Наследование по закону

реклама
СОДЕРЖАНИЕ
Введение ...................................................................................................................... 3
Глава I. Общие вопросы наследования по закону ............................................. 5
1.1. Условия наследования по закону ................................................................ 5
1.2. Очередность наследования ........................................................................... 8
1.3. Наследование по праву представления .................................................... 12
Глава II. Характеристика видов наследования по закону ............................. 17
2.1. Особенности наследования пережившим супругом .............................. 17
2.2. Особенности наследования усыновленными и усыновителями ........ 22
2.3. Особенности наследования нетрудоспособными иждивенцами
наследодателя ....................................................................................................... 26
Глава III. Отдельные вопросы наследования по закону ................................ 32
3.1. Обязательная доля в наследстве ............................................................... 32
3.2. Наследование выморочного имущества .................................................. 36
Заключение ............................................................................................................... 41
Список источников ................................................................................................. 43
3
Введение
Наследование по российскому законодательству возможно по двум
основаниям: завещанию и закону.
На первое место законодатель поставил завещание, как конкретное
выражение воли умершего. Если же завещание отсутствует, отменено
завещателем
или
признано
недействительным,
тогда
наследование
осуществляется по закону. Наследование по закону имеет место, когда оно не
изменено завещанием.
Наследование
национальные
по
правовые
завещанию
системы.
и
закону
При
знают
этом,
практически
основным
все
критерием
дифференциации является наличие или отсутствие выраженной в определенном
гражданским законодательством порядке воли наследодателя в отношении
своего имущества.
Наследование по закону имеет место в тех случаях, когда завещание
отсутствует (не составлено), признано недействительным полностью или в
части, охватывает не все наследственное имущество и др. Правила,
регламентирующие данную разновидность наследования, строятся на основе
двух основных принципов – индивидуального и социального1.
Индивидуальное начало проявляется в том, что к числу наследников
относятся прежде всего наиболее близкие родственники и члены семьи
наследодателя.
Несмотря на кажущуюся простоту наследования по закону, как
свидетельствуют многочисленные труды авторов по теме наследования и
судебная практика, применение норм о таком наследовании нередко вызывает
трудности.
Шилохвост О.Ю. Проблемы правового регулирования наследования по закону в современном гражданском
праве России: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. – М.: 2006. – С.3.
1
4
Кроме того, действующее законодательство о наследовании по закону
претерпело некоторые изменения, в частности, увеличено количество очередей
наследников, и т.п., что требует дополнительного научного исследования.
Вышеизложенные положения свидетельствуют об актуальности данной
работы, рассматривающей особенности наследования по закону.
Объект исследования – комплекс теоретических и практических
вопросов, связанных с наследованием по закону.
Цель работы – рассмотрение с учетом действующего законодательства
особенностей наследования по закону.
В соответствии с целью были поставлены следующие задачи:
- рассмотреть общие вопросы наследования по закону – условия,
очередность наследования и наследование по праву представления;
- дать характеристику видов наследования;
- изучить отдельные вопросы наследования по закону.
Базой для работы послужили нормы утратившего силу и действующего
законодательства о наследовании, а также работы авторов по наследственному
праву и непосредственно наследованию по закону, и материалы судебной
практики.
Работа
состоит
из
использованных источников.
введения,
трех
глав,
заключения
и
списка
5
Глава I. Общие вопросы наследования по закону
1.1. Условия наследования по закону
Наследование по закону является вторым основанием наследования.
Изначально отдается предпочтение наследованию по завещанию, но когда
завещания нет или оно ничтожно, вступает в действие закон.
Наследование по закону возможно после наследования по завещанию и
применяется по остаточному принципу:
- когда не изменено завещанием (п.2 ст.1111 ГК РФ2);
- когда завещание не охватывает всего наследственного имущества (п.2
ст.1120);
- когда завещание признано недействительным и нет действительного
предшествующего завещания (п.3 ст.1130, ст.1131);
- когда существуют лица, имеющие право на обязательную долю в
наследстве (ст.1149);
- когда имущество умершего считается выморочным (ст.1151).
В соответствии со ст.1112 ГК РФ в состав наследства входят
принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное
имущество, в том числе имущественные права и обязанности.
Не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно
связанные с личностью наследодателя, в частности право на алименты, право
на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, а также
права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается
ГК РФ или другими законами. Не входят в состав наследства личные
неимущественные права и другие нематериальные блага.
По закону может наследоваться как все имущество, входящее в состав
наследственной массы (при отсутствии завещания, признания наследства
Гражданский кодекс РФ, часть третья, от 26.11.2001 года № 146-ФЗ//Собрание законодательства РФ.
03.12.2001. № 49. Ст.4552.
2
6
выморочным), так и часть этого имущества, которая не была завещана. Часть
наследственной массы может быть унаследована по закону и в случаях
признания части завещания недействительным, отказа наследников по
завещанию от наследства и т.д.
Порядок наследования по закону был воспринят Россией и многими
другими странами из римского права.
«По древнейшему праву наследование известно только в одном своем
виде – именно в виде наследования по закону. Личность наследника
определяется самим строением семьи и рода, и как положение лица в этих
последних не может быть изменено частной волей индивида, так не может быть
изменен
ею
и
предопределенный
этим
семейным
строем
порядок
наследования...»3.
По мнению М.Ф.Владимирского-Буданова, «историческим основанием
права наследства служат союзы лиц, устраиваемые самой природой, - семьи и
роды»4.
Родственники (кровные родственники) делятся на разряды (порядки) по
степени родства. Степень родства определяется числом рождений до общего
предка – 1, 2, 3-я и т.д.
Иногда судам приходится устанавливать факт родственных отношений.
Так, 04.12.2006 года Шегарский районный суд Томской области,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению
Гоголева В.П. об установлении факта родственных отношений с Тресковой
М.Я., установил следующее. Гоголев В.П. обратился в суд с заявлением об
установлении юридического факта родственных отношений с Тресковой М.Я.,
13.06.1923 г.р., умершей 23.07.2006 года, указывая, что приходится ей родным
племянником, то есть он сын ее родного брата Гоголева П.Я., умершего
18.08.1968 года. Трескова М.Я. (в девичестве Гоголева) дважды выходила
замуж и меняла фамилию с Гоголевой на Каргаполову, а затем на Трескову.
3
4
Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. – М.: 1999. – С.298.
Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1995. – С.460.
7
Тетя хотела составить на него завещание, о чем написала ему в письме. После
смерти Тресковой М.Я. открылось наследство в г.Екатеринбурге, доля которого
наследуется им, но для принятия наследства ему необходимо установить факт
родственных отношений с Тресковой М.Я. Сделать это иным путем, кроме
судебного, невозможно. Суд установил, что Гоголев П.Я. и Гоголева М.Я.
являются родными братом и сестрой. Заявитель приходится родным
племянником Тресковой М.Я., родившейся 13.06.1923 года в д.Матафоново
Верхотурского района Свердловской области, Россия, и умершей 23.07.2006
году в г.Екатеринбурге. Согласно сообщению нотариуса г.Екатеринбурга после
смерти Тресковой М.Я. открылось наследство, для получения доли в котором
заявителю необходимо представить решение суда об установлении факта
родственных отношений с наследодателем. Поэтому суд установил, что
Гоголев В.П., 15.02.1954 г.р., приходится родным племянником Тресковой
М.Я.5
Родство бывает прямое (лица, последовательно происходящие друг от
друга) и боковое (лица, происходящие от общего предка, - брат, сестра, дядя,
тетя, племянник).
Прямое родство, в свою очередь, делится на восходящее (мать, дед и т.д.)
и нисходящее (дочь, внучка и т.д.).
Итак, наследование по закону – одно из двух оснований наследования.
Оно характеризуется тем, что законом установлены, во-первых, круг
наследников, причем исчерпывающе, во-вторых, порядок их призвания к
наследованию, и, в-третьих, правила перехода наследственного имущества к
нескольким наследникам по закону.
Наследники по закону разбиты на группы-очереди и призываются к
наследованию не все одновременно, а последовательно – в порядке
очередности.
5
Пример из: Зайцева Т.И. Судебная практика по наследственным делам. – М.: Волтерс Клувер, 2007. – С.16.
8
1.2. Очередность наследования
Наследование по закону имеет место, когда не изменено наследованием
по завещанию и в иных случаях по закону. Изменения, произошедшие в
российском гражданском законодательстве в части определения очередей
наследования, существенные. Если ранее, в статье 532 ГК РСФСР6,
предусматривалось только две очередности наследования по закону, то
согласно части третьей Гражданского кодекса РФ число наследников
увеличивается вплоть до шестой степени родства, а наследники всех очередей
по закону образуют восемь очередей наследования.
Согласно статье 1141 ГК РФ наследники по закону призываются к
наследованию в порядке очередности, предусмотренной статьями 1142-1145 и
1148. Наследники каждой очереди наследуют, если нет наследников
предшествующих очередей, то есть если они отсутствуют либо никто из них не
имеет права наследовать, либо все они отстранены от наследования (ст.1117),
либо в соответствии с пунктом 1 ст.1119 лишены наследства, либо никто из них
не принял наследства, либо все они отказались от наследства. Это
универсальное правило, существовавшее в Гражданском кодексе РСФСР,
сохранилось и в Гражданском кодексе РФ.
Наследниками первой очереди по закону (ст.1142 ГК РФ) являются дети,
супруг и родители наследодателя. Внуки наследодателя и их потомки
наследуют по праву представления.
