неравенстве сторон.
21
2) Метод координации (диспозитивный) он основан на равенстве сторон.
Императивный метод используется в отрасли административного права, а диспозитивный
используется в отрасли гражданского права.
Остальные отрасли права сочетают оба метода.
Основные отрасли российского права
- конституционное право
- гражданское право
- трудовое право
- арбитражно-процессуальное право
- семейное право

уголовное право

уголовно-исполнительное право

административное право

экологическое право

земельное право

гражданско-процессуальное право
- финансовое право
- налоговое право
- международное право
- международное частное право
В центре системы права России находится конституционное право. На его базе сформировались три
основные материальные отрасли права: уголовное, гражданское, административное - у этих отраслей
четко выражен предмет и методы правового регулирования. Остальные материальные отрасли права
являются относительно "молодыми", их нормы выделялись из состава базовых отраслей, их метод
правового регулирования заимствован у базовых отраслей.
Три отрасли процессуального права обеспечивают реализацию норм права материальных отраслей.
Система права не является застывшей структурой. Она изменяется в зависимости от изменений
общественных отношений. В ней появляются новые отрасли права и институты права, отмирают
старые.
22
31. Правовая система. Правовые семьи. ?
32. Правоотношение: понятие, виды, состав.
Виды правоотношений
Классификация правовых отношений осуществляется по различным основаниям.
Прежде всего, правоотношения, как и юридические нормы, можно разделить по отраслевому признаку
на конституционные, гражданско-правовые, административно-правовые и т. д. В основе этого деления
лежит специфика отдельных областей общественных отношений.
Виды правоотношений по характеру содержания правоотношения:
 общерегулятивные;
 регулятивные;
 охранительные.
Общерегулятивные правоотношения субъектов связаны непосредственно с законом. Они возникают на
основании юридических норм, гипотезы которых не содержат указаний на юридические факты. Такие
нормы порождают у всех адресатов одинаковые права или обязанности без всяких условий (например,
многие конституционные нормы).
Регулятивные правоотношения вызываются к жизни нормами права и юридическими фактами
(событиями и правомерными действиями). Они могут возникать и при отсутствии нормативной
регламентации на основе договора между сторонами.
Охранительные правоотношения появляются на основе охранительных норм и правонарушений. Они
сопряжены с возникновением и реализацией юридической ответственности, предусмотренной в
санкции охранительной нормы.
Виды правоотношений в зависимости от степени определенности сторон:
 относительные;
 абсолютные.
В относительных конкретно (поименно) определены обе стороны (покупатель и продавец, поставщик и
получатель, истец и ответчик). В абсолютных названа лишь управомоченная сторона, а обязанная
сторона — это каждый и всякий, чья обязанность состоит в том, чтобы воздерживаться от нарушения
субъективного права (правоотношения, вытекающие из права собственности, авторского права).
Виды правоотношений по характеру обязанности правоотношения:
 активные;
 пассивные.
В правоотношениях активного типа обязанность одной стороны состоит в совершении определенных
действий, а право другой — лишь в требовании исполнить эту обязанность. В правоотношениях
пассивного типа обязанность заключается в воздержании от действий, запрещенных юридическими
нормами.
33. Субъекты правоотношений.
Огромное многообразие субъектов правоотношений можно объединить в две основные группы:
индивидуальные и коллективные.
Все индивидуальные субъекты - граждане определенного государства, иностранные граждане и лица
без гражданства (апатриды), объединяются понятием «физическое лицо».
Коллективные субъекты правоотношений представлены организациями. Организации как субъекты
правоотношений могут быть как государственными, так и негосударственными. Особой организацией
выступает само государство.
23
Государственные организации подразделяются натри группы:

органы государства, которые являются субъектами разнообразных публично-правовых
отношений; их правовые возможности определяются компетенций, т. е. совокупностью прав и
обязанностей, предусмотренных законодательством;
 учреждения, выполняющие разнообразные социальные функции, не связанные с властными
полномочиями (библиотеки, больницы, школы, музеи и др.);
 предприятия, занимающиеся хозяйственной деятельностью.
Государственные организации выступают в гражданско-правовых отношениях в качестве
юридических лиц. В соответствии с ГК РФ юридическим лицом признается организация, которая
имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество
и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и
осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и
ответчиком в суде.
Негосударственные организации могут иметь статус юридического лица, но могут его и не иметь. Они
выступают субъектами как частноправовых, так и публично-правовых отношений.
Для того чтобы быть субъектом правоотношения, индивид или коллектив должны обладать
правосубъектностью.
Правосубъектность - это способность быть субъектом права. Правосубъектность включает в себя
следующие компоненты: правоспособность, дееспособность, деликтоспособность.
Под правоспособностью понимается признаваемая государством общая возможность субъекта иметь
предусмотренные законом права и обязанности. Речь здесь идет о самой возможности обладать
правами, а не о фактическом обладании ими.
Все физические лица имеют равную правоспособность в области правовых отношений. Она возникает
с момента рождения человека и прекращается с его смертью.
Дееспособность - это способность приобретать и осуществлять права и обязанности своими
юридически значимыми действиями. Для физических лиц дееспособность наступает лишь с
определенного возраста. Полная дееспособность в Российской Федерации наступает с достижения
физическим лицом 18-летнего возраста. Возможна частичная дееспособность физических лиц в
гражданско-правовых отношениях с 14 лет. Полностью недееспособными российский закон признает
детей в возрасте до шести лет. Малолетние в возрасте от шести до 14 лет вправе самостоятельно
совершать мелкие бытовые сделки, следовательно, они также обладают частичной дееспособностью.
Гражданское законодательство предусматривает возможность признания несовершеннолетнего,
достигшего возраста 16 лет, полностью дееспособным (эмансипация), если он работает по трудовому
договору или с согласия родителей занимается предпринимательской деятельностью, а также при
вступлении в брак.
Физическое лицо может быть признано судом недееспособным, если вследствие расстройства
психического здоровья оно не может понимать своих действий или руководить ими, либо ограниченно
дееспособным, если оно вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими
средствами ставит свою семью в тяжелое материальное положение.
Фактически разновидностью дееспособности является деликтоспособность. Под деликтоспособностью
понимается способность нести правовую ответственность за совершенное правонарушение (деликт).
Несение ответственности предусматривает юридическую обязанность претерпевать определенные
санкции, предусмотренные нормами права. В целом за уголовные преступления ответственность
наступает с возраста 16 лет, а за наиболее тяжкие преступления — с 14 лет.
24
Для юридических лиц правоспособность и дееспособность возникают одновременно с момента их
создания и прекращаются в момент завершения мероприятий по их ликвидации.
По отношению к органам государства и местного самоуправления, к государству и муниципальным
образованиям в целом понятия правосубъектности, правоспособности и дееспособности обычно не
используются.
Для обозначения правосубъектности коллективных субъектов (обычно государственных органов)
используется термин «компетенция», т. е. предметы ведения, в пределах которых государственный
орган наделяется властными полномочиями для осуществления своих функций.
34. Юридические факты: понятие, виды
35. Реализация права: понятие, формы.
Реализация права – это фактическое осуществление предписаний правовых норм в поведении
субъектов.
Право имеет смысл, если оно реализуется. Издание законов – это не самоцель для правотворческих
органов. Реализация права является завершающей стадией механизма правового регулирования, когда
субъективные права и юридические обязанности воплощаются в реальном поведении людей.
Реализация права по своему содержанию есть правомерное поведение субъектов.
В зависимости от критерия можно выделять различные формы реализации права.
По субъекту: индивидуальная и коллективная формы реализации.
По внешней стороне: действие и бездействие.
