Судебный прецедент как источник права: актуальные проблемы именно тогда и будут создаваться условия для 30 произвола . Б.Н. Топорнин, выступая на научной конфе­ ренции «Российское государство и право на рубе­ же тысячелетий», подчеркнул: «Необходима тео­ ретическая разработка новых источников права, которые в последнее время приобретают все боль­ шее значение в правовом регулировании, таких как нормативно-правовой договор, правовая док­ 31 трина, судебный прецедент» . Это еще раз убеждает нас в том, что сущест­ вующий законодательный путь формирования Калинина И. Магическая подкова российскою прецедента//Биз нес-Адвокат 1999. № 22. " См.: Правоведение. 2000. № 3. С. 242. российского права не исключает возможности раз­ вития института судебного прецедента в правовой системе России. Поэтому в современной правовой жизни должен найти свое утверждение такой ис­ точник права как судебный прецедент, который фактически выполняет функцию дополнительного 32 источника права и реально существует в России . м См : Гурова Т.В. Судебный прецедент как формальный источник права и его место в системе источников права в России//Атриум. 1997. № 3; Окуневич С. Судебный прецедент в России - это реальность//Российская юстиция. 2000. № 4; Гук П.А. Судебный преце­ дент в России: теория и практикаШравоведение. 2001. №4; Спектор Е.И. Судебный прецедент как источник праваУ/Журнал россий­ ского права. 2003. №5; Ображиев К.В. Судебный прецедент в уго­ ловном праве России//Уголовное право. 2004. № 3. В.М. Абдрашитов ПРЕЦЕДЕНТ КАК ИСТОЧНИК РОССИЙСКОГО ПРАВА И ПРАКТИКА ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА За то время, которое прошло с момента ратифи­ кации Россией Европейской конвенции о правах че­ ловека и основных свободах 5 мая 1998 года, в Ев­ ропейский суд по правам человека только от наших соотечественников поступило более 8000 жалоб, по некоторым из которых вынесены постановления, а отдельные их них уже исполнены соответствующими органами Российской Федерации. Принимая во внимание содержание положений п.4 ст. 15 и ст.46 Конституции РФ, каждому гражда нину предоставлено право на судебную защиту как в рамках российской судебно-правовой системы, так и в межгосударственных судебных органах защиты прав и свобод, при условии того, что к моменту об­ ращения в последние инстанции, исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства право­ 1 вой защиты . Согласно ст. ст. 1 и 7 Конвенции, государство по­ сле ратификации положений ЕК принимает на себя двойное обязательство, которое состоит не только в исполнении запрета сторонами по делу на оговорки общего характера, но и последовательно модернизи­ ровать собственное законодательство, правопримени тельную практику и принимать соответствующие ис­ полнительные мероприятия на основе постановлений Европейского суда по правам человека, более того, указанные государства, в первую очередь, должны незамедлительно ликвидировать все имеющиеся на­ рушения прав и свобод и положения законодатель­ ных и иных актов. Таким образом, в соответствии с положениями п.4 ст. 15, 46 Конституции РФ и ст. СТ.1, 13, 57 ЕК, а также ФЗ «О ратификации ЕК о защите прав человека и основных свобод» от 30 мар­ та 1998 года, на граждан РФ распространилась юрисдикция Европейского суда по правам человека, в который они получили возможность обращаться с жалобами на нарушения своих прав в силу призна­ ния РФ ipso facto и без специального соглашения юрисдикцию Европейского Суда по правам человека обязательной по вопросам толкования и применения Конвенции и Протоколов к ней. Думается, далеко не лишним будет указать, что такое сближение и возникновение еще более тесных связей с европейской правовой и судебной системой, а также европейским сообществом, перенос междуна­ родных принципов и норм на благодатную россий­ скую почву уже начало давать определенно позитив­ ные результаты. Конституционный Суд РФ, Верхов­ ный Суд РФ и Высший арбитражный Суд РФ в своих правоприменительных актах приводят отдель­ ные положения статей, идеи Международного пакта и Конвенции, прямо ссылаясь на международные ак­ ты, а в последние годы и непосредственно и на ре­ 3 шения Европейского Суда по правам человека . Наи­ более ярким примером, заслуживающим особого внимания, является постановление Конституционного Суда РФ от 27 июня 2000 года по жалобе граждани­ на Маслова В.