Наследниками второй очереди (ст.1143 ГК РФ) являются полнородные и
неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка как со
стороны отца, так и со стороны матери. Дети братьев и сестер наследодателя –
его племянники и племянницы наследуют по праву представления.
Гражданский кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 11.06.1964 года)//Ведомости ВС РСФСР. 1964. № 24. Ст.407
(утратил силу).
6
9
К наследникам третьей очереди (ст.1144 ГК РФ) причисляются
полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди
и тети). Двоюродные братья и сестры наследуют по праву представления.
Статья 1145 ГК РФ устанавливает очередность призвания к наследованию
остальных родственников:
- четвертая очередь – родственники третьей степени родства: прадедушки
и прабабушки наследодателя;
- пятая – родственники четвертой степени родства: двоюродные внуки и
внучки, двоюродные дедушки и бабушки;
- шестая – родственники пятой степени родства: двоюродные правнуки и
правнучки, двоюродные племянники и племянницы, двоюродные дяди и тети.
Но на этом перечисление очередей наследования не заканчивается. В
соответствии
с
пунктом
3
ст.1145
ГК
РФ,
если
нет
наследников
предшествующих (то есть всех шести) очередей, к наследованию в качестве
наследников седьмой очереди по закону призываются пасынки, падчерицы,
отчим и мачеха наследодателя.
Сегодня
достаточно
часто
в
науку
поднимается
вопрос
о
целесообразности такого расширения круга лиц, призываемых к наследованию
при отсутствии завещания. Как отмечается в литературе, «безграничное
расширение круга наследников по закону может привести к переходу
наследственной массы столь далеким наследодателю родственникам, с
которыми он при жизни не только не поддерживал никаких отношений, но и о
существовании которых он, вполне вероятно, не имел никакого понятия, равно,
впрочем, как и наследники о наследодателе (так называемые смеющиеся, или
веселящиеся, наследники). Естественно, что воля наследодателя никак не могла
быть направлена на посмертное облагодетельствование таких «наследников»;
обратное должно было бы быть прямо выражено завещанием»7.
Интересен, в связи с этим, зарубежный опыт.
7
Белов В.А. Круг наследников по закону//Вестник МГУ. Серия 11 «Право». 2002. № 1. – С.65-66.
10
Так, согласно ст.731 Гражданского кодекса Франции (ФГК) наследство
переходит в силу закона к родственникам и супругу умершего. При отсутствии
пережившего супруга, имеющего право наследовать, родственники умершего
распределяются по системе разрядов (ordres). К первому разряду относятся
дети наследодателя и их нисходящие, ко второму – родители наследодателя, его
братья и сестры и нисходящие этих последних, к третьему – восходящие
наследодателя, кроме его родителей, к четвертому – боковые родственники
наследодателя до шестой степени родства включительно, кроме его братьев и
сестер и их нисходящих. Наличие хотя бы одного родственника предыдущего
разряда устраняет от наследования всех родственников следующих разрядов.
Внутри каждого разряда родственники более близкой степени родства
отстраняют дальних, а родственники одинаковой степени делят наследство
между собой поровну. Учитывается также право представления.
В Германии и Швейцарии категории наследников и очередность их
призвания к наследованию устанавливаются по парантеллам. Парантелла –
группа кровных родственников, происходящих от общего предка и его
нисходящих родственников. Следует указать, что сам термин «парантелла»
немецкому законодателю неизвестен, вместо него употребляется термин
«очередь» (Ordnung).
Швейцарское законодательство о наследовании во многом повторяет
немецкую модель. Родственники наследодателя разделены на три парантеллы.
К первой из них относятся потомки умершего, при этом дети наследуют в
равных
долях.
К
их
нисходящим
имущество
переходит
по
праву
представления8.
Анализ данных и иных положений зарубежного законодательства
позволяет говорить о том, что присутствующее в различных национальных
правовых системах распределение законных наследников по категориям и
последовательность этих категорий в аспекте призвания их к преемству в
Абраменков М.С. Правовое регулирование наследования по закону в России и за рубежом: сравнительный
анализ//Наследственное право. 2008. № 3.
8
11
имуществе умершего не совпадают. В праве разных государств не одинаков
наследственно-правовой статус тех субъектов, которые относятся к одной и той
же категории наследников. Практически все континентальные правовые
системы при классификации кровных родственников наследодателя как
имеющих право на его имущество на первом месте называют нисходящих
умершего, прежде всего детей. При этом наследственные права данной
категории наследников в одних государствах основаны лишь на биологическом
происхождении от наследодателя, в то время как в других поставлены в
зависимость от того, был ли ребенок рожден в браке или вне брака, а также
является он родным или усыновленным ребенком умершего.
Но вернемся к российскому законодательству. Фактически нормы части
третьей Гражданского кодекса РФ предусматривают неограниченный круг
наследников. Тем самым снижается вероятность наследования государством за
гражданином: всегда найдется хотя бы один дальний родственник, который и
унаследует имущество9. Степень родства устанавливается в зависимости от
числа рождений, но при этом рождение самого наследодателя сюда не входит.
Расширение круга наследников по закону является, несомненно,
прогрессивным
шагом
на
пути
совершенствования
наследственных
правоотношений, поскольку ГК РСФСР 1964 года не в полной мере
обеспечивал права и законные интересы граждан. Возможность сокращения
случаев призвания государства к наследованию при наличии родственников
наследодателя
в
значительной
степени
способствует
становлению
гражданского общества в нашей стране, а также укреплению и развитию
основных начал гражданского законодательства.
Наследственное имущество делится поровну между наследниками
призываемой очереди. Исключением из этого правила является наследование
по праву представления.
Грудцына Л.Ю. Как правильно распорядиться своим имуществом (наследование, дарение, рента). – М.: 2008.
– С.36.
9
12
1.3. Наследование по праву представления
Согласно пункту 1 ст.1146 ГК РФ доля наследника по закону, умершего
до открытия наследства или одновременно с наследодателем, переходит по
праву
представления
к
его
соответствующим
потомкам
в
случаях,
предусмотренных пунктом 2 ст.1142, п.2 ст.1143 и п.2 ст.1144, и делится между
ними поровну.
Не наследуют по праву представления:
- потомки наследника по закону, лишенного наследодателем наследства;
- потомки наследника, который умер до открытия наследства или
одновременно с наследодателем и который не имел бы права наследовать в
соответствии с пунктом 1 ст.1117 ГК РФ.
Наследование по праву представления означает, что определенные лица
являются представителями при наследовании чьих-то прав. Причем каждый из
представителей может представлять только свою категорию, свою очередность
по наследованию10.
Право представления – это право нисходящего родственника вступать
(заступать) на место своего родителя или другого восходящего умершего.
Поскольку лицо наследует не по собственному праву, а по праву другого
наследника, оно наследует наравне с наследниками, состоящими в той степени
родства с наследодателем, в которой состоял ранее умерший родитель или
восходящий родственник наследника. Именно поэтому, в силу самого
характера права представления, оно не может быть применимо к наследованию
по восходящей линии.
Существует три очереди наследования по праву представления:
- первая – внуки наследодателя и потомки наследодателя;
- вторая – дети братьев и сестер наследодателя и племянники и
племянницы наследодателя;
Пиляева В.В. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (постатейный). Часть третья. –
М.: Витрэм, 2002. – С.69-70.
10
13
- третья – двоюродные братья и сестры наследодателя.
Призвание указанных наследников к наследованию происходит в строго
определенных законом случаях.
Прежде всего, право представления при наследовании по завещанию в
законе
не
предусмотрено.
Право
представления
обусловлено
только
наследованием по закону. Поэтому нужно, чтобы были соответствующие
основания, то есть к наследованию по праву представления призываются
наследники по закону.
Наследование по праву представления возможно только тогда, когда
наследник по закону, призванный к наследованию, умер до открытия
наследства или одновременно с наследодателем. Тем самым наследники по
праву представления заступают на место наследника, умершего раньше или
одновременно с наследодателем.
Так, если, например, умрет дочь ранее своих отца и матери, то та доля в
имуществе отца или матери, которая причиталась бы ей по закону, переходит к
внукам наследодателя (детям дочери). Если же к моменту открытия наследства
дочь будет жива, внуки или их потомки не могут наследовать после умершего
деда (бабки)11.
В случае если наследник умер после открытия наследства, но не успел
при жизни в течение установленного законом срока выразить свою волю на
принятие или отказ от наследства, наследование по праву представления не
возникает. В этом случае право на принятие наследства или на отказ от него
переходит уже к собственным наследникам умершего, круг которых может не
совпадать с кругом наследников по праву представления.
В случае смерти лица, которое было призвано к наследованию по праву
представления, его наследники не могут быть призваны к наследованию того
же имущества, так как круг случаев призвания к наследованию в порядке
представления императивно определен в ГК. Собственного права наследовать
Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части третьей (постатейный)/Под ред.
Т.Е.Абовой, М.М.Богуславского, А.Г.Светланова. – М.: Издательство «Юрайт», 2004. – С.56.
11
14
имущество наследодателя в той же очереди, из которой призывались бы к
наследству наследники по закону, в случае смерти последних до открытия
наследства наследники по праву представления формально не имеют.
Если сначала умер брат наследодателя, затем его племянник (сын брата),
а затем сам наследодатель, то оснований для наследования по праву
представления нет. Дети племянника наследодателя (двоюродные внуки) будут
наследовать уже не по праву представления во второй очереди наследования, а
в четвертой очереди наследников по закону (в то же время дети племянника
наследодателя могут наследовать по праву представления после смерти своего
деда – брата наследодателя, но это будут уже другие наследственные
отношения по поводу иного имущества).