В зависимости от характера действий субъектов выделяют 4 формы реализации права:
1) соблюдение – воздержание от действий, запрещенных нормами права, то есть пассивное поведение.
Это реализация запрещающих норм (норм-запретов). Нормы – запреты – это многие нормы УК РФ,
многие нормы административного права. Например, работник не нарушает установленные в правилах
внутреннего трудового распорядка запреты.
2) исполнение связано с выполнением обязанностей, то есть строго определенных в законе действий в
интересах управомоченной стороны. Это реализация обязывающих норм, предусматривающих
позитивные обязанности, для которых требуется активное поведение: уплатить налог, поставить товар
покупателю, выполнить работу по трудовому договору, явится в суд по повестке в качестве свидетелей
и т.д.
3) использование выражается в осуществлении субъективных прав, посредством этого лицо
удовлетворяет свой собственный интерес и тем самым достигает определенного блага. В такой форме
реализуются управомочивающие нормы, в диспозициях которых предусмотрены субъективные права.
Субъективное право предполагает как активное, так и пассивное поведение. Субъект ведет себя
пассивно, если отказывается от использования своего права. Характерный признак данной формы –
добровольность. Никто не может заставить гражданина использовать свое право.
Пример активного поведения: получение высшего образования, участие в выборах и т.д.
4) применение – это властная деятельность компетентных государственных органов и должностных
лиц по подготовке и принятию индивидуального решения по юридическому делу на основе
юридических фактов и конкретных юридических норм (например, в соответствии с уголовным
кодексом суд выносит приговор подсудимому за совершение им преступления).
25
36. Толкование права: понятие, виды, способы
Толкование норм права-это деятельность органов государства, должностных лиц, общественных
организаций, отдельных граждан, специалистов-практиков или ученых, направленная на установление
содержания норм права, и раскрытие выраженной в них воли законодателя.
В юридической науке и практике различают следующие способы толкования:
грамматический (философский, языковой, текстовой);
систематический;
логический;
историко-политический;
специально-юридический;
телеологический (целевой);
функциональный.
Грамматическийспособ состоит в уяснении смысла правовой нормы на основе анализа текста
нормативно-правового акта, его буквального содержания. Поскольку мысль законодателя облечена в
слова, выражения, понятия, а они связаны логической связью, то первоначального необходимо
выяснить их терминологическое и грамматическое содержание, из которых складывается суть. Этот
процесс связан с выяснением значения отдельных понятий и терминов нормативного акта. После
уяснения смысла слов и терминов устанавливается смысл предложений, посредством которых
сформулирована норма права, для этого сопоставляются грамматические формы слов (род, число,
падеж и т.д.), выявляются связи между словами и предложениями, устанавливаются синтаксическая и
морфологическая структура предложения. Чтобы содержание нормы было понято правильно, нужно
выяснить значение всех знаков препинания, соединительных или разделительных союзов. Например,
при соединительном союзе «и» требуется наличие двух или более каких-либо условий при
разделительных «либо», «или» выполняется только одно из указанных в такой норме условий.
Систематическийспособ толкования права вытекает из такого свойства правовых норм, как
системность. Он представляет собой уяснение смысла правовой нормы, с учетом её места, значения в
системе права, отрасли права, правовом институте связи с другими нормами. При систематическом
толковании происходит сопоставление толкуемой нормы права с другими нормами, находящимися как
в одном с ней нормативном акте (и даже в одной статье), так и в иных нормативных актах. В процессе
правоприменительной деятельности нужно постоянно помнить о связи норм общей и особенной частей
нормативного акта (это относится не только к кодифицированным актам, где существует четкое
разделение на два указанных раздела - практически в каждом нормативном акте есть какие-то общие
положения), о связи с общих и специальных норм права, о существовании правовых норм с
отсылочными и бланкетными элементами, содержание которых вообще не может быть раскрыто без
обращения к другим правовым нормам.
Логический способ толкования права - это толкование правового акта по его смыслу с использованием
законом логики. Этот способ используется самостоятельно, особенно от остальных способов. Здесь
исследуется логическая связь отдельных положений закона с правилами логики. Выясняется, прежде