И., в котором Конституционный Суд использовал полную трактовку статьи 6 Конвенции, данную неоднократно в ряде решений Европейского Суда. Думается, следует особо отметить, что в Европей ском Суде по правам человека, как и в любом другом суде, считается нормальным следовать прецеденту, особенно там, где сами факты и обстоятельства ново­ го дела очевидно или достаточно отличны. Суд, по сути (и в данном случае, независимо от того, исполь­ зует ли он соответствующую терминологию или нет) , обращается к известной технике «установления раз­ личий» и «нахождения сходства» с ранее рассмот­ ренными случаями. Представляется возможным ука­ зать, что как у Европейского Суда по правам >^овека, так и у национальных судов существует доста­ точно причин следовать прецедентам, поскольку, как неоднократно отмечал Европейский Суд, особо под- Абдрашитов В.М. - канд. юрид. наук, доцент Волгоградско­ го государственного университета 1 См.: ФЗ «О ратификации Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод» от 3.03.98г.» Собрание законодатель­ ства РФ №14, 06.04.98. Раздел первый. Ст. 1514, а также Европей­ ский суд по правам человека Избранные решения. Т.2. М., 2000. С. 442. 'Информационное письмо ВАС РФ №1-7. СМП-1341 от 20 декаб­ ря 1999г. об основных положениях, применяемых Европейским Судом по правам человека при защите имущественных прав и пра­ ва на правосудие». 59 В.М. Абдрашитов черкнув данное обстоятельство в рамках дела Cossey, это в первую очередь «делается в интересах правовой стабильности и глубокого упорядоченного развития практики применения Конвенции, а если схожие дела будут разрешаться по-разному, — это может привести 4 к неравенству перед законом» . Не оставляет ника­ ких сомнений, что это может идти вразрез с закон­ ными и вполне оправданными и обоснованными, по своей сути, ожиданиями тех, кто обращается к пра­ восудию за помощью и защитой, причем, в случае с обращениями российских граждан в Европейский Суд по правам человека, — это последняя надежда на совершение справедливости, или так называемая «по­ следняя линия защиты». С другой стороны, как нам видится, такая попыт­ ка вполне «законно» может рассматриваться против­ никами прецедента как стремление Суда взять на се­ бя законодательные функции, т.е. выполнить задачу, порученную соответствующему демократически из­ бранному законодательному органу. Безусловно, это будет противоречить самой идее самоограничения су­ дьи Европейского Суда, которая основана на кон­ цепциях разделения властей и верховенства закона. В этой связи хотелось бы отметить, что следование прецедентам не только прямо соответствует требова­ ниям независимости и беспристрастности суда, но и выражает самую суть судебной политики, а именно последовательность, правовую стабильность и преем­ ственность принимаемых решений. Видимо, в сложившейся ситуации не будет лиш­ ним напомнить, что согласно английской доктрине самого прецедента, подчеркнем, каждый суд обязан принять к обстоятельствам любого рассматриваемого дела racio decidendi любого прежнего решения вы­ шестоящего судебного органа, а суды апелляционной инстанции (исключая Палату Лордов) связаны обя­ зательным характером своих собственных предыду­ щих решений. Между тем, представители континентальной пра­ вовой системы часто упрекали (да и продолжают время от времени это делать) подобный порядок за существующую, по их мнению, жесткость или даже излишнюю косность. Думается, континенталисты не замечали, что из одного из главных правил stars de­ cisis делаются важные исключения; что суды общего права стремятся основывать свое решение на фактах именно конкретного рассматриваемого дела, тогда как суды континентального права вынуждены выво­ дить и формулировать свои решения из абстрактных норм; что с 1966 года Палата Лордов может позво­ лить себе отступать от собственных предыдущих ре­ шений, когда это представляется правильным; и что наличие существенных различий между обстоятель ствами двух дел позволяет суду «провести различие» между ними и, таким образом, избежать связанности 6 прецедентом . Отдельных представителей английской правовой семьи, в свою очередь, может ввести в заблуждение линия тех континентальных авторов и судов, кото­ рые практически постоянно, догматически твердят, 4 Русский перевод приводится по: Европейский Суд по правам че­ ловека. Избранные решения. T.l. М., 2000. С.206. 