Пример из судебной практики. 14.01.2005 года Чкаловский районный суд
г.Екатеринбурга рассмотрел гражданское дело по заявлению Чуковой Р.Г. об
установлении факта принятия наследства. Решением суда заявление Чуковой
Р.Г. было удовлетворено, судом установлен указанный факт. Обстоятельства
дела таковы. 27.01.1971 года умер гражданин Каменных В.А. Завещания он не
оставлял. После его смерти открылось наследство, состоящее из 4/16 доли в
праве общей собственности на жилой дом. Заявительница приходилась
умершему родной племянницей, так как ее мать Зыкова А.А. (до вступления в
брак – Каменных) являлась родной сестрой наследодателя. Факт родственных
отношений в судебном заседании был подтвержден документами органов
записи актов гражданского состояния. Судом также проанализированы
доказательства вступления
имуществом,
входящим
в
заявительницы
состав
во
владение и
наследства:
пользование
установлено,
что
она
осуществляла ремонт дома, оплачивала налоги и расходы за пользование
электроэнергией, по водоснабжению, а также обрабатывала земельный участок.
Данные
факты
подтверждены
письменными
доказательствами
и
свидетельскими показаниями.
Однако факт, установленный судом, не имеет юридического значения.
Заявительница Чукова Р.Г. является племянницей наследодателя Каменных
15
В.А. В соответствии со ст.1143 ГК РФ, если нет наследников первой очереди,
наследниками
второй
очереди
по
закону
являются
полнородные
и
неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка как со
стороны отца, так и со стороны матери. Дети полнородных и неполнородных
братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы наследодателя)
наследуют по праву представления. Согласно ст.1146 ГК РФ доля наследника
по
закону,
умершего
до
открытия
наследства
или
одновременно
с
наследодателем, переходит по праву представления к его соответствующим
потомкам и делится между ними поровну. Для того чтобы племянница могла
быть призвана к наследованию по праву представления, ее мать должна была
скончаться ранее своего брата (дяди заявительницы). Однако в материалах дела
имеются доказательства того, что мать заявительницы Зыкова А.А. умерла в
1999 г., то есть после своего брата. В таком случае племянница не может быть
призвана к наследованию после смерти своего дяди12.
После
принятия
наследства
наследник
по
праву
представления
становится универсальным правопреемником наследодателя, а не первого
наследника по завещанию. Наследник по праву представления наследует долю
в имуществе наследодателя не по праву, принадлежащему его умершему
восходящему родственнику, а по праву, принадлежащему ему самому в силу
закона. Поэтому наследник по праву представления несет ответственность не
только по долгам восходящего родственника, умершего до открытия
наследства, но и по долгам первоначального наследодателя.
Право представления применяется и в отношении усыновителя и
усыновленного.
Наследники по праву представления не наследуют на равных с другими
наследниками по закону соответствующей очереди. Они наследуют лишь ту
долю в наследстве, которая причиталась бы предыдущему наследнику по
закону.
12
Пример из: Зайцева Т.И. Судебная практика по наследственным делам. – М.: Волтерс Клувер, 2007. – С.35.
16
Между собой наследники, призванные к наследованию по праву
представления, наследуют в равных долях.
В то же время наследник по праву представления может являться
нетрудоспособным иждивенцем наследодателя. Данное обстоятельство имеет
важное практическое значение, поскольку доли наследственного имущества,
причитающиеся
наследнику
по
праву
представления
или
как
нетрудоспособному иждивенцу, могут быть разными13. Однако следует
помнить, что в качестве нетрудоспособных иждивенцев призываются к
наследованию лица, не входящие в круг наследников той очереди, которая
призывается к наследованию (п.1 ст.1148 ГК).
По смыслу нормы п.1 ст.1158 ГК наследник может отказаться от
наследства в пользу лица, являющегося наследником по праву представления,
однако лишь в случае, если такой наследник призван к наследованию. В
отличие от случаев отказа от наследства в пользу иных наследников по закону
или по завещанию, в данном случае недостаточно быть лишь названным в
качестве наследника по праву представления.
Наследование по праву представления следует отличать от призвания к
наследованию подназначенного наследника, а также от наследования в порядке
наследственной трансмиссии.
Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части третьей (постатейный)/Под ред.
Т.Е.Абовой, М.М.Богуславского, А.Г.Светланова. – М.: Издательство «Юрайт», 2004. – С.59.
13
17
Глава II. Характеристика видов наследования по закону
2.1. Особенности наследования пережившим супругом
Права пережившего супруга при наследовании урегулированы статьей
1150 ГК РФ.
Принадлежащее пережившему супругу наследодателя в силу завещания
или закона право наследования не умаляет его права на часть имущества,
нажитого во время брака с наследодателем и являющегося их совместной
собственностью. Доля умершего супруга в этом имуществе, определяемая в
соответствии со статьей 256 ГК РФ, входит в состав наследства и переходит к
наследникам в соответствии с правилами, установленными Кодексом.
Доля умершего супруга (как следует из ст.1150), определяемая по
правилам статьи 256, входит в состав наследства и переходит к наследникам в
соответствии с правилами, установленными Гражданским кодексом РФ.
Правила статьи 256 ГК РФ14, касающиеся имущественных прав и обязанностей
супругов, подлежат применению с учетом норм Семейного кодекса РФ (гл.7
«Законный режим имущества супругов», гл.8 «Договорный режим имущества
супругов»)15.
Оформлению наследственных прав на долю умершего супруга в
совместно нажитом имуществе должно предшествовать определение этой доли.
Выдача свидетельств о праве собственности в случае смерти обоих супругов не
допускается. В этом случае вопрос об определении долей супругов может быть
решен в судебном порядке.
Для выдачи свидетельства о праве собственности необходимо наличие
одновременно трех условий: 1) факта брачных отношений; 2) факта
приобретения имущества в период зарегистрированного брака; 3) имущество
Гражданский кодекс РФ, часть первая, от 30.11.1994 года № 51-ФЗ//Собрание законодательства РФ.
05.12.1994. № 32. Ст.3301.
15
Семейный кодекс РФ от 29.12.1995 года № 223-ФЗ//Собрание законодательства РФ. 01.01.1996. № 1. Ст.16.
14
18
должно
являться
общим,
принадлежать
на
праве
общей
совместной
собственности супругам.
Наличие брачных отношений супругов устанавливается нотариусом, как
правило, на основании свидетельства о браке (свидетельства о заключении
брака). Иногда в качестве доказательства брачных отношений используется
отметка о регистрации брака в паспорте пережившего супруга. При выдаче
свидетельства о праве собственности в случае смерти одного из супругов факт
брачных
отношений
может
быть
дополнительно
подтвержден
соответствующим заявлением наследников.
Приобретение имущества в период брака: свидетельство о праве
собственности может быть выдано только в случае приобретения имущества, на
которое оно выдается, в период брака. Часто нотариусы выдают свидетельства
о праве собственности на имущество, подлежащее специальной регистрации
или иному учету (недвижимое имущество, автомототранспортные средства).
При выдаче такого имущества проблем с проверкой факта приобретения его в
период
брака
практически
не
возникает.
Соблюдение
этого
условия
проверяется нотариусом по правоустанавливающим документам на имущество
путем сопоставления даты регистрации брака с датой приобретения имущества.
В отношении имущества, не требующего специальной (предусмотренной
законом) регистрации (денежные суммы, ценные бумаги и др.), нотариус также
должен удостовериться, что право на него возникло у супругов в период брака.
Это возможно при наличии соответствующих официальных документов
(справок, выписок и т.п.), выданных компетентными органами16.
Общее имущество супругов: в соответствии со статьей 34 СК РФ к
общему имуществу супругов относятся:
- доходы каждого из супругов от трудовой и предпринимательской
деятельности;
Зайцева Т.И., Крашенинников П.В. Наследственное право. Комментарий законодательства и практика его
применения. – Изд. 4-е. – М.: Статут, 2003. – С.102-103.
16
19
- доходы от результатов интеллектуальной деятельности каждого из
супругов;
- полученные каждым из супругов пенсии, пособия, а также иные
денежные выплаты, не имеющие специального целевого назначения;
- приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и
недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале;
- любое другое имущество, не изъятое из гражданского оборота, нажитое
супругами в период брака, независимо от того, на имя кого из супругов оно
было приобретено, зарегистрировано или на имя кого были внесены денежные
средства.
Не может быть выдано свидетельство о праве собственности на
имущество, которое является собственностью каждого из супругов. Согласно
статье 36 СК РФ к такому имуществу относится:
- имущество, принадлежащее каждому из супругов до вступления в брак;
- имущество, полученное одним из супругов хотя бы и в период брака, но
в порядке наследования;
- имущество, полученное одним из супругов в дар как от второго супруга,
так и от третьих лиц, а также имущество, полученное по иным безвозмездным
сделкам;
- вещи индивидуального пользования (например, одежда, обувь,
предметы личной гигиены), независимо от времени и оснований приобретения,
за исключением драгоценностей и иных предметов роскоши.
Факт приобретения имущества до заключения брака, а также отсутствие
факта
совместных
вложений
супругов
на
приобретение
имущества
устанавливается на основании правоустанавливающих документов на это
имущество17.
Переживший супруг наследодателя вправе определить свою долю в
общем имуществе, нажитом в период брака. Доля пережившего супруга в
Грудцына Л.Ю. Как правильно распорядиться своим имуществом (наследование, дарение, рента). – М.: 2008.
– С.38.