всего, внутренняя (логическая) структура нормы, взаимосвязь трех её элементов - гипотезы,
диспозиции и санкции; устраняются возможные логические противоречия, когда одно утверждение
исключает другие; анализируются и оцениваются иносказания, переносный смысл, соотношения духа
и буквы толкуемого правила.
26
Логическое толкование имеет целью с помощью правил формально логики выявить то, что
законодатель желал выразить в тексте закона, но не выразил. Для этого толкующий субъект должен
знать законы логики, логические приемы, такие как логическое преобразование, выведение вторичных
норм, выводы из понятий, доведение до абсурда.
Историко-политическийспособ толкования норм права состоит в выяснении историко-общественных
условий, тех экономических, социальных, политических и иных факторов создавших данную
правовую норму, а также анализ целей и задач, которые решает государство посредством введения её в
действие. Необходимость этого способа вызывается тем, что с помощью лишь установления правовых
связей, невозможно уяснить глубоко смысл и содержание нормы права.
Этот способ толкования позволяет анализировать также источники, находящиеся вне права:
материалы, обсуждения и принятия проектов нормативных актов, первоначальные проекты, материалы
всенародного обсуждения, различные выступления, мнения и т.д.
Специально-юридическийспособ толкования права состоит в уяснении воли законодателя, выраженной
в правовой норме, через анализ специальных юридических понятий, категорий, конструкций на основе
профессиональных знаний юриспруденции и законодательной техники.
Телеологический способ толкования норм права проявляется в том, что уяснение смысла нормы права
осуществляется путем понимания целей её издания. Иногда эти цели указываются в самом акте, как
правило в преамбуле. Но цели закон могут также логически вытекать из его содержания, общей
направленности. Иногда о целях говорит уже само название закона или отдельных его разделов, норм,
статей.
Функциональныйспособ толкования норм права опирается на знание факторов и условий, в которых
функционирует, действует, применяется данная норма права. Прежде всего это касается толкования
так называемых оценочных терминов («уважительная причина», «существенный вред», «значительный
ущерб», «крайняя необходимость» и .т.д.). С учетом особенностей места, времени и других факторов,
одни и те же обстоятельства могут быть признаны уважительными либо не уважительными,
существенными либо не существенными и.т.п. Иногда законодатель прямо обязывает учитывать
различные конкретные условия, то есть обратиться к функциональному толкованию. Например, при
определении размера алиментов за несовершеннолетних детей суд учитывает материальное или
семейное положение сторон и другие «заслуживающие внимания обстоятельства» Семейный кодекс
Российской Федерации ст. ст. 81, 83.
Толкование - разъяснение может быть классифицировано по различным основаниям:
По юридической силе выделяют официальное и неофициальное толкование.
Официальное толкование, в свою очередь, подразделяется на аутентичное, легальное и казуальное.
Нормативное толкование так же подразделяется на аутентическое (аутентичное) и легальное
(делегированное) толкование.
Не официальное толкование подразделяется на доктринальное (научное, компетентное,
профессиональное) и обыденное.
По объему выделяют три вида толкования: буквальное (адекватное), расширительное
(распространительное) и ограничительное.
Так же толкование можно подразделить на устное и письменное.
Официальноетолкование дается уполномоченными на то органами и должностными лицами. Оно, как
правило, документально оформляется в специальных актах (актах толкования) и является
юридическим образовательным для всех, кого это касается; вызывает определенные последствия.
27
Аутентичное(авторское) толкование - это разъяснение смысла правовой нормы тем государственным
органом, который ее издал. Слово «аутентичный» в переводе с греческого означает подлинный,
действительный, основанный на первоисточнике.
Легальное(делегированное) толкование основывается на законе. В этом случае закон наделяет тот или
иной орган правом давать толкования актам, изданным другими органами. Оно может даваться в
форме инструкций, разъяснений и должно проводиться в рамках компетенции органа производящего
разъяснения. Его обязательная сила распространяется на тех субъектов, которые подпадают под
юрисдикцию органа, дающего толкование.
Казуальное толкование - это официальное разъяснение смысла нормы, которое дается судебным или
иным компетентным органом по поводу конкретного дела и формально обязательно лишь при его
рассмотрении. Его название происходит от слова казус-случай, жизненный факт.