5 Ratio decidendi (лат.) - букв. - разумные решения, а в нашем слу­ чае - квалификация, мотивировка. 6 Отчет о практике Европейского Суда по правам человека. От­ дельные решения. T.l. М., 2001. С.27. 60 что не признают и не используют доктрины преце­ дента, поскольку лишь незначительное число судеб­ ных решений в некотором смысле могут приобрести обязательную силу, а суды, в конечном итоге, не вы­ ступают и никоим образом не должны выступать в качестве законодателей, и тем более как-либо заме­ щать их функции. Видится, что это ограниченный взгляд на ситуацию, поскольку он в первую очередь не учитывает того, что в действительности континен­ тальные суды обычно и достаточно часто следуют прецедентам, причем как своим собственным, т.е. сформулированным ими самими, так и прецедентам вышестоящих судов. В качестве примера можно при­ вести то, с каким нетерпением нижестоящие суды ожидают разъяснений, рекомендаций и комментариев по практике отправления правосудия по отдельным категориям дел. Так, ни для кого не секрет, как рас­ сматриваются дела о возмещении вреда, причиненно­ го здоровью потерпевшего источником повышенной опасности, или, например, сложные по определению арбитражные дела о возмещении НДС при экспорте товаров, о возмещении излишне уплаченных сумм налогов и сборов. Эти примеры приведены только для того, чтобы проиллюстрировать современную российскую судебную практику, если же обратиться к зарубежной, то картина становится еще более оче­ видной. Вернувщись к тем авторам, которые не рассмат­ ривают судебные решения как источник права, сле­ дует отметить, что этим они достаточно часто хотят подчеркнуть только одно обстоятельство - преиму щественное, или приоритетное, значение законода­ тельства по отношению к его реализации, т.е. к су­ дебной практике. Коль скоро такое значение все-таки признается, большинство из континентальных авто­ ров будут в скором времени вынуждены согласиться с тем, что по соображениям практического характера судебные решения могут уже в настоящий момент рассматриваться как «1а loi du moment»; т.е. «закон на данный момент», или «une autorite de fait», т.е. «фактический авторитетный источник права» ( ф р ) . Безусловно, эти решения могут обладать предпола­ гаемую, или «частично ограниченную», или «услов­ ную» обязывающую силу. Иными словами, несмотря на континентальные приоритеты, указанные авторы вынуждены медленно «сдвигаться» к признанию то­ го, что прецедентам необходимо следовать, как обя­ зательному положению, способствующему формиро­ ванию последовательной и единообразной судебной практики. Думается, что следует упомянуть о постоянных дискуссиях и внутри Европейского Суда по правам человека по поводу того, нужно ли в том или ином случае следовать собственным предыдущим решени­ ям. Это неудивительно в таком международном су­ дебном органе, где объединено и смешано значитель­ ное количество правовых систем, традиций и школ. В этой связи различаются и мнения по поводу того, что именно образует прецедент, — одно определенное де­ ло, серия каких то дел или только практика в целом, которая составляет обычное право; иными словами, что именно составляет суть судебного прецедента — яркие общие определения, мотивировки или ссылки на особенности каждого конкретного дела. Между тем и здесь невозможно прийти к единому мнению, поскольку могут существовать различные взгляды по Прецедент как источник российского права и практика Европейского суда по правам человека поводу того, следует ли отдавать приоритет преце­ денту всегда, как правило (обычно), или же только в исключительных случаях, в рамках определенных дел. Неудивительно, что практика Европейского Суда не дает точных и однозначных ответов на эти вопро­ сы. Логично предположить, что прецеденту необхо­ димо следовать систематически и по неоспоримым показаниям, за исключением тех случаев, когда их применение является очевидно неразумным, неоп­ равданным и неприменимым к конкретному делу. Следует также отметить, что для формирования пре­ цедента может быть достаточно и одного «серьезно­ го», т.