17
20
общем имуществе может быть определена нотариусом по месту открытия
наследства путем выдачи свидетельства о праве на долю в общем имуществе
супругов по письменному заявлению пережившего супруга в соответствии со
ст.75 Основ законодательства о нотариате18. Свидетельство о праве на долю в
общем имуществе подтверждает право пережившего супруга на половину этого
имущества – одну вторую (1/2) долю конкретных вещей и имущественных
прав.
Такое свидетельство выдается с извещением наследников, принявших
наследство (их законных представителей), но по смыслу ст.75 Основ
законодательства о нотариате – независимо от их согласия. Несогласный с
выдачей свидетельства наследник вправе оспорить его в судебном порядке.
Свидетельство может быть признано недействительным и по иску кредиторов
наследодателя.
В случае спора между пережившим супругом и наследниками умершего
супруга, а равно его кредиторами доли в общем имуществе супругов могут
быть определены в судебном порядке. В предусмотренных СК случаях (п.2
ст.39 СК) суд вправе: установить неравные пропорции в общем имуществе
после смерти одного из супругов; по соответствующему требованию признать
имущество, нажитое каждым из супругов в период их раздельного проживания
при прекращении семейных отношений, собственностью каждого из них (п.4
ст.38 СК), а имущество каждого из супругов при определенных законом
обстоятельствах – общим (ст.37 СК).
Если переживший супруг определил свою долю в общем имуществе,
оформленном на имя умершего, указанная доля не должна включаться в состав
наследства.
В соответствии с принципом диспозитивности (п.2 ст.1, ст.9 ГК)
переживший супруг может не определять свою долю в общем имуществе,
оформленном на имя умершего. Однако право на определение супружеской
Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ 11.02.1993 года № 44621)//Ведомости СНД и ВС РФ. 11.03.1993. № 10. Ст.357.
18
21
доли в этом имуществе ему должно быть разъяснено нотариусом до выдачи
свидетельства о праве на наследство (ч.1 ст.16 Основ законодательства о
нотариате).
В ст.75 Основ законодательства о нотариате предусмотрено, что по
письменному заявлению наследников, принявших наследство, и с согласия
пережившего супруга в свидетельстве о праве собственности на долю в общем
имуществе определяется также доля умершего супруга. Необходимость в этом
может возникнуть, если общее имущество (все или часть) оформлено на имя
пережившего супруга, а наследники умершего супруга желают включить его
долю в наследство.
При наличии брачного договора (ст.40-42 СК) состав имущества,
принадлежавшего умершему на день открытия наследства, а если договором
была установлена общая (долевая или совместная) собственность супругов, то
имущество или доля умершего в их общем имуществе, а равно имущество
пережившего супруга и (или) его доля в общем имуществе определяются на
основании брачного договора.
При признании брака недействительным суд, учитывая добросовестность
одного из супругов, может применить режим общей совместной собственности
к имуществу, нажитому ими совместно до признания брака недействительным
(п.4 ст.30 СК). В таком случае каждый из сособственников имеет право на
определение своей доли и раздел общего имущества.
Если эта возможность не была осуществлена при жизни участников
общей совместной собственности, то после смерти одного из них определение
долей в их общем имуществе и его раздел могут быть произведены в судебном
порядке по требованию второго участника общей собственности, а равно
наследников и кредиторов умершего. Что касается срока исковой давности по
этой категории требований, то к ним может быть применен по аналогии (ст.5
СК) трехлетний срок исковой давности, установленный в п.7 ст.38 СК для
требований о разделе общего имущества супругов, брак которых расторгнут.
22
Лицо, состоявшее с умершим в фактических брачных отношениях либо в
браке, признанном судом недействительным, не имеет никаких прав супруга. В
случае возникновения права общей долевой собственности во время семейной
жизни с наследодателем указанное лицо может истребовать у наследников
умершего свою долю в имуществе, оформленном на имя последнего, однако
такое требование будет основываться не на ст.256, 1150 ГК, а на ст.252 ГК.
2.2. Особенности наследования усыновленными и усыновителями
Усыновление представляет собой частноправовой договор, который
порождает для усыновленных детей те же правовые последствия, что и для
родных детей супругов19.
Права и обязанности усыновителя и усыновленного возникают со дня
вступления в законную силу решения суда об установлении факта усыновления
ребенка.
Согласно пункту 1 ст.1147 ГК РФ при наследовании по закону
усыновленный и его потомство, с одной стороны, и усыновитель и его
родственники – с другой приравниваются к родственникам по происхождению
(кровным родственникам).
Усыновленный и его потомство не наследуют по закону после смерти
родителей усыновленного и других его родственников по происхождению, а
родители усыновленного и другие его родственники по происхождению не
наследуют по закону после смерти усыновленного и его потомства, за
исключением случаев, указанных в пункте 3 ст.1147 ГК РФ. Это исключение
заключается в следующем: когда в соответствии с Семейным кодексом РФ
усыновленный сохраняет по решению суда отношения с одним из родителей
или другими родственниками по происхождению, усыновленный и его
Пиляева В.В. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (постатейный). Часть третья. –
М.: Витрэм, 2002. – С.72.
19
23
потомство наследуют по закону после смерти этих родственников, а последние
наследуют по закону после смерти усыновленного и его потомства.
Законодатель указывает, что:
- усыновленный и его потомство не наследуют по закону после смерти
родителей усыновленного и других его родственников по происхождению;
- родители усыновленного и другие его родственники по происхождению
не наследуют по закону после смерти усыновленного и его потомства;
- усыновленный и его потомство наследуют по закону, поскольку
приравниваются
к
родственникам
по
происхождению
(кровным
родственникам).
Не только усыновленные и усыновители наследуют после смерти друг
друга, но и усыновленные и их потомство (усыновители и их потомство)
наследуют
после
смерти
родственников
усыновителя
(потомков
усыновленного) на тех же основаниях, что и его потомство (после потомства
усыновителя).
У родных детей и усыновленных имеются одинаковые права на
наследственное имущество, оставленное после смерти усыновителя.
Усыновители могут быть призваны к наследованию после детей
(например, внуков, правнуков) усыновленных.
В то же время усыновленные дети утрачивают имущественные права по
отношению к своим физическим родителям. Поэтому усыновленные и их
потомство не наследуют после смерти своих кровных родственников, а
кровные
родственники
усыновленного
не
наследуют
после
смерти
усыновленного и его потомства20.
Для
возникновения
права
наследовать
после
усыновителя
или
усыновленного усыновление должно быть надлежащим образом оформлено. В
соответствии со ст.125 СК усыновление производится судом по заявлению лиц
(лица), желающих усыновить ребенка. Рассмотрение дел об установлении
Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части третьей (постатейный)/Под ред.
Т.Е.Абовой, М.М.Богуславского, А.Г.Светланова. – М.: Издательство «Юрайт», 2004. – С.57.
20
24
усыновления ребенка производится судом в порядке особого производства по
правилам, предусмотренным ГПК (гл.29)21. Суд в течение 3 дней со дня
вступления в законную силу решения суда об установлении усыновления
ребенка направляет копию решения суда в орган ЗАГС по месту вынесения
решения.
Усыновление ребенка подлежит государственной регистрации в порядке,
установленном
для
государственной
регистрации
актов
гражданского
состояния.
До внесения соответствующих изменений и дополнений в ГПК
усыновление гражданами Российской Федерации детей, также являющихся
гражданами Российской Федерации, производилось постановлением главы
районной
(городской)
администрации,
а
усыновление
иностранными
гражданами детей, являющихся гражданами Российской Федерации, постановлением органа исполнительной власти субъекта РФ (п.2 ст.169 СК).
Права и обязанности усыновителя и усыновленного ребенка возникают со
дня вступления в законную силу решения суда об установлении усыновления
ребенка. В случае смерти наследодателя после вынесения решения об
усыновлении, но до вступления решения суда в законную силу, усыновление
считается неустановленным. Дети будут являться наследниками своих
естественных родителей, но не усыновителей, и наоборот. То же касается и
отмены усыновления.
По общему правилу юридически установленные актом усыновления
связи
являются
нерасторжимыми.
Поэтому
достижение
усыновленным
совершеннолетия не прекращает сложившихся отношений с усыновителем,
независимо от того, будут ли они впоследствии проживать совместно или
общаться. Прекращение этих отношений возможно с отменой усыновления в
установленном законом порядке.
Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14.11.2002 года № 138-ФЗ//Собрание законодательства РФ.
18.11.2002. № 46. Ст.4532.
21
25
Усыновление прекращается со дня вступления в законную силу решения
суда об отмене усыновления (ст.140 СК). При отмене судом усыновления
ребенка взаимные права и обязанности усыновленного ребенка и усыновителей
(родственников усыновителей) прекращаются и восстанавливаются взаимные
права и обязанности ребенка и его родителей (его родственников), если этого
требуют интересы ребенка (ст.143 СК).
Дети, усыновленные после смерти лиц, имущество которых они имели
право наследовать, не утрачивают право на долю в наследственном имуществе
как наследники по закону, поскольку ко времени открытия наследства
правоотношения с наследодателем, являющимся их родителем, не были
прекращены.
Исключение из общего правила о прекращении правовой связи с
кровными родственниками делается в случаях, когда законом предусмотрена
возможность сохранить отношения между ребенком и отдельными кровными
родственниками. Так, при усыновлении ребенка одним лицом личные
неимущественные и имущественные права и обязанности могут быть
сохранены по желанию матери, если усыновитель – мужчина, или по желанию
отца, если усыновитель – женщина. Кроме того, если один из родителей
усыновленного ребенка умер, то по просьбе родителей умершего родителя
(дедушки
или
бабушки
ребенка)
могут
быть
сохранены
личные
неимущественные и имущественные права и обязанности по отношению к
родственникам умершего родителя, если этого требуют интересы ребенка22. О
сохранении отношений усыновленного ребенка с одним из родителей или
родственниками умершего родителя указывается в решении суда об
усыновлении ребенка (ст.137 СК).