Неофициальное толкование в отличие от официального, не является юридически обязательным. Акты
неофициального толкования не принадлежат к числу юридических фактов, т.к. оно исходит от
субъектов, деятельность которых не является официальной, государственной. Такое толкование может
быть как устным, так и письменным. Важной его особенностью является то, что оно не связано с
властью, принуждением, показаниям. Какие-либо санкции здесь исключены.
Неофициальное толкование подразделяется на обыденное, компетентное и доктринальное.
Обыденное толкование может осуществлять любой субъект права. Это житейский уровень понимания
права, его интерпретация рядовыми гражданами. Это толкование отражает правосознание основной
массы населения. Как правило, оно сопровождается высказыванием поверхностных и неверных
суждений, но и люди без юридического образования проявляют способности правильно ставить
вопросы и находить подходы к их решению.
Компетентное(профессиональное) толкование норм права дается юристами практиками: адвокатами,
судьями в судебном заседании, прокурором во время приема граждан, следователями и другими
специалистами, вообще лицами с высшим юридическим образованием. Такое толкование может бать
как устным ( в виде консультации, ответов на конкретные вопросы), так и письменным (в форме
справки, заключения, выступления в печати) . этот вид толкования выделяется по профессиональному
признаку, а не по глубине, научности разъяснения смысла и содержания норм права.
Доктринальное толкование оказывает наиболее заметное влияние на реализацию права. Оно дается
учеными, представителями науки. Ценность его- в аргументированности, доказательности,
обоснованности. Например, периодически издаваемые комментарии к действующим российским
Кодексам.
По объему выделяют три вида толкования: буквальное, расширительное и ограничительное.
Буквальное (адекватное) толкование точно соответствует тексту нормы. Это типичный, часто
встречающийся вид толкования. При чем действительное содержание нормы права, установленное в
ходе использования всех необходимых для данного случая приемов толкования, совпадает с
результатом, полученным на основе простого прочтения ее текста (смысл и буква закона совпадают).
Этот вид толкования не порождает разногласий и споров.
Расширительноетолкование шире текста правовой нормы, поскольку смысл правового предписания
выходит за рамки буквальных выражений. Перечень случаев, требующих расширительного
толкования, обычно сопровождается использованием выражений «и другие», « и прочее», « и так
далее». Например, согласно ст. 1068 Гражданского кодекса РФ предусматривается ответственность за
вред, «причиненный гражданину… в результате незаконных действий государственных органов…».
Если толковать содержание данной статьи буквально, то лица без гражданства, иностранцы не
28
подпадают под действие данной статьи. Однако это не так, поскольку понятие «гражданин»
интерпретируется здесь расширительно как физическое лицо.
Ограничительное толкование права выражается в таком результате интерпретации, когда подлинный
смысл нормы права следует понимать ограничено уже, чем это выражено в словесном тексте.
Например, согласно п.3 ст.38 Конституции РФ «трудоспособные дети, достигшие 18 лет, должны
заботится о своих нетрудоспособных родителях». В результате толкования выясняется, что такая
обязанность не возлагается на детей, которые сами являются не трудоспособными.
37. Правонарушение: понятие, признаки, виды.
38. Состав правонарушения.
39. Юридическая ответственность: понятие, признаки, цели.
Юридическая ответственность - отрицательная реакция государства на противоправное деяние,
выражающаяся в государственном осуждении правонарушителя и причинении ему определённых
лишений, предусмотренных санкциями правовых норм.
Признаки: 1) связана с правонарушением, следует за ним и обращена на правонарушителя; 2) имеет
государственно-принудительный характер; 3) применение в строгом соответствии с законодательно
установленной процедурой; 4) влечет за собой негативные последствия (лишения) для
правонарушителя: ущемление его прав, возложение на него дополнительных обязанностей; 5)
возложение лишений, применение государственно-принудительных мер осуществляется в ходе
правоприменительной деятельности компетентными государственными органами в строго
определенных законом порядке и формах; вне процессуальных форм юридическая ответственность
невозможна.
Цели: 1) защита правопорядка; 2) воспитание граждан.
40. Принципы юридической ответственности.
Юридическая ответственность - это охранительное правоотношение между государством и
нарушителем, где у государства в лице уполномоченных органов и должностных лиц возникает право