е. многоэпизодного или с большим числом лиц дела, так же как и целой серии «малых» дел. Преце денты, на наш взгляд, должны соблюдаться и до мо­ мента сформировавшегося обычая (традиций в раз­ решении такого рода дел), но при этом судейская ос­ мотрительность и профессионализм требуют, чтобы соображения, мотивы и мнения судей, лежащие в ос­ нове решения конкретного дела, никогда не рассмат­ ривались в отрыве от специфических, индивидуаль­ ных и неповторимых обстоятельств и особенностей данного дела. Ниже приведем несколько примеров тех разно­ гласий, которые возникали у Суда по поводу того, что есть прецедент и когда следует его придержи­ ваться. В деле Delcoart v. Бельгии Суд попал в ситуа­ цию, когда генеральный прокурор кассационного су­ да сначала изложил свои соображения в открытом судебном заседании, а затем принял участие в сове­ щании судей в качестве советника без права голоса. Суд пришел к выводу, что в этой ситуации нет на­ рушения ст.61 ЕКПЧ. Указанная позиция была уст­ ранена только 21 год спустя, сначала Комиссией, а затем и Судом, но уже в деле Borger v. Бельгии. Су­ дья Martinez не согласился с решением Комиссии в основном из-за того, что он не считал, что Комиссия вправе изменять практику Суда, а Суд, между тем, не стал оспаривать позицию Комиссии. Безусловно, произошла существенная эволюция и трансформация в практике Суда, как в отношении прав защиты и принципа равенства процессуальных возможностей сторон, так и важности, придаваемой всем выступле­ ниям в Суде и постоянно растущему общественному вниманию к справедливости и беспристрастности от­ правления правосудия и соблюдения законности, как Комиссией, так и самим Судом. В другом деле, Huber v. Швейцарии, окружной прокурор кантона Цюрих приказал арестовать заяви­ теля, а позже сам утвердил обвинительное заключе­ ние, что и заставило Суд признать нарушение ст. 53 ЕКПЧ и косвенно пересмотреть позицию, выражен­ ную в решении по делу Schiesser против Швейцарии, 61 принятом И годами ранее. Суд основывался на практике, сложившейся уже после разбирательства дела Schiesser, и не отказался считать это изменением старой позиции по делу Schiesser, хотя представитель Комиссия г-н Шермерс предложил суду отойти от решения по указанному делу Schiesser. Г-жа Лидди и г-н Мартинез, которые не согласились с мнением Комиссии, и судья Матшер (Matscher), единствен­ ный из судей, заявивший особое мнение, сочли, как подчеркнула г-жа Лидди, что «обстоятельства дела не давали достаточных оснований для проведения раз­ личия между делами Schiesser и НиЬег». Таким обра­ зом, очевидно, прецеденты должны непременно со­ блюдаться и использоваться в качестве общего пра­ вила. Очевидно, доктрина прецедента «растет и разви­ вается», более того, дает позитивные результаты в Европейском Суде по правам человека, и как следст вие, оказывает существенное влияние на внутренние судебные и правовые системы государств, которые являются участниками ЕКПЧ. Данная тенденция, как представляется, заслуживает более глубокого и обстоятельного рассмотрения, чем это краткое иссле­ дование. Более того, указанная линия развития за служивает и перспективного, и более детального взгляда в будущее «модернизированного» Суда и Комиссии, созданного Протоколом N11, когда край­ не актуально будет определить, как относиться к сложившейся практике «старого» Суда и Комиссии, особенно в свете участия России в упомянутых орга­ нах. Представляется, что главным мотивом развития указанных отношений в будущем является преемст­ венность, а последняя невозможна без постоянства и последовательности в практической деятельности. Действительно, объединение Суда и Комиссии в но­ вый Суд модернизированного вида направлено на создание и поддержание быстрого темпа, эффектив­ ной работы и действенной системы европейской сис­ темы защиты прав и свобод человека. Между тем не стоит забывать, что инновации происходят не только на организационном и административном, но и на за­ конодательном и процессуальном уровне. Думается, на уровне сути принимаемых решений сложившаяся практика и сама доктрина прецедента должны разви­ ваться, находить поддержку, соблюдаться, если для отхода от них нет определенных, веских, серьезных причин объективного характера. Видится, что именно этого ждут и сами государства-участники ЕКПЧ, и многочисленные заявители, причем это будет наибо­ лее полным образом соответствовать требованиям как правовой стабильности, преемственности, так и вер ховенства закона при эффективной защите прав и свобод человека.