Соответственно,
при
сохранении
личных
неимущественных
и
имущественных прав и обязанностей усыновленный и соответствующие
Шилохвост О.Ю. Спорные вопросы правового регулирования наследования усыновленных//Журнал
российского права. 2006. № 1.
22
26
кровные родственники наследуют друг после друга на общих основаниях, в том
числе сохраняется и право на обязательную долю в наследстве.
Аналогично решается вопрос о наследовании усыновленным после своих
родителей. В соответствующих случаях вместе с усыновителями могут
наследовать и родители, и иные родственники усыновленного. От акта
усыновления следует отличать передачу ребенка на основании договора на
воспитание в приемную семью, принятие ребенка на фактическое воспитание и
содержание без соблюдения формальной процедуры усыновления, принятие
под опеку (на попечительство). В этом случае наследование не наступает.
2.3. Особенности наследования нетрудоспособными
иждивенцами наследодателя
Согласно пункту 1 ст.1148 ГК РФ граждане, относящиеся к наследникам
по
закону
второй
и
последующих
очередей
(ст.ст.1143-1145),
нетрудоспособные ко дню открытия наследства, но не входящие в круг
наследников той очереди, которая призывается к наследованию, наследуют по
закону вместе и наравне с наследниками этой очереди, если не менее одного
года до смерти наследодателя находились на его иждивении, независимо от
того, проживали они совместно с наследодателем или нет.
Согласно пункту 2 ст.1148 ГК РФ к наследникам по закону относятся
граждане, которые не входят в круг наследников по закону, установленный
статьями
1142-1145,
но
ко
дню
открытия
наследства
являлись
нетрудоспособными и не менее одного года до смерти наследодателя
находились на его иждивении и проживали совместно с ним. При наличии
других наследников по закону они наследуют вместе и наравне с наследниками
той очереди, которая призывается к наследованию. При отсутствии других
наследников по закону такие нетрудоспособные иждивенцы наследуют
самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди.
27
Согласно статье 9 Закона о трудовых пенсиях23 нетрудоспособными
членами семьи умершего кормильца признаются:
- дети, братья, сестры и внуки умершего кормильца, не достигшие
возраста 18 лет, а также дети, братья, сестры и внуки умершего кормильца,
обучающиеся по очной форме в образовательных учреждениях всех типов и
видов независимо от их организационно-правовой формы, за исключением
образовательных учреждений дополнительного образования до окончания ими
такого обучения, но не дольше, чем до достижения ими возраста 23 лет, или
дети, братья, сестры и внуки умершего кормильца старше этого возраста, если
они до достижения возраста 18 лет стали инвалидами, имеющими ограничение
способности к трудовой деятельности, при условии, что братья, сестры и внуки
умершего кормильца не имеют трудоспособных родителей;
- один из родителей или супруг либо дедушка, бабушка умершего
кормильца независимо от возраста и трудоспособности, а также брат, сестра
либо ребенок умершего кормильца, достигшие возраста 18 лет, если они заняты
уходом за детьми, братьями, сестрами или внуками умершего кормильца, не
достигшими 14 лет и имеющими право на трудовую пенсию по случаю потери
кормильца, и не работают;
- родители и супруг умершего кормильца, если они достигли возраста 60
и 55 лет (соответственно мужчины и женщины) либо являются инвалидами,
имеющими ограничение способности к трудовой деятельности при отсутствии
лиц, которые в соответствии с законодательством обязаны их содержать.
Члены семьи умершего кормильца признаются состоявшими на его
иждивении, если находились на его полном содержании или получали от него
помощь, которая была для них постоянным и основным источником средств к
существованию. Иждивение детей умерших родителей предполагается и не
требует доказательств, за исключением детей, объявленных в соответствии с
законодательством полностью дееспособными или достигших возраста 18 лет24.
Федеральный закон РФ от 17.12.2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской
Федерации»//Собрание законодательства РФ. 24.12.2001. № 52 (1 ч.). Ст.4920.
24
Хаскельберг Б. Наследование по закону нетрудоспособными иждивенцами//Российская юстиция. 2003. № 7.
23
28
Следует отметить, что определение состояния лица на иждивении во
многих случаях определяется судом, который и по настоящее время пользуется
рекомендациями, ранее изданными ВС РФ, а также основывает свои выводы на
ранее сформулированных судебной практикой положениях.
Для того чтобы иметь право наследовать по закону, нетрудоспособные
лица должны находиться на иждивении у наследодателя в течение годичного
срока. Отношения иждивения (сколь бы они ни были длительными),
прекратившиеся за год до открытия наследства, не дают такому иждивенцу
прав на имущество наследодателя25.
Пленум ВС СССР в ч.3 п.2 Постановления от 01.07.1966 года № 6 «О
судебной практике по делам о наследовании»26 разъяснял, что состоящими на
иждивении
наследодателя
следует
считать
нетрудоспособных
лиц,
находившихся на полном содержании наследодателя или получавших от
наследодателя такую помощь, которая была для них основным и постоянным
источником средств к существованию.
Из этого можно сделать вывод, что факт нахождения лица на полном
содержании умершего или признание его неимущим, нуждающимся не
является исключительным условием признания такого лица иждивенцем
наследодателя. Помощь должна быть систематической и являться основным
источником
к
существованию.
Однако
нерегулярная,
эпизодическая
материальная помощь не может служить основанием для признания лица
иждивенцем.
В то же время наличие у лица определенного имущества (квартиры для
постоянного проживания, пенсии, компенсации вследствие причиненного
вреда),
не
являющегося,
однако,
для
него
основным
источником
существования, не является препятствием к признанию данного лица
иждивенцем умершего. По давно сложившейся судебной практике при
рассмотрении споров о наследстве в тех случаях, когда заявитель имел
Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 01.07.1993 года//Бюллетень
Верховного Суда РФ. 1994. № 1.
26
Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 01.07.1966 года № 6 «О судебной практике по делам о
наследовании»//Бюллетень Верховного Суда СССР. 1966. № 4.
25
29
заработок, получал стипендию и т.п., необходимо выяснять, была ли помощь со
стороны лица, предоставляющего содержание, постоянным и основным
источником средств к существованию заявителя (п.4 Постановления Пленума
ВС СССР от 21.06.85 года № 9 «О судебной практике по делам об установлении
фактов, имеющих юридическое значение»27).
Наследниками по данному основанию являются не все иждивенцы.
Требуется также устанавливать их соответствие признаку нетрудоспособности
ко времени открытия наследства. Поскольку в действующем гражданском
законодательстве не установлен порядок определения нетрудоспособности
иждивенца, в данном случае применяются нормы права социального
обеспечения. К нетрудоспособным иждивенцам относятся лица, достигшие
пенсионного возраста (женщины, достигшие 55 лет, мужчины – 60 лет);
инвалиды I, II и III групп, в том числе инвалиды с детства, независимо от того,
назначена ли им пенсия по старости и инвалидности; лица, не достигшие
возраста 16 лет (учащиеся – 18 лет).
Правообразующее значение в данном случае имеет именно достижение
пенсионного возраста или получение инвалидности, а не факт назначения
пенсии
или
продолжения
трудовой
деятельности
после
достижения
пенсионного возраста.
В случае открытия наследства после признания умершим безвестно
отсутствующего лица необходимо, чтобы иждивенцы находились на его
иждивении также не менее года до момента получения от него последних
известий о месте пребывания (ст.42 ГК).
Для нетрудоспособных иждивенцев, относящихся к наследникам по
закону второй-седьмой очередей, не обязательно, чтобы они проживали
совместно с наследодателем. В данном случае иждивение может выражаться в
оказании систематической материальной помощи (как в денежной, так и в
вещевой форме).
Постановление Пленума ВС СССР от 21.06.85 года № 9 «О судебной практике по делам об установлении
фактов, имеющих юридическое значение»//Бюллетень Верховного Суда СССР. 1985. № 4.
27
30
По сложившейся практике в доказательство факта нахождения на
иждивении могут быть представлены следующие документы: справка местной
администрации, жилищно-эксплуатационной организации или с места работы
наследодателя о наличии у него иждивенцев, справка отдела социального
обеспечения о назначении пенсии по случаю потери кормильца.
Однако выдача соответствующим органом справки о том, что по
имеющимся данным лицо не состояло на иждивении умершего, не исключает
возможности установления в судебном порядке факта нахождения на
иждивении (п.4 Постановления Пленума ВС СССР от 21.06.85 года № 9).
Иждивенцы составляют особую группу наследников, которые наследуют
с той очередью, которая призывается к наследованию. Доля наследственного
имущества, им причитающаяся, определяется в соответствии с правилами
ст.1149 ГК.
В качестве наследников по закону могут быть призваны лица, не
состоящие в родстве с наследодателем, но являющиеся его иждивенцами, при
условии, что к моменту открытия наследства они являлись нетрудоспособными
и состояли на иждивении наследодателя в течение не менее года до момента
смерти.
В отличие от нетрудоспособных иждивенцев из числа наследников по
закону второй-седьмой очередей, иные иждивенцы обязательно должны
проживать совместно с наследодателем не менее чем в течение года до его
смерти.