налагать взыскания за совершенное правонарушение, а у нарушителя - обязанность понести
определённые лишения в результате наложения этих взысканий. Меры ответственности всегда носят
ответный характер и выражают негативную реакцию государства на совершенное правонарушение.
Принципы юридической ответственности:
1) справедливость - соразмерное наказание виновного, недопущение установления уголовных санкций
за проступки и отрицание обратной силы закона, закрепляющего усиление ответственности;
возложение на виновного за одно нарушение лишь одного наказания; обеспечение возмещения вреда
(если он имеет обратимый характер) и т.п.;
2) гуманизм - выражается, в запрете установить и применить такие меры наказания, которые унижают
человеческое достоинство;
3) законность - требование, чтобы юридическая ответственность возлагалась на виновное лицо строго
по закону и за деяния, предусмотренные законом;
4) обоснованность - заключается в объективном всестороннем и аргументированном исследовании
обстоятельств дела;
5) неотвратимость - означает неизбежность наступления юридической ответственности, действенное,
качественное и полное раскрытие правонарушений, обязательную и эффективную карательную
реакцию со стороны государства в отношении виновных лиц;
6) целесообразность - предполагает соответствие наказания, избираемого применительно к
правонарушителю, целям юридической ответственности, позволяя учесть различные обстоятельства
совершения деяния (как смягчающие, так и отягчающие).
29
41. Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность.
К обстоятельствам, исключающим юридическую ответственность, можно отнести:
1) необходимую оборону (имеет место при защите личности и прав обороняющегося или других лиц,
охраняемых законом интересов общества или государства от общественно опасного посягательства
путем причинения вреда посягающему лицу, если при этом не превышены пределы необходимой
обороны, т. е. не было явного несоответствия защиты характеру и степени общественной опасности
посягательства) (ст. 37 УК РФ):
2) задержание лица, совершившего преступление (имеется в виду необходимость доставить такое лицо
органам власти и пресечь возможность совершения им новых преступлений путем причинения ему
вреда, если иными средствами задержать его не представлялось возможным и не было допущено
превышения необходимых для этого мер) (ст. 38 УК РФ);
3) крайнюю необходимость (допустима в случаях устранения опасности, непосредственно
угрожающей личности и правам данного лица или иных лиц, охраняемым законом интересам общества
или государства, если эта опасность не могла быть устранена иными средствами и при этом не было
допущено превышения пределов крайней необходимости) (ст. 39 УК РФ):
4) физическое и психическое принуждение (имеется в виду причинение лицом вреда под
принуждением, если вследствие этого оно не могло руководить своими действиями) (ст. 40 УК РФ);
5) обоснованный риск (допустим в случаях причинения вреда охраняемым законом интересам для
достижения общественно полезной цели) (ст. 41 УК РФ);
6) исполнение приказа или распоряжения (имеется в виду причинение вреда лицом, исполняющим
обязательные для него предписания) (ст. 42 УК РФ);
42. Виды юридической ответственности.
43. Законность и правопорядок.
Законность - политико-правовое явление, характеризующее процесс совершенствования
государственно-правовой формы и реализации идеи социальной справедливости путем строгого и
неуклонного соблюдения и исполнения действующею законодательства.
Принципами законности выступают следующие требования:
 она должна быть единой для всех;
 должна гарантировать основные права и свободы граждан;
 должна обеспечивать неотвратимость наказания за совершенное правонарушение;
 не должна противостоять целесообразности;
 должна быть взаимосвязана с воспитанием правовой культуры.
Правопорядок — часть общественного порядка.
Общественный порядок - определенное качество (состояние) системы общественных отношений,
заключающееся в таком построении социальных связей, которое обеспечивает согласованность
общественной жизни, беспрепятственное осуществление участниками общественных отношений своих
прав и обязанностей и защищенность их основных интересов, общественное и личное спокойствие.
Правопорядок обеспечивается, поддерживается и восстанавливается специальными органами
государства, которые называют правоохранительными. Среди правоохранительных органов,
участвующих в обеспечении законности и правопорядка в России, следует выделить полицию и
прокуратуру.
В соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. № З-ФЗ «О полиции» полиция
осуществляет деятельность по следующим основным направлениям:


защита личности, государства, общества от противоправных посягательств;
предупреждение и пресечение преступлений и административных правонарушений;
30



выявление и раскрытие преступлений, производство дознания по уголовным делам;
розыск лиц;
производство по делам об административных правонарушениях, исполнение административных
наказаний;
 обеспечение правопорядка в общественных местах;
 обеспечение безопасности дорожного движения;
 контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации в области оборота оружия;
 контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации в области частной
детективной (сыскной) и охранной деятельности;
 охрана имущества и объектов, в том числе на договорной основе;
 государственная защита потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного
судопроизводства, судей, прокуроров, следователей, должностных лиц правоохранительных и
контролирующих органов, а также других защищаемых лиц;
 осуществление экспертно-криминалистической деятельности
44. Правосознание, правовая культура, правовое воспитание.
Правосознание представляет собой совокупность идей, взглядов, навыков, умений, чувств, эмоций,
традиций, переживаний, которые выражают отношение людей к правовым явлениям общественной
жизни.
Признаки правосознания:

одна из форм общественного сознания;

отражает всю правовую реальность: систему права, законодательство, юридическую
деятельность;

включает идеи, теории, навыки, умения, чувства, эмоции, настроения и другие элементы;

носителями правосознания являются различные субъекты: индивиды, социальные
общности, общество в целом и др.

охватывает представления людей о действующем праве, существовавшем ранее и
желаемом;

оказывает ориентирующее воздействие на поведение людей, позволяет им сделать
осознанный выбор варианта поведения.
Структура правосознания:
1. Правовая идеология
2. Правовая психология
Правовая идеология - это система взглядов и представлений, которые в теоретической форме
отражают правовые явления общественной жизни.
Правовая психология - это совокупность чувств, привычек, настроений, традиций, навыков, умений,
в которых выражается отношение различных социальных групп, отдельных индивидов к праву,
законности, системе правовых учреждений, функционирующих в обществе.
Виды правосознания:
По субъектам:
а) общественное правосознание;
31
б) групповое правосознание;
в) индивидуальное правосознание.
С позиций социального уровня:
а) обыденное;
б) профессиональное;
в) научное.
По направленности:
а) обращенное к прошлому (ретроспективное);
б) обращенное к настоящему;
в) обращенное к будущему (перспективное).
В зависимости от характера выражения правовой реальности:
а) нормальное;
б) аномальное (деформированное).
45. Конституция: понятие, структура, юридические свойства.
Конституция РФ – нормативно-правовой акт высшей юридической силы, принятый всенародным
голосованием и закрепляющий основные принципы взаимодействия государства, общества и
личности.
Юридические свойства Конституции РФ:

особый субъект принятия – многонациональный народ России;

особый всеохватывающий объект правового регулирования – фундаментальные
общественные отношения, общие принципы российского права (в отличие от других законов,
чей предмет правового регулирования охватывает конкретную сферу общественных
отношений);

учредительный характер – закрепляет форму государства, систему и объем власти
государственных органов;

имеет высшую юридическую силу – иные НПА не должны противоречить ее положениям;