Как представляется, к данной категории наследников могут относиться,
например, одинокие граждане, принявшие на фактическое воспитание ребенка,
но не оформившие данные отношения путем усыновления или приема в семью
на воспитание28. В случае отсутствия наследников других очередей ребенок –
нетрудоспособный иждивенец может наследовать после такого лица. Также не
противоречит смыслу закона, что при отсутствии других наследников в силу
Шилохвост О.Ю. Спорные вопросы правового регулирования наследования усыновленных//Журнал
российского права. 2006. № 1.
28
31
норм закона граждане, фактически принятые на содержание, могут наследовать
после лиц, их содержавших. То же правило может быть распространено и на
фактические брачные союзы, не зарегистрированные в органах ЗАГС.
При определении круга лиц, наследующих по закону в восьмую очередь,
применяются правила определения нетрудоспособных иждивенцев в силу п.1
ст.1148 ГК РФ.
Такие иждивенцы также наследуют одновременно с той очередью,
которая призывается к наследованию по закону29.
Однако поскольку лица, указанные в п.2 ст.1148 ГК РФ, не относятся к
какой-либо
очереди
наследников
по
закону,
законодатель
посчитал
необходимым дополнительно защитить их права при угрозе выморочности
имущества. Если у наследодателя не было родственников или иных лиц,
имеющих право наследовать по закону или по завещанию, к наследованию в
качестве самостоятельной
очереди
призываются его
нетрудоспособные
иждивенцы: при отсутствии других наследников по закону указанные
иждивенцы наследуют самостоятельно в качестве наследников восьмой
очереди. При этом наследственное имущество делится между наследниками
поровну.
Ярошенко К.Б. Наследственное право/Отв. ред. Б.А.Булаевский и др.; Ин-т законодательства и сравнит.
правоведения при Правительстве Российской Федерации. – М.: Волтерс Клувер, 2005. – С.242.
29
32
Глава III. Отдельные вопросы наследования по закону
3.1. Обязательная доля в наследстве
Свобода завещания ограничена правилами об обязательной доле в
наследстве. Статьей 1149 ГК РФ предусмотрен круг лиц, которые не могут
быть полностью лишены завещателем права на наследство и призываются к
наследованию в любом случае, независимо от содержания завещания
(обязательные наследники).
Перечень
обязательных
наследников
является
исчерпывающим
и
расширительному толкованию не подлежит. К ним относятся:
- несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя (в том
числе усыновленные);
- нетрудоспособные супруг и родители (усыновители) наследодателя;
- нетрудоспособные иждивенцы, подлежащие призванию к наследованию
на основании пунктов 1 и 2 ст.1148 ГК РФ:
а) граждане, относящиеся к наследникам по закону всех установленных
очередей наследования, нетрудоспособные ко дню открытия наследства, но не
входящие
в
круг
наследников
той
очереди,
которая
призывается
к
наследованию, если не менее одного года до смерти наследодателя находились
на его иждивении, независимо от того, проживали они совместно с
наследодателем или нет;
б) граждане, которые не входят в круг наследников по закону, но ко дню
открытия наследства являлись нетрудоспособными и не менее одного года до
смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали совместно с
ним.
Таким образом, право на обязательную долю, во-первых, не допускает
исключения управомоченного лица из числа наследников на основании
33
завещания, во-вторых, не допускает снижения размера доли данного
наследника ниже установленного минимума30.
Согласно п.1 ст.1149 ГК РФ обязательная доля должна составлять не
менее половины доли, которая причиталась бы наследнику при наследовании
по закону.
Необходимо отметить, что Гражданский кодекс РФ уменьшил размер
обязательной доли, которая в ранее действовавшем законодательстве не могла
быть менее чем две третьих той доли, которая причиталась бы при
наследовании по закону.
Размер долей определяется исходя из размера наследства и количества
наследников. При этом учитываются все наследники соответствующей очереди,
которые имели бы право наследовать, а также нетрудоспособные иждивенцы.
Удовлетворение права на обязательную долю зависит от наличия или
отсутствия завещания на имущество наследодателя или его часть. В случае
если имущество или часть имущества наследодателя наследуется наследниками
по закону, наследники, имеющие право на обязательную долю, призываются к
наследованию одновременно с наследниками той очереди, которая призывается
к наследованию по закону.
В
случае
наличия
завещания
наследники,
имеющие
право
на
обязательную долю в наследстве, призываются к наследованию одновременно с
наследниками по завещанию. А в случае если завещана часть имущества,
необходимые наследники призываются к наследованию одновременно с
наследниками по завещанию и наследниками по закону соответствующей
очереди.
Размер обязательной доли определяется следующим образом. В законе
указано, что минимальный размер обязательной доли будет составлять
половину от размера доли, которая получается при делении наследственной
массы на число наследников по закону, которые призывались бы к
Имущественные отношения супругов и наследование/Под ред. А.В.Сутягина. – М.: ГроссМедиа, РОСБУХ,
2008. – С.29.
30
34
наследованию в случае отсутствия завещания, с учетом числа наследников по
праву представления, а также числа наследников, имеющих право на
обязательную долю в наследстве.
При этом необходимо исходить из стоимости всего наследственного
имущества (как в завещанной, так и в незавещанной части), включая предметы
обычной домашней обстановки и обихода, независимо от того, проживал ктолибо из наследников совместно с наследодателем или нет. Поэтому при
определении размера выделяемой наследнику обязательной доли в наследстве
суду необходимо учитывать стоимость имущества, полученного им в порядке
наследования по закону (или по другому завещанию этого же наследодателя), в
том числе и стоимость имущества, состоящего из предметов обычной
домашней обстановки и обихода.
В обязательную долю засчитывается все, что получено наследником из
наследства по какому-либо основанию (например, по завещанию, в качестве
наследника по закону первой очереди при отсутствии завещания и т.д.).
Учитывается стоимость переданных по наследству вещей, иного имущества, в
том числе имущественных прав (ст.1112 ГК), а также стоимость исполнения по
завещанию в пользу наследника, имеющего право на обязательную долю,
обязанности
имущественного
характера,
поскольку
такое
право
обязательную
исполнение
производится за счет наследства.
Наследники,
преимущество
обеспечения
при
имеющие
разделе
интересов
на
наследства31.
наименее
В
защищенной
целях
долю,
наиболее
категории
имеют
полного
наследников
установлено, что обязательная доля в минимальном размере подлежит
удовлетворению независимо от наличия завещания: прежде всего из
незавещанной части имущества, а в случае ее недостаточности – из имущества,
завещанного другим лицам.
Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части третьей (постатейный)/Под ред.
Т.Е.Абовой, М.М.Богуславского, А.Г.Светланова. – М.: Издательство «Юрайт», 2004. – С.60.
31
35
Право на обязательную долю удовлетворяется в гарантированном
законом минимальном размере из незавещанной части имущества до того, как
произойдет
определение
долей
остальных
наследников
призванной
к
наследованию очереди, независимо от того, приведет ли это к уменьшению
долей других наследников по закону на эту незавещанную часть имущества или
полному их отстранению от наследования.
В законе гарантируется минимальный размер обязательной доли. Однако
она может быть и больше. Это зависит от нескольких обстоятельств. Так, дети,
супруг и родители наследодателя наследуют по закону в порядке первой
очереди. Однако они могут быть исключены из числа наследников по
завещанию. Тем не менее как нетрудоспособные или несовершеннолетние
(дети) они имеют право на получение определенного законом минимума в
наследственном имуществе. Размер доли также может зависеть от того, есть ли
еще наследники по закону или по завещанию: при их отсутствии необходимый
наследник может получить и большую по сравнению с причитающимся
законным минимумом долю в наследственном имуществе.
Новеллой является право суда с учетом имущественного положения
наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер этой
доли и даже отказать в ее присуждении32.
При рассмотрении вопроса об изменении обязательной доли или отказе
наследнику в присуждении ему обязательной доли суд обязан учитывать
имущественное положение этого наследника. Имущественное положение
наследника по завещанию, у которого возникло наследственное право на
данное имущество, обязательной оценке судом не подлежит, поскольку
приоритет отдан исполнению воли наследодателя, выраженной в завещании.
32
Зайцева Т.И. Нотариальная практика: Ответы на вопросы. – М.: Волтерс Клувер, 2007. – С.176.
36
3.2. Наследование выморочного имущества
В тех случаях, когда отсутствуют наследники по закону и по завещанию,
имущество умершего переходит в собственность Российской Федерации. Такое
имущество именуется выморочным. С определенной долей условности
Российскую Федерацию можно поставить в девятую очередь наследников по
закону.
Также имущество поступает в собственность Российской Федерации,
когда:
- наследники не имеют права наследовать;
- наследники отстранены от наследования;
- никто из наследников не принял наследство;
-
все
наследники
отказались
от
наследства
без
указания,
что
отказываются в пользу другого наследника.
В соответствии с пунктом 1 ст.1151 ГК РФ имущество умершего
считается выморочным в случае, если отсутствуют наследники как по закону,
так и по завещанию, либо никто из наследников не имеет права наследовать
или все наследники отстранены от наследования (ст.1117), либо никто из
наследников не принял наследства, либо все наследники отказались от
наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу
другого наследника (ст.1158).
Выморочное имущество переходит в порядке наследования по закону в
собственность России, субъектов Федерации и муниципальных образований.
Порядок наследования и учета выморочного имущества, а также порядок
передачи его в собственность субъектов Федерации или в собственность
муниципальных образований должен определяться специальным федеральным
законом33. По всей видимости, в названном законодательном акте должно быть
определено имущество, переходящее в собственность субъектов Российской
Котухова М.В. Выморочное имущество: история и актуальные вопросы современности//Наследственное
право. 2006. № 2.
33
37
Федерации и муниципальных образований. В любом случае, наследуют ли
Россия, ее субъекты или муниципальные образования, наследники несут
ответственность по долгам наследодателя.
Принятие выморочного имущества следует рассматривать не только как
право, но и как обязанность государства, то есть государство не может в
отличие от других наследников отказаться от его принятия. Представляется,
что принятие государством наследства возможно и по истечении сроков,
определенных ст.1154 ГК РФ. В остальном права и обязанности государства
аналогичны правам и обязанностям иных наследников. Государство наделено
правом получения свидетельства о праве на наследство (ст.1162 ГК РФ).
Приобретение
права
собственности
на
имущество
в
результате
наследования относится к производным основаниям возникновения права
собственности,
поэтому
имущество
передается
государству
со
всеми
имеющимися обременениями. Государство, как и другие наследники, отвечает
в пределах стоимости наследственного имущества по долгам наследодателя
(ст.1175 ГК РФ).
Если наследство было завещано юридическому лицу, либо государству,
либо муниципальному образованию, говорить о наличии выморочного
имущества оснований нет: это противоречило бы ст.1116 ГК РФ.
Сегодня порядок перехода выморочного имущества к Российской
Федерации определяется особым актом – Положением о порядке учета, оценки
и
реализации
конфискованного,
бесхозяйного
имущества,
имущества,
перешедшего по праву наследования к государству, и вкладов, утвержденным
Постановлением СМ СССР от 29 июня 1984 года № 68334.
Применяя правила о переходе выморочного имущества в собственность
Российской
Федерации,
необходимо
руководствоваться
действующей
Инструкцией Минфина СССР от 19 декабря 1984 года № 185 «О порядке учета,
Постановление Совмина СССР от 29.06.1984 года № 683 «Об утверждении Положения о порядке учета,
оценки и реализации конфискованного, бесхозяйного имущества, имущества, перешедшего по праву
наследования к государству, и кладов//СП СССР. 1984. № 24. Ст.127.
34
38
оценки и реализации конфискованного, бесхозяйного имущества, имущества,
перешедшего по праву наследования к государству, и вкладов»35 о том, что:
- документом, подтверждающим право государства на наследство,
является свидетельство о праве государства на наследство, выдаваемое
нотариальным органом, или судебное решение, вынесенное по иску прокурора
или налогового органа (п.5);
- имущество, переходящее по наследству к государству, передается
налоговым органам, которые принимают меры к его охране и оценке. Они же
контролируют своевременность передачи им наследственного имущества (п.8);
- нотариальный орган направляет налоговому органу (получившему
свидетельство о праве государства на наследство) опись этого имущества за
подписью
государственного
нотариуса,
понятыми,
другими
лицами,
принимавшими участие в описи. В такой описи необходимо отразить
произведенные за счет наследственного имущества расходы. Работник
налогового органа принимает это имущество на учет, о чем в описи делается
отметка (п.10);
- в случае утраты части наследственного имущества налоговый орган
принимает меры к внесению в бюджет соответствующей суммы (п.12);
- оценка наследственного имущества производится комиссией, состоящей
из представителей налогового органа и организации, которой это имущество
передается для реализации или использования в 5-дневный срок со дня
принятия его на учет налоговым органом (п.13). При этом определены цены, из
которых нужно исходить, оценивая наследственное имущество (п.14), а также
предусмотрена
возможность
приглашения
экспертов
и
специалистов-
оценщиков (п.п.13, 14). О произведенных описи и оценке составляется акт
описи и оценки наследственного имущества (п.15);
- реализация наследственного имущества осуществляется налоговыми
органами. При этом строения (в том числе жилые дома) безвозмездно
Инструкция о порядке учета, оценки и реализации конфискованного, бесхозяйного имущества, имущества,
перешедшего по праву наследования к государству, и кладов (утв. Минфином СССР 19.12.1984 года №
185)//СПС «КонсультантПлюс».
35
39
передаются в ведение органов местного самоуправления. Определен и порядок
реализации
книг,
животных,
основных
средств,
иного
имущества,
переходящего по наследству государству (п.п.16-20);
- запрещается передача взятого на учет наследственного имущества во
временное пользование другим лицам, а также приобретение этого имущества
налоговыми органами или их работниками (п.п.32, 33);
- необходимо зачислить в соответствующий бюджет суммы, вырученные
от реализации наследственного имущества (п.34);
- возврат наследственного имущества производится в случае признания
судебными органами свидетельства о праве государства на наследство
недействительным или отмены судебного решения о передаче имущества по
праву
наследования
государству
(п.п.37-39).
Возврат
имущества
осуществляется в натуре, а при невозможности этого из бюджета возмещается
сумма стоимости имущества (п.40).
Порядок наследования и учета выморочного имущества, а также порядок
передачи его в собственность субъектов Российской Федерации или в
собственность
муниципальных
образований,
как
уже
указывалось,
определяется законом. Пока такого закона нет – необходимо руководствоваться
порядком, предусмотренным в Постановлении № 683 и Инструкции № 185.
Если такой закон появится, субъекты Федерации и муниципальные образования
смогут получать выморочное имущество непосредственно; сейчас они могут
получить его только от РФ, но такое имущество не будет уже являться
выморочным. Тем же законом будет определен порядок передачи выморочного
имущества субъектам РФ и муниципальным образованиям. Правительство РФ
приняло Постановление Правительства РФ от 19 апреля 2002 года № 260 «О
реализации арестованного, конфискованного и иного имущества, обращенного
в собственность государства»36.
Постановление Правительства РФ от 19.04.2002 года № 260 «О реализации арестованного имущества,
реализации, переработке (утилизации), уничтожении конфискованного и иного имущества, обращенного в
собственность государства»//Собрание законодательства РФ. 29.04.2002. № 17. Ст.1677.
36
40
В ситуациях, когда разыскивается наследник по закону любой из восьми
очередей или обнаруживается завещание, выморочного имущества нет. Как
справедливо отметил Б.Б.Черепахин, нормы о выморочности отступают всякий
раз, когда создаются возможность и правовое основание для перехода
наследственного имущества к наследникам по закону или завещанию37.
Нельзя не отметить, что с введением восьми очередей наследников по
закону проблем у государства или иных публичных образований по поводу
приобретения выморочного имущества, видимо, будет не очень много.
По сути, в связи с увеличением очередности наследования вплоть до
шестой степени родства (двоюродные правнуки и правнучки, двоюродные дяди
и тети) возможность наследования государством за гражданами практически
отсутствует, что является дополнительной защитой права собственности
граждан.
Черепахин Б.Б. Правопреемство по советскому гражданскому праву//Черепахин Б.Б. Труды по гражданскому
праву. – М.: Статут, 2001. – С.435.
37
41
Заключение
Итак, в соответствии с принципом свободы завещания наследование по
закону имеет место, когда и поскольку оно не отменено или не изменено
завещанием.
В числе общих положений, относящихся к наследованию по закону,
следует отметить два: во-первых, круг наследников по закону определен в
законе исчерпывающим образом и, во-вторых, установлена, как правило,
очередность призвания наследников по закону к наследованию. При этом
наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников
предшествующих очередей, то есть если наследники предшествующих
очередей отсутствуют, либо никто из них не имеет права наследовать, либо все
они отстранены от наследования, либо лишены наследства, либо никто из них
не принял наследства, либо все они отказались от наследства.
Наследники одной очереди наследуют в равных долях, за исключением
наследников, наследующих по праву представления. Доля наследника по
закону, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем,
переходит по праву представления к его соответствующим потомкам в случаях,
предусмотренных законом, и делится между ними поровну.
При наследовании по закону усыновленный и его потомство, с одной
стороны, и усыновитель и его родственники – с другой, приравниваются к
родственникам по происхождению (кровным родственникам).
Усыновленный и его потомство не наследуют по закону после смерти
родителей усыновленного и других его родственников по происхождению, а
родители усыновленного и другие его родственники по происхождению не
наследуют по закону после смерти усыновленного и его потомства.
Наследование в соответствии с приведенным выше положением не
исключает
наследования
происхождению.
по
закону
как
кровных
родственников
по
42
Доказательством родственных и иных отношений наследников с
наследодателем могут являться: документы, выданные органами загса,
вступившие в законную силу решения суда об установлении факта
родственных или иных отношений.
Особый
порядок
установлен
для
призвания
к
наследованию
нетрудоспособных иждивенцев наследодателя, состоявших на иждивении
умершего не менее одного года до его смерти.
Закон
выделяет
две
группы
нетрудоспособных
иждивенцев
наследодателя. Первая группа – нетрудоспособные иждивенцы, относящиеся к
очередям со второй по седьмую включительно. Это лица, являющиеся
родственниками,
либо
лица,
отношения
которых
приравниваются
к
родственным. Вторая группа – нетрудоспособные иждивенцы, не относящиеся
к числу наследников по закону, установленных вышеназванными статьями
очередей.
Принадлежащее пережившему супругу наследодателя в силу завещания
или закона право наследования не умаляет его права на часть имущества,
нажитого во время брака с наследодателем и являющегося их совместной
собственностью. При этом доля умершего супруга в этом имуществе входит в
состав наследства и переходит к наследникам.
В тех случаях, когда отсутствуют наследники по закону и по завещанию,
имущество умершего переходит в собственность Российской Федерации. Такое
имущество именуется выморочным.
Как свидетельствует правоприменительная практика, при наследовании
по закону наибольшую сложность и спорность вызывает наличие большого
числа очередей. Уже с четвертой очереди наследование по праву представления
усложняется. В пятой и шестой очередях, в отличие от второй и третьей, не
затрагивается вопрос о полнородности. На сегодняшний день проблематично
доказывать наличие родственных связей уже наследникам четвертой очереди в
связи с тем, что сохранность документов и система учета актов гражданского
состояния в нашей стране оставляет желать лучшего.