прямое действие (особой свойство) – действует на всей территории РФ; для вступления ее в
силу не требуется применение специального нормативного акта; на ее положения можно
ссылаться при разрешении юридических дел;

является жесткой – усложненный порядок ее изменения, по сравнению с изменением других
законов;

перспективность – рассчитана на длительный период действия; содержит положения,
нацеливающие на развитие общественных отношений;
32

краткость – содержит основные принципы, а конкретизация ее норм осуществляется в ФКЗ и
ФЗ, являющихся источниками конституционного права;

является писаной – состоит из одного НПА и является кодифицированной;

является фиктивной в большей степени – многие положения содержат нормы-цели, нормызадачи, которые на данный момент времени еще не достигнуты в идеале;
46. Основы конституционного строя Российской Федерации.
Конституционный строй - устройство общества и государства, закрепленное нормами
конституционного права.
человек, его права и свободы как высшая ценность;

народовластие;

полнота суверенитета Российской Федерации;

равноправие субъектов РФ;

единое и равное гражданство независимо от оснований его приобретения;

экономическая свобода как условие развития экономической системы;

разделение властей;

гарантии местного самоуправления;
33

идеологическое многообразие;

политический плюрализм (принцип многопартийности);

приоритет закона;

приоритет общепризнанных принципов и норм международного права и международных
договоров России перед национальным правом;

особый порядок изменения положений Конституции РФ, составляющих основы
конституционного строя.
47. Система конституционных прав и свобод личности. ?
48. Правовое государство.
Правовое государство - это государство, которое во всей своей дея­тельности подчиняется праву и
главной своей целью считает обеспечение прав и свобод человека.
Основ­ные признаки правового государства:
 Верховенство закона.
 Высший приоритет и гарантированность прав и свобод человека и гражданина.
 Равенство всех перед законом.
 Разделение властей.
 Независимость суда.
Указанные признаки правового государства являются только основными. В практической жизни
правовое государство вклю­чает еще очень много аспектов, которые могут включать:





верховенство парламента в законодательной сфере;
демократический контроль за исполь­зованием армии за рубежом и внутри страны;
невмешательство государства в работу средств массовой информации;
закон­ность методов деятельности органов контрразведки;
гласность внешнеполитических шагов правительства, и др.
Практикоориентированные задания
1.
Составьте запрещающую, обязывающую и управомочивающую норму права, укажите
структурные элементы сконструированных норм.
2.
Определите по представленным фрагментам конституций зарубежных государств форму
государственного устройства.
3.
Определите по представленным фрагментам конституций зарубежных государств форму
правления.
4.
Найдите в Конституции России нормы права, подтверждающие демократический характер
государственного режима в России.
5.
Укажите, какие функции государства реализует Федеральная таможенная служба
Российской Федерации.
6.
Укажите в представленном тексте нормативного правового акта императивные и
диспозитивные нормы.
7.
Укажите, какие признаки государства присутствуют у субъекта Федерации (например,
Ростовской области), а какие – отсутствуют.
8.
Расположите названные преподавателем нормативные правовые акты в порядке убывания
их юридической силы.
9.
Перечислите источники официальной публикации федеральных законов, нормативных
правовых актов федеральных органов исполнительной власти, нормативных правовых актов
Ростовской области, нормативных правовых актов органов местного самоуправления г. Ростована-Дону.
34
10.
Определите место таможенного права в системе российского права. Обоснуйте свою точку
зрения.
11.
Объясните, в чем состоят отличия нормативного правового акта и правоприменительного
акта.
12.
Опишите состав правонарушения на конкретном примере.
13.
Охарактеризуйте структуру правоотношения на конкретном примере.
14.
Назовите признаки юридического лица.
15.
Объясните, чем отличается правовой статус гражданина Российской Федерации от
правового статуса иностранного гражданина и лица без гражданства.
16.
Назовите виды нормативных правовых актов, подлежащих регистрации в Министерстве
юстиции Российской Федерации.
35
Download