43
Список источников:
1. Гражданский кодекс РФ, часть первая, от 30.11.1994 года № 51ФЗ//Собрание законодательства РФ. 05.12.1994. № 32. Ст.3301.
2. Гражданский кодекс РФ, часть третья, от 26.11.2001 года № 146ФЗ//Собрание законодательства РФ. 03.12.2001. № 49. Ст.4552.
3. Гражданский кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 11.06.1964
года)//Ведомости ВС РСФСР. 1964. № 24. Ст.407 (утратил силу).
4. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14.11.2002 года № 138ФЗ//Собрание законодательства РФ. 18.11.2002. № 46. Ст.4532.
5. Семейный кодекс РФ от 29.12.1995 года № 223-ФЗ//Собрание
законодательства РФ. 01.01.1996. № 1. Ст.16.
6. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС
РФ 11.02.1993 года № 4462-1)//Ведомости СНД и ВС РФ. 11.03.1993. № 10.
Ст.357.
7. Федеральный закон РФ от 17.12.2001 года № 173-ФЗ «О трудовых
пенсиях в Российской Федерации»//Собрание законодательства РФ. 24.12.2001.
№ 52 (1 ч.). Ст.4920.
8. Постановление Правительства РФ от 19.04.2002 года № 260 «О
реализации арестованного имущества, реализации, переработке (утилизации),
уничтожении конфискованного и иного имущества, обращенного в
собственность государства»//Собрание законодательства РФ. 29.04.2002. № 17.
Ст.1677.
9. Постановление Совмина СССР от 29.06.1984 года № 683 «Об
утверждении Положения о порядке учета, оценки и реализации
конфискованного, бесхозяйного имущества, имущества, перешедшего по праву
наследования к государству, и кладов//СП СССР. 1984. № 24. Ст.127.
10. Инструкция о порядке учета, оценки и реализации конфискованного,
бесхозяйного имущества, имущества, перешедшего по праву наследования к
государству, и кладов (утв. Минфином СССР 19.12.1984 года № 185)//СПС
«КонсультантПлюс».
11. Постановление Пленума ВС СССР от 21.06.85 года № 9 «О судебной
практике по делам об установлении фактов, имеющих юридическое
значение»//Бюллетень Верховного Суда СССР. 1985. № 4.
12. Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 01.07.1966 года
№6 «О судебной практике по делам о наследовании»//Бюллетень Верховного
Суда СССР. 1966. № 4.
13. Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного
Суда РФ от 01.07.1993 года//Бюллетень Верховного Суда РФ. 1994. № 1.
14. Абраменков М.С. Правовое регулирование наследования по закону в
России и за рубежом: сравнительный анализ//Наследственное право. 2008. № 3.
15. Актуальные проблемы гражданского права: Сборник статей/Под
ред.В.В.Витрянского. – М.: 2002.
44
16. Байзигитова А.М Наследственные права восходящих и боковых
родственников
наследодателя
в
России,
Франции,
Германии
и
Англии//Наследственное право. 2006. № 1.
17. Баринов Н. Новый Гражданский кодекс Российской Федерации:
наследственное право//Закон. 2002. № 2.
18. Белов В.А. Круг наследников по закону//Вестник МГУ. Серия 11
«Право». 2002. № 1.
19. Блинов А.Б., Чаплин Н.Ю. Очерк по истории законодательства о
наследовании//Нотариус. 2003. № 1.
20. Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. –
Ростов-на-Дону: Феникс, 1995.
21. Грудцына Л.Ю. Как правильно распорядиться своим имуществом
(наследование, дарение, рента). – М.: 2008.
22. Долгова М.Н. Споры о наследстве: как выиграть дело в суде. – М.:
ГроссМедиа, РОСБУХ, 2008.
23. Дутов И.С. Наследование выморочного имущества//Законы России:
опыт, анализ, практика. 2006. № 10.
24. Зайцева Т.И. Судебная практика по наследственным делам. – М.:
Волтерс Клувер, 2007.
25. Зайцева Т.И. Нотариальная практика: Ответы на вопросы. – М.:
Волтерс Клувер, 2007.
26. Зайцева Т.И., Крашенинников П.В. Наследственное право.
Комментарий законодательства и практика его применения. – Изд. 4-е. – М.:
Статут, 2003.
27. Имущественные отношения супругов и наследование/Под ред.
А.В.Сутягина. – М.: ГроссМедиа, РОСБУХ, 2008.
28. Кабатов В.А. Новое в наследственном праве России//Государство и
право. 2002. № 7.
29. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части
третьей
(постатейный)/Под
ред.
Т.Е.Абовой,
М.М.Богуславского,
А.Г.Светланова. – М.: Издательство «Юрайт», 2004.
30. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части
третьей (постатейный)/Под ред. Н.И.Марышевой, К.Б.Ярошенко. – М.:
Юридическая фирма «КОНТРАКТ», Издательский Дом «ИНФРА-М», 2004.
31. Корнеева И.Л. Наследственное право РФ. – М.: 2004.
32. Косарева И.А. Брачные права лиц с нетрадиционной сексуальной
ориентацией в России и за рубежом//Нотариат 2007. № 5.
33. Котухова М.В. Выморочное имущество: история и актуальные
вопросы современности//Наследственное право. 2006. № 2.
34. Котухова М.В. Международно-правовые аспекты наследования
выморочного имущества//Наследственное право. 2007. № 2.
35. Максимович Л. Наследование по закону//Закон. 2002. № 9.
36. Медведев И.Г. Международное наследование в нотариальной и
судебной практике//Закон. 2006. № 10.
45
37. Михалева Т.Н. Как правильно вступить в наследство: практические
рекомендации юриста. – М.: ГроссМедиа, РОСБУХ, 2008.
38. Огнев В.Н. Институт недостойных наследников: актуальные
проблемы теории и судебной практики//Российский судья. 2007. № 3.
39. Огнев В.Н. Институт недостойных наследников в современном
романо-германском наследственном праве//Наследственное право. 2007. № 1.
40. Огнев В.Н. Лишение права наследования в России//Наследственное
право. 2006. № 2.
41. Огнев В.Н. Институт недостойных наследников в российском
наследственном
праве:
Фрагменты
истории
и
современное
состояние//Гражданское право. 2006. № 4.
42. Паничкин В.Б. Открытие наследства в российском и американском
праве//Нотариус. 2005. № 5.
43. Паничкин В.Б., Боровик О.Ю. Наследственное право США. – СПб.:
Юридический центр Пресс, 2006.
44. Пиляева В.В. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской
Федерации (постатейный). Часть третья. – М.: Витрэм, 2002.
45. Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. – М.:
1998.
46. Покровский И.А. История римского права. – М.: Классика российской
цивилистики, 2006.
47. Проблемы теории гражданского права. Вып. 1 и 2. – М.: Статут, 2006.
48. Римское частное право: Учебник/Под ред. И.Б.Новицкого и
И.С.Перетерского. – М.: Юристъ, 1997.
49. Ростовцева Н.В. О некоторых новеллах наследственного права. К
принятию третьей части Гражданского кодекса РФ//Журнал российского права.
2002. № 3.
50. Ростовцева Н.В. Тенденции развития норм о наследовании в
Гражданских кодексах Франции и России//Законодательство. 2005. № 7.
51. Рубанов А.А. Конституционная гарантия права наследования: свобода
наследования и Гражданский кодекс России//Государство и право. 2002. № 9.
52. Сватеева О.И. Ответственность наследников по долгам наследодателя
в законодательстве зарубежных стран//Наследственное право. 2007. № 2.
53. Серебровский В.И. Избранные труды по наследственному и
страховому праву. – М.: Статут, 1997.
54. Судебная практика по наследственным спорам. Кн.2/Рук. кол. сост.
П.В.Крашенинников. – М.: Статут, 2004.
55. Хаскельберг Б. Наследование по закону нетрудоспособными
иждивенцами//Российская юстиция. 2003. № 7.
56.
Храмцов
К.
Обеспечение
свободы
завещания
наследодателя//Российская юстиция. 1998. № 11.
57. Цивилистические записки: Сб. науч. трудов. – М.: 2001.
58. Цивилистические исследования. Вып.1: Сб. науч. тр. памяти проф.
И.В.Федорова/Под ред. Б.Л.Хаскельберга, Д.О.Тузова. – М.: 2004.
46
59. Черепахин Б.Б. Правопреемство по советскому гражданскому
праву//Черепахин Б.Б. Труды по гражданскому праву. – М.: Статут, 2001.
60. Шилохвост О.Ю. Проблемы правового регулирования наследования
по закону в современном гражданском праве России: Автореф. дис. ... д-ра
юрид. наук. – М.: 2006.
61. Шилохвост О.Ю. Спорные вопросы правового регулирования
наследования усыновленных//Журнал российского права. 2006. № 1.
62. Шилохвост О.Ю. Наследование по закону в российском гражданском
праве. – М.: Норма, 2006.
63. Шилохвост О.Ю. К вопросу об определении основания наследования
по закону//Законодательство. 2006. № 7.
64. Ярошенко К. Новое законодательство о наследовании//Хозяйство и
право. 2002. № 2.
65. Ярошенко К.Б. Наследственное право/Отв. ред. Б.А.Булаевский и др.;
Ин-т законодательства и сравнит. правоведения при Правительстве Российской
Федерации. – М.: Волтерс Клувер, 2005.
Скачать